close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части третьей

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3
постатейный комментарий
Гражданский
кодекс
Российской Федерации
Часть 3
Ïîä ðåäàêöèåé
Ï.Â. Êðàøåíèííèêîâà
Ìîñêâà 2011
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

УДК 347
ББК 67.404
П 63
П 63
Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011. –
311 с.
ISBN 978-5-8354-0729-3 (в пер.)
Вниманию читателей предлагается постатейный научно-практический
комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.
В работе рассматриваются наследственное и международное частное право.
В издании наряду с нормами Кодекса анализируются законодательные
и иные акты, принятые во исполнение части третьей ГК РФ, исследуется
правоприменительная практика (по состоянию на 1 октября 2010 г.). Предлагается также алфавитно-предметный указатель.
Работа будет полезна для студентов и преподавателей юридических вузов,
судей, адвокатов и нотариусов, предпринимателей, работающих с международными и иностранными организациями, а также для граждан, интересующихся своими правами и обязанностями.
УДК 347
ББК 67.404
ISBN 978-5-8354-0729-3
© Коллектив авторов, 2011
© А.Г. Долгов, алфавитно-предметный указатель, 2011
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2011
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Оглавление
Вступительное слово������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Авторы комментариев����������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Раздел V. Наследственное право
Вводный комментарий..................................................................................... 8
Глава 61. Общие положения о наследовании......................................................... 13
Глава 62. Наследование по завещанию................................................................... 31
Глава 63. Наследование по закону........................................................................... 85
Глава 64. Приобретение наследства.......................................................................100
Глава 65. Наследование отдельных видов имущества...........................................161
Раздел VI. Международное частное право
Вводный комментарий................................................................................. 177
Глава 66. Общие положения...................................................................................180
Глава 67. Право, подлежащее применению при определении правового
положения лиц........................................................................................213
Глава 68. Право, подлежащее применению к имущественным и личным
неимущественным отношениям.............................................................230
Федеральный закон «О введении в действие части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации»���������������������������������������������290
Алфавитно-предметный указатель������������������������������������������������������������������������297
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Вступительное слово
Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации содержит два раздела – разд. V «Наследственное право» и разд. VI «Международное частное право».
Еще недавно слово «наследство» в сознании советского человека было прочно связано со словами «заграничный дядюшка» или именем иного родственника,
проживающего за рубежом. Самим советским гражданам оставить в наследство
своим потомкам было нечего. Практически вся недвижимость принадлежала государству; что такое ценные бумаги, люди просто не знали, а денежные сбережения легко умещались в стеклянной банке и слабо соотносились со словом «наследство». Однако после проведения широкомасштабной приватизации в начале
90-х гг. весьма значительная часть российских граждан стали вполне состоятельными собственниками жилых помещений, земельных участков, акций приватизированных предприятий и т.д. Так что понятие «наследство» из абстрактного
превратилось во вполне практическое. Правовое регулирование наследственных
отношений встало на повестку дня.
Введение в действие части третьей ГК РФ 1 марта 2002 г. защитило права собственника и после завершения им жизненного пути на основе провозглашения свободы завещания и увеличения количества очередей при наследовании по закону.
Теперь гражданин может завещать свое имущество или его часть родственникам,
любым другим лицам, включая юридические, или государству. Единственное ограничение касается обязательной доли в наследстве. При этом кроме прав наследуются и обязанности наследодателя, в том числе и долги.
После падения «железного занавеса» резко возрос объем гражданско-правовых
отношений с участием иностранных лиц или объектов. Речь идет о внешнеэкономической деятельности, имущественных правах, о праве на имя, об опеке и попечительстве и т.д. Соответствующее правовое регулирование и обеспечивается разд. VI
«Международное частное право». Этот раздел стал наиболее комплексной кодификацией гражданско-правовых отношений в данной сфере. В нем учтены как традиции российского законодательства и правоприменительной практики, так и общепринятые принципы международного права. Особое внимание уделено коллизионным нормам, применяемым к договорным отношениям.
В настоящем комментарии наряду с исследованием норм Кодекса приведен
анализ актов, принятых на его основе, а также международных соглашений. Комментируется нотариальная и судебная практика.
Авторский коллектив включает в себя представителей практически всех юридических школ нашей страны, работающих как во властных структурах, так и в исследовательских центрах и в различных отраслях экономики.
П.В. Крашенинников
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Авторы комментариев
Богуславский Марк Моисеевич, главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате г. Москвы, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор – ст. 1189, 1190, 1194.
Гонгало Бронислав Мичиславович, заведующий кафедрой гражданского права Уральской государственной юридической академии, директор Уральского
филиала Российской школы частного права, доктор юридических наук, профессор – ст. 1110–1113, 1152–1154, 1187, 1188, 1214, Вводный закон к части
третьей ГК РФ.
Зайцева Татьяна Ильинична, советник президента и главный консультант Нотариальной палаты Свердловской области, руководитель отдела нотариальной практики Центра нотариальных исследований при Федеральной нотариальной палате – ст. 1118–1140.
Крашенинников Павел Владимирович, председатель Комитета Государственной
Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук –
вводный комментарий к разделу V, ст. 1114–1117, 1141–1151, 1177–1179, 1181, 1182,
1185, 1191, 1209, 1224.
Майфат Аркадий Викторович, профессор кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, доктор юридических наук – ст. 1192,
1193.
Маковский Александр Львович, первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор – вводный комментарий к разделу VI, ст. 1186.
Манылов Игорь Евгеньевич, заместитель министра экономического развития
Российской Федерации, кандидат юридических наук – ст. 1157, 1159, 1160, 1180.
Михеева Лидия Юрьевна, заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, доктор юридических наук, профессор – ст. 1176, 1183, 1184,
1195–1204, 1215, 1217.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
6
Авторы комментариев
Рузакова Ольга Александровна, главный советник аппарата Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, доктор юридических наук – ст. 1155, 1156, 1158, 1161–1175,
1208, 1210–1213, 1216, 1218.
Федосеева Галина Юрьевна, профессор кафедры международного частного права Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук – ст. 1205–1207, 1219–1223.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3
Гражданский
кодекс
Российской Федерации
26 ноября 2001 года № 146ФЗ
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят Государственной Думой 1 ноября 2001 года
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
(С изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами
от 02.12.2004 № 156ФЗ, от 03.06.2006 № 73ФЗ, от 18.12.2006 № 231ФЗ,
от 29.12.2006 № 258ФЗ, от 29.11.2007 № 281ФЗ, от 29.04.2008 № 54ФЗ,
от 30.06.2008 № 105ФЗ)
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Вводный комментарий
Традиционно под наследованием или наследственным правопреемством понимался (и в этом нет серьезных различий с современным определением) переход имущественных прав и обязанностей от умершего его наследникам. Видов наследования
также всегда было два: по завещанию и по закону. Другое дело, что на разных этапах развития общества в эти понятия вкладывался различный юридический смысл.
Гражданское законодательство Российской империи предусматривало получение права собственности на имущество в порядке наследования по завещанию
(ст. 1010–1103 Свода законов гражданских1) и по закону (ст. 1104–1221 Свода законов гражданских2).
Со смертью субъекта фактически прекращаются те отношения, которые связывали его с другими лицами по поводу имущества. Но юридически отношения эти
не прекращаются, как справедливо указывал профессор А.М. Гуляев3, они продолжают существовать с той разницей, что на место выбывшего субъекта становится его правопреемник. В свою очередь, анализируя нормы наследственного права, Д.И. Мейер указывал, что «лицо делается наследником двумя путями – или по
завещанию, или по закону, – но как скоро достигает пункта, на котором делается
наследником, то идет уже одним путем»4.
Завещание, а точнее, духовное завещание5, могло быть составлено гражданином, достигшим 20-летнего возраста (совершеннолетия).
Духовные завещания могли быть крепостными или домашними, они различались по месту составления и заверения. Первые составлялись на гербовой бумаге
в судах, магистратах или гражданской палате либо в местах, к ним приравненных,
а вторые – на простой бумаге, как правило дома и заверялись в гражданской палате.
Недействительными признавались завещания, составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами (ст. 1017 Свода законов гражданских).
В тех случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать либо лишенные права обладать некоторыми видами имущества (например,
недвижимыми дворянскими имениями), завещание признавалось недействительным (полностью либо частично).
Отечественное гражданское законодательство до 1917 г. характеризовалось детальной проработкой регулируемых отношений. Не была исключением и регламен1
Гражданские законы (Свод законов, т. Х, ч. 1) с разъяснением их по решениям Правительствующего Сената. 15-е изд., испр. и доп. СПб., 1884. С. 287–328.
2 Там же. С. 332–365.
3
Гуляев А.М. Русское гражданское право. Обзор действующего законодательства и кассационной
практики прав Сената и проекта гражданского уложения. СПб., 1913. С. 554.
4
Мейер Д.И. Русское гражданское право, изданное по запискам слушателей / Под ред. А.И. Вицына. 8-изд., с испр. и доп. А.Х. Гольмстена. СПб., 1902. С. 640.
5
В современной художественной литературе лаконичное и составленное в соответствии с законодательством XIX в. духовное завещание приведено в романе Б. Акунина «Азазель». См.: Акунин Б. Азазель. М., 2002. С. 22.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Вводный комментарий к разделу V
9
тация наследования по закону. Данной проблеме было посвящено более 100 статей Свода законов гражданских.
Октябрьская революция попыталась покончить с наследственным правом. Следует особо отметить (можно сказать, выделить красной чертой) акт, принятый в апреле 1918 г. и сыгравший большую роль не только в наследственном праве (и соответственно в гражданском), но и в жизни всего общества. Название этого акта говорит само за себя: «Об отмене наследования»!1
На основании данного документа наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменялось. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становилось государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
При этом нетрудоспособные родственники как по прямой нисходящей линии, так
и по восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, супруг
умершего получали содержание из оставшегося после него имущества. В соответствии с Постановлением НКЮ РСФСР от 11 июня 1918 г. все находившиеся
в производстве судов наследственные дела были прекращены и переданы в ведение местных советов2.
Имущество умершего поступало местному Совету, который передавал его в
управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами
Российской Республики, по последнему месту жительства умершего или по месту
нахождения оставшегося имущества.
Характерно и то, что вышеназванный акт имел обратную силу по отношению
ко всем наследствам, открывшимся до его издания, если они еще не приобретены наследниками или, хотя и приобретены, но еще не поступили в их владение.
Рассмотренный документ появился не сам по себе, а во исполнение «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса3, где прямо указывалось
на необходимость отмены наследования. Представляется, что не всегда те или иные
теоретические разработки необходимо воплощать в жизнь, особенно если разработки от этой жизни оторваны. Декрет действовал недолго, но нанес колоссальный ущерб правосознанию, интересам конкретных граждан, юридически поддерживая тезис: «После меня хоть потоп». Кроме того, наличие имущества, оставшегося после умершего, но еще не переданного и не учтенного соответствующими
органами РСФСР, давало благоприятную почву для расхищения этого имущества.
И еще один вопрос, без которого характеристика наследственного права того
времени была бы неполной. Это – непризнание обязательств, возникших до 7 ноября 1917 г., т.е. до государственного переворота. Официальная позиция была следующей: «Погашаются не только обязательства, срок которых наступил до 7 ноября 1917 г., но, главным образом, те обязательства, которые возникли до 7 ноября
1917 г. и срок исполнения по которым наступает после 7 ноября 1917 г.»4.
Проводя анализ одной из лучших работ по советскому наследственному праву – В.И. Серебровского «Очерки советского наследственного права»5, С.М. Кор1
Декрет ВЦИК от 27/14 апреля 1918 г. // Собрание узаконений (далее – СУ). 1918. № 34. Ст. 456.
Свод узаконений РСФСР. 1918. № 46. Ст. 549
3
Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М.: Госполитиздат, 1952. С. 55.
4
См.: Разъяснение III отдела НКЮ НКФину РСФСР от 29.VIII.24 № 1053 // Гражданский кодекс
РСФСР с постатейно-систематизированными материалами. Юрид. изд-во НКЮ, 1925. С. 913.
5
См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Серебровский В.И. Избранные
труды. М.: Статут (в сер. «Классика российской цивилистики»), 1997. С. 32–249.
2
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
10
Вводный комментарий к разделу V
неев указывал на то, что из содержания книги видно следующее: советская власть
скоро забыла об отмене права наследования и достаточно полно урегулировала отношения наследования, предусмотрев почти все институты, которые свойственны
наследственному праву буржуазных стран (хотя и в урезанном виде, например, регулирование наследования по завещанию)1.
Переходя к новой экономической политике, руководители РСФСР понимали, что без собственности (хотя бы даже без приставки «частной») поднимать экономику государства невозможно. И конечно же совершенно логично, что хотя и
в урезанном виде наследственное право стало восстанавливаться.
22 мая 1922 г. декретом ВЦИК «Об основных частных имущественных правах,
признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР»
наследственное право было восстановлено: восстанавливалось наследование как
по завещанию, так и по закону2.
Гражданский кодекс (далее – ГК) РСФСР, принятый 31 октября 1922 г.3 и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах уже говорилось о возможности наследования, но оно ограничивалось 10 тыс. рублей. В частности, ст. 416 указывала на то, что допускалось наследование по закону и по завещанию в пределах
общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей за вычетом
всех долгов умершего. При этом, если стоимость наследства превышала указанную
сумму, производился раздел и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось
на наследников как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону
имущество делилось между названными лицами.
Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение на случай смерти
о предоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из
актовой книги могла заменить завещание.
Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу
с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми
изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК РСФСР
1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского
назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан, и устанавливал соответствующие ограничения по количеству и объектам.
С началом политических, экономических и правовых преобразований законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права
собственности. Законы «О собственности в СССР», «О собственности в РСФСР»
расширили возможности осуществления права собственности.
1
См.: Корнеев С.М. В.И. Серебровский: Очерк жизни, научной и педагогической деятельности //
Серебровский В.И. Избранные труды. С. 15.
2
Свод узаконений РСФСР. 1922. № 36. Ст. 423.
3
Свод узаконений РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Вводный комментарий к разделу V
11
Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право
иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов,
которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, атомная бомба). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг., количество и стоимость имущества, находящегося
в собственности граждан, не ограничиваются.
Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция РФ в гл. 2, посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что «право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35). В свою очередь ГК РФ в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему
имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
Как уже указывалось, в отличие от других институтов гражданского законодательства разд. VII «Наследственное право» ГК РСФСР 1964 г. действовал без малого четыре десятилетия, не претерпевая изменений, несмотря на то, что с начала
90-х гг. ХХ в. коренным образом (и неоднократно) претерпевали изменения понятия права собственности1, юридические лица2 и т.д.
В начале 2001 г. при (очередной) доработке и согласовании проекта части третьей ГК рф рабочей группой по подготовке проекта было принято решение внести
поправки в ст. 532 «Наследники по закону» ГК РСФСР. Изменения увеличивали
количество очередей по закону до четырех. Цель такого решения была тройная.
Первая – основная – возможность наследования дядями, тетями (третья очередь),
а также прабабушками и прадедушками наследодателя (четвертая очередь).
Вторая цель, которую условно можно назвать «разведка боем», – готовить парламент, другие ветви власти и общественное мнение к необходимости изменения
наследственного права.
Третья – проанализировать практику применения новых норм.
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532
ГК РСФСР» был принят Государственной Думой 11 апреля 2001 г.3 Цель была
достигнута, и власть и общество «ждали» существенного изменения регулирования
наследственных отношений. Что касается анализа практики применения норм, то
и здесь при принятии Федерального закона от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»4
(далее – Вводный закон к части третьей ГК РФ) была учтена необходимость придания обратной силы нормам по отношению к кругу наследников, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей ГК РФ (1 марта
2002 г.) либо если указанный срок истек, но наследство не было принято и свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту
Федерации или муниципальному образованию.
В соответствии с Вводным законом к части третьей ГК РФ эта часть Кодекса
введена в действие 1 марта 2002 г.
1
См.: Закон СССР «О собственности в СССР», Закон РСФСР «О собственности в РСФСР», разд. II
«Право собственности и другие вещные права» ГК РФ.
2
См.: Закон СССР «О предприятиях в СССР», Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности в РСФСР», гл. 4 «Юридические лица» ГК РФ.
3
Российская газета. 17.05.2001. № 93 (2705).
4
Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4553.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
12
Вводный комментарий к разделу V
Очевидно, что в наши дни количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно возрастает. В собственности граждан находятся бóльшая часть жилищного фонда, земельные участки, транспортные средства,
ценные бумаги и т.д. Поэтому вопросы наследования становятся более практическими, если не насущными. Число лиц, участвующих в наследственных отношениях, еще больше увеличивается с вступлением в силу части третьей ГК РФ. В разд.
V подробно регулируются наследственные отношения, увеличивается количество
очередей наследников, призываемых к наследованию по закону, детально урегулированы отношения, связанные с наследованием по завещанию, решены другие
важнейшие проблемы наследования.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 61. Общие положения о наследовании
Статья 1110. Наследование
1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном
виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.
2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
1. Под наследованием, или наследственным правопреемством, понимается переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам – его наследникам –
в установленном законом порядке1.
В Конституции РФ установлено: «Право наследования гарантируется» (ч. 4
ст. 35). Для того чтобы данное конституционное положение могло быть реализовано, требуется система норм наследственного права. Основная масса таких норм
содержится в ст. 1110–1185 ГК РФ, образующих разд. V этого акта, который состоит из гл. 61–65.
2. В комментируемой статье дается понятие наследования. В элементарном
виде наследование может быть определено как переход имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Если же характеризовать наследование более обстоятельно, то необходимо обратить внимание на следующие указания, содержащиеся в рассматриваемой статье:
1) в порядке наследования переходит имущество – наследство, наследственное
имущество, наследственная масса (см. ст. 1112 ГК и комментарий к ней);
2) наследуется имущество умершего и гражданина, объявленного умершим
(см. ст. 1113 ГК и соответствующий комментарий);
3) имущество умершего переходит определенным субъектам – наследникам
(см. 1116, 1117, 1121, 1141–1149, 1151 ГК и соответствующие комментарии);
4) имущество умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства. Под правопреемством понимается переход прав и обязанностей от одного лица к другому. Различают правопреемство универсальное (общее)
и сингулярное (частичное). При универсальном правопреемстве осуществляется
переход всех (всей совокупности) прав и обязанностей одного лица к другому лицу. (Справедливости ради надо отметить, что переход абсолютно всех прав и обязанностей от одного лица к другому невозможен, всегда были, есть и будут исключения из общего правила (см., в частности, ст. 1112 ГК и комментарий к ней),
которые, впрочем, не исключают этого общего правила.) При сингулярном правопреемстве от одного субъекта к другому переходят только отдельные права.
3. В комментируемой статье переход имущества (от наследодателя к наследникам) в порядке универсального правопреемства характеризуется следующими чертами.
1
Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут (в сер. «Классика российской цивилистики»),
1997. С. 36.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
14
Глава 61
Во-первых, имущество переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. в том
виде, в котором оно существовало на момент открытия наследства (см. ст. 1113 ГК
и комментарий к ней). Конечно, с момента смерти наследодателя до принятия наследства наследниками наследственная масса в той или иной мере может меняться. Так, вещи могут измениться из-за каких-либо органических процессов, например из-за того, что иным стал уход за ними, и т.д. Может возрасти или уменьшиться объем прав и обязанностей, входящих в состав наследства. Однако в силу
п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику
со дня открытия наследства, т.е. считается, что наследник получил имущество наследодателя в том виде, в котором тот его оставил.
Во-вторых, наследник получает имущество как единое целое. По наследству
переходит все наследственное имущество (вся наследственная масса). Невозможно наследование лишь вещей или только отдельных вещей и прав, нельзя принять
актив (вещи и права) и отказаться от пассива (обязанностей). Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства,
в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК).
В-третьих, имущество умершего переходит наследникам в один и тот же момент, т.е., как отмечалось (правда, по другому поводу), оно считается принадлежащим наследникам со дня открытия наследства. Интересно, что если есть несколько наследников, то они могут принять (и чаще всего принимают) наследство
в разное время. Однако считается, что переход имущества умершего наследника
состоялся в один и тот же момент.
4. В п. 2 комментируемой статьи указывается, что нормы наследственного права
(правила о наследовании) могут содержаться в (а) Гражданском кодексе, (б) других законах, (в) иных правовых актах.
Системное регулирование наследственных отношений осуществляется, конечно, ГК РФ. Здесь дается понятие наследования и наследства, очерчивается
круг наследников, указываются способы принятия наследства и т.д. и т.п. В Кодексе сосредоточено подавляющее число норм наследственного права.
В других законах (имеются в виду только федеральные законы (п. 2 ст. 3 ГК))
изредка встречаются отдельные нормы, направленные на регламентацию наследственных отношений. Обычно появление таких норм обусловлено спецификой
объекта (того или иного вида имущества, входящего в состав наследства), его значимостью с точки зрения социально-политической и пр. Так, в ст. 33 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ, ЖК) установлены правила пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу. Иногда сам Гражданский кодекс указывает на другие законы, которые содержат кроме
прочего и наследственно-правовые предписания (см., например, п. 2 ст. 1177 ГК
и соответствующий комментарий).
Под иными правовыми актами разумеются указы Президента РФ и постановления Правительства РФ (п. 6 ст. 3 ГК). Важно подчеркнуть, что эти акты («иные
правовые акты») могут включать в себя нормы наследственного права только в случаях, предусмотренных законом.
5. Смерть гражданина или объявление его умершим влечет возникновение наследственного правоотношения, правовой связи, опосредующей переход имущества наследодателя к наследникам.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1110
15
Субъектами наследственного правоотношения являются наследники, т.е. лица, призываемые к наследованию для осуществления наследственного преемства
после смерти наследодателя. Ими могут быть любые субъекты права гражданского (см. об этом ст. 1116 ГК и комментарий к ней).
Как известно, любое отношение означает связь как минимум двух субъектов.
Вот почему в юридической литературе обсуждается вопрос о том, кто же является другим, противостоящим наследникам, субъектом наследственного правоотношения. Нередко таким субъектом называют наследодателя. Как представляется, это вполне очевидная ошибка. Действительно, наследники получают права
и обязанности наследодателя. Его смерть порождает наследственное правоотношение. Но субъектом права является лицо, обладающее правоспособностью. Правоспособность гражданина прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК). Следовательно,
умерший не может быть участником каких бы то ни было правоотношений. Потому и возникает наследственное правоотношение, что с исчезновением субъекта
возникает правовая неопределенность и требуется решить вопрос о принадлежности имущества умершего.
Наследственное правоотношение является абсолютным – в нем определено
только управомоченное лицо – наследник. Он может принять наследство, отказаться от него, не принимать наследство. Обязанными же являются все третьи
лица («всякий и каждый»). Их обязанность сводится к тому, чтобы не мешать наследнику в реализации его права.
Объектом наследственного правоотношения, очевидно, следует считать то,
по поводу чего оно складывается, т.е. наследственное имущество (наследство,
наследственная масса), которое включает в себя вещи, права и обязанности,
принадлежавшие умершему (наследодателю). Состав наследства (объект наследственного правоотношения) определяется по правилам, установленным
ст. 1112 ГК РФ.
По содержанию наследственное правоотношение является простым: наследник
имеет право принять наследство, не принимать его, отказаться от принятия наследства, а обязанные лица должны не препятствовать наследнику.
Права и обязанности, входящие в наследственную массу, в содержание наследственного правоотношения не включаются. Когда наследник принимает наследство, наследственное правоотношение прекращается; наследник становится
участником тех правовых связей, в которых состоял наследодатель.
Право наследования, состоящее из трех указанных правомочий (принять наследство, отказаться от него, не принимать его), принадлежит каждому из наследников. Это право неотчуждаемо. Очевидно, это право можно считать неразрывно связанным с личностью. Есть лишь одно исключение, предусмотренное
ст. 1156 ГК РФ, – переход права наследования по наследству (наследственная
трансмиссия).
Наследственное правоотношение характеризуется всеми общими признаками гражданских правоотношений: 1) юридическое равенство субъектов; 2) диспозитивность; 3) инициативность субъектов.
Равенство субъектов проявляется в том, что никто не может воздействовать на
волю наследника, с тем чтобы он принимал наследство или отказался от него. Принятие наследства одним наследником ни к чему не обязывает других наследников.
Диспозитивность заключается в допущении свободы выбора варианта поведения. Наследник может сам выбрать, принимать наследство или нет. Вместе с тем
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
16
Глава 61
существуют и установленные законом ограничения. Так, ст. 1158 ГК РФ предусмотрены случаи, когда отказ от наследства в пользу какого-либо определенного
лица невозможен.
Обычно инициативность субъектов гражданского права проявляется в том, что
первый шаг в развитии гражданских правоотношений совершают сами субъекты. В этой связи следует отметить своеобразие наследственного правоотношения:
субъекты этого отношения могут проявлять инициативу после наступления определенного события – смерти наследодателя.
Как и любое другое правовое отношение, наследственное правоотношение
в своем развитии проходит два обязательных этапа – возникновение и прекращение, кроме того, иногда бывает промежуточный этап – изменение.
Наследственное правоотношение порождается смертью гражданина или объявлением его умершим.
Предпосылками наследственного правоотношения являются факты – состояния: родство, брачные отношения, состояние на иждивении, отношения усыновителя и усыновленного.
Изменение наследственного правоотношения может происходить по линии
субъектов и содержания. Изменение субъективного состава происходит, когда наследник отказывается от наследства, умирает, не успев принять наследство. Изменение происходит всякий раз, когда в силу причин, указанных в п. 1 ст. 1141 ГК РФ,
к наследованию призываются наследники последующих очередей.
Изменение содержания наследственного правоотношения по общему правилу
происходит в совокупности с изменением субъектного состава.
Прекращение наследственного правоотношения происходит с принятием наследства. Если наследуют несколько лиц, – то с момента принятия наследства последним из наследников.
Статья 1111. Основания наследования
Наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.
1. При рассмотрении правил комментируемой статьи следует иметь в виду
условность используемой в комментируемой статье терминологии. Причем условность эта двоякого рода.
Во-первых, обычно под основаниями возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей понимаются определенные юридические факты или некая их совокупность (юридические составы). Такой подход нашел отражение в законе (см. ст. 8 ГК). С этой точки зрения открытие наследства, т.е. возникновение наследственного правоотношения, порождается
таким юридическим фактом, как смерть наследодателя (ст. 1113 ГК). Затем динамика правоотношения обусловливается такими фактами, как завещание наследодателя (если оно есть), принятие наследства, отказ от наследства (односторонние сделки).
Во-вторых, в комментируемой статье указано: «Наследование осуществляется
по завещанию и по закону». У человека, не искушенного в юриспруденции, может сложиться впечатление о некотором противопоставлении завещания закону и
о том, что завещание составляется, а наследование по завещанию осуществляется
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1112
17
не по закону (по неограниченному произволу завещателя). Это, конечно, не так.
Закон указывает, кто может составить завещание, в какую форму оно должно быть
облечено, каков порядок совершения завещания и пр. (ст. 1118–1140 ГК). Так что
завещание появляется и порождает правовые последствия в соответствии с законом. Хотя произвол завещателя в определенных пределах допустим – в конце концов, он распоряжается своим имуществом.
2. Когда в комментируемой статье говорится, что наследование осуществляется по завещанию и по закону, то самим расположением нормативного материала (сначала завещание, а потом закон) подчеркивается главенствующее значение воли наследодателя. Эта же идея воплощена более четко в абз. 2 комментируемой статьи.
Как известно, гражданское законодательство основывается в том числе на недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела (п. 1 ст. 1 ГК).
Граждане (физические лица) приобретают и осуществляют свои гражданские права
своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК). Собственник имущества вправе по
своему усмотрению совершать в отношении этого имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209 ГК). С учетом этого вполне логична свобода завещания (см. ст.1119 ГК и комментарий к ней).
Если есть завещание – распоряжение гражданина своим имуществом на случай
смерти, то наследование осуществляется в соответствии с указаниями наследодателя, содержащимися в завещании, но, разумеется, а) если завещание составлено
в соответствии с требованиями закона (например, не будет иметь силы завещание, составленное недееспособным гражданином, – п. 2 ст. 1118 ГК), совершенное
в устной форме – ст. 1124–1129 ГК) и т.д.; б) закон не устанавливает иные правила
о наследовании, нежели те распоряжения, которые сформулировал наследодатель
(например, некоторые лица, независимо от содержания завещания, имеют право
на обязательную долю в наследстве – ст. 1149 ГК).
Однако хотя завещание в настоящее время является довольно распространенным явлением, чаще после смерти гражданина завещания нет. Объяснением
тому служит и то, что человек собирался еще жить и жить (к чему тогда завещание?), и то, что нередко завещать особенно нечего. Сказывается и пресловутый
менталитет. На такие случаи закон (ГК) предписывает, кому переходит имущество умершего. В первую очередь – детям, супругу и родителям наследодателя.
Если их нет, – то полнородным и неполнородным братьям и сестрам наследодателя, дедушке и бабушке и т.д. (ст. 1142–1146 ГК). В таких ситуациях отсутствие
распоряжения гражданина своим имуществом на случай смерти компенсируется указаниями закона.
Кроме того, иногда и при наличии завещания закон его (завещание) «подправляет». Так, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя и иные
лица, указанные в п. 1 ст. 1149 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Статья 1112. Наследство
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
18
Глава 61
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные
блага.
1. В комментируемой статье определяется объект наследственного правоотношения, т.е. состав имущества, переходящего в порядке наследования от наследодателя к другим лицам (наследникам). Традиционно такое имущество именуется
наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.
2. В состав наследства входит все имущество, принадлежавшее наследодателю
на день смерти, – все, что у него было, переходит к наследникам (кроме того, что
указано в абз. 2 комментируемой статьи).
3. В гражданском законодательстве термин «имущество» используется неоднозначно. В некоторых случаях под имуществом понимаются вещи – предметы
материального мира, могущие быть в обладании людей и служащие удовлетворению их потребностей (ст. 130, 209 ГК и т.д.). Иногда под имуществом понимаются вещи, принадлежащие субъекту, и его имущественные права. Например, в силу
ст. 56 ГК РФ юридические лица (за исключением учреждений) отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Понятно, что отвечать
можно только активом (вещами и правами), но не пассивом (долгами, обязанностями). Стало быть, в данном случае (ст. 56 ГК) об имуществе говорится как о вещах и имущественных правах. Наконец, нередко под имуществом разумеется все
имеющееся у субъекта: вещи, права и обязанности. Именно в этом смысле определяется наследство в комментируемой статье.
Справедливости ради надо отметить алогичность, присутствующую в доктрине
и законодательстве при определении наследства (наследственного имущества, наследственной массы). Коль скоро при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства (п. 1 ст. 1110 ГК), т.е.
как совокупность прав и обязанностей, то вещи в составе наследства (наследственного имущества, наследственной массы) упоминаться не должны. Ведь по наследству переходит право собственности на эти вещи. Но так сложилось исторически:
по наследству переходят вещи, права и обязанности наследодателя.
4. В абз. 2 комментируемой статьи указано то, что не может входить в состав наследства (наследственного имущества, наследственной массы). При этом произведено деление того, что не входит в состав наследства, на две группы.
Во-первых, в абз. 3 комментируемой статьи указано то, что никак не может входить в состав наследства в силу неспособности к обороту (переходу от одного лица
к другому). Так, невозможна передача одним лицом другому личных имущественных прав и других нематериальных благ, таких, как жизнь и здоровье, достоинство
личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни и др. (см., в частности, ст. 150 ГК).
Во-вторых, по наследству нельзя передать права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя (абз. 2 ст. 1112 ГК). Характеристики таких прав и обязанностей в законе не дается, что, как представляется, невозможно – речь идет об оценочных категориях. Вместе с тем среди такого имущества, с одной стороны, четко обозначены права, не переходящие по наследству:
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1113
19
право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (перечень этот неисчерпывающий). С другой стороны, в состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается гражданским законодательством (ГК РФ и другими
федеральными законами). Так, в силу ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного
участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника; обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора. Следовательно, соответствующие обязанности и права в состав наследственной массы не включаются, так как они со
смертью наследодателя прекратились.
Статья 1113. Открытие наследства
Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим
влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.
1. Наследственное правоотношение возникает с момента смерти гражданина. Когда гражданин умирает, появляется право других лиц (наследников умершего) принять наследство или отказаться от него (см. ст. 1152–1175 ГК и соответствующие
комментарии). Этот момент – момент смерти наследодателя – традиционно именуется моментом открытия наследства. До смерти гражданина ему принадлежат вещи
на праве собственности или на ином вещном праве, он имеет какие-то права по отношению к третьим лицам (может что-то требовать от третьих лиц), перед кем-то он
несет обязанности. Когда гражданин умирает, остается его имущество (вещи, права,
обязанности), но нет субъекта, нет того, кому принадлежат эти вещи и права, того,
кто несет обязанности перед третьими лицами. Это имущество ждет наследников.
Потому и говорят, что со смертью гражданина открывается наследство.
2. С правовой точки зрения объявление гражданина умершим приравнивается к его смерти.
Объявление гражданина умершим требуется в тех случаях, когда он длительное
время отсутствует и неизвестно, где находится. Но ведь есть имущество (вещи), ему
принадлежащее, перед кем-то он несет обязанности, от кого-то он вправе что-либо требовать. Таким образом, существует правовая неопределенность. С тем чтобы устранить ее, и производится объявление гражданина умершим, для того чтобы открылось наследство и в конечном счете указанное имущество, условно говоря брошенное (или «упавшее»), обрело субъекта (наследника).
Правила об объявлении гражданина умершим содержатся в ст. 45 ГК РФ. Здесь
установлено, что гражданин может быть объявлен умершим:
– если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение
пяти лет;
– если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, нет
сведений о месте его пребывания в течение шести месяцев;
– военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен умершим не ранее чем через два года со
дня окончания военных действий.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
20
Глава 61
Объявление гражданина умершим производится в судебном порядке (более подробно см. ст. 42, 45 ГК).
Объявление гражданина умершим отнюдь не означает, что он действительно
умер. Это лишь презумпция (предположение). Если он долго отсутствует и о нем
нет никаких сведений, то, возможно, он умер. Но гражданин может быть и жив.
И в случае его явки или обнаружения места его пребывания суд отменяет решение
об объявлении этого гражданина умершим. По общему правилу ему возвращается
сохранившееся имущество, которое безвозмездно перешло к кому бы то ни было
после объявления гражданина умершим (см. ст. 46 ГК).
От объявления гражданина умершим следует отличать установление факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. Установление
такого факта производится судом по правилам, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ, ГПК) (ст. 262–
268). В отличие от объявления гражданина умершим, базирующегося на предположении смерти, в данном случае (при установлении факта смерти в определенное время
и при определенных обстоятельствах) констатируется тот факт, что гражданин умер.
Статья 1114. Время открытия наследства
1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения
суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45
настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день
смерти, указанный в решении суда.
2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
1. Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Временем
открытия наследства, как устанавливается в комментируемой статье, является день
смерти наследодателя. Дата, на которую приходится день смерти человека, оставившего наследство, является определяющей для решения вопросов о том, какое
законодательство является применимым (например, если наследство до 1 марта
2002 г. не было принято наследниками и не перешло в собственность государства,
применяются правила разд. V части третьей ГК РФ, введенного в действие с 1 марта 2002 г. (ст. 6 Вводного закона к части третьей ГК РФ); на какую дату определяется состав наследственного имущества и каков круг лиц, которые призываются
к наследованию, а также многих других вопросов.
2. Время открытия наследства имеет значение также при определении размера
госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство.
3. День смерти наследодателя устанавливается на основании медицинского заключения, констатирующего смерть человека. При объявлении гражданина умершим днем его смерти считается день вступления в законную силу решения суда об
объявлении гражданина умершим.
4. Время смерти гражданина подтверждается свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов
гражданского состояния.
Свидетельство о смерти на территории РФ выдается органом записи актов гражданского состояния (далее – загс) или органом местного самоуправления муни-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1114
21
ципального образования, на территории которого отсутствует орган загса. В случае
смерти гражданина РФ за пределами Российской Федерации – консульским учреждением РФ (ст. 3–5, 67–68 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143- ФЗ
«Об актах гражданского состояния»1 (далее – Закон об актах гражданского состояния)).
В случае объявления судом гражданина умершим, что влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина, документом, подтверждающим факт
смерти, также является свидетельство о смерти, выдаваемое уполномоченным органом на основании решения суда (ст. 1113 ГК; п. 2 ст. 67 Закона об актах гражданского
состояния). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина
(п. 1 комментируемой статьи) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Акты гражданского состояния, совершенные по религиозным обрядам до образования или восстановления органов загса, приравниваются к актам гражданского
состояния, совершенным в органах загса в соответствии с действовавшим на момент их совершения законодательством, и не требуют последующей государственной регистрации (п. 3 ст. 3 Закона об актах гражданского состояния).
5. Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 комментируемой статьи граждане, умершие в один и тот же день, в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Их называют
коммориенты. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию
призываются наследники каждого из них. При этом соответственно нотариусом
заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных
суток (с 00 до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из
наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого.
Подобная позиция поддерживается Верховным Судом РФ. В обзоре судебной практики по гражданским делам отмечено, что для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае
смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день они считаются умершими одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них.
6. Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, то наследование по завещанию не наступает, а наступает, если
имеются соответствующие наследники, наследование по закону.
7. В тех случаях, когда наследников по закону у завещателя не имеется, наследственное имущество по праву наследования переходит к государству. Если имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей, то
в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании решается в соответствии с правилами о приращении наследственных долей.
Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновременно умершие наследодатели были супругами и при этом в наследственную массу входит
имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.
1
Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
22
Глава 61
Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем – автомобиль.
Все имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендует ее сестра. Наследники вправе поставить вопрос
об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе.
В этом случае им следует обратиться в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственности неправомочен.
Статья 1115. Место открытия наследства
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории
Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место
нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
1. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой,
признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.
В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов
в отношении имущества одного наследодателя, что в свою очередь почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников.
2. Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующих документов:
– справкой жилищно-эксплуатационной организации;
– справкой органа местного самоуправления;
– справкой с места работы умершего о месте его жительства;
– справкой адресного бюро (ранее – о прописке, в настоящее время – о регистрации гражданина по месту его жительства);
– справкой жилищного либо жилищно-строительного кооператива;
– выпиской из домовой книги;
– справкой рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на
воинскую службу;
– справкой органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась пенсия наследодателю;
– решением суда об установлении факта места открытия наследства.
Местом открытия наследства является именно постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное
время вне места постоянного жительства.
Порядку определения места открытия наследства посвящены п. 6, 7 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Реше-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1115
23
нием Правления Федеральной нотариальной палаты от 27–28 февраля 2007 г.1 (далее – Методические рекомендации по оформлению наследственных прав).
Местом жительства гражданина могут являться жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют,
дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством (ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»2 (далее – Закон о праве граждан на свободу передвижения)).
Для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, выданные органами регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства.
В городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных городках,
а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной полосе или закрытых административно-территориальных образованиях, в которых имеются территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, органами
регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации являются территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в остальных населенных пунктах –
местная администрация (ст. 4 Закона о праве граждан на свободу передвижения).
Место последнего постоянного или преимущественного жительства наследодателя может быть установлено судом.
Если наследодатель на момент смерти постоянно или преимущественно проживал в жилом помещении, в котором он был зарегистрирован по месту пребывания,
сохранив при этом регистрацию по месту жительства по другому адресу, наследство открывается по месту жительства наследодателя, если факт места открытия
наследства по месту пребывания наследодателя (или факт постоянного или преимущественного проживания наследодателя по месту пребывания) не установлен
в судебном порядке. Нотариус, открывший наследственное дело по месту пребывания наследодателя, установленному судом, извещает об этом нотариуса, ведущего наследственные дела по месту последнего места жительства наследодателя (при
отсутствии сведений о нотариусе, которому должна быть направлена информация,
извещается территориальный орган Росрегистрации).
В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи
регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по
правилам абз. 2 комментируемой статьи.
При установлении факта заведения на одно и то же наследство нескольких наследственных дел (например, по месту жительства наследодателя и по месту нахождения наследственного имущества) наследственные дела, заведенные с наруше1
2
Нотариальный вестник. 2007. № 8.
Российская газета. 10.08.1993. № 152.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
24
Глава 61
нием принципа приоритетности, установленного комментируемой статьей, должны быть переданы по принадлежности нотариусу, в чью компетенцию входит
ведение конкретного наследственного дела. Например, при заведении на одно наследство наследственного дела по месту нахождения движимого и недвижимого наследственного имущества наследственное дело, заведенное по месту нахождения
движимого наследственного имущества, передается по подведомственности нотариусу, которым заведено наследственное дело по месту нахождения недвижимого
наследственного имущества.
3. Порядок государственной регистрации по месту жительства определен приказом Федеральной миграционной службы (далее – ФМС) РФ от 20 сентября 2007 г.
№ 208 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»1.
После смерти солдат, матросов, сержантов, старшин, проходивших военную
службу по призыву, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва (п. 23 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за регистрацию (далее – Правила), утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 17 июля 1995 г. № 7132).
После смерти гражданина, проживавшего на территории монастыря, храма, другого культового здания, местом открытия наследства считается место нахождения
соответствующего здания, если наследодатель был зарегистрирован в нем по месту жительства (п. 25 Правил).
При решении вопроса о месте открытия наследства после осужденных, умерших в местах лишения свободы, следует учитывать, что граждане, осужденные к лишению свободы, снимаются с регистрационного учета по месту жительства на основании вступившего в законную силу приговора суда (подп. «в» п. 31 Правил).
Если определить место открытия наследства по правилам комментируемой статьи невозможно, место открытия наследства устанавливается в судебном порядке (гл. 28 ГПК).
4. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом
на территории РФ, находилось на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется на основании международных договоров Российской Федерации, в том числе на основании двустороннего договора России и соответствующего иностранного государства (ст. 1186 ГК).
При отсутствии международного договора место открытия наследства, осложненного иностранным элементом и включающего в свой состав недвижимое имущество, расположенное на территории РФ, определяется в соответствии с нормами ст. 1224 ГК РФ.
При отсутствии международного договора решение вопроса о месте открытия
наследства, включающего в свой состав находящееся на территории России движимое имущество, если наследодатель имел последнее место жительства за пределами Российской Федерации, возможно как в соответствии со ст. 1224 ГК РФ (п. 1) –
1
2
Российская газета. 23.01.2008. № 12.
Собрание законодательства РФ. 1995. № 30. Ст. 2939.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1116
25
по месту, где наследодатель имел последнее место жительства, так и в соответствии
с комментируемой статьей (абз. 2) – по месту, где находится наследственное имущество. Во избежание спорных ситуаций при заведении в рассматриваемом случае
наследственного дела российским нотариусом он уведомляет об этом компетентные
органы иностранного государства, в котором наследодатель имел последнее место
жительства.
В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Минске 22 января
1993 г., производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой имел
место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам
о наследовании недвижимого имущества компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество. При этом
право наследования движимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства. Наследование же недвижимого имущества определяется по
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.
Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию
1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия
наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия
наследства.
К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические
лица, существующие на день открытия наследства.
2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса.
1. Комментируемая статья определяет перечень лиц, которые могут призываться к наследованию. К ним относятся:
– граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства
(по закону или по завещанию);
– юридические лица, существующие на день открытия наследства;
– субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, Российская
Федерация (по закону или по завещанию);
– иностранные государства и международные организации (только по завещанию).
2. Комментируемая статья допускает призвание к наследованию не только
граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и зачатых при
жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, в ней
также содержатся правила, обеспечивающие защиту прав и законных интересов таких наследников. Согласно ст. 1166 ГК РФ при наличии зачатого, но еще
не родившегося наследника (будущего субъекта наследственных правоотношений) раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого
наследника. Поскольку на момент открытия наследства неизвестно, родится ли
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
26
Глава 61
ребенок живым, до момента его рождения приостанавливаются как выдача свидетельства о праве на наследство, так и раздел наследственного имущества (см.
комментарий к ст. 1166 ГК).
3. До вступления в силу Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ
«О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»1 (4 декабря 2007 г.) субъекты Федерации и муниципальные образования
могли быть наследниками только по завещанию.
В случае перехода в порядке наследования выморочного имущества к государству субъектом принятия наследства являлась Российская Федерация.
При этом бόльшая часть жилых помещений с точки зрения распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Федерации и муниципальными образованиями сосредоточена именно на муниципальном уровне (полномочия по распределению социального жилья, в сфере управления домами и т.д.).
На федеральном уровне в основном сосредоточены полномочия в отношении жилых помещений, входящих в государственный жилищный фонд, предназначенных
для предоставления отдельным категориям граждан.
Кроме того, в настоящее время сложилась достаточно сложная ситуация относительно обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма граждан, нуждающихся в жилье. Согласно Федеральному закону от 29 декабря
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»2 граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 г., сохраняют право состоять
на данном учете до получения ими жилых помещений по договорам социального
найма. По существу, на практике бремя несения обязательств по обеспечению этих
граждан жилыми помещениями легло на муниципальные образования, а количество таких граждан существенно. При этом ст. 49 ЖК РФ исходя из приведенного
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3 перечня вопросов местного значения, возложила решение вопроса об обеспечении малоимущих
граждан жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального
найма, именно на муниципальные образования за счет жилых помещений муниципальных жилищных фондов.
Таким образом, возникла необходимость решения вопроса относительно судьбы
жилых помещений, являющихся выморочным имуществом, путем передачи права собственности на них к муниципальным образованиям, что и было установлено вышеназванным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ и повлекло внесение
изменений в п. 2 комментируемой статьи.
Статья 1117. Недостойные наследники
1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными
противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся
им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном по1
Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6042.
Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 15.
3
Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
2
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1117
27
рядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.
2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по
содержанию наследодателя.
3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.
4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к завещательному отказу (статья 1137). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной
работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний
обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной
для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
1. Комментируемой статьей определен круг граждан, которые не имеют права на
получение наследства (недостойные наследники). Абзац 1 п. 1 данной статьи к этому перечню относит граждан, которые своими противоправными действиями способствовали или пытались способствовать призванию их или других лиц к наследованию или увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.
2. Безусловно, противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2, противозаконные, способствовавшие призванию к наследованию действия, которые установлены приговором
суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо.
Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при
этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение об
освобождении лица от уголовной ответственности.
Имеет ли юридическое значение мотивация противоправных действий, совершенных в отношении наследодателя? Существует точка зрения, согласно которой
мотив совершения соответствующих действий достаточно четко зафиксирован
в п. 1 указанной статьи. Они совершаются для того, чтобы добиться такой судьбы
наследственного имущества, которая отвечала бы интересам совершающих указанные действия лиц, так или иначе была бы им выгодна. Если же умышленные противоправные действия совершаются по иным мотивам (например, из мести, чувства ревности и др.) и не направлены на то, чтобы ускорить открытие наследства,
добиться желательного распределения наследуемого имущества и т.д., то хотя бы
объективно указанные действия и влекли такие последствия, они не могут служить
основанием для отнесения наследника к недостойным1 .
1
См.: Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации (постатейный), часть третья. М., 2002. С. 23.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
28
Глава 61
Полностью с такой позицией нельзя согласиться. Признать право наследования,
к примеру, за сыном, из мести убившим свою мать (возможно, с особой жестокостью либо заведомо для виновного находящуюся в беспомощном состоянии, а также
при иных отягчающих обстоятельствах), было бы по меньшей мере безнравственно.
Полагаем, что лицо, виновное в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, должно отстраняться от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть, ревность, хулиганские побуждения и т.п.).
Важно лишь, чтобы эти действия прямо или косвенно способствовали призванию
лица к наследованию или увеличению его доли в наследстве. Именно такая позиция была сформулирована в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
23 апреля 1991 г. № 2.
Какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным, как правило, не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, этот вопрос решает нотариус.
Вместе с тем в уголовном законодательстве содержатся два уголовно наказуемых деяния, которые действительно нуждаются в дополнительном обсуждении
в аспекте признания наследника, совершившего их, недостойным:
1) убийство в состоянии аффекта, т.е. в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжким
оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным
поведением потерпевшего (ст. 107 УК1);
2) убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
(ст. 108 УК).
Оба названных преступления отнесены уголовным законодательством к категории умышленных убийств. Однако в обоих случаях действия виновного лица хотя
и являются безусловно противозаконными, были вызваны противоправными действиями самого потерпевшего. Более того, в ряде случаев противоправные действия
потерпевшего-наследодателя, возможно, представляли непосредственную угрозу
жизни самого наследника. В целях правильного формирования судебной практики вопрос о признании наследника, совершившего подобные действия, недостойным, по всей вероятности, должен решаться особо.
Противоправные действия, направленные против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться
от наследства, а отказополучателей – от завещательного отказа и т.п. В данном
случае вопрос о признании наследника недостойным решается судом. При этом
процессуальным документом для отстранения наследника от наследования в зависимости от характера совершенных им действий может быть как приговор суда по уголовному делу, так и решение суда, если вопрос решался в гражданскоправовом порядке.
1
Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1117
29
Следует иметь в виду, что комментируемая статья содержит новое правило, согласно которому граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Таким образом,
наследодатель может «простить» своих недостойных наследников.
3. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК).
В данном случае отдельного решения суда о признании наследника не имеющим
права наследовать при наличии названного основания не требуется. Если нотариусу представлено решение суда о лишении наследника родительских прав в отношении наследодателя и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этих
правах к моменту открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании наследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче свидетельства
о праве на наследство. При несогласии с таким решением заинтересованный наследник вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном порядке.
Хотя норма о «прощении» наследодателем недостойных наследников, содержащаяся в абз. 1 п. 1 комментируемой статьи, непосредственно касается только первой из рассматриваемых категорий недостойных наследников, следует учитывать,
что родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских
прав, отстраняются от наследования только при наследовании по закону. По завещанию своих детей, достигших к моменту совершения завещания совершеннолетия, родители, некогда лишенные родительских прав, наследуют на общих основаниях.
4. По требованию заинтересованных лиц суд отстраняет от наследования граждан, злостно уклонявшихся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 комментируемой статьи).
Круг лиц, относящихся к алиментообязанным, исчерпывающе определен нормами Семейного кодекса Российской Федерации1 (далее – СК РФ, СК):
– на родителей возлагается обязанность содержать не только своих несовершеннолетних детей, но также и своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи (ст. 85 СК);
– трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей (ст. 87 СК);
– супруги обязаны материально поддерживать друг друга (ст. 89 СК). Право требовать предоставления алиментов от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
● нетрудоспособный нуждающийся супруг;
● жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка независимо от нуждаемости и трудоспособности;
● нуждающийся (при этом не обязательно нетрудоспособный) супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста
18 лет или за общим ребенком – инвалидом с детства I группы (ст. 90 СК);
– несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер; та1
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
30
Глава 61
кое же право имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи братья и сестры,
если они не могут получать содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей (ст. 93 СК);
– несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение алиментов от своих бабушки и дедушки. Такое же право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей
(ст. 94 СК);
– нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных
детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать получения алиментов от своих совершеннолетних трудоспособных внуков, обладающих необходимыми для этого средствами (ст. 95 СК);
– нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие
и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют право требовать предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц,
обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов) (ст. 97 СК).
Названные категории лиц отнесены семейным законодательством к лицам, обязанным уплачивать алименты и соответственно имеющим право требовать предоставления им алиментного содержания. В случае злостного неисполнения обязанностей по содержанию наследодателей такие наследники отстраняются от наследования по требованию заинтересованных лиц.
Следует иметь в виду, что факт злостного уклонения наследника от исполнения
обязанностей по содержанию наследодателя как основание для отстранения лица
от наследования должен быть установлен только в судебном порядке. Как правило, с соответствующим иском в суд обращаются другие наследники, на правах которых может отразиться признание лица недостойным наследником.
5. Признание наследника недостойным по названным основаниям распространяется только на случаи наследования по закону. По завещанию такие наследники наследуют на общих основаниях.
Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ
все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. В тех случаях, когда недостойный наследник все-таки получил имущество из состава наследства, он обязан его возвратить достойным наследникам, при его отказе сделать это
заинтересованным лицам следует обратиться в суд.
Необходимо учитывать, что правила о признании наследника недостойным распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4 комментируемой статьи). Эта норма является новеллой наследственного
права. В соответствии с положениями ГК РСФСР 1964 г. обязательные наследники не могли быть отстранены от наследования.
6. Лишен соответствующих прав в соответствии с п. 5 комментируемой статьи
может быть также отказополучатель. О завещательном отказе см. комментарии
к ст. 1137, 1138 ГК РФ.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1118
31
Глава 62. Наследование по завещанию
Статья 1118. Общие положения
1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения
дееспособностью в полном объеме.
3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.
4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение
завещания двумя или более гражданами не допускается.
5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
1. Одной из отличительных особенностей ныне действующего законодательства
о наследовании является приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону. Это представляется вполне логичным, так как именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества
и решить судьбу этого имущества.
Свидетельством такого приоритета являются как формально-юридическая конструкция комментируемой статьи и в целом разд. V ГК РФ, в которых наследование по завещанию выдвинуто первым из оснований наследования, так и направленность целого ряда норм ГК РФ на побуждение граждан к совершению завещаний, а именно:
– установление и гарантированность законом принципа тайны завещания;
в случае нарушения этой тайны завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских
прав, предусмотренными Кодексом (ст. 1123);
– установление принципа свободы завещания, в соответствии с которым завещателю обеспечены широкие возможности по распоряжению имуществом вплоть
до лишения права на наследование кого-либо из наследников или ограничения их
права и т.п. (ст. 1119);
– снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе с 2/3 до 1/2
(п. 1 ст. 1149);
– изменение порядка определения обязательной доли в наследственном имуществе (п. 2 ст. 1149);
– ограничение права на обязательную долю (п. 4 ст. 1149);
– возможность отстранения обязательного (необходимого) наследника от наследования как недостойного (п. 4 ст. 1117);
– возможность выбора формы совершения завещания (ст. 1120, 1125–1128) и др.
2. Исходя из общих положений о завещании, названных в комментируемой
статье, можно сформулировать понятие завещания. Завещание – односторонняя
сделка, содержащая личное распоряжение физического лица на случай смерти по
поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное
в установленной законом форме.
3. Завещание – это сделка, носящая сугубо личный характер. Несмотря на указание, содержащееся в п. 2 комментируемой статьи, о том, что завещание может
быть совершено гражданином, не вызывает сомнения, что круг субъектов, кото-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
32
Глава 62
рые вправе совершить завещание, несколько шире. Завещание может быть совершено не только гражданином (как Российской Федерации, так и иностранного государства), но и лицом без гражданства. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В отличие от ранее действовавшего законодательства перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание, ввиду чего оно
подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является исчерпывающим. Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ могут являться
только физические недостатки, тяжелая болезнь либо неграмотность завещателя.
В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может
быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин, по которым завещатель не мог
подписать завещание собственноручно.
Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его
за завещателя.
В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.
Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также посредством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом вида.
На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полном объеме. В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином 18-летнего
возраста. Лица, не достигшие 18 лет, вправе совершить завещание, только если они вступили в зарегистрированный брак либо эмансипированы в соответствии со ст. 27 ГК РФ.
Граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами, также не вправе совершить завещание, так как они совершают сделки только с согласия попечителей,
а это противоречит природе завещания, в частности принципу личного характера завещания.
Более подробно о невозможности совершить завещание лицами, не обладающими дееспособностью в полном объеме, см. комментарий к ст. 1124 ГК РФ.
4. Более подробно о свободе завещания см. комментарий к ст. 1119 ГК РФ.
5. Завещание – это односторонняя сделка, т.е. сделка, для совершения которой
в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одного лица.
Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника.
Завещатель вправе в любой момент изменить завещание путем составления нового завещания, а также отменить его полностью или в части.
Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок. К нему применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания.
Завещание может быть признано недействительным по общим основаниям,
установленным законом для признания сделок недействительными (ст. 168–179
ГК) (как не соответствующее закону или иным правовым актам; совершенное
гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме, либо гражда-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1118
33
нином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими,
и т.п.).
Вместе с тем в законе определены и некоторые специальные основания для признания завещания недействительным. В соответствии со ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания,
в зависимости от основания недействительности завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных законом.
Несоблюдение установленных комментируемым Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ (см. соответствующий комментарий).
Частные (специальные) основания недействительности завещания названы
в п. 3 ст. 1124 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье).
На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением совершения закрытого завещания.
6. Одним из важнейших принципов завещания является установленная законом форма завещания. В части третьей ГК РФ существенно изменены требования
к форме завещания. Однако несмотря на то, что в установленных Кодексом случаях
предусмотрена возможность составления завещания в простой письменной форме, общим правилом по-прежнему является требование о его нотариальном удостоверении. В соответствии со ст. 35–38 Основ законодательства РФ о нотариате1
с учетом особенностей, предусмотренных п. 7 ст. 1125 ГК РФ, завещание может
быть удостоверено нотариусом (занимающимся частной практикой или работающим в государственной нотариальной конторе), должностным лицом консульского учреждения, а также уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса.
К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания граждан, в силу тех или иных причин оказавшихся изолированными от обычных жизненных условий, удостоверенные определенными законом должностными лицами
(ст. 1127 ГК). Это завещания военнослужащих; граждан, проживающих в домах для
престарелых и инвалидов; граждан, находящихся на излечении в стационарных лечебных учреждениях, или во время плавания на судах под Государственным флагом
РФ, или в различного рода экспедициях, или в местах лишения свободы, а также
в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов (завещания работающих
в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих).
Помимо названных должностных лиц удостоверение завещания другими лицами допускается лишь в установленных законом случаях. Так, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке может быть удостоверено уполномоченным служащим банка (ст. 1128 ГК). Правила ст. 1128 ГК РФ применяются и к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать
во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
1
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I //
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
34
Глава 62
Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим
лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано
и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.
7. Статьей 1123 ГК РФ установлен принцип тайны совершения завещания
и определен круг лиц, которые не вправе до открытия наследства разглашать
сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или
отмены. К таким лицам относятся нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, а также лица, которые по причинам, определенным в законе, присутствовали при совершении завещания. Следует упомянуть, что перечень субъектов, обязанных сохранять тайну завещания, нельзя отнести к исчерпывающим. К иным лицам, присутствовавшим при совершении завещания, относятся,
в частности, сотрудники нотариуса, удостоверившего завещание, рукоприкладчики, свидетели и др.
Тайна совершения завещания – известный нотариальной практике принцип завещания. Тайна завещания является разновидностью тайны совершения нотариальных действий в целом. Однако ныне действующим законодательством расширен круг субъектов, обязанных сохранять тайну завещания. Сам же по себе принцип
тайны завещания гарантирован законодательством (см. комментарий к ст. 1123 ГК).
8. В соответствии с принципом толкования завещания (ст. 1132 ГК) в случае
неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом
завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. Правом толкования завещания наделены нотариус, исполнитель завещания (душеприказчик) и суд.
При толковании завещания не просто принимается во внимание буквальный
смысл имеющихся в нем слов и выражений, но и анализируется суть содержащихся в нем распоряжений. Проведенная процедура толкования завещания находит
свое отражение в дальнейших действиях лица, наделенного правом толкования завещания. Например, нотариус, применив принцип толкования завещания, выдает
по нему свидетельство о праве на наследство либо, напротив, отказывает в совершении нотариального действия, если завещание не соответствует требованиям закона. Толкование завещания судом при возникновении спора о действительности
завещания должно найти свое отражение в судебном решении.
9. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его
совершения дееспособностью в полном объеме. В соответствии со ст. 21 ГК РФ
дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином 18-летнего возраста.
В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет,
гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание.
Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1119
35
(эмансипация) в этом случае производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей или иных законных представителей, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. При наличии решения названных
органов об эмансипации несовершеннолетнего гражданина он может совершить
завещание.
10. Завещание является односторонней сделкой, которая порождает права и обязанности только после открытия наследства. При жизни завещатель не связан условиями совершенного им завещания, он в любое время вправе отменить или изменить его. Завещание не порождает никаких правовых последствий при жизни завещателя и для лиц, в пользу которых оно совершено, а также для каких-либо третьих
лиц. Именно поэтому какие-либо справки о совершенном завещании могут быть
выданы лицами, удостоверившими завещание, только после открытия наследства.
Статья 1119. Свобода завещания
1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым
образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких
или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе
отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).
2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или
отмене завещания.
1. Принцип свободы завещания не является абсолютно новым принципом завещания, хотя именно как юридический признак завещания он сформулирован
в законе (ст. 1119 ГК) впервые. В соответствии с принципом свободы завещания
гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого
лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные
правилами ГК РФ о наследовании. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может
приобрести в будущем. Так, например, предметом завещания может являться жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, наниматель которого, имеющий право на приватизацию жилого помещения, намерен
приобрести его в собственность.
2. В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе также
по собственному выбору:
– совершить завещание в пользу одного лица или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону;
– любым образом распределить имущество между наследниками;
– любым образом определить доли наследников в наследственном имуществе;
– лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону,
не указывая при этом причин такого лишения;
– подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику
по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
36
Глава 62
по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство
или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен
от наследования как недостойный;
– назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании (душеприказчика);
– возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу
одного или нескольких лиц (завещательный отказ);
– обязанность возложить на наследника (наследников) по закону или по завещанию совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (возложение);
– в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не объясняя причины своих действий;
– «простить» своих недостойных наследников, завещав им имущество после
утраты ими права наследования, и т.п.
3. С принципом свободы завещания связан предусмотренный законодательством достаточно широкий круг лиц, которые могут являться наследниками по завещанию. В настоящее время круг наследников по завещанию определен ст. 1116
ГК РФ, в соответствии с которой наследниками по завещанию могут являться:
– физические лица, входящие в круг наследников по закону;
– физические лица, не входящие в круг наследников по закону:
– юридические лица (при этом следует иметь в виду, что юридические лица могут быть призваны к наследованию по завещанию только в том случае, если к моменту открытия наследства они зарегистрированы в установленном законом порядке);
– Российская Федерация;
– субъекты Российской Федерации;
– муниципальные образования;
– иностранные государства;
– международные организации.
4. Свобода завещания предполагает право завещателя лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого
лишения. Лишение права наследования может быть произведено одним из двух
способов:
1) прямое лишение – в завещании прямо указывается, кого именно из наследников наследодатель лишает наследства. В этом случае наследник при всех обстоятельствах лишается права на наследство (за исключением случаев, предусмотренных ст. 1149 ГК). К наследованию после смерти лица, прямо лишенного наследства, не призываются даже его наследники по праву представления;
2) косвенное лишение – завещатель попросту умалчивает в завещании о комлибо из наследников, распределяя принадлежащее ему имущество между другими
наследниками. При этом наследник, лишенный наследства по завещанию, может
наследовать по закону имущество, оставшееся незавещанным.
Завещателем может быть составлено завещание, в котором вообще никакого
имущества не завещается, в нем завещатель только лишает права на наследство кого-либо из наследников. Смысл такого завещания заключается в том, что в данном
случае другие наследники не могут отказаться от наследства в пользу наследника,
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1119
37
лишенного права на наследство. При отсутствии же других наследников право наследования переходит к государству.
5. При составлении завещания завещатель может возложить на наследника определенные обязанности, например предоставить имущество в пожизненное пользование третьему лицу. При оформлении завещания на имущество в идеальных долях
нескольким наследникам можно указать, какая конкретно часть имущества (например, комната в квартире) предназначается в пользование каждому из названных в завещании наследников. Указание в завещании на части неделимой вещи
(ст. 133 ГК), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой
неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.
В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью
при согласии наследников указываются в соответствии со ст. 133, 252, 258 ГК РФ.
В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой
вещью определяются судом.
6. Завещатель вправе обусловить получение наследства определенным условием относительно характера поведения наследника. Возможно составление завещания под отлагательным условием, например передать сыну автомобиль после
окончания высшего учебного заведения (в подобных случаях завещателю следует
рекомендовать назначить исполнителя завещания). Условия завещания не должны
противоречить закону и общепринятым моральным принципам.
Противоправные условия, включенные в распоряжение о назначении наследника или лишении права наследования, недействительны.
Включенные в завещание условия, которые невыполнимы для наследника
по состоянию его здоровья или в силу иных объективных причин, могут быть признаны недействительными после открытия наследства по иску заинтересованного наследника.
7. Способом реализации принципа свободы завещания является также правило
о том, что завещатель не обязан сообщать кому-либо (как наследникам, так и другим лицам) о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. При
жизни наследодателя никто из наследников и иных заинтересованных лиц не вправе ставить вопрос о признании завещания недействительным. Завещатель вправе
отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.
Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том
числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
8. Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК). Завещатель не может лишить права на наследование своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, которые на
основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ могут быть призваны к наследованию. При удостоверении завещания в обязанности нотариуса входит разъяснение завещателю
правил ст. 1149 ГК РФ. Однако следует иметь в виду, что функции нотариуса в данном направлении ограничиваются именно разъяснениями нормы права. По требованию завещателя в завещание может быть включен пункт о лишении им наслед-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
38
Глава 62
ства кого-либо из наследников по закону, в том числе и обязательных наследников. Запретить завещателю совершить завещание по его усмотрению нотариус не
вправе. Само по себе такое условие завещания не влечет его недействительность.
Например, завещатель лишил права на наследство всех своих наследников по закону любых очередей, в том числе малолетних детей. Однако к моменту открытия
наследства дети наследодателя достигли совершеннолетия, никто из наследников
не являлся нетрудоспособным по возрасту либо по состоянию здоровья, не имелось и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. При таких обстоятельствах
оснований для признания завещания недействительным только по той причине,
что завещателем при совершении завещания были проигнорированы правила об
обязательной доле в наследстве, не имеется. Наследственное имущество должно
перейти к государству.
Необходимо помнить также, что согласно п. 4 ст. 1117 ГК РФ лица, имеющие
право на обязательную долю в наследстве, могут быть отстранены от наследования
как недостойные. Например, завещатель лишил права на наследование своего сына, инвалида II группы, по причине того, что тот злостно уклонялся от выполнения
лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию престарелого отца.
Вполне вероятно, что впоследствии суд, рассматривая вопрос о признании сына
наследодателя недостойным наследником, в качестве одного из доказательств его
уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя использует содержание совершенного завещания.
В практике иногда приходится встречать завещания, в которых завещателю не
разъяснено право необходимых наследников на обязательную долю в наследстве.
Несмотря на то что при удостоверении завещания нотариусом нарушены требования п. 6 ст. 1125 ГК РФ, в соответствии с которым он обязан был разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на завещании соответствующую надпись, ничтожности завещания такое нарушение повлечь не может.
В крайнем случае можно сделать предположение лишь об оспоримости завещания
в зависимости от остальных его условий. Следует иметь в виду, что правила, установленные ст. 1149 ГК РФ, объективно существуют и не зависят от воли завещателя. Если незнание последним указанных правил не отразилось на существе его
волеизъявления в отношении принадлежащего ему имущества, признать такое завещание недействительным нет оснований.
Статья 1120. Право завещать любое имущество
Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе,
в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.
Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив
одно или несколько завещаний.
1. Комментируемая статья является логическим продолжением предыдущей статьи о свободе завещания. Завещатель вправе по своему усмотрению совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе. Чаще всего предметами
завещания являются вещи, однако это может быть также иное имущество, в том
числе имущественные права и обязанности.
Ограничений в отношении имущества, которое может являться предметом завещания, формально законодательством не установлено. Однако при совершении
завещаний необходимо учитывать, что отдельные виды имущества и прав не мо-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1120
39
гут переходить по наследству. Так, согласно ст. 1112 ГК РФ не могут переходить по
наследству права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых
в порядке наследования не допускается действующим законодательством. Нельзя
завещать также личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Не может быть предметом завещания имущество, полностью изъятое из гражданского оборота. Однако распорядиться на случай смерти ограниченно оборотоспособным имуществом возможно.
В соответствии со ст. 1185 ГК РФ государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ, не входят в состав наследства. С учетом данной нормы
совершать завещание в отношении указанных государственных наград не имеет
смысла, поскольку объектом наследования они являться не будут.
Могут ли являться предметом завещания суммы заработной платы и приравненных к ней платежей (пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию и т.п.), предоставленные гражданину в качестве средств к существованию?
Представляется, что совершение завещания в отношении таких денежных сумм
возможно, однако завещателю следует иметь в виду, что право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине денежных средств принадлежит в первую очередь проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам
независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. Вместе с тем, если таких лиц не имелось либо в течение четырех месяцев со дня смерти
наследодателя они не получили указанных сумм, данные суммы входят в наследственную массу и наследуются на общих основаниях.
Подобных ограничений в законодательстве довольно много.
2. Гражданин вправе составить завещание в отношении имущества, которое он
может приобрести в будущем. Например, предметом завещания может являться
квартира, которой гражданин владеет и пользуется по договору социального жилищного найма. Однако объектом наследования эта квартира станет только в том
случае, если завещатель при жизни приватизирует ее. В последнее время достаточно часто гражданами составляются завещания в отношении квартиры, которую завещатель приобретет в будущем на основании договора о долевом участии
в строительстве многоквартирного жилого дома. Это и неудивительно, поскольку
данный способ улучшения жилищных условий сейчас крайне популярен. Кстати,
предметами завещания в данном случае могут быть также права и обязанности по
названному договору. Можно завещать также, к примеру, авторское право и авторский гонорар за еще не написанную завещателем книгу и т.п.
3. При совершении завещания не требуется представление завещателем правоустанавливающих документов, подтверждающих принадлежность ему имущества,
которое он намерен завещать. Вместе с тем завещанное имущество может являться
предметом наследования только в том случае, если к моменту открытия наследства
оно принадлежит наследодателю на праве собственности.
4. Гражданин имеет право составить завещание любого приемлемого для него
содержания при условии, что содержание завещания не противоречит требованиям закона. В практике чаще всего приходится встречать завещания так называемой
общей формы. В соответствии с таким завещанием гражданин делает распоряже-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
40
Глава 62
ние по поводу всего принадлежащего ему имущества, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Разумеется, предметом завещания помимо всего принадлежащего завещателю
имущества может быть часть его, а также отдельные его виды. При составлении
завещания на отдельные виды имущества крайне важно дать правильную характеристику этого имущества, чтобы впоследствии не возникало разночтений завещания. Не следует, в частности, указывать в завещании признаки имущества, которые в силу тех или иных обстоятельств могут измениться с течением времени.
Завещатель вправе также по собственному усмотрению:
– завещать все принадлежащее ему имущество или долю его;
– разделить имущество по видам между наследниками (например, жене – дом,
сыну – автомобиль и т.п.);
– установить равные либо разные размеры долей каждому из наследников
и др.
5. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их
долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи
или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.
Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. Следует иметь в виду, что несколько
завещаний могут быть составлены как одновременно, так и в разное время. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет
это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.
Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании
1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1116),
как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.
2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника)
на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия
наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования
как недостойный.
1. В комментируемой статье законодатель продолжил развитие содержания принципа свободы завещания, провозглашенного ст. 1119 ГК РФ.
Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц,
как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.
Уместно будет напомнить, что подобное положение в российском законодательстве существовало не всегда. Так, в 1918 г. в России наследование по завещанию было отменено, впрочем, как и наследование по закону. После смерти владельца принадлежащее ему имущество становилось государственным достоянием.
Гражданский кодекс РСФСР, принятый в 1922 г., ограничивал круг наследников по завещанию только близкими родственниками (супруг умершего, его дети,
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1121
41
внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Так называемые
посторонние лица являться наследниками по завещанию не могли. Гражданский
кодекс РСФСР 1964 г. расширил круг возможностей наследования по завещанию,
по сути не ограничив круг наследников по завещанию.
О круге лиц, в пользу которых может быть сделано завещание см. комментарии
к ст. 1116 и 1119 ГК РФ.
Завещатель вправе:
– завещать все принадлежащее ему имущество одному лицу, как входящему,
так и не входящему в круг наследников по закону;
– завещать все принадлежащее ему имущество нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону;
– завещать не все имущество, а лишь долю в нем одному лицу, как входящему,
так и не входящему в круг наследников по закону;
– завещать долю в имуществе нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону;
– завещать не все имущество, а часть его одному лицу или нескольким лицам,
как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону;
– разделить имущество по видам между наследниками;
– установить равные размеры долей каждому из наследников;
– установить разные размеры долей каждому из наследников и т.п.
2. В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе по своему усмотрению помимо указаний о распоряжении своим имуществом также
включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ
о наследовании.
Одним из таких распоряжений является так называемое подназначение наследника. Само по себе понятие подназначения наследника известно российскому наследственному законодательству. Так, ст. 536 ГК РСФСР предусматривалось,
что завещатель вправе указать другого наследника на случай, если назначенный им
наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Однако при сопоставлении соответствующих статей ГК РСФСР и ГК РФ сразу обращает на себя внимание то обстоятельство, что содержание права завещателя на подназначение наследника претерпело существенные изменения.
Во-первых, по нормам нового законодательства подназначить наследника можно как к наследнику по завещанию, так и к наследнику по закону. В соответствии
с нормами ГК РСФСР подназначить наследника можно было только к наследнику по завещанию.
Во-вторых, существенно расширен круг случаев, в расчете на которые можно
подназначить наследника. Вместо двух оснований для подназначения наследника
п. 2 комментируемой статьи их введено семь. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случаи, если назначенный
им в завещании наследник или наследник завещателя по закону:
– умрет до открытия наследства;
– умрет одновременно с наследодателем;
– умрет после открытия наследства, не успев его принять;
– не примет наследство по каким-либо причинам;
– откажется от наследства;
– не будет иметь право наследовать;
– будет отстранен от наследования как недостойный.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
42
Глава 62
В практике иногда возникает вопрос: необходимо ли подназначать наследника обязательно в расчете на все перечисленные основания или возможно подназначить его на одно из них или некоторые из них? Ответить на этот вопрос позволяет опять-таки принцип свободы завещания. Выбор оснований для подназначения наследника – это право завещателя, ограничить в котором гражданина никто
не может. Вместе с тем при совершении завещания с подназначением наследника в расчете на какое-то одно основание или несколько оснований, но не на все
основания, очевидно, целесообразно оговаривать, что по остальным основаниям
наследник не подназначается. Это необходимо в целях избежания в дальнейшем
возможных судебных споров по поводу правильного понимания завещателем изложенного правила.
3. Следует помнить, что подназначить наследника к наследнику, принявшему
наследство, нельзя. Так, завещание, составленное в пользу гражданина с условием, чтобы он в свою очередь завещал имущество названному завещателем лицу,
явно заключает в себе дефект содержания, и в удостоверении такого завещания
должно быть отказано.
4. По правилам комментируемой статьи может быть также произведено подназначение отказополучателя. Отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо
откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом
на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа как недостойный.
Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе
1. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.
2. Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 133), предназначенные каждому
из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им
в завещании частями этой вещи.
В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между наследниками их
доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.
1. В комментируемой статье происходит дальнейшее развитие принципа свободы завещания. Как уже отмечалось, завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество как одному, так и нескольким (двум и более) лицам. Нормы, содержащиеся в комментируемой статье, рассчитаны на вторую из названных возможных
ситуаций, т.е. на случай, когда завещание сделано в пользу нескольких лиц.
Завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве, установить равные либо разные размеры долей каждому из них. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам
в равных долях.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1123
43
Данное правило установлено с учетом положений части первой ГК РФ об основополагающих принципах права общей собственности, в частности:
– имущество может находиться в общей собственности с определением доли
каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без
определения таких долей (совместная собственность);
– общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это
имущество;
– общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или
нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его
назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона;
– общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором;
– если доли участников долевой собственности не могут быть определены на
основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.
2. Норма, содержащаяся в абз. 1 п. 2 комментируемой статьи, представляет собой по сути анализ ситуативного варианта завещания в отношении неделимой вещи. Напомним, что делимой признается вещь, которая может быть разделена в натуре без изменения ее назначения, а неделимой – вещь, которая таким образом
разделена быть не может (ст. 133 ГК).
Нельзя не отметить, что завещание, содержащее указание на части неделимой
вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, мягко говоря, не отличается корректностью и может повлечь нарушение прав и интересов наследников,
породив между ними спор. Изначально неделимое имущество должно быть завещано двум и более наследникам в долевом отношении, однако, по всей вероятности, аналогичные завещания имели место, коль скоро появилась необходимость
введения указанной нормы. Таким способом законодателем предпринята попытка адаптировать подобное недостаточно квалифицированно составленное завещание, с тем чтобы, не признавая его недействительным, как-то поправить положение и разрешить ситуацию. В связи с этим указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой
недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.
В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью
при согласии наследников указываются в соответствии с комментируемой статьей.
В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой
вещью определяются судом.
Статья 1123. Тайна завещания
Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания,
свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до
открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
44
Глава 62
В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом.
1. Комментируемой статьей установлен принцип тайны совершения завещания и определен круг лиц, которые не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.
Тайна совершения завещания – известный нотариальной практике принцип.
Так, ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате содержит в себе общий принцип
тайны совершения нотариальных действий, который распространяется и на удостоверение завещаний. В соответствии с требованиями указанной статьи нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения о совершенных нотариальных действиях. Справки о совершенных нотариальных действиях, в том числе и
о нотариально удостоверенных завещаниях, выдаются только по требованию суда,
прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами. В соответствии со ст. 16 Основ нотариус обязан
хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением
его профессиональной деятельности. Только суд может освободить нотариуса от
обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия.
Вместе с тем ранее существовавший принцип тайны совершения завещания
распространялся только на нотариуса и работников нотариальных контор. В настоящее время круг субъектов, обязанных сохранять тайну завещания, значительно расширен. К таким лицам относятся: нотариус, другое удостоверяющее
завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик).
Более того, законом установлены юридические гарантии обеспечения тайны
завещаний: в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать
компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными действующим законодательством.
Несомненно, что в случаях, когда гражданину вследствие разглашения указанными лицами сведений о совершенном завещании причинен не только моральный
вред, но и материальный ущерб, на виновных лиц может быть возложена обязанность возместить его.
Приведенный перечень лиц, на которых распространяется сохранение тайны
совершения завещания, условно состоит из двух частей:
1) лица, удостоверяющие завещание (нотариусы; должностные лица органа
исполнительной власти; должностные лица больниц госпиталей и иных стационарных лечебных учреждений, домов для престарелых и инвалидов; капитаны судов, плавающих под Государственным флагом РФ; начальники разведочных арктических и тому подобных экспедиций; командиры воинских частей и начальники мест лишения свободы);
2) лица, по каким-либо причинам присутствовавшие при совершении завещаний (переводчик, исполнитель завещания, свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1124
45
2. Следует отметить, что вышеприведенный перечень лиц, получивших доступ
к сведениям о совершении завещания и обязанных сохранять тайну совершения
завещания, хотя и сформулирован как исчерпывающий, на самом деле таковым
не является. Могут сложиться ситуации, в которых доступ к совершенным (нотариально удостоверенным) завещаниям приобретают другие лица. Так, согласно ст. 28 Основ законодательства РФ о нотариате нотариальная палата может истребовать от нотариуса (лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса)
представления сведений о совершенных нотариальных действиях, а в необходимых случаях – личных объяснений в нотариальной палате. Кроме того, за исполнением нотариусами их обязанностей осуществляется контроль. В соответствии со
ст. 34 Основ контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, производят федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
в сфере нотариата, и его территориальные органы, а нотариусами, занимающимися частной практикой, – нотариальные палаты. Контроль производится в форме
проверок деятельности нотариусов. Нотариусы обязаны представлять должностным лицам, уполномоченным на проведение проверок, все необходимые сведения
и документы. Таким образом, перечень лиц, имеющих доступ к совершенным завещаниям, становится еще шире, однако соблюдение тайны совершения нотариальных действий, в том числе и тайны завещаний, гарантировано и в этих случаях.
Должностные лица нотариальной палаты обязаны сохранять тайну совершения нотариальных действий. За разглашение тайны и причинение нотариусу, занимающемуся частной практикой, ущерба виновные несут ответственность в соответствии
с законодательством РФ (ч. 3 ст. 28 Основ).
3. С принципом тайны завещания непосредственно связан порядок выдачи дубликата нотариально удостоверенного завещания. Дубликат завещания может быть
выдан только самому завещателю, а после его смерти указанным в завещании наследникам по представлении свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти
его наследников, которые были указаны в завещании, дубликат завещания может
быть передан их наследникам по представлении ими свидетельства о смерти завещателя и умершего наследника, после которого они наследуют, а в необходимых
случаях – и документов, подтверждающих родственные отношения наследников
с наследодателем (если документы не были представлены ранее).
Статья 1124. О
бщие правила, касающиеся формы и порядка
совершения завещания
1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.
Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7
статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса.
Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.
Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса.
2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют
свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:
нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
46
Глава 62
лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
неграмотные;
граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной
мере осознавать существо происходящего;
лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за
исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
3. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой
недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может являться основанием признания завещания недействительным.
4. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением
случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса.
1. В части третьей ГК РФ по сравнению с ранее действовавшим законодательством существенно изменены требования к форме завещания. Однако несмотря на
то, что в установленных Кодексом случаях предусмотрена возможность составления завещания в простой письменной форме, общим правилом по-прежнему является требование о его нотариальном удостоверении. Причем основным должностным лицом, которое вправе удостоверить завещание, является именно нотариус (работающий в государственной нотариальной конторе или занимающийся
частной практикой).
Удостоверение завещаний другими лицами допускается только в случаях, установленных ГК РФ. Так, в случае когда право совершения нотариальных действий
предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления
и должностным лицам консульских учреждений РФ, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом (п. 7 ст. 1125 ГК).
Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке может
быть удостоверено уполномоченным служащим банка (ст. 1128 ГК). Правила названной статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям,
которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ. Гражданин, который
находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии
с правилами ст. 1124–1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении
своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что этот документ представляет собой завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии
с настоящей статьей, подлежит исполнению только при условии подтверждения
судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
Завещатель, как уже говорилось, вправе совершить закрытое завещание. Хотя
формально такое завещание не удостоверяется нотариально, однако совершение
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1124
47
его не обходится без участия нотариуса. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу на хранение в присутствии двух свидетелей.
Нотариусом завещателю выдается документ, подтверждающий принятие закрытого завещания (свидетельство о принятии закрытого завещания). По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус
с соблюдением установленной законом процедуры производит вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашает текст завещания с составлением соответствующего протокола.
Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания
и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.
2. Чрезвычайно важной особенностью нового законодательства о наследовании является появление в нем института свидетелей. В свете ранее действовавшего законодательства присутствие при удостоверении завещания посторонних лиц
всегда вызывало определенные сомнения. К таким завещаниям достаточно негативно относились суды, полагая, что это является нарушением тайны совершения
нотариального действия и влечет его недействительность, поскольку присутствие
посторонних лиц может оказать прямое либо косвенное воздействие на формирование воли завещателя.
Сейчас институт свидетелей легализован, более того, законом предусмотрены случаи, когда присутствие свидетелей при совершении завещаний обязательно:
– передача нотариусу закрытого завещания (п. 3 ст. 1126 ГК);
– вскрытие нотариусом конверта с закрытым завещанием, оглашение текста
завещания и протоколирование этой процедуры (п. 4 ст. 1126 ГК);
– совершение завещания, приравненного к нотариально удостоверенному (п. 2
ст. 1127 ГК);
– совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах (абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК).
По желанию самого завещателя свидетель (их может быть и несколько) может
присутствовать при совершении любого завещания, независимо от формы, в которой оно совершается, и причин, по которым завещатель намерен совершить завещание в присутствии посторонних лиц.
3. В п. 2 комментируемой статьи названы требования, которые предъявляются
к свидетелю, присутствовавшему при какой-либо из стадий совершения завещания. В случаях, когда в соответствии с правилами Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу должны присутствовать свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:
– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
– неграмотные;
– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют
им в полной мере осознавать существо происходящего;
– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено
завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
Перечисленные требования предъявляются к свидетелю как в случае, когда последний присутствует при совершении завещания по желанию завещателя, так и
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
48
Глава 62
в случаях, когда присутствие свидетеля при совершении завещания является обязательным.
Если в соответствии с правилами ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля
является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля вышеуказанным требованиям может являться основанием признания завещания недействительным.
Более подробно о признании завещания ничтожным либо оспоримым см. комментарий к ст. 1131 ГК РФ.
4. В соответствии с п. 4 комментируемой статьи на завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением закрытого завещания. Следует предположить, что термин «удостоверение», очевидно, использован в данной
норме ошибочно. Поскольку правила ст. 1124 ГК РФ относятся не только к нотариально удостоверенным, но и к любым другим завещаниям, в том числе завещаниям, составленным в простой письменной форме, речь здесь, по всей вероятности, идет об указании в завещании даты его совершения.
В соответствии с ч. 2 ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан ясно и четко, а относящиеся к содержанию документа числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами.
Фамилии, имена и отчества граждан, адреса их места жительства должны быть написаны полностью. Такие же требования предъявляются к завещаниям, удостоверенным должностными лицами органов исполнительной власти, и завещаниям,
приравненным к нотариально удостоверенным.
Статья 1125. Нотариально удостоверенное завещание
1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы
технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие).
2. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть
полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии
лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании
делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
3. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не
может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по
которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.
4. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.
Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть
им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
5. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (статья 1123).
6. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1125
49
7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил настоящего Кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.
1. Как уже отмечалось, несмотря на то что в установленных ГК РФ случаях предусмотрена возможность составления завещания в простой письменной форме, завещание должно быть, как правило, нотариально удостоверено.
Согласно ст. 35–38 Основ законодательства РФ о нотариате с учетом особенностей, предусмотренных п. 7 ст. 1125 ГК РФ, завещание может быть удостоверено:
– нотариусом, занимающимся частной практикой;
– нотариусом, работающим в государственной нотариальной конторе;
– должностным лицом консульского учреждения (в случае, если такое право
предоставлено им законом);
– уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления при
отсутствии в населенном пункте нотариуса (а также, если такое право предоставлено им законом).
2. Особо следует остановиться на вопросе о месте удостоверения завещания. Как
известно, порядок совершения нотариальных действий определяется законодательством о нотариате. Основным нормативным актом, регулирующим деятельность
органов нотариата, являются Основы законодательства РФ о нотариате, которые
в ряде случаев устанавливают исключительную территориальность для совершения
отдельных видов нотариальных действий. В отношении удостоверения завещаний
Основами предусмотрен общий принцип территориальности. В связи с этим завещание может быть удостоверено в любой государственной нотариальной конторе,
а также у любого нотариуса, занимающегося частной практикой. Место жительства завещателя при нотариальном удостоверении завещания значения не имеет.
Особенностью является только удостоверение завещания с выездом нотариуса
за пределы его нотариального округа. В соответствии со ст. 13 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в его
нотариальном округе в это время нотариуса. В практике до настоящего времени
встречаются завещания, удостоверенные должностными лицами органов исполнительной власти или местного самоуправления с выездом по месту нахождения
завещателя (например, в больницу) в населенные пункты, где имелись нотариальные конторы. Такие завещания являются ничтожными, поскольку указанные лица
могут удостоверять завещания лишь на территории населенного пункта, в котором
они уполномочены на совершение нотариальных действий.
3. В соответствии со ст. 42 Основ законодательства РФ о нотариате при удостоверении завещания, как и при совершении любого иного нотариального действия, нотариус устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального действия гражданина. Установление личности должно производиться на
основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия.
4. Одной из самых непростых задач, которые нотариусу приходится решать при
удостоверении завещаний, является установление дееспособности завещателя.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
50
Глава 62
Дееспособность определяется нотариусом документально (путем проверки документов, удостоверяющих личность завещателя, в которых указан его возраст) и визуально (путем беседы с завещателем, собственной оценки адекватности его поведения и т.п.). К сожалению, определить действительные намерения завещателя,
разъяснить ему смысл и правовые последствия совершаемого завещания далеко не
всегда бывает возможно. Причиной этого является отчасти несовершенство действующего законодательства, в том числе и нотариального, в котором не только отсутствует механизм установления дееспособности, но и не имеется правовых оснований для выполнения ряда необходимых для этого действий. Основами законодательства РФ о нотариате указанный вопрос вообще не регулируется.
Нотариус лишен возможности назначить психиатрическую экспертизу, которая
могла бы дать заключение о способности гражданина понимать характер совершаемых им действий, руководить ими и осознавать их правовые последствия.
У нотариуса не имеется законных оснований запросить необходимые сведения
из медицинских учреждений, обратиться за помощью к специалистам-психиатрам для получения официальной справки о состоянии гражданина, не говоря уже
о возможном освидетельствовании его, поскольку указанные сведения являются врачебной тайной.
Вместе с тем даже наличие медицинской документации не всегда является выходом из положения. Само по себе наличие либо отсутствие пусть даже и достоверных сведений о психическом заболевании завещателя еще недостаточно для того,
чтобы делать из этого какие-либо выводы. При наличии диагностированного психического заболевания у гражданина могут быть различной продолжительности
периоды, когда он находится в состоянии ремиссии, способен руководить своими
действиями и давать им отчет. При отсутствии решения суда о признании его недееспособным такой гражданин может совершить завещание, и наоборот: гражданин, никогда не состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, может
не понимать значения своих действий и быть неспособным руководить ими. Определить грань состояния такого гражданина, при котором совершение завещания
возможно либо невозможно, для нотариуса, не обладающего достаточными медицинскими знаниями и вдобавок не располагающего специальными для этого методиками, естественно, далеко не всегда реально.
Представляется, что, если у нотариуса имеются сомнения в способности завещателя понимать значение своих действий или руководить ими и давать им отчет,
хотя бы такой гражданин и не был признан в судебном порядке недееспособным,
в удостоверении завещания следует отказать.
5. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем
или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут
быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина,
пишущая машинка и др.).
Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него
нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием
причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
6. По общему правилу завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Помимо подписи завещателю желательно написать от руки на завещании свою фамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что в случае возникновения
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1125
51
спора о действительности завещания при судебно-почерковедческой экспертизе
решение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввиду простоты их исполнения. Фамилия, имя, отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность. Разумеется, не следует возводить данные рекомендации в ранг единственно допустимого варианта подписания
завещания. Завещатель может, к примеру, только подписаться своей фамилией, либо поставить под текстом завещания лишь свою подпись (росчерк), либо выполнить и то и другое, добавив указание имени и отчества.
7. В исключительных случаях, предусмотренных законом, завещание может быть
подписано другим лицом (рукоприкладчиком). В отличие от ранее действовавшего
законодательства в современном законодательстве перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание, ввиду чего оно подписывается рукоприкладчиком, ограничен и является исчерпывающим (в соответствии
со ст. 542 ГК РСФСР перечень оснований, по которым завещание могло подписываться другим лицом, не был закрытым). Такими причинами в соответствии с п. 3
комментируемой статьи могут являться только физические недостатки, тяжелая болезнь либо неграмотность завещателя. В силу названных обстоятельств завещание
по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или
должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин,
по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно.
Необходимо ли в тексте завещания и удостоверительной надписи на завещании
конкретизировать причины подписания завещания рукоприкладчиком? В соответствии с п. 3 комментируемой статьи по общему правилу завещание должно быть
собственноручно подписано завещателем.
В абз. 2 п. 3 комментируемой статьи содержится изъятие из этого общего правила.
В завещании при этом должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место
жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.
Никаких иных норм, регулирующих порядок подписания завещания рукоприкладчиком, в законодательстве не содержится.
В практической деятельности рукоприкладчик привлекается к процедуре совершения завещания по инициативе самого завещателя. О причинах невозможности лично подписать завещание нотариусу сообщает также завещатель. В качестве
причин невозможности лично подписать завещание в тексте завещания указываются основания, предусмотренные абз. 2 п. 3 комментируемой статьи (болезнь,
неграмотность и т.п.). Более детальные причины (название заболевания и иное)
в тексте завещания, как правило, не называются по причине того, что ни завещатель, ни нотариус не являются лицами, способными и имеющими право поставить
конкретный диагноз. Более того, следует отметить, что в ряде случаев конкретизировать причины невозможности подписать документ бывает затруднительно, например: тремор, сильное дрожание рук как физический недостаток может являться следствием какого-либо заболевания. Поэтому в данном случае такие понятия,
как «физический недостаток» и «болезнь», могут быть неотделимыми друг от друга, и указание на одну из перечисленных причин является достаточным основанием соответствующей отметки в завещании.
Вместе с тем в отдельных ситуациях конкретизация причин подписания завещания рукоприкладчиком возможна. К примеру, если физическим недостатком,
в силу которого завещание подписывается другим лицом, является отсутствие верх-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
52
Глава 62
них конечностей у завещателя, данный факт может быть отражен в тексте завещания и в удостоверительной надписи, хотя опять-таки следует повториться, что
в соответствии с действующим законодательством это не является обязательным.
Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его
за завещателя, более того, это лицо не должно присутствовать при удостоверении
завещания, дабы не оказать пусть косвенное влияние на формирование волеизъявления завещателя.
Не будет излишним напомнить, что возможность совершения завещаний с участием рукоприкладчика установлена законом исключительно в отношении случаев, когда завещание оформляется в нотариальной и приравненной к ней форме
(ст. 1127 ГК). Закрытое завещание обязательно должно быть не только собственноручно написано, но и собственноручно подписано завещателем (п. 2 ст. 1126 ГК).
Несоблюдение этого правила влечет за собой недействительность закрытого завещания. Также собственноручно должно быть подписано завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках и иных кредитных организациях,
которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан (ст. 1128 ГК). Подписание простого письменного завещания
рукоприкладчиком недопустимо, даже если оно совершается в чрезвычайных обстоятельствах и в положении, явно угрожающем жизни завещателя. Такой документ не может быть в судебном порядке признан завещанием.
8. При составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. По желанию самого завещателя свидетель (их может быть и несколько) может присутствовать при совершении любого завещания независимо от
формы, в которой оно совершается. Не имеют значения и причины, по которым
завещатель намерен совершить завещание в присутствии посторонних лиц. Завещатель не обязан никому сообщать о таких причинах, поскольку принцип тайны
завещания распространяется на лиц, удостоверяющих завещание и присутствующих при его совершении, но не на самого завещателя. Завещатель волен объяснить
нотариусу и иным лицам причины своего поступка или отказаться от мотивирования своих действий. Практика показывает, что завещания в присутствии свидетеля
по желанию завещателя совершаются обычно пожилыми людьми. Они комфортнее чувствуют себя в присутствии знакомого человека, более свободно излагают
содержание своих намерений, не испытывают комплексов, выражая какие-либо
сомнения в отношении сложившейся вокруг них житейской ситуации. Присутствие при совершении завещания свидетелей может также послужить позитивным
моментом в свете перспективы возможного оспаривания завещания заинтересованными лицами. Показания в суде незаинтересованных в совершении завещания
лиц будут иметь важное доказательственное значение при решении вопроса о действительности завещания.
Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно
должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя,
отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания
(ст. 1123 ГК).
При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1125
53
9. Входит ли в обязанности нотариуса, удостоверяющего завещание, установление дееспособности свидетеля и рукоприкладчика? Полагаем, что ответ на этот
вопрос может быть только утвердительным. В соответствии с п. 2 ст. 1124 ГК РФ
в случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при
передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими
свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя (т.е. быть рукоприкладчиками) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме.
Несоответствие свидетеля данному требованию может являться основанием признания завещания недействительным, таким образом, завещание становится заведомо оспоримым.
Нотариально удостоверенное завещание регистрируется в реестре регистрации
нотариальных действий; сведения об удостоверенном завещании вносятся в алфавитную книгу учета завещаний.
10. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено
законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным
лицам консульских учреждений РФ, завещание может быть удостоверено вместо
нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил Кодекса
о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 281-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Основы законодательства РФ о нотариате внесены изменения, касающиеся возможности совершения нотариальных действий главами местных администраций и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления.
Согласно ч. 4 ст. 1 и ст. 37 Основ в случае если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, соответственно глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения или глава местной администрации муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо
местного самоуправления муниципального района имеют право наряду с другими
действиями удостоверять завещания.
Понятия поселения, муниципального района, межселенной территории и иные
понятия установлены ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
(с последующими изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Для целей указанного Федерального закона используются следующие основные термины и понятия:
– сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией
сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков,
аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;
– городское поселение – город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления;
– поселение – городское или сельское поселение;
– муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных
территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное са-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
54
Глава 62
моуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные
и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
– городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального
района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Федерации;
– внутригородская территория города федерального значения – часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;
– муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения;
– межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселений;
– органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования
органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
– должностное лицо местного самоуправления – выборное либо заключившее
контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления;
– административный центр сельского поселения, муниципального района –
населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта
Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования.
В законах и иных нормативных правовых актах РФ слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются
в одном значении в отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности организаций, объектов, в иных случаях,
касающихся осуществления населением местного самоуправления.
Несмотря на то что в новой редакции ч. 4 ст. 1 Основ законодательства РФ о
нотариате в отношении субъектов, имеющих право совершать отдельные виды нотариальных действий, использован соединительный союз «и», разумеется, что совершает их либо глава местной администрации поселения, либо специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения.
Нотариальные действия вышеуказанными должностными лицами совершаются
в соответствии с Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, утвержденной Приказом
Министерства юстиции РФ от 27 декабря 2007 г. № 256.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1126
55
Согласно данной Инструкции глава местной администрации поселения, в котором отсутствует нотариус, имеет право совершать нотариальные действия по
должности.
Решением главы местной администрации поселения, в котором отсутствует нотариус, совершение нотариальных действий может быть возложено на одно или нескольких должностных лиц местного самоуправления.
Информация о принятом решении должна быть доведена до сведения граждан,
проживающих на территории поселения, территориального органа Федеральной
регистрационной службы и нотариальной палаты субъекта Федерации.
Нотариальное делопроизводство осуществляется должностными лицами местного самоуправления в соответствии с правилами нотариального делопроизводства, утверждаемыми Министерством юстиции РФ совместно с Федеральной нотариальной палатой.
Нотариальное делопроизводство ведется должностными лицами местного самоуправления на языке, предусмотренном законодательством РФ, республик в составе Федерации, автономной области и автономных округов. Если обратившееся
за совершением нотариального действия лицо не владеет языком, на котором ведется нотариальное делопроизводство, тексты оформленных документов должны
быть переведены ему нотариусом или переводчиком.
При совершении нотариального действия должностным лицом местного самоуправления на документах проставляется собственноручная подпись указанного
лица и оттиск печати местной администрации поселения.
Таким образом, общие принципы и правила совершения нотариальных действий указанными должностными лицами соответствуют Основам законодательства РФ о нотариате.
В вышеназванной Инструкции содержится указание, что при совершении нотариальных действий на документах проставляется оттиск печати местной администрации поселения. В соответствии с указом Президента РФ от 29 декабря 2008 г.
№ 1873 «Об использовании Государственного герба Российской Федерации на
печатях органов местного самоуправления поселений» Государственный герб РФ
помещается на печатях органов местного самоуправления поселений, используемых главами местной администрации поселений и специально уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления поселений при совершении нотариальных действий в случае отсутствия в поселении нотариуса, а также воспроизводится на оформленных и (или) выдаваемых ими в связи с совершением нотариальных действий документах.
Статья 1126. Закрытое завещание
1. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том
числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).
2. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.
Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.
3. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус
делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства
каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
56
Глава 62
Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание пункта 2 настоящей статьи и статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать
об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ,
подтверждающий принятие закрытого завещания.
4. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает
конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта
текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус
составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится
у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.
1. Комментируемая статья является новеллой в законодательстве, регулирующем порядок наследования. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть
собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил
влечет за собой недействительность завещания.
2. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей. Поскольку в соответствии с правилами п. 3 комментируемой статьи при передаче закрытого завещания нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанного
действия влечет за собой недействительность завещания (п. 3 ст. 1124 ГК). В комментируемой статье не содержится прямого указания на необходимость установления дееспособности свидетелей, однако не следует забывать, что несоответствие
свидетеля требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ может являться основанием для признания завещания недействительным.
Свидетели ставят на заклеенном конверте, переданном нотариусу завещателем,
свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт.
Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан
разъяснить завещателю содержание п. 2 комментируемой статьи (завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем) и ст.1149 ГК РФ
(правила об обязательной доле в наследстве) и сделать об этом соответствующую
надпись на втором конверте, в который помещается конверт с закрытым завещанием.
На этом втором конверте нотариус делает надпись, содержащую следующую
информацию:
– о завещателе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания,
реквизиты документа, удостоверяющего личность), от которого нотариусом принято закрытое завещание;
– о месте и дате принятия закрытого завещания;
– о свидетелях, присутствовавших при передаче завещания нотариусу (фамилии, имена, отчества, место жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими их личность);
– о проверке дееспособности свидетелей;
– отметку о разъяснении завещателю правил о собственноручном написании
и подписании завещания и об обязательной доле в наследстве.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1126
57
По окончании указанной процедуры нотариус обязан выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания (свидетельство о принятии закрытого завещания).
3. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием. Вскрытие конверта производится в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. Свидетелями при вскрытии
конверта с завещанием могут быть как те же лица, которые участвовали в качестве
свидетелей при передаче закрытого завещания нотариусу, так и иные лица. Как
правило, свидетели приглашаются заинтересованными лицами (наследниками по
закону), однако могут быть приглашены и по инициативе самого нотариуса, особенно в тех ситуациях, когда наследников по закону не имеется либо они не прибыли на процедуру вскрытия конверта с завещанием.
О дате вскрытия конверта с закрытым завещанием нотариус должен известить
наследников наследодателя по закону, местонахождение которых ему известно.
В частности, сведения о наследниках по закону могут быть представлены лицом,
предъявившим свидетельство о смерти завещателя. Если сведений о наследниках
по закону у нотариуса не имеется либо никто из наследников по закону не изъявил желания присутствовать при процедуре вскрытия и оглашения закрытого завещания, нотариус должен произвести указанное действие без их участия в присутствии одних свидетелей. По данному поводу не может быть двух мнений, поскольку 15-дневный срок, указанный п. 4 комментируемой статьи, установлен как
пресекательный, и вскрытие конверта с закрытым завещанием не позднее названного срока является обязанностью нотариуса.
4. Возникает вопрос: входит ли в обязанность нотариуса установление родственных отношений с наследодателем лиц, сообщивших о себе, что они являются наследниками по закону? Полагаем, что ответ на этот вопрос должен быть утвердительным. Нотариус должен на основании представленных ему документов удостовериться, что граждане, пожелавшие присутствовать при вскрытии конверта
с закрытым завещанием и оглашении завещания, входят в круг наследников по
закону. Очередность призвания к наследованию при этом значения, по всей вероятности, не имеет. Если кто-либо из наследников по закону не может подтвердить
факт своих родственных отношений с наследодателем, то наследники, имеющие
соответствующие документы, могут подтвердить данное обстоятельство, о чем следует указать в протоколе вскрытия конверта с закрытым завещанием.
Существует мнение, что, если лицо, объявляющее себя наследником по закону
и желающее присутствовать при процедуре вскрытия конверта с закрытым завещанием и оглашении завещания, не может подтвердить свои родственные отношения с наследодателем, ему должно быть отказано в присутствии на этом процессе.
Более того, нотариусам предлагается выносить при этом постановление об отказе в присутствии на вскрытии и оглашении завещания применительно к порядку,
установленному ч. 2 ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.
Полагаем, что изложенная позиция неверна в принципе. Если наследник не
может на момент вскрытия конверта с завещанием подтвердить родственные отношения с наследодателем, ему не должно быть только по этому основанию отказано в присутствии на данной процедуре. Тем более недопустимо использование
аналогии применения ст. 48 Основ, ибо отказ в совершении нотариального дей-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
58
Глава 62
ствия может быть обжалован заинтересованным лицом в судебном порядке, а данное постановление обжаловать не представляется возможным ввиду пресекательного 15-дневного срока, установленного законом для вскрытия конверта с закрытым завещанием и оглашения завещания.
Тем самым будет нарушено право гражданина на судебную защиту, являющееся
одним из основных прав и свобод человека, признанное и гарантированное Конституцией РФ.
Вместе с тем выход из сложившейся ситуации, по нашему мнению, достаточно прост. Действительно, неправомерно было бы гражданина, не подтвердившего
свои родственные отношения с наследодателем, именовать в нотариальном протоколе наследником по закону, однако возможно предложить ему присутствовать
при вскрытии конверта с завещанием в качестве свидетеля, тем более что требования п. 2 ст. 1124 ГК РФ (о заинтересованности свидетеля и т.п.) не распространяются на свидетелей, присутствующих при вскрытии конверта с завещанием. Данные требования распространяются только на свидетелей, присутствующих при передаче закрытого завещания нотариусу.
5. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же
оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями
подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола. В комментируемой статье не определено, кому из наследников нотариус вправе выдать
нотариально удостоверенную копию протокола: только наследнику, в пользу которого сделано завещание, либо всем наследникам по закону. Представляется, что
нотариально удостоверенные копии протокола могут быть выданы не только наследнику по завещанию, но и наследникам по закону (одному или нескольким из
них), причем не имеет значения, присутствовали ли эти наследники при вскрытии
конверта с закрытым завещанием.
Статья 1127. З
авещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным
завещаниям
1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов
семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1127
59
В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила статей 1124 и 1125
настоящего Кодекса.
3. Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу
по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.
4. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять
все меры для приглашения к завещателю нотариуса.
1. На основании комментируемой статьи завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии
лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, его подписывающего. Отсутствие
свидетеля при совершении завещания влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ,
может являться основанием признания завещания недействительным.
На завещании должны быть указаны место и дата его совершения.
Завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов должностным лицом, удостоверяющим завещание. При написании или записи завещания могут быть использованы средства оргтехники.
Завещание, записанное удостоверяющим его должностным лицом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии этого должностного лица. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него должностным лицом, о чем на
завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым
завещатель не смог лично прочитать завещание.
2. По общему правилу завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или
неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии должностного лица, удостоверяющего завещание. В завещании должны быть указаны причины, по
которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание
по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность
этого гражданина.
3. Поскольку завещание составляется и удостоверяется обязательно в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано. На завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
4. Должностное лицо, удостоверяющее завещание, обязано предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК).
При удостоверении завещания должностное лицо, удостоверяющее завещание,
обязано разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на
завещании соответствующую надпись.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
60
Глава 62
5. Завещание должно быть зарегистрировано в книге регистрации нотариальных действий, которая ведется в соответствующей организации.
6. Завещание, удостоверенное в соответствии с комментируемой статьей, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом,
удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.
При получении экземпляра завещания нотариус проверяет соответствие завещания требованиям законодательства. В случае обнаружения грубых нарушений
законодательства, могущих повлечь признание завещания недействительным, нотариус должен сообщить об этом завещателю.
7. Особо следует остановиться на завещаниях, удостоверенных в местах лишения свободы в плане правильного понимания вопроса, где именно можно совершить подобное завещание. Учреждения, являющиеся местами лишения свободы,
определены Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (далее – УИК РФ)1 (с изменениями от 8 января, 21, 24 июля 1998 г., 16 марта 1999 г.,
9, 20 марта, 19 июня 2001 г., 11 июня, 8 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа, 4 ноября 2004 г.).
Согласно ст. 74 УИК РФ исправительными учреждениями являются исправительные и воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы (СИЗО) выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не свыше
шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия.
В соответствии с п. 9 и 10 ст. 16 УИК РФ наказание в виде лишения свободы
исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, лечебным исправительным учреждением, исправительной колонией общего, строгого или особого режима либо тюрьмой. Наказание в виде пожизненного лишения свободы исполняется исправительной колонией особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.
Согласно ст. 77 УИК РФ в исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок не свыше пяти лет, которым отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
При удостоверении завещания начальником следственного изолятора необходимо дополнительное подтверждение того обстоятельства, что завещатель находился в СИЗО именно в соответствии с приговором суда. В изоляторе временного
содержания (ИВС) завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, удостоверить нельзя.
Следует также обратить внимание на то, что по сравнению со ст. 541 ГК РСФСР,
которая также предусматривала возможность составления завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным завещаниям, в комментируемой статье
не предусмотрено право удостоверения завещаний граждан, находящихся на излечении в санаториях, главными врачами, их заместителями по медицинской ча1
Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1128
61
сти или дежурными врачами санаториев. Уместно предположить, что если санаторий является стационарным лечебным учреждением, то должностные лица этого
санатория вправе удостоверять завещания находящихся в нем на излечении граждан в соответствии с подп. 1 п. 1 комментируемой статьи.
8. В практике достаточно часто встречаются случаи, когда должностные лица не
исполняют обязанности по передаче экземпляра завещания на хранение нотариусу.
Это обстоятельство само по себе не может свидетельствовать о недействительности
завещания. Если наследниками представлен нотариусу имеющийся у них экземпляр завещания и оно составлено и удостоверено в соответствии с требованиями
действующего законодательства, нотариус должен принять завещание и выдать на
основании его свидетельство о праве на наследство.
9. Если в каком-либо из упомянутых случаев гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии
с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.
Статья 1128. З
авещательные распоряжения правами на денежные средства
в банках
1. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо
в порядке, предусмотренном статьями 1124–1127 настоящего Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
2. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении
средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации.
3. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное
распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии
с правилами настоящего Кодекса. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 3 статьи 1174 настоящего Кодекса.
4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные
средства граждан.
1. Помимо должностных лиц, речь о которых уже шла выше (см. комментарии
к ст. 1125 и 1127 ГК), удостоверение завещания другими лицами допускается лишь
в установленных законом случаях. Так, завещательное распоряжение правами на
денежные средства в банке может быть удостоверено уполномоченным служащим
банка. Правила комментируемой статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или
на другие счета денежные средства граждан.
2. Право гражданина завещать денежные средства в Сберегательном банке РФ
путем составления в простой письменной форме соответствующего распоряжения, данного непосредственно банку, было предусмотрено нормами ранее дей-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
62
Глава 62
ствовавшего законодательства (ст. 561 ГК РСФСР), однако частью третьей ГК РФ
возможность оформления подобных завещательных распоряжений существенно
расширена. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное
распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. При этом
порядок составления завещательных распоряжений, предусмотренный указанной
статьей, применим к распоряжениям правами на денежные средства в любых банках, а не только в Сберегательном банке РФ.
Следует отметить, что порядок оформления названных прав, установленный
частью третьей ГК РФ, по сравнению с ранее действовавшим Кодексом существенным образом изменился. Согласно ст. 561 ГК РСФСР 1964 г. вклад в сберегательной кассе (а впоследствии – в Сбербанке РФ), в отношении которого вкладчиком было сделано распоряжение банку о выдаче вклада после смерти указанному вкладчиком лицу либо государству, не входил в наследственную массу и на него
не распространялись следующие нормы наследственного права:
– не выдавалось свидетельство о праве на наследство;
– не распространялись правила об обязательной доле в наследстве;
– вклад выплачивался лицу, указанному в завещательном распоряжении (вкладо­
получателю, который даже не именовался наследником), по предъявлении свидетельства о смерти вкладчика независимо от времени обращения за его получением.
Комментируемая статья содержит совершенно иную модель распоряжения правами на денежные средства в банках. Согласно ее п. 3 права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства
о праве на наследство и в соответствии с ним. Свидетельство о праве на наследство
может быть выдано по истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя. На завещанные вклады распространяются нормы ГК РФ об обязательной
доле в наследстве.
3. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определен постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351
«Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на
денежные средства в банках»1.
Совершение завещательного распоряжения производится гражданином в письменной форме в том банке, в котором находится его счет. Завещательные распоряжения совершаются в банке бесплатно.
При совершении банком завещательного распоряжения уполномоченным лицом банка устанавливается личность завещателя (в соответствии с паспортом или
другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности
гражданина). Завещатель информируется о содержании ст. 1128, 1130, 1149, 1150
и 1162 ГК РФ, о чем делается отметка в завещательном распоряжении. На лиц, участвующих в совершении завещательного распоряжения, распространяются требования ГК РФ о тайне завещания.
Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно
быть собственноручно подписано завещателем и удостоверено служащим банка,
имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении
1
Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2097.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1128
63
средств на его счете. Завещательное распоряжение может быть написано от руки
либо с использованием технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и др.). Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.
В завещательном распоряжении указываются место и дата его составления; местожительство завещателя; имена, отчества, фамилии граждан либо полное местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.
Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные
средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства,
размещенные на одном из этих счетов. Если завещатель желает, чтобы денежные
средства после его смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается. Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому
завещан вклад, определенных сумм в установленные сроки, после достижения им
совершеннолетия и т.п.).
Завещательное распоряжение составляется в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр
выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу. Служащим банка на счете завещателя делается отметка о составленном завещательном распоряжении.
4. В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на запрос подписывается
руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение
месяца. Если к запросу приложена копия завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом этого завещательного
распоряжения.
5. Выплата денежных средств со счетов умерших завещателей, которые оформили завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится в зависимости от конкретного случая на основании следующих документов:
а) свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону, выданного
нотариусом или консульским должностным лицом РФ;
б) постановления нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, в соответствии со ст. 1174 ГК РФ;
в) нотариально удостоверенного соглашения о разделе наследственного имущества в соответствии со ст. 1165 ГК РФ;
г) свидетельства, выданного нотариусом исполнителю завещания в соответствии со ст. 1135 ГК РФ;
д) свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, находившемся
в совместной собственности супругов, выданного нотариусом или консульским
должностным лицом РФ в соответствии со ст. 1150 ГК РФ;
е) копии решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
64
Глава 62
6. Имеет смысл упомянуть, что правила комментируемой статьи подлежат применению независимо от времени открытия наследства и внесения на счет в банке
денежных сумм, если завещательное распоряжение в банке составлено до введения
в действие части третьей ГК РФ, т.е. до 1 марта 2002 г. В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 145-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»» Вводный закон дополнен ст. 8.1, по которой, если до введения
в действие части третьей ГК РФ вкладчиком согласно ст. 561 ГК РСФСР было сделано распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти, находящиеся на данном
вкладе денежные средства не входят в состав наследственного имущества и на порядок и условия их выдачи не распространяются нормы разд. V «Наследственное
право» части третьей Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 указанной статьи Вводного закона. В случае смерти вкладчика выдача таких денежных
средств лицу, указанному в распоряжении, осуществляется банком на основании
документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика.
Если лицо, указанное в распоряжении, умерло до дня смерти владельца вклада или в один день с ним, распоряжение на случай смерти утрачивает свою силу,
находящиеся во вкладе денежные средства включаются в состав наследственного
имущества владельца вклада и на порядок и условия их выдачи распространяются нормы разд. V ГК РФ. Если в распоряжении на случай смерти вкладчика в качестве получателя вклада указано более одного лица, данная норма применяется
при условии, что все указанные лица умерли до дня, следующего за днем смерти
владельца вклада.
Статья 1129. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
1. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124–1128 настоящего Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.
Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал
документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.
2. Завещание, совершенное в обстоятельствах, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме,
предусмотренной статьями 1124–1128 настоящего Кодекса.
3. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии с настоящей
статьей, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное
требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.
1. Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде исключения в случаях, предусмотренных комментируемой статьей. Гражданин,
который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание
в соответствии с общими правилами, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.
2. Изложение гражданином своей воли с облечением ее в простую письменную форму не всегда может быть признано его завещанием. Для того чтобы до-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1130
65
кумент, составленный гражданином на случай смерти по поводу распоряжения
принадлежащим ему имуществом, изложенный в простой письменной форме,
приобрел силу завещания, необходимо обязательное сочетание следующих нескольких условий:
– гражданин, должен находиться в положении, явно угрожающем его жизни;
– обстоятельства, которые создали непосредственную угрозу жизни гражданина, должны являться чрезвычайными;
– чрезвычайные обстоятельства должны носить такой характер, что они лишили гражданина возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. 1124–1128 ГК РФ;
– гражданин должен собственноручно написать и подписать документ, выражающий его последнюю волю;
– гражданин должен выполнить указанные действия в присутствии не менее
чем двух свидетелей;
– последняя воля гражданина должна быть связана с распоряжением принадлежащим ему имуществом;
– чрезвычайные обстоятельства не должны утратить своей силы к моменту
смерти гражданина или прекратиться более чем за месяц до его смерти;
– подтверждение факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах должно быть произведено судом;
– требование о признании документа завещанием должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.
Статья 1130. Отмена и изменение завещания
1. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время
после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.
Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
2. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом
либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.
Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее
завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.
Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.
3. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется
в соответствии с прежним завещанием.
4. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной настоящим
Кодексом для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно
применяются правила пункта 3 настоящей статьи.
5. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129), может быть
отменено или изменено только такое же завещание.
6. Завещательным распоряжением в банке (статья 1128) может быть отменено или изменено
только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.
1. Комментируемая статья, предоставляя завещателю право после совершения
завещания внести какие-либо коррективы по поводу распоряжения принадлежа-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
66
Глава 62
щим ему имуществом, является развитием принципа свободы завещания (см. комментарий к ст. 1119 ГК). Завещатель вправе отменить или изменить составленное
им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения и никому не объясняя этих причин.
Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том
числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
Корректировка ранее совершенного завещания может быть произведена одним их двух способов:
1) отмена (изменение) ранее совершенного завещания совершением нового завещания;
2) отмена ранее совершенного завещания соответствующим распоряжением.
Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.
2. У нотариусов иногда возникает вопрос: необходимо ли в последующем завещании, которое отменяет предыдущее, делать специальное указание об отмене предыдущего? Исчерпывающий ответ на этот вопрос содержится в абз. 2 п. 2
комментируемой статьи. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Таким образом, особые указания об отмене предыдущего завещания в текст последующего вносить
не обязательно.
3. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием,
не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.
В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.
4. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной ГК РФ для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила о последствиях недействительности
последующего завещания: в случае недействительности распоряжения об отмене завещания наследование осуществляется в соответствии с этим завещанием.
5. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК),
может быть отменено или изменено только такое же завещание.
6. Завещательным распоряжением в банке (ст. 1128 ГК) может быть отменено
или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке. Порядок изменения и отмены завещательных распоряжений установлен Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351. В случае если гражданин желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором
составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно
подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка после установления
личности завещателя проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному.
7. Завещатель вправе также изменить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением ст. 1130 ГК РФ, путем оформления нотариаль-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1130
67
но удостоверенного завещания, в котором специально оговорены отмена или изменение конкретного завещательного распоряжения либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один
экземпляр которого направляется в банк.
8. В практике часто возникает вопрос: можно ли завещательным распоряжением в банке изменить правовой режим наследования вклада, если ранее наследодателем было оформлено нотариально удостоверенное завещание, по которому все
имущество было завещано им другому лицу?
В соответствии с п. 1 ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства, внесенные
гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны путем совершения завещания
в любой установленной законом форме либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится
этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
Таким образом, завещание в отношении денежных средств, хранящихся в банке,
имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Однако правила о совершении
завещательного распоряжения непосредственно в банке распространяются только
на денежные средства, хранящиеся в этом банке, и не касаются никаких других видов имущества наследодателя. С этим ограничением связаны и ограниченные возможности отмены либо изменения такого завещательного распоряжения.
По общим правилам, установленным ст. 1130 ГК РФ, завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных
содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не
содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет прежнее завещание
полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.
Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. При этом все установленные законом формы завещаний имеют одинаковую
юридическую силу. Так, в случае когда право совершения нотариальных действий
предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления
и должностным лицам консульских учреждений РФ, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения
и тайне завещания. Таким завещанием можно отменить или изменить ранее совершенное завещание, удостоверенное нотариусом.
Приравниваются, к примеру, к нотариально удостоверенным завещаниям завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых
и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или
главными врачами домов для престарелых и инвалидов. Юридическая сила таких
завещаний и нотариально удостоверенных завещаний идентична, поэтому завещанием, удостоверенным главным врачом больницы, возможно отменить или изменить завещание, ранее удостоверенное нотариусом.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
68
Глава 62
Подобные правила распространяются также на закрытые завещания, совершенные в соответствии с требованиями действующего законодательства. Закрытым завещанием можно отменить или изменить предыдущее нотариально удостоверенное завещание.
В отношении завещательных распоряжений правами на денежные средства
в банках законодателем сужены пределы общеустановленного принципа свободы завещания. Ограничение принципа свободы завещания касается не только объекта (только денежные средства в определенном банке), но и возможности отмены завещательным распоряжением в банке завещаний, совершенных
в иной форме.
Согласно п. 6 ст. 1130 ГК РФ завещательным распоряжением в банке может
быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.
Таким образом, путем введения специальной нормы, делающей исключение из
общего правила, законодателем подчеркнут приоритет нотариальной формы совершения завещания.
Напротив, завещания, совершенные в нотариальной и приравненной к ней форме, а также закрытые завещания отменяют или изменяют ранее составленное завещательное распоряжение в банке, если из содержания последующего завещания вытекает, что предметом его являлись и денежные средства, находящиеся на
счетах в банке. Например, завещание общей формы, сделанное в отношении всего имущества наследодателя в пользу сына, отменяет завещательное распоряжение в банке, сделанное ранее в пользу дочери. Разумеется, при этом имеется в виду
завещательное распоряжение, совершенное после 1 марта 2002 г. В отношении завещательных распоряжений, совершенных в соответствии с нормами ГК РСФСР
1964 г., установлен иной правой режим: вклады в банках, завещанные до введения
в действие ГК РФ, не входят в состав наследства и на них не распространяются
нормы наследственного права.
Такие же правила соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
9. Как отмечалось выше, отмена завещания путем составления нового окончательна и бесповоротна. Завещание, полностью отмененное позднее составленным завещанием, не восстанавливается, даже если позднее составленное завещание впоследствии отменено путем подачи об этом распоряжения.
Отмена завещания (как и само завещание) – это одностороннняя сделка. При
удостоверении этой сделки нотариус проверяет дееспособность лица, отменяющего завещание распоряжением. Составляется распоряжение в двух экземплярах,
один из которых остается на хранении у нотариуса, второй выдается гражданину,
оформлявшему отмену завещания, если отмена завещания удостоверялась у того
же нотариуса, что и само отмененное завещание. Если же завещание, отмененное
распоряжением, было удостоверено другим нотариусом, гражданин, отменивший
завещание, должен направить распоряжение о его отмене нотариусу, удостоверявшему завещание. Эти действия по просьбе гражданина, отменившего завещание,
может выполнить сам нотариус, удостоверивший отмену завещания.
10. Согласно ст. 58 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус в случае
получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, а также распоряжения об отмене завещания делает отметку об от-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1131
69
мене завещания на экземпляре завещания, хранящегося у нотариуса, и в реестре
регистрации нотариальных действий.
Нотариус должен также сделать указанную отметку в алфавитной книге учета завещаний и по возможности – на экземпляре завещания, ранее выданного завещателю (если завещатель предоставит имеющийся у него экземпляр завещания).
Статья 1131. Недействительность завещания
1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность
завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.
Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся
в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить,
что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.
5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников
или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
1. Основания для признания завещания недействительным можно разделить на
общие (основания недействительности любых иных сделок) и специальные (основания недействительности исключительно завещаний). Следует оговориться,
что такое деление весьма условно, потому что в основе признания любой сделки,
в том числе и завещания, недействительной лежит нарушение той или иной нормы закона.
Как и иные сделки, в зависимости от основания недействительности завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое
завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
2. Завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными (ст. 168–
179 ГК).
Так, в зависимости от обстоятельств может быть признано недействительным
завещание:
– не соответствующее закону или иным правовым актам;
– совершенное с целью, противной основам правопорядка и нравственности;
– мнимое и притворное;
– совершенное гражданином, признанным в судебном порядке недееспособным;
– совершенное несовершеннолетним гражданином (если он в соответствии со
ст. 21 и 27 ГК не приобрел дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия);
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
70
Глава 62
– совершенное гражданином, ограниченным судом в дееспособности;
– совершенное гражданином, не способным понимать значение своих действий
или руководить ими;
– совершенное под влиянием заблуждения;
– совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств и т.п.
Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права
или законные интересы которого нарушены этим завещанием.
Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие
незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления
завещателя.
Недействительными могут быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения.
Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не
затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.
3. Очевидно, следует более подробно остановиться на специальных основаниях недействительности завещаний.
Во-первых, несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме
завещания влечет за собой недействительность завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК).
Завещание не существует вне письменной формы. Установление факта совершения завещания законом не допускается.
Во-вторых, завещанию должна быть придана квалифицированная форма. Помимо того, что завещание должно быть составлено письменно, одно должно быть
также еще удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами
допускается только в случаях, предусмотренных следующими нормами ГК РФ:
– п. 7 ст. 1125 (завещания, удостоверяемые должностными лицами консульских
учреждений, органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в предусмотренных законом случаях);
– ст. 1127 (завещания, приравненные к нотариально удостоверенным);
– п. 2 ст. 1128 (завещательные распоряжения правами на денежные средства
в банках, удостоверяемые уполномоченным служащим банка).
Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.
Нарушение правил о квалифицированной форме завещания влечет ничтожность завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК).
В-третьих, завещание по общему правилу должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случая, предусмотренного абз. 2 п. 2 ст. 1125
ГК РФ. Отсутствие подписи завещателя на завещании делает документ ничтожным (абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК).
В-четвертых, частные (специальные) основания недействительности завещания
названы в п. 3 ст. 1124 ГК РФ и связаны с фактом присутствия при совершении
завещания свидетеля. Присутствие свидетеля при совершении завещания может
иметь место по желанию завещателя (при нотариальном удостоверении завещания
либо в случаях, когда завещание приравнивается к нотариально удостоверенно-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1131
71
му). Вместе с тем Кодексом названы основания, когда присутствие свидетеля при
совершении завещания является обязательным (закрытое завещание, завещание,
приравненное к нотариально удостоверенному, и завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах).
В п. 2 ст. 1124 ГК РФ названы требования, которые должны предъявляться к свидетелю, присутствующему при какой-либо из стадий совершения завещания. Помимо лица, удостоверяющего завещание, не могут быть такими свидетелями лица,
прямо или косвенно заинтересованные в составлении завещания и их близкие родственники, граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме, неграмотные, а также граждане, которые в силу каких-то причин не могут в полной мере
осознавать существо происходящего (не владеющие языком, на котором составлено
завещание, страдающие физическими либо психическими расстройствами и т.п.).
Перечисленные лица не могут быть свидетелями при составлении завещания,
при его подписании и удостоверении, а также при передаче завещания нотариусу.
При проведении процедуры вскрытия конверта с закрытым завещанием и оглашения закрытого завещания присутствие свидетелей также обязательно, однако
вышеуказанные требования на свидетелей при этом не распространяются.
В случае когда в соответствии с правилами ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие такового при совершении указанных действий влечет за собой недействительность (ничтожность) завещания независимо
от признания его таковым судом.
Несоответствие свидетеля установленным законом требованиям (личная или
иная заинтересованность; неполная дееспособность или неграмотность; недостаточное владение языком, на котором составляется завещание, и т.п.) может являться основанием для признания завещания недействительным. Таким образом,
завещание является оспоримым.
В-пятых, представляется, что требования, аналогичные тем, что предъявляются к свидетелю, должны предъявляться также к лицу, которое подписывает завещание вместо завещателя, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание.
Вполне объяснимо, что личная заинтересованность рукоприкладчика еще в большей степени, чем свидетеля, может отразиться на формировании и изложении последней воли завещателя. Сложность представляет в данном случае то обстоятельство, что в законе несоответствие рукоприкладчика указанным требованиям прямо не названо в качестве основания для признания завещания недействительным.
Однако попробуем разобраться на примере.
При совершении завещания неграмотным гражданином завещание должно
быть подписано рукоприкладчиком. Если рукоприкладчик при совершении завещания отсутствовал, а сам завещатель не смог подписать завещание (например, поставил вместо подписи крестик), завещание является ничтожным согласно абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ. Если рукоприкладчик не соответствовал требованиям, аналогичным требованиям к свидетелю, то основания недействительности
такого завещания могут быть различными. Например, если завещание составлено в пользу близкого родственника рукоприкладчика, то по иску заинтересованных лиц такое завещание может быть признано недействительным, если последним удастся доказать, что рукоприкладчиком было оказано давление или иное
существенное морально-психологическое воздействие на завещателя. Таким об-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
72
Глава 62
разом, завещание является оспоримым. Другой пример: если рукоприкладчик
к моменту подписания завещания вместо завещателя был признан в судебном
порядке недееспособным, то подпись его на завещании не имеет никакой юридической силы. Таким образом, завещание становится равноценным неподписанному, а потому ничтожным.
Аналогично решается вопрос о недействительности завещания, когда оно совершается с участием переводчика.
В-шестых, закрытое завещание и завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, должны быть собственноручно подписаны завещателем. Участие
рукоприкладчика при подписании таких завещаний юридической силы не имеет.
Завещания считаются не подписанными завещателем и естественно ничтожными.
В-седьмых, закрытое завещание и завещание, совершенное в чрезвычайных
обстоятельствах, должны быть не только собственноручно подписаны завещателем, но и собственноручно написаны им. Такие завещания не могут быть записаны со слов завещателя нотариусом или иным должностным лицом, удостоверяющим завещание. При написании или записи указанных завещаний не могут быть
использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.). Завещания, совершенные с подобными нарушениями, являются ничтожными.
Разумеется, исчерпывающего перечня оснований недействительности завещаний привести невозможно. Недействительными могут быть признаны завещания, совершенные также с нарушением других не упомянутых здесь норм законодательства.
4. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве
наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
Статья 1132. Толкование завещания
При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается
во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.
В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания
в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой
воли завещателя.
1. Правом толкования завещания наделены нотариус, исполнитель завещания
(душеприказчик), суд.
2. При толковании завещания не просто принимается во внимание буквальный
смысл имеющихся в нем слов и выражений, но анализируется существо содержащихся в нем распоряжений.
Например, завещателем совершено завещание, в соответствии с которым он
завещает принадлежащую ему квартиру дочери и сыну в равных долях каждому.
Однако при оформлении наследственных прав после его смерти установлено, что
квартира принадлежит завещателю и его супруге на праве общей долевой собственности. При толковании такого завещания будет неправильно руководствоваться
только буквальным смыслом изложенных в нем слов, касающихся имущественного объекта завещания, поскольку завещатель не мог распорядиться квартирой
целиком. Вместе с тем оснований для отказа в выдача наследникам свидетельства
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1133
73
о праве на наследство по завещанию также не имеется. Нотариус, руководствуясь принципом толкования завещания, должен выдать указанное свидетельство
на долю в праве общей собственности на завещанную квартиру, принадлежащую
наследодателю.
3. Законом не предусмотрен какой-либо специальный процессуальный документ о толковании завещания. Проведенная процедура толкования завещания находит свое отражение в дальнейших действиях лица, наделенного правом толкования завещания. Так, предполагается, что нотариус использовал принцип толкования завещания, если им на основании указанного завещания выдано свидетельство
о праве на наследство либо, напротив, вынесено постановление об отказе в выдаче
свидетельства о праве на наследство по мотивам несоответствия завещания требованиям закона. Толкование завещания судом при возникновении спора о действительности завещания должно найти свое отражение в судебном решении.
Статья 1133. Исполнение завещания
Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (статья 1134).
1. Основное назначение завещания состоит, разумеется, в том, чтобы наиболее
полноценно и качественно исполнить последнюю волю завещателя, выраженную
им посредством совершения завещания.
По общему правилу исполнение завещания исполняется наследниками, которым завещано имущество, если в соответствии с волей завещателя не определено
специальное лицо, которое уполномочено на исполнение воли завещателя.
2. К сожалению, практика назначения завещателем будущего исполнителя своей воли в Российской Федерации не имеет широкого распространения.
Отчасти это связано с тем, что в России до недавнего времени правоотношения собственности были недостаточно развиты. Составляя завещание (как правило, с общей формулировкой «на все имущество, какое только ко дню моей
смерти окажется мне принадлежащим»), завещатель обычно предполагает при
этом распоряжение на случай смерти теми конкретными объектами права собственности, которые подлежали специальной регистрации. В советский период подавляющее большинство свидетельств о праве на наследство выдавалось
на жилые дома, автомототранспортные средства и денежные вклады. Если завещание составлялось в отношении отдельных видов имущества, то именно
эти виды имущества и являлись предметами завещания. При этом необходимости в назначении исполнителя завещания, как правило, не возникало. В составе наследства не имелось имущества, требующего особой охраны, а тем более
управления; ввиду отсутствия имущества существенной стоимости и значимости вопросы раздела имущества решались преимущественно «мирным» путем,
по добровольному соглашению наследников; судебные споры о наследовании
возникали достаточно редко.
Быстрое развитие рыночных отношений опередило уровень правосознания
гражданина. Несмотря на значительно увеличившийся потенциал права собственности и наличие у большинства граждан разнообразного имущества, и в наши дни
завещатель, распоряжаясь своим имуществом на случай смерти, по-прежнему далеко не всегда задумывается над тем, что исполнение его воли во многих случа-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
74
Глава 62
ях не происходит само по себе, что кто-то должен принять меры к реализации его
волеизъявления.
3. Упущение завещателя в отношении назначения распорядителя своей воли
после смерти уже не может быть устранено: если исполнитель завещания не назначен, волю завещателя приходится исполнять наследникам по завещанию. Особенно сложно решаются вопросы исполнения завещания, когда наследниками по
завещанию являются недееспособные или ограниченные судом в дееспособности
граждане, престарелые люди, несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения родителей, и т.п.
Устранение такого завещательного пробела и решение вопроса о назначении
исполнителя завещания после смерти завещателя интересно производятся в Республике Казахстан. В соответствии с п. 1 ст. 1059 ГК Республики Казахстан если
в завещании его исполнитель не указан, наследники по соглашению между собой
вправе поручить исполнение завещания одному из наследников либо другому лицу. При недостижении такого соглашения исполнитель завещания может быть назначен судом по требованию одного или нескольких наследников.
В российском законодательстве аналога такой нормы не имеется, однако можно
предположить, что в России наследники могут заключить подобие такого соглашения. Следует сразу оговориться, что оно не может касаться имущества, требующего
особой охраны либо управления, кроме того, права назначенного таким образом
исполнителя завещания вряд ли будут действительны для представительства перед
третьими лицами, они ограничиваются только отношениями между наследниками.
Статья 1134. Исполнитель завещания
1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину-душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.
Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его
собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию,
или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.
Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он
в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.
2. После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.
1. Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части
осуществляется исполнителем завещания (душеприказчиком).
Душеприказчик может быть избран завещателем как из числа наследников по
завещанию, так и из числа наследников по закону либо вовсе являться посторонним лицом по отношению к наследодателю.
2. Исполнение завещания может быть поручено только физическому лицу.
Юридическое лицо не может быть назначено исполнителем завещания. Представляется, что такое ограничение свободы выбора душеприказчика законодателем
установлено излишне. Непонятно, почему завещатель не может возложить исполнение своей воли, допустим, на какую-либо некоммерческую организацию,
например на какой-то благотворительный фонд, особенно если исполнение за-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1134
75
вещания связано с реализацией условия завещания о возложении, т.е. об исполнении действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели. Назначение исполнителя завещания
не является актом принудительного характера; если некоммерческая организация не даст согласие на исполнение завещания, обязать ее к выполнению возложенных на исполнителя завещания функций невозможно, однако при согласии ее на выполнение этих функций, очевидно, не стоило бы исключать из
числа возможных исполнителей завещания подобных юридических лиц. Таким
образом, возможно, следует расширить содержание права завещателя по выбору субъекта – исполнителя его воли. Это послужило бы дополнительной гарантией реализации принципа свободы завещания. Сейчас же такой возможности
у завещателя не имеется.
3. Для того чтобы надлежащим образом исполнить последнюю волю завещателя, выраженную им в завещании, исполнитель завещания должен являться лицом,
обладающим дееспособностью в полном объеме. Это правило должно разъясняться
нотариусом завещателю при удостоверении завещания. Однако не следует понимать его слишком буквально. Например, если завещателем в качестве исполнителя
завещания указан несовершеннолетний гражданин, нет оснований для признания
завещания недействительным. Более того, если к моменту открытия наследства такой потенциальный исполнитель завещания достигнет возраста полной дееспособности и выразит свое согласие на исполнение воли завещателя, он, несомненно,
сможет выполнять возложенные на него функции. И наоборот: если душеприказчиком был назначен гражданин, на момент совершения завещания обладающий
дееспособностью в полном объеме, а к моменту открытия наследства признанный
в судебном порядке недееспособным, выполнять возложенные на наго обязанности он не сможет, даже если таким гражданином при совершении завещания было выражено соответствующее согласие.
4. Исполнитель завещания должен выразить свое согласие на исполнение завещания. Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается им одним из следующих способов:
– в его собственноручной надписи на самом завещании;
– в заявлении, приложенном к завещанию;
– в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.
Однако гражданин может выразить свое согласие на исполнение воли завещателя не только путем собственного прямого волеизъявления, т.е. одним из перечисленных способов, но и путем совершения определенных действий, направленных
на выполнение функций душеприказчика. Гражданин признается давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.
5. Исполнитель завещания, давший прямое согласие на исполнение завещания
либо фактически приступивший к исполнению завещания в течение месяца с момента открытия наследства, обязан выполнять принятые им на себя обязанности до
тех пор, пока воля завещателя не будет полностью реализована. Например, если после открытия наследства производится принятие мер к охране наследственного имущества, а исполнитель завещания не был назначен, нотариус осуществляет меры по
охране наследства и управлению им не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК РФ, не более чем в течение
девяти месяцев со дня открытия наследства. Исполнитель же завещания осущест-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
76
Глава 62
вляет меры по охране наследства и управлению им в течение всего срока, необходимого для исполнения завещания.
6. После открытия наследства исполнитель завещания может быть освобожден
от его обязанностей только в судебном порядке, более того – лишь при наличии
обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.
Инициаторами обращения в суд с соответствующим требованием могут являться
как сам исполнитель завещания, так и наследники. Факт невозможности исполнения душеприказчиком принятых на себя обязанностей должен быть доказан. Например, могут препятствовать исполнению душеприказчиком его функций тяжелое заболевание его самого, болезнь его близких родственников, его длительная
командировка и т.п. Освобождение душеприказчика от исполнения его обязанностей по инициативе наследников производится, как правило, при недобросовестном отношении его к принятым на себя обязанностям, совершении им каких-либо действий, противоречащих интересам наследников, недостаточной квалификации душеприказчика при исполнении воли завещателя и др.
Статья 1135. Полномочия исполнителя завещания
1. Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен
исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.
2. Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе:
1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;
2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению
им в интересах наследников;
3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (пункт 1 статьи 1183);
4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа (статья 1137) или завещательного возложения (статья 1139).
3. Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.
1. Полномочия исполнителя завещания базируются главным образом на завещании, которым он назначен исполнителем. Если в завещании не предусмотрено
иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры.
2. Перечень функций исполнителя завещания, содержащийся в комментируемой статье, определяет лишь общие направления деятельности душеприказчика
и является примерным. Так, исполнитель завещания может выполнять разнообразные действия:
– производить розыск наследников, в пользу которых сделано завещание;
– извещать наследников об открывшемся наследстве;
– обращаться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии мер к охране наследственного имущества;
– распределять наследственное имущество между наследниками в случаях, когда это возможно (например, распределить предметы обычной домашней обстановки и обихода между наследниками при отсутствии у них спора);
– выдать наследникам причитающееся им имущество в соответствии с волей
наследодателя и законодательными актами;
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1136
77
– произвести очистку наследства от долгов и т.п.
Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.
3. Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение
сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (более подробно об этом см. в комментарии к ст. 1136 ГК).
4. Для подтверждения имеющихся у исполнителя завещания полномочий нотариусом выдается соответствующий документ – свидетельство о назначении гражданина исполнителем завещания. Полномочия исполнителя указываются в этом
свидетельстве в соответствии с завещанием. Если завещателем не были определены конкретные полномочия исполнителя завещания, полномочия его указываются в соответствии с комментируемой статьей. Если полномочия исполнителя завещания в свидетельстве не конкретизированы, они определяются в соответствии
с законом. Так, к примеру, ведение любых дел в суде, которые прямо или косвенно связаны с исполнением завещания, получение в различных организациях справок и документов, необходимых для оформления наследственных прав, совершение каких-то иных действий по исполнению воли завещателя душеприказчик производит без доверенности, подтверждая свои полномочия только свидетельством
о назначении его исполнителем завещания.
5. Особо важное значение имеет назначение исполнителя завещания в случаях, когда:
– имущество завещается несовершеннолетним, у которых не имеется родителей:
– имущество завещается государству либо юридическим лицам;
– имущество завещается под отлагательным условием;
– завещание содержит завещательный отказ или завещательное возложение;
– предметом завещания является имущество, в отношении которого после смерти завещателя обязательно возникнет необходимость управления (доля в уставном
или складочном капитале хозяйственных товариществ и обществ, акции, предприятие как имущественный комплекс и др.).
6. Наследники имеют право требовать от исполнителя завещания отчет о его
исполнении.
Статья 1136. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания
Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.
В комментируемой статье закреплено право душеприказчика на компенсацию
за счет наследства произведенных им при исполнении завещания расходов.
Во-первых, исполнитель завещания имеет право на возмещение необходимых
расходов, без совершения которых исполнение последней воли завещателя невозможно. К таким расходам в зависимости от ситуации возможно отнести;
– затраты, произведенные душеприказчиком на розыск наследников (публикацию в прессе соответствующих объявлений, сообщения по радио и телевидению,
запросы в адресные бюро и т.п.);
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
78
Глава 62
– суммы государственной пошлины, уплаченные при обращении в суд по делам, связанным с исполнением завещания;
– оплату получения в различных организациях справок и документов в отношении наследственного имущества;
– оплату хранения наследственного имущества и т.д.
Необходимые расходы душеприказчика подлежат возмещению независимо от
содержания завещания. Даже если завещатель в силу родственных, личных или
иных отношений с гражданином, назначенным им исполнителем завещания, предполагал бескорыстное выполнение последним обязанностей по исполнению завещания, это не означает отсутствие права душеприказчика на компенсацию понесенных необходимых расходов. К сожалению, понятие необходимых расходов
в комментируемой статье отсутствует, а потому является оценочной категорией.
Это может привести к спорам между наследниками и душеприказчиком (особенно если расходы, связанные с исполнением завещания, окажутся значительными)
и соответственно некоторой дискредитации института исполнения завещания.
Предполагается, что при несении расходов, связанных с исполнением завещания,
душеприказчик, как и любой иной участник гражданских правоотношений, должен проявлять разумность и добросовестность.
Во-вторых, душеприказчик имеет право на получение за счет наследства сверх
расходов, связанных с исполнением завещания, вознаграждения за выполнение
своих функций, если это предусмотрено условиями завещания.
Статья 1137. Завещательный отказ
1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или
по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера
в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).
Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.
Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.
2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права,
приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него
определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое
помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период
жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.
4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может
быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение заве-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1137
79
щательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии
с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.
1. Комментируемой статьей предусмотрена возможность завещательного отказа, т.е. включения в завещание такого завещательного распоряжения, которое
связано с возложением обязанности на одного наследника, на нескольких наследников или на всех наследников исполнить за счет наследства определенную обязанность (либо обязанности) имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Отказополучатели приобретают право требовать от наследников исполнения этой обязанности.
2. Понятие завещательного отказа существовало и в ранее действовавшем наследственном законодательстве, однако в настоящее время объем этого понятия
расширен. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи завещатель вправе возложить исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. допускал возложение завещательного отказа только на наследников по завещанию.
3. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Никакие устные распоряжения завещателя не могут повлечь тех правовых последствий, которые установлены для завещательного отказа. Установление факта совершения завещательного отказа недопустимо.
4. Предметом завещательного отказа может быть:
– передача отказополучателю в собственность вещи, входящей в состав наследства (на определенный срок или пожизненно);
– передача отказополучателю во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства (также на определенный срок или пожизненно);
– передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;
– приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;
– выполнение для отказополучателя определенной работы (например, проведение ремонта в квартире, принадлежащей отказополучателю);
– оказание отказополучателю услуги (например, осуществить перевозку имущества отказополучателя в требуемое место);
– осуществление в пользу отказополучателя денежных платежей (как единовременных, так и периодических) и т.п.
5. Наиболее распространенным вариантом завещательного отказа является возложение на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого
лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом,
предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
6. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. В последнее время получили распространение завещания, в которых завещатель, не
назначая в завещании конкретных наследников, возлагает на кого-либо из близких родственников обязанность по выполнению ритуальных услуг на случай своей
смерти (например, произвести кремацию; захоронить прах на определенном клад-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
80
Глава 62
бище; произвести какой-либо культовый обряд и т.п.). Совершение подобных завещаний не противоречит требованиям законодательства. Хотя основным содержанием завещания является распоряжение принадлежащим гражданину имуществом, либо распределение наследства между наследниками, либо определение их
долей в наследстве, либо лишение кого-либо из наследников наследства, однако
помимо указанных основных условий в завещание могут быть включены и иные
распоряжения. Упомянутое условие завещания является вариантом завещательного отказа; содержание завещания исчерпывается завещательным отказом. Однако при удостоверении подобных завещаний нотариус должен разъяснить завещателю, что завещательный отказ выполняется только за счет наследственного
имущества. Именно с этим связана норма комментируемой статьи о том, что исполнение завещательного отказа возможно возложить на наследников по завещанию или по закону. Возложение обязанностей имущественного характера на лиц,
не являющихся наследниками, без выделения этим лицам какого-либо имущества
противоречит смыслу завещания.
7. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на
которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения
ГК РФ об обязательствах, если из норм Кодекса и существа завещательного отказа не следует иное.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня
открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю
в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случаи, если:
– назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства
или одновременно с наследодателем;
– отказополучатель откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа;
– отказополучатель лишится права на получение завещательного отказа как недостойный (п. 5 ст. 1117 ГК).
8. Если отказополучатель своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя или наследников либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовал
или пытался способствовать получению завещательного отказа, он отстраняется
от получения завещательного отказа (п. 5 ст. 1117 ГК).
9. Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.
10. Следует помнить, что в ряде случаев завещательный отказ может являться
обременением (ограничением) прав наследников в отношении определенного имущества. Например, завещая сыну жилой дом, завещатель предусмотрел, что двумя
комнатами в этом доме будет пользоваться его сестра. Условие о завещательном отказе является ограничением права собственности наследника по завещанию. Если
сестра наследодателя намерена воспользоваться своим правом на получение завещательного отказа, то сведения о нем должны быть отражены нотариусом в выдаваемом по такому завещанию свидетельстве о праве на наследство. Если отказополучатель, в пользу которого совершен завещательный отказ, отказывается от права
на получение завещательного отказа, в свидетельстве о праве на наследство сведения о наличии завещательного отказа не отражаются.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1137
81
Содержание завещательного отказа должно найти отражение только в свидетельстве о праве на наследство, выдаваемом обязанному по такому отказу наследнику, и только на имущество, обременное завещательным отказом. Например, завещатель предусмотрел завещательный отказ, устанавливающий обязанность наследников по завещанию выплачивать определенную денежную сумму третьему
лицу пожизненно. При выдаче свидетельства о праве на наследство на конкретное
имущество, допустим, на квартиру, указывать в качестве обременения наличие завещательного отказа было бы неправомерно, ибо завещательный отказ, обременяя
наследство как комплекс имущественных прав и обязанностей, не связывался завещателем с конкретным видом имущества.
Если завещательный отказ, обременяющий конкретный вид имущества, к моменту выдачи свидетельства о праве на наследство исполнен, в свидетельстве о праве на наследство сведения об обременениях (ограничениях) прав наследника не
отражаются.
11. В соответствии со ст. 33 ЖК РФ гражданин, которому по завещательному
отказу предоставлено право пользования жилым помещением на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне
с собственником данного жилого помещения. По истечении установленного завещательным отказом срока пользования жилым помещением право пользования
им у соответствующего гражданина прекращается, за исключением случаев, если
право пользования данным жилым помещением у соответствующего гражданина
возникло на ином законном основании.
Дееспособный гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несет солидарную с собственником такого жилого
помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если иное не предусмотрено соглашением между указанными собственником и гражданином.
Согласно п. 3 ст. 33 ЖК РФ гражданин, проживающий в жилом помещении,
предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной
регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.
Применение указанной нормы на практике вызвало определенное недоумение,
ибо, предусмотрев возможность государственной регистрации права отказополучателя, законодатель не установил механизм этой регистрации и не определил,
на основании какого документа она должна быть произведена. Учитывая данное
обстоятельство, некоторые нотариусы отказывают отказополучателю в документальном закреплении его прав, ограничиваясь указанием в свидетельстве о праве на наследство на обременение прав наследника соответствующим завещательным отказом. Вместе с тем подобная позиция представляется ошибочной по следующим причинам.
Во-первых, свидетельство о праве на наследство выдается не отказополучателю,
а наследнику, таким образом, у отказополучателя отсутствует документ, подтверждающий его право пользования жилым помещением, входящим в состав наследства, и, следовательно, ему нечего предъявить для этой регистрации.
Во-вторых, получение свидетельства о праве на наследство является правом,
а не обязанностью наследника, поэтому он может не получать этот документ сколь
угодно долго, особенно в конфликтных ситуациях, когда наследник не намерен исполнять завещательный отказ.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
82
Глава 62
В-третьих, согласно п. 1 ст. 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»1
(далее – Закон о регистрации прав на недвижимое имущество) государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, а правообладателем по завещательному отказу является отказополучатель, а не наследник,
поэтому указания о возникновении обременения в тексте свидетельства о праве на
наследство недостаточно для регистрации соответствующего права.
Представляется, что данный вопрос можно разрешить путем применения аналогии закона и расширительного толкования ст. 35 Основ законодательства РФ
о нотариате. В соответствии с приказом Министерства юстиции РФ от 10 апреля
2002 г. № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах»2 нотариус при оформлении наследственных прав может выдавать различного рода свидетельства (свидетельство о принятии закрытого
завещания; свидетельство, удостоверяющее полномочия исполнителя завещания).
Согласно ст. 35 Основ перечень совершаемых нотариусами нотариальных действий
не является закрытым. Законодательными актами РФ могут быть предусмотрены
и иные нотариальные действия.
Учитывая данную аргументацию, представляется, что нотариус может выдать
свидетельство о правах отказополучателя, в котором определяется объем его прав
в соответствии с завещанием.
Статья 1138. Исполнение завещательного отказа
1. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить
его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него
долгов завещателя.
Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную
долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
2. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку
завещанием не предусмотрено иное.
3. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем,
либо отказался от получения завещательного отказа (статья 1160) или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами
статьи 1117 настоящего Кодекса, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен
другой отказополучатель.
1. Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает
только в случае принятия им наследства. При этом его исполнение должно быть
в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся
на него долгов завещателя.
2. Если вследствие обстоятельств, предусмотренных комментируемым Кодексом, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена
обязанность исполнить завещательный отказ, переходит к другим наследникам,
1
2
Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
Российская газета. 24.04.2002. № 74.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1139
83
последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ (ст. 1140 ГК).
3. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа
(ст. 1137 ГК). При этом отказ в пользу другого лица, либо с оговорками, либо под
условием, не допускается.
В случае когда отказополучатель является одновременно наследником, его право отказаться от получения завещательного отказа не зависит от его права принять
наследство или отказаться от него.
Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного отказа в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное. При совершении завещаний с завещательным отказом целесообразно решить вопрос об исполнителе завещания, который сможет
контролировать процесс реализации воли завещателя.
Статья 1139. Завещательное возложение
1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при
условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность
содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 настоящего Кодекса.
3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.
1. Понятие завещательного возложения существовало в наследственном праве
и ранее, однако в настоящее время в соответствии с п. 1 комментируемой статьи
завещатель вправе возложить исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного либо неимущественного характера как на наследников по
завещанию, так и на наследников по закону. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.
допускал возложение таких обязанностей только на наследников по завещанию.
В отличие от завещательного отказа, который всегда имеет имущественный характер, возложение может носить как имущественный, так и неимущественный
характер.
2. Правовое значение в этом случае имеет именно общеполезная цель, на достижение которой должны быть направлены действия лица, обязанного исполнить
возложение. Это должна быть цель:
– полезная для государства и общества в целом;
– представляющая пользу для определенного круга с неопределенным числом
лиц (например, пользование библиотекой наследодателя всеми жителями города,
оказание финансовой поддержки студентам государственной юридической академии и т.п.);
– представляющая пользу для неопределенного круга с неопределенным числом лиц (например, пользование той же библиотекой всеми желающими).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
84
Глава 62
Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников
обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
3. К завещательному возложению, предметом которого являются действия, имеющие имущественный характер, соответственно применяются правила ст. 1138 ГК РФ
об исполнении завещательного отказа: наследник, на которого завещателем возложена обязанность совершения действия, направленного на осуществление общеполезной цели, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник, на
которого возложены указанные действия, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить возложение ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
При совершении завещаний с возложением нотариус должен рекомендовать
завещателю решить вопрос об исполнителе завещания.
4. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников
вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если
завещанием не предусмотрено иное. Срок действия права требования исполнения
завещательного распоряжения законодательством прямо не определен, однако п. 2
комментируемой статьи установлено, что к завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила, предусмотренные ГК РФ для завещательного отказа. С учетом
этого право требования исполнения такого завещательного возложения действует
в течение трех лет со дня открытия наследства.
5. Следует помнить, что возложение может являться обременением (ограничением) прав наследников в отношении определенного имущества. Содержание
завещательного возложения должно быть названо в свидетельстве о праве на наследство, выдаваемом обязанному по такому возложению наследнику. Если завещательное возложение обременяет не конкретное имущество либо если ко дню выдачи свидетельства о праве на наследство возложение исполнено, свидетельство
о праве на наследство выдается без указаний о возложении.
Статья 1140. П
ереход к другим наследникам обязанности исполнить
завещательный отказ или завещательное возложение
Если вследствие обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом, доля наследства,
причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ
или такое возложение.
Если вследствие обстоятельств, предусмотренных ГК РФ, доля наследства,
причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ, переходит к другим наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ.
Например, в случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. В частности, если:
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1141
85
– наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, отказался от наследства в пользу другого наследника по закону или по завещанию и этот наследник
принял наследство, то исполнение завещательного отказа возлагается на наследника, в пользу которого состоялся отказ от наследства;
– наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, умер до открытия
наследства либо не принял его и на указанные случаи завещанием ему был подназначен другой наследник, то исполнение завещательного отказа должно быть возложено на подназначенного наследника, если он принял наследство;
– наследник по завещанию, обязанный исполнить завещательный отказ, умер до
открытия наследства, не успев принять его в установленный законом шестимесячный срок, то право на принятие наследства переходит к его наследникам, и в случае принятия ими наследства к ним переходит обязательство по исполнению завещательного отказа;
– наследник по завещанию, обязанный исполнить завещательный отказ, не
принял наследство, при этом не имеется других наследников, принявших наследство и наследственное имущество в соответствии со ст. 1151 ГК РФ в порядке наследования переходит в собственность Российской Федерации, то к ней же переходит и обязанность исполнить завещательный отказ.
Глава 63. Наследование по закону
Статья 1141. Общие положения
1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142–1145 и 1148 настоящего Кодекса.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из
них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все
они отказались от наследства.
2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).
1. Комментируемая статья устанавливает основные положения наследования
по закону, т.е. когда нет завещания или когда завещана только часть имущества.
Конечно же «наследование по закону» – термин достаточно условный, так как
наследование по завещанию и по закону осуществляется в соответствии с ГК РФ.
Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.
2. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. 17 мая 2001 г. в связи с внесенными в ст. 532 Кодекса изменениями и дополнениями1 круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону было увеличено
до четырех.
1
См.: Федеральный закон от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 21. Ст. 2060.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
86
Глава 63
3. Часть третья ГК РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 г., устанавливает восемь
очередей наследников по закону.
Расширение круга наследников по закону является, несомненно, прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку ГК РСФСР 1964 г. не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени
способствует становлению гражданского общества в нашей стране, а также укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства.
4. Наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой очереди. Исключением из этого правила является наследование по праву
представления (см. ст. 1146 ГК и комментарий к ней).
Статья 1142. Наследники первой очереди
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
1. На практике основная часть наследников по закону приходится на первую
очередь, т.е. на тот круг лиц, который указан в комментируемой статье. Характеризуя круг наследников первой очереди, рассмотрим каждую группу возможных
наследников.
2. Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.
На практике достаточно часто дети, рожденные от родителей, не состоявших
в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об
отце наследуют только после смерти матери. Конечно же это несправедливо и юридически неправильно. Однако имеются возможности для исправления такого положения и соответственно восстановления прав наследников.
Во-первых, дети, рожденные до Указа Президиума Верховного Совета СССР от
8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке,
но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния,
наследуют как после смерти свой матери, так и после смерти своего отца.
Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может
быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия – по решению суда.
При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения
ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится
после рождения ребенка (ст. 48 СК).
В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке, при
отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1142
87
В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка,
но не состояло в браке с его матерью, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт – факт признания
отцовства (ст. 50 СК).
В случае если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также
в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг
(бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).
Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3
ст. 30 СК).
3. Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были
лишены родительских прав, он сохраняет право на получение наследства.
Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи)
в том случае, если имело место усыновление; если такового не было, призываться
к наследованию в порядке первой очереди они не могут.
4. На основании ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по заявлению
лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. При
этом дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с участием
органов опеки и попечительства.
Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня
вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка.
Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об
установлении усыновления ребенка направляет выписку из этого решения в орган
записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения.
Факт усыновления ребенка подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.
До внесения соответствующих изменений и дополнений усыновление гражданами РФ детей, также являющихся гражданами РФ, производилось в соответствии с постановлением главы районной (городской) администрации, а усыновление иностранными гражданами детей, являющихся гражданами РФ, – постановлением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (п. 2
ст. 169 СК).
Согласно ст. 137 СК РФ усыновленные дети и их потомство по отношению
к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Усыновленные
дети утрачивают эти права в отношении своих кровных родителей и родственников. Поэтому дети, усыновленные при жизни родителей, не имеют права наследовать имущество родителей, за исключением случая, предусмотренного п. 3 ст. 137
СК РФ: при усыновлении ребенка одним лицом его права и обязанности могут
быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина.
О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей указывается в решении суда.
Если дети усыновлены после смерти родителей, имущество которых они вправе были наследовать, они этого права не утрачивают.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
88
Глава 63
5. Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял
с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г.
и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке.
Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом. При доказанных фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается в настоящее
время, что естественно, крайне редко. В качестве документа, подтверждающего
фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.
Согласно ст. 25 СК РФ брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со
дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов
гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу. Данная норма применяется при расторжении брака
в суде после 1 мая 1996 г. Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 г.,
считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака
в книге регистрации актов гражданского состояния (п. 3 ст. 169 СК).
Расторжение брака следует отличать от прекращения брака вследствие смерти
одного из супругов или объявления его умершим в судебном порядке. В последнем
случае переживший супруг призывается к наследованию, даже если вскоре после
смерти наследодателя он вступил в другой зарегистрированный брак.
В случае признания брака недействительным лица, состоявшие в таком браке,
наследниками после смерти друг друга не являются (в том числе и «добросовестный» супруг).
6. Родители и усыновители являются наследниками первой очереди независимо
от их возраста и трудоспособности. Родители после детей, в отношении которых
они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент
открытия наследства, а также родители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своих детей, являются
недостойными наследниками (ст. 1117 ГК).
Согласно ст. 73 СК РФ суд может с учетом интересов ребенка принять решение
об отобрании ребенка у родителей (либо у одного из них) без лишения родительских прав (ограничение родительских прав).
Ограничение родительских прав возможно и по основаниям, от родителей не
зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание). В такой ситуации вины родителей нет, и в случае смерти ребенка родители, ограниченные в правах по названным основаниям, не могут быть лишены права наследования. Кроме того, ограничение родительских прав допускается также в случаях, если
оставление ребенка с родителями вследствие их поведения является опасным для
ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей родительских прав. Если родители не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав.
Если по основаниям, предусмотренным ст. 141 СК РФ (злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с усыновленными и т.п.), в судебном
порядке была произведена отмена усыновления, взаимные права и обязанности
между усыновленным ребенком и усыновителем прекращаются и восстанавлива-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1143
89
ются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей, если родители живы и передача им ребенка не противоречит его интересам.
При отмене усыновления усыновители не призываются к наследованию после
смерти усыновленных.
7. Внуки наследодателя и их потомки являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который
был бы наследником (наследование по праву представления). Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.
Подробнее о наследовании по праву представления см. ст. 1146 ГК РФ и комментарий к ней.
Статья 1143. Наследники второй очереди
1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как
со стороны отца, так и со стороны матери.
2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
1. Пункт 1 комментируемой статьи к наследникам второй очереди относит
братьев и сестер наследодателя, его дедушку и бабушку как со стороны отца, так
и со стороны матери. При этом наследники второй очереди призываются к наследованию в следующих случаях:
– при отсутствии наследников первой очереди;
– при непринятии наследства наследниками первой очереди;
– если все наследники первой очереди были лишены завещателем права наследования;
– в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или наследников по
завещанию.
Поскольку при наличии наследников первой очереди наследники второй очереди призываются к наследованию лишь в случае непринятия наследства наследниками первой очереди, при приеме от них заявлений о выдаче свидетельства о праве
на наследство нотариусу следует руководствоваться правилами п. 2 ст. 1154 ГК РФ:
наследники второй очереди могут заявить о своем согласии принять наследство
в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее
трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
2. Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. они должны
иметь обоих или хотя бы одного общего родителя.
К наследованию призываются:
– родные братья и сестры (имеющие обоих общих родителей);
– неполнородные братья и сестры (имеющие только одного общего родителя):
единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца) и единоутробные
(братья и сестры, происходящие от одной матери).
Двоюродные братья и сестры наследодателя не относятся к наследникам второй
очереди. До 17 мая 2001 г., т.е. до внесения изменений в ст. 532 ГК РСФСР, они вообще не призывались к наследованию по закону. В настоящее время они могут являться наследниками по праву представления, если к наследованию призваны на-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
90
Глава 63
следники третьей очереди. Сводные братья и сестры наследодателя (т.е. не имеющие ни одного общего родителя) к наследованию не призываются.
3. Для призвания дедушки и бабушки к наследованию как наследников второй
очереди необходимо их кровное родство с внуками-наследодателями.
4. Если к наследованию призваны братья и сестры наследодателя как наследники второй очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя, в соответствии с п. 2 комментируемой статьи наступает наследование по праву представления: дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства
нет в живых того из их родителей, который был бы наследником.
Племянники и племянницы наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Отказ
от наследства наследников по закону либо по завещанию в пользу племянников
наследодателя допустим в том случае, если племянники могут быть призваны к наследованию по закону в порядке представления или по завещанию.
Статья 1144. Наследники третьей очереди
1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди
и тети наследодателя).
2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
1. Комментируемая статья относит к наследникам третьей очереди братьев и сестер родителей умершего (дяди и тети наследодателя). До 17 мая 2001 г. указанные
лица к наследованию не призывались.
Комментируемая статья сохранила ранее существовавший общий принцип установления очередности призвания к наследованию, при котором наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства. Вместе
с тем закон дополнил этот принцип еще одним основанием, которое существовало
в теории и практике, однако отсутствовало непосредственно в законодательстве:
наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию в случае лишения завещателем права наследования всех наследников предшествующей очереди.
В соответствии с этим принципом дяди и тети наследодателя могут быть призваны к наследованию в следующих случаях:
– при отсутствии наследников первой и второй очереди;
– при непринятии наследства наследниками первой и второй очереди;
– если все наследники первой и второй очереди были лишены завещателем
права наследования;
– при отказе в их пользу наследников первой либо второй очереди (в зависимости от того, какая из них призвана к наследованию);
– при отказе в их пользу наследников по завещанию.
2. К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные
(родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только наличием одного общего родителя).
3. Если к наследованию призваны наследники третьей очереди и при этом ктолибо из них умер ранее наследодателя, наступает наследование по праву представ-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1145
91
ления: дети братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) призываются к наследованию, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником.
Двоюродные братья и сестры наследуют поровну ту долю, которая при наследовании по закону причиталась бы их умершему родителю. Отказ от наследства наследников по закону или по завещанию в пользу двоюродных братьев и сестер наследодателя возможен по аналогии с отказом в пользу иных наследников, наследующих по праву представления: в их пользу возможно отказаться лишь в случае,
если к моменту открытия наследства они сами являются наследниками по закону
либо по завещанию.
Статья 1145. Наследники последующих очередей
1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142–1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени
родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от
другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:
в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;
в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья
и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
1. Комментируемая статья относит к наследникам четвертой очереди прадедушек и прабабушек умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки
наследодателя. Так же как и наследники третьей очереди, прадедушки и прабабушки получили возможность быть призванными к наследованию с 17 мая 2001 г.
Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями.
2. В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц
наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер
(двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим
и мачеха наследодателя.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
92
Глава 63
Наследники пятой, шестой и седьмой очереди до вступления в силу части
третьей ГК РФ к наследованию не призывались.
3. В части третьей комментируемого Кодекса последовательно проводится
принцип, по которому наследники каждой последующей очереди призываются
к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующей
очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования. В соответствии с п. 2 ст. 1154 ГК РФ лица, для которых право наследования возникает
лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия
наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.
4. Комментируемая статья вводит термин «степень родства». При этом степень
родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
До 17 мая 2001 г., т.е. до внесения изменений в ст. 532 ГК РСФСР, проверка степени родства производилась нотариусами без каких-либо особых затруднений. Доказательствами родственных отношений с наследодателем для наследников первой
и второй очереди являлись свидетельства органов загса о заключении брака, о рождении и усыновлении. Конечно же близким родственникам, как правило, значительно проще бывает документально подтвердить степень родства.
С учетом увеличения круга наследников по закону и связанного с этим усложнения сбора необходимых документов, очевидно, следует расширить перечень возможных средств доказывания и подтверждения родственных отношений между наследодателем и наследниками. Так, в качестве документов, подтверждающих родственные отношения с наследодателем, возможно в зависимости от конкретных
обстоятельств использовать справки о родственных отношениях, выданные органами загсов на основании соответствующих копий актовых записей; аналогичные
справки, выданные организациями (по месту работы либо по месту жительства наследодателя или наследников), в которых необходимые сведения имеются; записи
в паспортах о супругах; выписки из домовых книг и т.п. Вместе с тем при использовании документов, лишь косвенно подтверждающих родство, следует, очевидно,
применять принцип комплексности оценки: факт родственных отношений должен
быть подтвержден не одним документом, а их совокупностью.
При недостаточности доказательств, подтверждающих родственные отношения и их степень, нужно истребовать решение суда об установлении необходимых
юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.).
Статья 1146. Наследование по праву представления
1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях,
предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.
2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).
3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия
наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1147
93
1. Комментируемая статья устанавливает общее правило наследования по праву представления, т.е. в тех случаях, когда наследник по закону умер до открытия
наследства. Как верно отмечает А.Л. Маковский, в таких случаях точнее было бы
говорить о замещении скончавшегося наследника по закону его прямым потомком1. В таких ситуациях доля переходит к потомкам и делится поровну. Например,
сын, умерший раньше матери, имеет двух детей. После смерти матери сына – бабушки двух внуков к наследованию по закону призываются дочь, получающая 1/2
наследственной массы, и внуки, получающие по 1/2 каждый от 1/2 доли, причитавшейся сыну матери, их отцу, т.е. внуки получат по 1/4 от наследственной массы.
См. об этом ст. 1142–1144 ГК РФ и комментарии к ним.
2. Потомки недостойных наследников (см. п. 1 ст. 1117 ГК и комментарий к ней),
а также потомки лишенных наследства (см. п. 1 ст. 1119 ГК и комментарий к ней)
не являются наследниками по праву представления.
Статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями
1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению
(кровным родственникам).
2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие
его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его
потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
3. В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих
родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Наследование в соответствии с настоящим пунктом не исключает наследования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
1. Комментируемая статья, развивая положения СК РФ, устанавливает правило, по которому усыновленные и усыновители имеют при наследовании равные
права наряду с кровными родственниками.
Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным
гражданским процессуальным законодательством (п. 1 ст. 125 СК). Следует иметь
в виду, что усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния (ч. 3 п. 3 ст. 125 СК).
2. В соответствии с п. 1 ст. 124 СК РФ усыновление или удочерение (далее –
усыновление) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без
попечения родителей. При этом на основании п. 1 ст. 137 СК РФ усыновленные
дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству
приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Как верно отмечает Л.Ю. Михеева,
1
См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юристъ, 2002. С. 161.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
94
Глава 63
сходство усыновления и кровного родства проявляется и в положениях о тайне усыновления. В отличие от других правовых систем отечественное право рассматривает усыновление как таинство. Как правило, усыновленные дети не знают об отсутствии кровного родства, что сближает родство по происхождению и усыновление1.
3. При приобретении прав и обязанностей (в том числе права наследования
по закону) усыновленными и усыновителями соответствующие права и обязанности утрачиваются у усыновленных по отношению к родителям по происхождению и соответственно у родственников по происхождению по отношению
к усыновленным.
Указанные лица могут быть наследниками по завещанию (см. комментарии
к статьям гл. 62 ГК).
4. На основании п. 3 ст. 137 СК РФ при усыновлении ребенка одним лицом личные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина. Данное обстоятельство должно быть указано в решении суда об усыновлении. В таких случаях лица, сохранившие родственные отношения, наследуют на общих основаниях.
Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143–1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его
иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142–1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе
и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
1. Комментируемая статья к числу наследников по закону относит нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той
очереди, которая призывается к наследованию.
Отношения иждивения, сколь бы длительными они ни были, прекратившиеся
за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество
наследодателя. Этот вывод сделан Верховным Судом РФ в Определении судебной
коллегии от 1 июля 1993 г. Представляется, что, несмотря на то что данный вывод сделан на основе норм ГК РСФСР 1964 г., его приведение здесь уместно, поскольку отмененная ч. 3 ст. 532 ГК РСФСР, так же как и положения п. 1 и 2 ст. 1148
ГК РФ, регулирует отношения по призванию к наследованию нетрудоспособных
иждивенцев.
2. К нетрудоспособным гражданам следует относить:
– женщин, достигших 55 лет, и мужчин – 60 лет;
1
См.: Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» / Под ред. П.В. Крашенинникова. 2-е изд., перераб. и доп.,
М.: Статут, 2010. С. 348 (автор соответствующего комментария – Л.Ю. Михеева).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1149
95
– инвалидов I, II и III группы независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или по инвалидности;
– лиц, не достигших 16 лет, а учащихся –18 лет.
Состоявшими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных
лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником
средств к существованию. Отдельные случаи оказания наследодателем материальной
помощи какому-либо лицу не могут служить доказательствами факта иждивения.
Следует иметь в виду, что родственные отношения между наследодателем и иждивенцем, если факт иждивенчества бесспорно доказан, юридического значения
не имеют. Не имеет значения также факт совместного проживания наследодателя
и лица, находившегося на его иждивении.
3. В тех случаях, когда других наследников по закону нет, нетрудоспособные
граждане, являющиеся иждивенцами наследодателя и проживающие с ним не менее года, образуют восьмую очередь наследников по закону.
Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные
супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют
независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной
части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества
для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.
3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного
в пользу такого наследника завещательного отказа.
4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому
подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
1. Свобода завещания (см. ст. 1119 ГК и комментарий к ней) может быть ограничена правами лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. В комментируемой статье предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники).
2. Перечень обязательных наследников, указанных в статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
К таким лицам относятся:
1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);
2) нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
96
Глава 63
3) нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на
основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ:
а) граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи
очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг
наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от
того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.
3. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III группы (нетрудоспособные по состоянию здоровья) независимо от того, назначены ли
этим лицам пенсии по старости или по инвалидности. При этом лица, ушедшие
на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг
наследников как нетрудоспособные не включаются.
Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении них имела место эмансипация.
4. Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:
– нетрудоспособность (при определении этого понятия следует исходить из тех
же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети. Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся – 18 лет;
– для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться
на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;
– иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.
5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь
из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества,
а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права
на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой
невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного
источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1149
97
6. При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать
ряд положений:
1) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;
2) наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву
представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права
на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;
3) комментируемая статья не связывает возникновение права на обязательную
долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных
в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;
4) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как
наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано
другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;
5) дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества
этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении них личные и имущественные права (п. 2 ст. 137 СК), за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не
возражает усыновитель;
6) при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия
наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного
им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной
домашней обстановки и обихода;
7) обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1/2 от той,
которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании
по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли;
8) право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли
не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;
9) в установленных законом случаях (п. 4 комментируемой статьи) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
98
Глава 63
10) правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ
распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
7. Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях,
когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество.
Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся
незавещанной части наследственного имущества, как это было указано в п. 5 комментария к настоящей статье.
Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется.
Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера его доли в незавещанном имуществе, то разница в размерах этих долей, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.
8. Следует учитывать, что в соответствии со ст. 8 Вводного закона к части
третьей ГК РФ правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. В отношении завещаний, оформленных ранее, сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, предусмотренный ГК
РСФСР 1964 г.
Статья 1150. Права супруга при наследовании
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом
имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными
настоящим Кодексом.
1. В силу п. 2 ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Согласно п. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во
время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Аналогичная норма содержится в ст. 34 СК РФ.
2. При отсутствии брачного договора (а в жизни это имеет место в подавляющем количестве браков) независимо от способа участия в формировании совместной собственности супруги имеют равные права на общее имущество. В судебной
практике неоднократно рассматривались споры, связанные с льготным приобретением имущества. Так, в Определении Судебной коллегии по гражданским делам от 10 февраля 1997 г. указывается на то, что автомобиль, выделенный по льготной цене одному из супругов по месту работы как поощрение за добросовестный
труд, подлежит включению в общее имущество супругов при разрешении судом
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1151
99
спора о разделе этого имущества1. В отличие от участников долевой собственности у участников совместной собственности нет определенной доли в праве общей
собственности, она может возникнуть только при выделе или разделе, т.е. в случае
прекращения существования совместной собственности.
3. В соответствии с п. 2 ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от
трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной
деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.).
Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли
в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо
от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
4. После смерти одного из супругов доля умершего в общем имуществе супругов входит в состав наследства и переходит к наследникам по закону или по
завещанию. Безусловно, оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать
определение этой доли. Неслучайно в комментируемой статье подчеркнуто, что
в состав наследства входит только доля умершего (но не пережившего) супруга
в этом имуществе.
Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо наличие сочетания трех условий. Во-первых, это наличие брачных отношений; во-вторых, факт
приобретения имущества в период зарегистрированного брака и, как следствие,
в-третьих, имущество должно являться общим – принадлежать на праве общей
совместной собственности обоим супругам.
Статья 1151. Наследование выморочного имущества
1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из
наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались
от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.
2. Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации
жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве или СанктПетербурге, – в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное
выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его
в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.
1
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 6. С. 10.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
100
Глава 64
1. С введением восьми очередей наследников по закону вместо двух (и существовавших некоторое время четырех) случаев отсутствия наследников по закону и
по завещанию стало значительно меньше, чем в период действия ГК РСФСР 1964 г.
Вместе с тем такие проблемы возникают и комментируемая статья предлагает соответствующее решение. В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону
и по завещанию, имущество умершего именуется выморочным.
По общему правилу такое имущество переходит в собственность Российской
Федерации. С определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону. Исключением из общего правила являются выморочные жилые помещения.
2. Исключение появилось уже после введения в действие части третьей ГК РФ,
а именно после принятия Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ
«О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации». В частности, в соответствии с п. 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество
в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения
переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге – в собственность такого субъекта Федерации. Данное
жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального
использования для предоставления нуждающимся в жилье гражданам в порядке
и на условиях ЖК РФ.
3. Имущество поступает в собственность публичных образований не только когда нет наследников, но и в тех случаях, когда, во-первых, наследники не имеют
права наследовать; во-вторых, наследники отстранены от наследования; в-третьих, никто из наследников не принял наследство; в-четвертых, все наследники отказались от наследства без указания на то, что они отказываются в пользу другого наследника.
4. Порядок наследования выморочного имущества должен определяться специальным федеральным законом. По всей видимости, в названном законодательном
акте должны быть более детально определены имущество, переходящее в собственность субъектов Федерации и муниципальных образований, а также процедура перехода прав. В любом случае – наследуют ли Россия, ее субъекты или муниципальные образования – наследники несут ответственность по долгам наследодателя.
5. В тех случаях, когда разыскивается наследник по закону – любой из восьми
очередей или обнаруживается завещание, выморочного имущества нет. Как справедливо отметил Б.Б. Черепахин, нормы о выморочности отступают всякий раз,
когда создаются возможность и правовое основание для перехода наследственного имущества к наследникам по закону или по завещанию1.
Глава 64. Приобретение наследства
Статья 1152. Принятие наследства
1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.
Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.
1
См.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. Труды
по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С 435.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1152
101
2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему
наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по
завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия
наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право
подлежит государственной регистрации.
1. Понятие «наследник» используется в законе неоднозначно. В одних случаях
наследником именуется субъект, обладающий правом на приобретение наследства
(правом наследования), лицо, призываемое к наследованию, потенциальный правопреемник наследодателя. К таким наследникам относятся лица, которых завещатель назначил наследниками или подназначил (наследники по завещанию), а также перечисленные в ст. 1141–1152 (наследники по закону). Именно в этом значении используется данное понятие в комментируемой статье.
В ряде других случаев наследниками именуются субъекты, уже ставшие правопреемниками наследодателя (ст. 1138–1140, 1164, 1165 и другие статьи ГК).
Для того чтобы стать наследником во втором значении этого слова (наследник –
правопреемник наследодателя), требуется, во-первых, чтобы лицо было призвано
к наследованию, т.е. обладало правом на приобретение наследства (было наследником в первом значении слова «наследник»), и, во-вторых, чтобы это лицо, реализуя указанное право, выразило волю на приобретение наследства. Такое изъявление воли традиционно называется принятием наследства.
2. Лицо, имеющее право на принятие наследства (право наследования), может
выбрать один из трех вариантов поведения:
1) принять наследство (осуществить принадлежащее ему право);
2) отказаться от наследства (отказаться от указанного права) (см. ст. 1157–
1159 ГК и комментарии к ним);
3) не принимать наследство (бездействовать).
О принятии наследства далее будет сказано достаточно подробно. Здесь же следует обратить внимание на сходство и различие второго и третьего вариантов поведения, «противостоящих» первому варианту. На первый взгляд создается впечатление, что речь идет об одном и том же: лицо, имеющее право на принятие наследства, не станет правопреемником наследодателя. По общему правилу это так.
Однако закон последовательно различает отказ от наследства и непринятие наследства. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники каждой последующей
очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей и, в частности, если наследники предшествующих очередей не приняли наследство либо отказались от него. Отказ от наследства есть действие, односторонняя сделка. Отказ
не может быть впоследствии изменен или взят обратно (см. ст. 1157–1159 ГК и соответствующие комментарии). При непринятии наследства субъект, обладающий
правом на приобретение наследства, ведет себя пассивно, бездействует. В зависимости от того, отказался наследник от наследства или не принял наследство, закон
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
102
Глава 64
установил разные сроки для принятия наследства другими лицами (наследниками) (см. ст. 1154 ГК и комментарий к ней). Суд может восстановить срок для принятия наследства по заявлению наследника, пропустившего установленный срок
(не принявшего наследство в установленный срок), и признать наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 1155 ГК). Наследство может быть принято по истечении срока без обращения в суд при условии согласия на это остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК).
Таким образом, лицо, имеющее право наследования, может принять наследство, отказаться от него, не принимать его. Непринятие наследства и отказ от наследства различаются по правовой природе. В конечном счете последствия того
и другого совпадают. Но есть отмеченные (и другие) различия.
3. Принятие наследства есть волевой акт. Обладатель права наследования желает стать правопреемником наследодателя. Это сделка – действие, направленное на
достижение правовых последствий. Правовые последствия заключаются в том, что
принятое наследство признается принадлежащим лицу, осуществившему право наследования (принявшему наследство). Принятие наследства – односторонняя сделка: для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 4
ст. 154 ГК). Не требуется чьего-либо разрешения или согласия на ее совершение.
Вместе с тем эта одностороння сделка порождает правовые последствия не только для лица, ее совершившего, но и для других субъектов. Так, на вещь, принятую
в порядке наследования, возникает право собственности – все («всякий и каждый»)
обязаны воздерживаться от нарушения этого права. Если наследников несколько,
то принятие наследства каждым из них затрагивает имущественную сферу других
наследников (вещи поступают в общую собственность, наследники становятся сокредиторами, содолжниками и т.д.). В результате принятия наследства происходит
изменение субъективного состава обязательственных отношений, в которых участвовал наследодатель, – наследники получают принадлежавшие ему права и обязанности как кредитору, должнику или третьему лицу и т.д.
4. Как любая другая сделка, принятие наследства действительно, если оно осуществлено с соблюдением условий действительности сделок:
1) соответствует (не противоречит) закону;
2) лицо, совершающее сделку, в необходимой мере правосубъектно;
3) есть соответствие воли и волеизъявления; воля сформирована свободно;
4) сделка совершена в надлежащей форме.
5. Принятие наследства должно осуществляться в соответствии с требованиями закона. Так, в силу ст. 1110 ГК РФ наследство переходит к другим лицам в неизменном виде, как единое целое. Соответственно в комментируемой статье установлено, что если принята часть наследства, то это означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Причем наследник,
принимая часть наследства, может и не знать о существовании другого имущества.
Но оно (другое имущество) также считается принятым наследником. Например,
наследник подал заявление о принятии наследства, состоящего из квартиры и автомобиля, не подозревая, что наследственное имущество включает в себя также
другие вещи, права и обязанности. С момента подачи такого заявления наследник
считается принявшим также эти другие вещи, права и обязанности.
В комментируемой статье установлен запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Например, недопустимо принятие наследства при условии, что при разделе наследственного имущества субъекту, совершающему соот-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1152
103
ветствующую сделку, будет передана квартира, принадлежавшая наследодателю.
Нельзя принять наследство, оставив за собой право впоследствии отказаться от наследства. Невозможно принятие наследства при условии, что другие наследники
откажутся или не примут наследство, и т.д. и т.п.
Суть акта принятия наследства заключается в изъявлении воли стать правопреемником наследодателя. Не может быть никаких условий или оговорок. Недопустимо принятие части наследства, сопровождающееся отказом от другого имущества (например, принимаются только определенные вещи и заявляется отказ от
принятия других вещей или прав и обязанностей).
Если указанные правила нарушаются, то сделка по принятию наследства в соответствующей части является недействительной (ничтожной в силу противоречия закону) (ст. 168, 180, п. 2 комментируемой статьи ГК).
Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения
недействительной ее части (ст. 180 ГК). Следовательно, если установлено, что наследник не принял бы наследство при отсутствии неких оговорок, условий и т.д.,
то сделка по принятию наследства будет недействительной (полностью). Наследник в этом случае будет считаться непринявшим наследство.
6. Лицо, принимающее наследство, должно быть полностью дееспособным.
За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), принятие наследства
от их имени осуществляют их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с согласия законных представителей – родителей, усыновителей, попечителей. Согласие
может быть предварительным и последующим (ст. 26 ГК). От имени гражданина, признанного недееспособным, принятие наследства осуществляет его опекун
(ст. 29 ГК). Граждане, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, принимают наследство с согласия попечителей (ст. 30 ГК).
Разрешение органов опеки и попечительства на принятие наследства малолетними, несовершеннолетними, недееспособными и ограниченно дееспособными
не требуется. Другое дело, что такое разрешение требуется на отказ от наследства
от имени таких лиц (см. ст. 1157–1159 ГК и комментарии к ним).
В содержание правосубъектности юридических лиц, Российской Федерации,
субъектов Федерации и других субъектов, перечисленных в ст. 1116 ГК РФ, входит возможность принятия наследства. Но в силу прямого указания, включенного в п. 1 комментируемой статьи, не требуется принятия выморочного имущества
(см. ст. 1151 ГК и комментарий к ней). Существование этого правила обусловлено стремлением к правовой определенности, ибо в его отсутствие, если бы не состоялось принятие наследства Российской Федерацией, наследственное имущество оказалось бы бессубъектным.
7. При принятии наследства должно быть соответствие воли и волеизъявления.
Если, предположим, наследник вступил во владение и управление наследственным имуществом, то, судя по его действиям (волеизъявлению), он принял наследство. Однако он может совершить эти действия с намерением сохранить имущество в интересах других наследников, не желая приобретать наследство (отсутствие воли на принятие наследства). При установлении такого рода обстоятельств
наследник не считается принявшим наследство (см. также п. 2 ст. 1153 ГК и соответствующий комментарий).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
104
Глава 64
Воля на принятие наследства должна быть сформирована свободно (нет насилия, угрозы и т.п.). В противном случае сделка может быть признана недействительной (ст. 179 ГК). Сделка по принятию наследства, совершенная под влиянием
заблуждения, также может быть признана недействительной (ст. 178 ГК).
8. О форме сделки по принятию наследства см. ст. 1153 ГК РФ и комментарий
к ней.
9. Включение в закон правила, содержащегося в абз. 2 п. 2 комментируемой
статьи, обусловлено диспозитивным характером гражданско-правового регулирования.
Предположим, отец завещал сыну квартиру. На иное наследственное имущество открывается наследование по закону. Сын может принять причитающееся
ему по завещанию, а также принять наследство, переходящее наследникам в силу закона. Он может отказаться от наследования по завещанию или по закону.
Может вовсе отказаться от наследства. Если, предположим, мать такого наследника умерла, не успев принять наследство, то сын получает еще и право на принятие наследства, причитавшегося матери, и наряду с указанными действиями
может также реализовать это право, не осуществлять его, отказаться от принятия наследства и т.д.
Словесное воплощение рассматриваемого правила представляется не вполне
корректным1. Дело в том, что в специальной норме об основаниях наследования
указывается всего два основания наследования: по завещанию и по закону (см.
ст. 1111 ГК и комментарий к ней). В данном же случае констатируется наличие неопределенного количества оснований наследования, хотя упоминаемое наследование в порядке наследственной трансмиссии – это тоже наследование по закону.
Однако идея, сформулированная в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, представляется заслуживающей поддержки.
Кстати, существование рассматриваемого правила свидетельствует о том, что
закон допускает принятие части наследства с одновременным отказом от другой
части, если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям.
Частичное принятие наследства невозможно в рамках одного основания. Например, если завещаны автомобиль и квартира и имеется иное имущество, то наследник по завещанию, являющийся одновременно наследником по закону, вправе отказаться от незавещанной части, но не может принять квартиру, отказавшись от
автомобиля, поскольку они причитаются ему по одному основанию.
10. Существование правила, включенного в п. 3 комментируемой статьи, обусловлено тем, что право на принятие наследства есть у каждого из наследников.
Соответственно принятие наследства по сути своей есть акт индивидуальный, он
совершается каждым из наследников. Принятие наследства кем-либо из наследников не означает принятия наследства другими наследниками, ибо при противоположном подходе оказалось бы, что, во-первых, кто-то из наследников определяет состав правопреемников наследодателя; во-вторых, кто-то из наследников
получал бы права и обязанности, принадлежавшие наследодателю, не выразив на
то свою волю, а может быть, и вопреки своей воле.
Сказанное, конечно, не означает недопустимость согласованных действий наследников при принятии наследства (см. комментарий к ст. 1157 ГК).
1
На это уже обращалось внимание в литературе. См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп.
М.: Статут, 2009. С. 113–114.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1152
105
11. Со дня открытия наследства и до дня его принятия субъективные права
и обязанности, принадлежавшие наследодателю (в том числе права на вещи (право
собственности и др.)), как бы парадоксально это ни звучало, являются бессубъектными. Наследственное имущество именуется «лежачим». Однако право (п. 4 комментируемой статьи) исходит из того, что, если наследство принято, оно признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. В данном случае использован такой юридико-технический прием, который именуется фикцией: факт
действительности «подводится» под формулу, не соответствующую этому факту.
Наследник может в течение более или менее продолжительного времени и не знать
о смерти наследодателя и, стало быть, об открытии наследства. Узнав об этом, он
может раздумывать о том, стоит ли принимать наследство или считать неэтичной
поспешность в принятии наследства и т.п. Однако, как только наследник принимает наследство, считается, что права и обязанности наследодателя возникли у него
(перешли к нему) со дня открытия наследства. Как принято говорить, акту принятия наследства придается обратная сила. Де-факто какое-то время наследственное
имущество было бессубъектным, де-юре благодаря введению рассматриваемости
фикции оно принадлежит наследнику с момента смерти наследодателя. Именно
с этого момента он становится собственником вещей, принадлежавших наследодателю, получает его права (как кредитора в различного рода обязательствах (купли-продажи, займа и т.д.) и других правоотношениях), а также обязанности. Причем, как отмечено в п. 4 комментируемой статьи, не имеет правового значения момент фактического принятия наследства (см. ст. 1153 ГК и комментарий к ней).
В силу правила, содержащегося в п. 2 ст. 8 ГК РФ, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. В комментируемой статье как раз установлено исключение из указанного общего правила:
даже если право подлежит государственной регистрации, оно считается принадлежащим наследнику, принявшему наследство, со дня открытия наследства независимо от того, осуществлена регистрация права или нет. Так, государственной регистрации подлежат права на недвижимость (ст. 131 ГК), следовательно,
по общему правилу права на недвижимое имущество возникают с момента такой
регистрации (а не с момента заключения договора (купли-продажи, мены и т.д.),
создания вещи и т.д.).
При наследовании права наследодателя на недвижимое имущество считаются
перешедшими наследнику со дня смерти наследодателя. Другое дело, что наследник, уже являющийся собственником недвижимого имущества, до государственной регистрации права на недвижимость не сможет реализовать все свои правомочия. Он может владеть и пользоваться соответствующей вещью, но большинство
актов распоряжения (продажа, передача в залог и др.) не может быть совершено до
момента государственной регистрации права собственности.
В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результат или такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК). Так, государственной регистрации подлежат изобретения,
полезные модели и промышленные образцы (ст. 1353 ГК). Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству в соответствующих случаях также подлежит государственной регистрации (п. 5 ст. 1232 ГК).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
106
Глава 64
Статья 1153. Способы принятия наследства
1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу
или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство
должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника
о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или
лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185
настоящего Кодекса.
Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.
2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил
действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или
притязаний третьих лиц;
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
1. В рассматриваемой статье показано традиционное разделение способов принятия наследства на формальный и фактический.
При формальном принятии наследства лицо, обладающее правом на приобретение наследства, подает заявление нотариусу или другому должностному лицу,
уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство. Может быть подано заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Подача и того, и другого заявления порождает одинаковый правовой эффект – наследство признается принятым, поскольку в том и в другом случае выражается воля наследника стать правопреемником наследодателя. Другое дело,
что такой одинаковый правовой эффект наступает именно при решении вопроса
о принятии наследства. Если же подано заявление о принятии наследства, то наследство считается принятым, но для получения свидетельства о праве на наследство требуется подать соответствующее заявление. Часто в одном заявлении прямо указывается на принятие наследства и заявляется требование о выдаче свидетельства (см. также ст. 1162 ГК и комментарий к ней).
2. Как следует из абз. 2 п. 1 комментируемой статьи указанные заявления могут быть поданы:
– лично наследником. Нотариус (иное должностное лицо) устанавливает личность заявителя и проверяет подлинность его подписи (нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется);
– другим лицом по поручению наследника (посыльным) или путем пересылки
по почте. При этом подлинность подписи заявителя (наследника) должна быть засвидетельствована нотариусом, должностными лицами, указанными в п. 7 ст. 1125
ГК РФ (органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской
Федерации, когда законом этим лицам предоставлено право совершения нотариальных действий), лицами, уполномоченными удостоверять доверенности, которые приравниваются к нотариально удостоверенным (п. 3 ст. 185 ГК) (например,
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1153
107
начальником учреждения по месту лишения свободы, если заявление подается
наследником, находящимся в соответствующем месте лишения свободы, и т.д.);
– представителем наследника, полномочие которого на принятие наследства
специально предусмотрено в доверенности, выданной наследником.
3. В некоторых случаях сделка по принятию наследства может совершаться
только с согласия родителей, усыновителей, опекунов, попечителей (см. п. 6 комментария к ст. 1152 ГК). Соответственно в таких случаях должно быть представлено письменное согласие этих лиц. На практике обычно к форме такого согласия
предъявляются те же требования (при личной явке законного представителя нотариального свидетельствования подлинности подписи на документе не требуется;
в других случаях подлинность подписи должна быть засвидетельствована лицами,
которые в силу правила, включенного в абз. 2 п. 1 комментируемой статьи, могут
свидетельствовать подпись наследника на заявлении о принятии наследства или
о выдаче свидетельства о праве на наследство).
4. В нотариальной практике принято считать, что, если поступило заявление
наследника (через посыльного, по почте), подпись которого нотариально не засвидетельствована, наследник «не считается пропустившим срок для принятия
наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не
может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу»1. Такая позиция представляется не
соответствующей закону (она противоречит правилу, содержащемуся в абз. 2 п. 1
комментируемой статьи), но если «дело дойдет до суда» и суд установит, что наследник хотя и в ненадлежащей форме, но выразил волю на принятие наследства
(подпись не засвидетельствована), то суд, как правило, признает такого наследника принявшим наследство.
5. Указание на то, что для принятия наследства законным представителем доверенности не требуется, представляется само собой разумеющимся. Нет и не может быть субъекта, могущего выдать доверенность законному представителю. Законное представительство возникает при наступлении определенного юридического факта как бы автоматически, в силу указания закона. Так, в силу п. 1 ст. 64
СК РФ родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов без специальных полномочий. В соответствии
с п. 2 ст. 31 ГК РФ опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов
своих подопечных в отношениях с любыми лицами без специального полномочия (см. также ст. 15 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»2; далее – Закон об опеке и попечительстве).
6. Формальный способ принятия наследства является наиболее предпочтительным, ибо при его использовании совершенно очевидна воля наследника на принятие наследства. Однако жизнь богаче любой теоретической конструкции, и нет
никакой необходимости везде и всегда требовать предельной формализации отношений, тем более в такой деликатной сфере, как наследственные отношения.
В ряде случаев наследник не обращается к нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, но он (наследник) совершает действия, из которых явствует его воля стать правопреемником наследодателя. Реализуя право на1
Настольная книга нотариуса. В 2 т. Т. II: Учебно-метод. пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: БЕК,
2003. С. 239.
2
Собрание законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 1755.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
108
Глава 64
следования, он совершает действия, свидетельствующие о фактическом принятии
наследства (иногда такой способ принятия наследства называют неформальным).
В п. 2 комментируемой статьи дан далеко не полный перечень таких действий.
С одной стороны, перечислены наиболее типичные из них, а с другой – «задается некая планка». Если наследник совершил перечисленные и подобные им действия, то логично предположить, что он принял наследство. Так, очевидно, что
нельзя расположить в одном логическом ряду действия, указанные в п. 2 рассматриваемой статьи, и, предположим, явку на похороны, участие в расходах на погребение, осмотр объектов, входящих в наследственное имущество, и т.п. Из названных действий (несение расходов на погребение и др.) отнюдь не усматривается воля
на принятие наследства. Если же, например, наследник вступает во владение наследственным имуществом, то, скорее всего, он желает стать его собственником,
правопреемником наследодателя.
7. Действия, перечисленные в п. 2 комментируемой статьи, могут быть совершены как в отношении всего имущества, входящего в состав наследственной массы, так и какой-то его части. О существовании какого-либо имущества, являющегося частью наследства, наследник, совершающий указанные действия, может и не
знать. Но поскольку принятие части наследства означает принятие всего наследственного имущества (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК), постольку совершение таких действий в отношении части наследства свидетельствует о принятии наследственного имущества в целом.
8. Рассматривая перечень действий, свидетельствующих о фактическом принятии
наследства, следует обратить внимание на то, что некоторые из них являются более
или менее определенными. Так, когда говорится о вступлении во владение наследственным имуществом, то, очевидно, речь идет о вещах, о том, что субъект имеет их
у себя физически, господствует над ними, они находятся в его хозяйстве, доступны
его физическому, техническому и иному воздействию. Если, например, наследник
поселяется в доме, принадлежавшем наследодателю, то значит, он вступает во владение этим домом. Но если наследник и ранее проживал в этом доме совместно с наследодателем и продолжает жить в нем, то считается, что он принял наследство (хотя при
этом нет вступления во владение, оно было и продолжается). О вступлении во владение могут свидетельствовать и такие действия, как помещение вещей наследодателя в место, избранное наследником (например, наследник перенес какие-то вещи
в свою квартиру), пользование вещами, поскольку оно сопряжено с владением, и т.д.
Расходы на содержание наследственного имущества могут, в частности, состоять в затратах на ремонт. О долгах наследодателя в комментируемой статье говорится в широком смысле. Имеются в виду как обязанности наследодателя, возникшие из оснований, предусмотренных гражданским законодательством (ст. 8 ГК)
(из договоров купли-продажи, подряда и др., обязательств по возмещению вреда
и т.д.), так и основанные на нормах других отраслей права (в том числе налогового,
административного и т.д.). О фактическом принятии наследства свидетельствуют,
например, передача наследником кому-либо денежной суммы, которую наследодатель обязался уплатить по договору купли-продажи, оплата штрафов (например,
за нарушение правил дорожного движения), налогов, которые должен был уплатить наследодатель, и т.д.
Денежные средства, полученные наследником от третьих лиц, могли причитаться наследодателю в силу существования гражданско-правовых (обязательств из договоров, неосновательного обогащения и др.) или иных отношений.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1153
109
Когда в законе говорится о расходах на содержание наследственного имущества
и об оплате долгов наследодателя как обстоятельствах, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, то отмечается, что наследник за свой счет производит расходы и оплачивает долги. Соответствующие затраты наследник может произвести и за счет наследственного имущества. Это означает, что наследник вступил
в управление им (стало быть, принял наследство). Вообще, когда говорится о фактическом принятии наследства путем вступления в управление наследственным
имуществом, то ранее отмеченной определенности нет и быть не может. По-видимому, вступление в управление наследством означает, что наследник стал вести
себя в отношении вещей, принадлежавших наследодателю, как собственник, стал
осуществлять права, принадлежавшие наследодателю, исполнять имевшиеся у него обязанности, т.е. стал относиться к унаследованному имуществу как к своему.
Принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц может быть выражено в совершении как
фактических, так и юридически значимых действий (хотя и фактические действия
имеют юридическое значение – свидетельствуют о принятии наследства). К первым относятся, например, помещение вещей под замок и печать наследника, установление охранной сигнализации в квартире, принадлежавшей наследодателю,
и т.д. К юридически значимым действиям по сохранению наследственного имущества относится, например, обращение наследника к нотариусу с заявлением о необходимости принятия мер по охране наследства (см. ст. 1171–1173 ГК и комментарии к ним). Защита наследства от посягательств или притязаний третьих лиц может
выражаться в действиях по самозащите права, в обращении в суд (об истребовании
имущества и т.п.), а если закон предусматривает защиту гражданских прав в административном порядке, то в обращении в соответствующий орган и т.д. Очевидно,
что совершение таких действий одновременно свидетельствует о вступлении наследника в управление наследством.
Следует еще раз подчеркнуть, что перечень действий, совершение которых означает фактическое принятие наследства, далеко не исчерпывающий. К ним относятся также любые другие действия, свидетельствующие о том, что наследник желает стать правопреемником наследодателя.
Все указанные и иные действия могут быть совершены наследником лично либо по его поручению другими лицами.
9. Факт совершения действий по фактическому принятию наследства может
подтверждаться различного рода справками (из местной администрации, налоговой инспекции и т.д.), квитанциями (об оплате жилищно-коммунальных услуг,
о получении долга или, напротив, об уплате долга и т.п.), расписками, договорами (например, о ремонте дома, входящего в состав наследственного имущества)
и другими документами. В суде, кроме того, фактическое принятие наследства может подтверждаться свидетельскими показаниями (например, о том, что наследник
поселился в квартире наследодателя, произвел ее ремонт, взял какие-то вещи, входящие в состав наследства, производил какие-то работы на садовом участке, принадлежавшем наследодателю, и т.д.).
Особо следует сказать о фактическом принятии жилых помещений (домов,
квартир). Чаще всего для подтверждения того, что наследник проживает в жилом помещении, входящем в состав наследства, представляется справка о том, что
он состоит на регистрационном учете («прописан») по соответствующему адресу.
К сожалению, нередко такая справка воспринимается как неопровержимое дока-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
110
Глава 64
зательство фактического принятия наследства. В связи с этим необходимо отметить следующее.
Во-первых, если гражданин только состоит на регистрационном учете, но проживает в другом месте, то факта принятия наследства нет.
Во-вторых, гражданин может состоять на регистрационном учете, но не проживать в жилом помещении, сохраняя на него право (в связи с призывом на военную службу, особым характером работы (в геологических, изыскательских партиях, экспедициях и т.д.), длительной командировкой, учебой, выездом для исполнения обязанностей опекуна (попечителя), осуждением к лишению свободы и т.д.).
Сам по себе факт состояния на регистрационном учете не означает фактического
принятия наследства. Для того чтобы наследство считалось принятым, необходимо, чтобы наследник подал заявление (см. п. 1 настоящего комментария) либо совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (предъявил иск об истребовании имущества, входящего в состав наследства, оплатил долги наследодателя и т.д.).
В-третьих, наследник, состоящий на регистрационном учете, может отказаться от принятия наследства или не принимать его.
10. Совершение действий, перечисленных в п. 2 комментируемой статьи, –
это все же предположение о наличии воли на принятие наследства (презумпция).
В российском праве любая презумпция может быть опровергнута. Поэтому совершение таких действий свидетельствует о фактическом принятии наследства, пока
не доказано (не установлено) иное. Так, наследник может принимать меры по сохранению наследственного имущества, вступить во владение им и т.п., но если он
заявил отказ от наследства (ст. 1157 ГК), то значит, принятия наследства не произошло. Чаще, конечно, наследник утверждает, что путем совершения указанных
действий он принял наследство, а другие наследники отвергают это утверждение.
Спор решается судом. И если будет установлен факт совершения таких действий,
то следует констатировать, что принятие наследства состоялось.
Статья 1154. Срок принятия наследства
1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания
срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
1. После открытия наследства имущество, принадлежавшее наследодателю, оказывается бессубъектным. Стало быть, существует неопределенность в том, чьи теперь вещи наследодателя, кто является носителем его прав, кто должен исполнять
его обязанности. Соответственно затруднения испытывают должники наследодателя и его кредиторы. Такое положение не должно существовать долго, ибо в силу
отмеченных обстоятельств оно отрицательно сказывается на гражданском обороте в целом. Это с одной стороны. А с другой – необходим некий период времени,
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1154
111
чтобы наследники узнали об открытии наследства, сформировалась их воля стать
правопреемниками наследодателя, были совершены действия, свидетельствующие о принятии наследства (подача заявления или фактическое принятие наследства – ст. 1153 ГК).
В рассматриваемой статье установлен срок, в течение которого наследники, желающие стать правопреемниками наследодателя, должны изъявить волю – принять наследство. Это срок, в течение которого может быть реализовано право наследования. По истечении этого срока, как принято считать, право прекращается (пресекательный срок). Правда, это странное прекращение права. Во-первых,
суд может восстановить срок. Во-вторых, с согласия всех наследников, принявших наследство, наследник, пропустивший срок, может принять наследство, минуя судебную процедуру (ст. 1155 ГК).
2. По общему правилу срок для принятия наследства составляет шесть месяцев
со дня открытия наследства.
Как известно, при объявлении гражданина умершим наследство открывается
в день вступления в законную силу решения суда, а если днем смерти гражданина
признан день его предполагаемой гибели, – то в день смерти, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК). Однако и в том, и в другом случае срок принятия наследства исчисляется со дня вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим и также равен шести месяцам. На первый взгляд такое установление момента начала течения срока выглядит алогичным для тех ситуаций, когда
наследство открывается в день предполагаемой гибели. Однако в этом есть юридическая, да и житейская логика. До момента вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим день его предполагаемой гибели еще
не установлен и он еще не объявлен умершим. Следовательно, наследники еще не
могут принимать наследство (до вступления решения суда в силу). А если бы срок
для принятия наследства исчислялся со дня предполагаемой гибели, то наследники
вообще были бы лишены возможности принять наследство, поскольку в соответствующих случаях гражданин может быть объявлен умершим только по истечении
шести месяцев после того, как он пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (п. 1 ст. 45 ГК).
3. У некоторых наследников право наследования возникает не со дня открытия наследства, а позже.
Так, наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено
завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ (ст. 1111). Стало быть,
если завещано все имущество завещателя в пользу одного или нескольких лиц, то
по общему правилу только у этих лиц и возникает право наследования. При отказе
этих лиц принять наследство начинают «работать» нормы о наследовании по закону, право наследования появляется у наследников по закону. Они могут принять
наследство в течение шести месяцев. Срок должен исчисляться со дня возникновения у них права наследования. Таким днем в данном случае является день отказа от наследства лицом, которому было завещано имущество.
Такие же правила действуют и в других случаях, когда право наследования у кого-либо появляется вследствие отказа наследников от принятия наследства (если
наследник, указанный в завещании, отказывается от наследства, то в течение указанного срока наследство может принять подназначенный наследник; если при наследовании по закону все наследники предшествующей очереди отказались от на-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
112
Глава 64
следства, то возникает право наследования последующей очереди, которое может
быть осуществлено в течение указанного срока).
Как представляется, более сложно определить начало течения срока для принятия наследства, если есть обстоятельства, предусмотренные ст. 1117 ГК РФ, на которые содержится отсылка в п. 2 комментируемой статьи. В п. 1 ст. 1117 ГК РФ названы лица, которые не наследуют ни по закону, ни по завещанию. Следовательно,
у них нет права наследования; такое право со дня открытия наследства возникает
у других наследников (подназначенных наследников, наследников последующей
очереди). С этого дня течет шестимесячный срок для принятия наследства. Если
же суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от
выполнения обязанностей по содержанию наследодателя, то при отсутствии наследников той же очереди, что и гражданин, отстраненный от наследования, право принять наследство возникает у наследников последующей очереди. Это право возникает с момента вступления в законную силу решения суда об отстранении
от наследования. Именно с этого дня следует исчислять шестимесячный срок для
принятия наследства.
4. Непринятие наследства имеет место при бездействии наследника (он не заявляет отказа от наследства, но и не принимает его) (см. комментарий к ст. 1152
ГК). Наследник может принять наследство в любое время в течение шести месяцев со дня появления у него права наследования, в том числе в последний день
этого срока. Значит, можно констатировать, что наследник не принял наследство
только по истечении этого срока. Право наследования возникает у других наследников: у подназначенного наследника по завещанию, если не принял наследство
наследник по завещанию; у наследников по закону, если не приняли наследство
наследники по закону; у наследников последующей очереди, если не приняли наследство наследники предыдущей очереди.
Эти лица могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания
шестимесячного срока со дня открытия наследства.
При наследственной трансмиссии, если после смерти наследника часть срока,
установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (см. ст. 1156 ГК и комментарий к ней).
Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока
1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев
после того, как причины пропуска этого срока отпали.
По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав
нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей
статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.
2. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для
его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех
остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны
быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 настоя-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1155
113
щего Кодекса. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее
выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.
Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.
3. Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с соблюдением
правил настоящей статьи, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами статей 1104, 1105, 1107 и 1108 настоящего Кодекса, которые в случае, указанном в пункте 2 настоящей статьи, применяются постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между наследниками не предусмотрено иное.
1. В правоприменительной практике возникает немало споров относительно
принятия наследником наследства по истечении установленного законом срока
для принятия наследства. Для восстановления пропущенного срока необходимо
соблюдение процессуального срока обращения в суд, при пропуске которого также необходимо установление уважительности причины пропуска. Так, при пропуске наследником срока для принятия наследства вследствие нахождения за пределами Российской Федерации и исполнения трудовых обязанностей на территории
США (осуществлял периодическое обслуживание резервных центров, которые находятся в труднодоступных и малонаселенных районах штата Техас, что подтверждается справкой, представленной работодателем) суд признал причину пропуска
уважительной, однако решение было отменено вышестоящим судом в связи с пропуском шестимесячного срока для обращения в суд после причин пропуска срока,
установленного для принятия наследства1.
2. Срок для принятия наследства составляет шесть месяцев с момента открытия наследства, с некоторыми исключениями, предусмотренными ст. 1154 ГК РФ
(см. комментарий к указанной статье). Данный срок не является пресекательным
и может быть восстановлен по решению суда или во внесудебном порядке по соглашению всех наследников.
В случае пропуска наследником установленного общего или специального срока для принятия наследства наследник, как правило, обращается к нотариусу, который в соответствии с п. 43 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав должен разъяснить ему содержание комментируемой статьи
о порядке и условиях восстановления пропущенного срока и о признании его при
определенных условиях принявшим наследство.
3. Судебный порядок применяется при наличии следующих юридических
фактов:
– уважительная причина пропуска срока, в частности наследник не знал и не
должен был знать об открытии наследства;
– наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины
пропуска этого срока отпали.
К уважительным причинам пропуска относятся:
1
Определение Верховного Суда РФ от 2 июня 2009 г. № 5-В09-36. Дело по встречному иску о восстановлении срока для принятия наследства, признании права собственности в порядке наследования
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду следовало уточнить причины пропуска истцом шестимесячного срока, установленного ст. 1555 ГК РФ, так как истец обратился в суд по истечении восьми месяцев со дня, когда ему стало известно об имеющейся доле наследства //
СПС «КонсультантПлюс».
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
114
Глава 64
– болезнь наследника;
– командировка наследника;
– отсутствие информации о существовании у наследодателя имущества, которое могло бы являться предметом наследования,
– незнание наследником о смерти наследодателя ввиду того, что в течение какого-то периода времени они не поддерживали отношений, кроме случаев, когда
наследник уклонялся от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей
по содержанию наследодателя (например, совершеннолетние дети не выполняли
обязанностей по содержанию нетрудоспособных родителей) и т.п.
Кроме того, уважительной причиной является пропуск срока в силу несовершеннолетия, недееспособности, поскольку данные обстоятельства препятствуют
возможности самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства.
4. Дела указанной категории подлежат рассмотрению в порядке искового производства районным судом. Территориальная подсудность определяется по месту
нахождения ответчика.
5. После вынесения решения судом обращения к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство не требуется. В том случае, если в состав имущества
входило недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, такая регистрация производится на основании решения суда.
Если нотариусом ранее были выданы свидетельства о праве на наследство, они
признаются судом недействительными, что целесообразно отметить в резолютивной части решения суда. Если нотариусом свидетельства о праве на наследство другим наследникам не были выданы, то их выдача в таком случае приостанавливается до принятия решения судом (ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате).
6. Внесудебный порядок применяется при наличии следующих обстоятельств:
– срок пропущен независимо от уважительности причины. Выяснение, обсуждение и оценка причин пропуска наследником срока для принятия наследства
являются внутренними делами наследников, принявших наследство. Нотариус не
должен требовать их объяснений по этому поводу;
– срок с момента открытия наследства не имеет значения;
– имеется письменное согласие всех остальных наследников, призванных к наследованию и принявших наследство, удостоверенное надлежащим образом;
– обращение к нотариусу по месту открытия наследства.
Согласие может быть подано нотариусу каждым наследником отдельно, а также передано нотариусу через третье лицо или направлено по почте. Если такое заявление о согласии отправляется нотариусу по почте либо передается через другое
лицо, подпись на заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1153 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье).
В случае когда принявшие наследство наследники еще не получили свидетельство о праве на наследство, нотариус проверяет основания их наследования. Внесудебный порядок принятия наследства не действует при несогласии хотя бы одного из наследников, принявших наследство, на признание пропустившего срок
для принятия наследства наследника принявшим наследство.
Нотариус разъясняет наследникам, которые дали согласие на принятие наследства наследником, пропустившим установленный для этого срок, что такое согласие
повлечет перераспределение наследства с учетом доли наследника, пропустившего
срок для принятия наследства, что может привести к уменьшению доли наследников, принявших наследство, а в определенных случаях – и к утрате ими права на-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1156
115
следования. Например, когда дается согласие наследников на принятие наследства
пропустившим срок для принятия наследства наследником по завещанию.
Согласие наследников, принявших наследство, признать пропустившего срок
для принятия наследства наследника принявшим наследство является основанием
для аннулирования нотариусом ранее выданных свидетельств о праве на наследство и для выдачи новых свидетельств.
7. Исходя из взаимных интересов и не нарушая воли наследодателя, выраженной в завещании, если последнее являлось основанием наследования, наследники
по своему усмотрению вправе принять самостоятельно решение, например, о передаче наследнику, пропустившему срок, причитающейся ему части наследственного имущества в натуре либо денежной или иной компенсации взамен причитающегося ему имущества.
В соглашении наследники вправе решить вопросы о возмещении пропустившему срок для принятия наследства наследнику неполученных доходов от причитающегося ему имущества и о возмещении этим наследником произведенных затрат другими наследниками на подлежащее передаче ему имущество. Принимая
соглашение, наследники обязаны соблюдать правила ст. 1167 ГК РФ об охране наследственных прав несовершеннолетних, недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан (п. 44 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).
8. Норма комментируемой статьи была рассмотрена Конституционным Судом РФ на предмет ее соответствия Конституции РФ и нормам ст. 1154 ГК РФ. Заявительницей оспаривалась конституционность ограничения срока для принятия
наследства. В принятии жалобы было отказано, так как установление ограничительного срока вызвано необходимостью устранить неопределенность правового
режима наследственного имущества с целью удовлетворения интересов наследников, кредиторов наследодателя и других лиц. Оспариваемые заявительницей законоположения сами по себе не могли рассматриваться как нарушающие ее конституционные права, перечисленные в жалобе1.
Статья 1156. П
ереход права на принятие наследства
(наследственная трансмиссия)
1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после
открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное
имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия).
Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.
2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.
Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия
наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со статьей 1155
настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.
1
Определение Конституционного Суда РФ от 29 января 2009 г. № 63-О-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданки Донцовой Надежды Александровны на нарушение ее конституционных прав статьями 1154 и 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
116
Глава 64
3. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (статья 1149)
не переходит к его наследникам.
1. Понятие наследственной трансмиссии было известно еще во времена Древнего Рима. По древнейшему цивильному праву наследственная трансмиссия была невозможна: если призванный к наследованию наследник по закону не принимал наследство, оно признавалось бесхозяйным. По преторскому праву bonorum possessio
предлагалась в таком случае другим наследникам. Если же наследство не принимал
до своей смерти наследник по завещанию, то открывалось наследование но закону1.
Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие
наследства к другим лицам, когда наследник по закону или по завещанию, призванный к наследованию в связи с открытием наследства, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок после открытия наследства.
В этом случае право на принятие причитавшегося умершему наследнику наследства
переходит к наследникам умершего наследника в том объеме и с теми правомочиями, которые принадлежали наследнику, призванному к наследованию и умершему после открытия наследства. Если наследник, не принявший наследство, умер
после истечения срока, установленного для принятия наследства, и при жизни не
подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, то наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает
также, если имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого
наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства, не успев его
принять (см. комментарий к ст. 1121 ГК).
2. Различия между наследственной трансмиссией и наследованием по праву
представления состоят в следующем:
1) сущность перехода права. Сущность наследственной трансмиссии состоит
в том, что к наследованию открывшегося наследства вместо наследника, умершего после открытия наследства, не успев его принять, призываются его наследники (наследственные правопреемники), к которым переходит его право на принятие открывшегося наследства. Сущность наследования по праву представления
состоит в переходе доли наследника по закону, умершего до открытия наследства
или одновременно с наследодателем, к его правопреемникам, указанным в законе, в равных долях;
2) момент смерти наследника. При наследственной трансмиссии наследник
умирает после открытия наследства, при наследовании по праву представления –
до момента открытия наследства;
3) субъектный состав: умерший наследник по праву представления может быть
лишь наследником по закону, а его правопреемники – лица, круг которых прямо
определен ГК РФ и не может быть расширен завещанием. Наследником и его правопреемниками в рамках наследственной трансмиссии могут быть наследники как
по закону, так и по завещанию. Наследник, умерший, не успевший принять наследство, называется трансмиттентом, его наследник – трансмиссаром;
4) размеры долей. Доли правопреемников по праву представления признаются равными, доли правопреемников по завещанию в соответствии с порядком наследственной трансмиссии могут быть определены завещанием;
1
Римское частное право: Учебник / В.А. Краснокутский, И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский и др.;
Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004 // СПС «Консультант Плюс».
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1156
117
5) сроки принятия наследства трансмиссаром. При наследовании по праву представления применяется общий срок для принятия наследства – шесть месяцев, для
наследственной трансмиссии срок может быть увеличен в соответствии с абз. 2 п. 2
комментируемой статьи;
имеются и другие различия.
3. Особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии определены в Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав.
В том случае, если при наследственной трансмиссии была завещана только часть
наследственного имущества наследника или имущество вовсе не было завещано,
то право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к наследникам умершего наследника по закону.
Если же наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел
принять любым допускаемым законом способом наследство, то причитающееся
ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества (см. комментарий к ст. 1152 ГК). Наследование в этом случае осуществляется его наследниками на общих основаниях. Например, такая ситуация
возникает, если наследодатель и умерший после открытия наследства его наследник совместно проживали или имели место иные факторы, свидетельствующие
о фактическом принятии наследства призванным к наследованию наследником,
умершим после открытия наследства.
4. При оформлении права на принятие наследства в порядке наследственной
трансмиссии применяются общие правила, определяющие способы, сроки принятия и отказа от наследства, возможности отказа от наследства в пользу других лиц
(ст. 1153, 1156–1159 ГК).
Права наследников и условия наследования определяются применительно
к каждому в отдельности случаю наследственного правопреемства. В пользу трансмиссара может быть осуществлен отказ от наследства других наследников.
5. Особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии
состоят в том, что призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии наследник имеет право одновременно принять наследство:
– которое не успел принять в установленный срок призванный к наследованию
наследник в связи с его смертью после открытия наследства первого наследодателя;
– открывшееся после смерти самого наследника – второго наследодателя (п. 1
ст. 1156 ГК).
Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также к наследованию наследства, открывшегося после смерти самого
наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них
либо не принять то и другое наследство (см. комментарий к ст. 1152 ГК). Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот.
При желании наследника принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и наследства, открывшегося после смерти самого наследника, заявление
наследниками умершего наследника подается о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии нотариусу по месту открытия наследства первого наследодателя, а о принятии наследства, открывшегося после смерти самого наследника, – нотариусу по месту открытия наследства умершего наследника (см. комментарий к ст. 1115 ГК), т.е. два самостоятельных заявления.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
118
Глава 64
Если место открытия наследства того и другого наследодателя совпадает, наследником подаются также два самостоятельных заявления, если наследственные
дела ведутся одним нотариусом, при этом заводятся отдельные наследственные дела к имуществу каждого из наследодателей.
Поскольку при наследовании одновременно в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях заводятся два самостоятельных наследственных
дела (в связи со смертью первого наследодателя и в связи со смертью его наследника), то действия наследника, принимавшего наследство в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, следует оценивать относительно каждого наследства. Для принятия принадлежавшего умершему наследнику наследства, открывшегося в связи
с его смертью, которое осуществляется его наследниками на общих основаниях,
применяется срок, установленный в ст. 1154 ГК РФ. Если право на принятие наследства, перешедшее в порядке наследственной трансмиссии, не было осуществлено наследниками умершего наследника в установленный срок, оно переходит
к другим наследникам в порядке ст. 1161 ГК РФ в качестве приращения наследственных долей (см. комментарий к указанной статье).
6. Как отмечается в п. 1 комментируемой статьи, право на принятие наследства
в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему
перешло право на принятие наследства.
Так, наследодатель умер 15 января 2005 г. Его наследниками являются мать и сын.
Мать умирает 9 февраля 2005 г., не успев принять наследство, открывшееся в связи со смертью ее сына. Наследником матери является ее супруг, которому в порядке наследственной трансмиссии переходит право на принятие наследства в причитающейся ей доле после смерти ее сына.
Супруг матери наследодателя умирает 24 июня 2005 г. Он фактически принял наследство, принадлежавшее его жене, ввиду совместного с ней проживания, но в связи
со смертью жены он не выразил волю в отношении принятия наследства в порядке
наследственной трансмиссии в связи со смертью ее сына, так как фактическое принятие наследства, принадлежавшего его жене, не означает фактического принятия
наследства после смерти наследодателя – ее сына.
Наследницей супруга матери является его дочь. Она не вправе принять наследство,
которое мог бы получить в порядке наследственной трансмиссии ее отец в связи со
смертью своей жены (наследницы первого наследодателя), поскольку право наследника (отца) на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии к его дочери
не переходит, так как не входит в состав его собственного наследственного имущества.
Имущество, наследуемое в порядке наследственной трансмиссии, является наследственным имуществом первого наследодателя, умершего 15 января 2005 г., а в порядке наследственной трансмиссии могут принять наследство только наследники умершего наследника первого наследодателя (п. 1 ст. 1156 ГК). В этом случае не принятое
в установленный срок супругом матери первого наследодателя наследство в порядке
наследственной трансмиссии переходит сыну первого наследодателя (п. 1 ст. 1161 ГК).
Схема родственных и свойских отношений данного примера такова: наследники первого наследодателя – сын и мать умершего, супруг матери имел право на
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1157
119
принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, дочь супруга матери является только наследницей наследственного имущества, принадлежавшего
отцу (п. 60 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).
Статья 1157. Право отказа от наследства
1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.
При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.
2. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.
Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока
уважительными.
3. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.
4. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
1. Комментируемая статья предоставляет право наследнику в течение срока,
установленного для принятия наследства, отказаться от него.
Отказ от наследства является односторонней сделкой, в силу которой право наследования прекращается у лица, являющегося наследником по закону или по завещанию и отказавшегося от наследства, и возникает у других лиц. При этом отказ
возможен в пользу лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой
очереди с соблюдением ограничений, установленных ст. 1158 ГК РФ, а также без
указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества (так называемый безоговорочный отказ).
Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК),
согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ имеет право только на безоговорочный отказ.
2. В случае отказа от наследства в пользу нескольких лиц наследник вправе распределить их доли в наследовании. Если при отказе такое распределение не оговорено, то доли наследников, в пользу которых совершен отказ, признаются равными.
Отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается
от наследства, влечет те же последствия, что и непринятие наследства. Это означает, что доля отказавшегося переходит в равных долях к наследникам, принявшим
наследство, а если таковых нет, – к государству.
3. В целях исключения неопределенности в правовом режиме объектов гражданских прав комментируемая статья устанавливает запрет на отказ от наследства
при наследовании выморочного имущества.
4. Заявление наследника об отказе от наследства подается нотариусу по месту открытия наследства. Такие заявления, как и заявления о принятии наследства, подлежат регистрации в книге учета наследственных дел и по ним заводятся наследственные дела (подробнее о способах отказа от наследства см. комментарий к ст. 1159 ГК).
5. Право на отказ от наследства может быть реализовано наследником в течение
шести месяцев со дня открытия наследства. При этом в соответствии со ст. 1114
ГК РФ днем открытия наследства является день смерти наследодателя, а при объявлении гражданина умершим – день вступления в законную силу решения суда
об объявлении гражданина умершим (см. комментарий к ст. 1114 ГК).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
120
Глава 64
В течение указанного срока наследник вправе отказаться от наследства и в том
случае, если он его уже принял, т.е. подал нотариусу по месту открытия наследства
заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство (в отличие от правила, закрепленного в ст. 550 ГК РСФСР 1964 г., связывавшего прекращение права на отказ от наследства не только с истечением срока, но
и с подачей заявления о принятии наследства).
Если наследник в течение установленного срока не оформил принятия наследства, но при этом совершил действия, свидетельствующие о фактическом его принятии (например, сохранил автомобиль наследодателя в собственном гараже, не
желая, однако, в дальнейшем получить его в порядке наследования), он может быть
признан в судебном порядке отказавшимся от наследства и по истечении установленного для отказа срока, если суд сочтет причины пропуска срока уважительными (например, тяжелая болезнь или длительная командировка).
6. С момента совершения отказа от наследства (т.е. оформления отказа у нотариуса) исчисляется шестимесячный срок, в течение которого наследство могут
принять лица, в пользу которых совершен отказ.
7. В п. 3 комментируемой статьи указано на то, что наследник, отказавшийся от
наследства, не вправе впоследствии претендовать на него или изменить оформленный отказ. Вместе с тем, поскольку отказ от наследства является сделкой, возможно решение в судебном порядке вопроса о признании отказа недействительным по
основаниям, предусмотренным § 2 гл. 9 ГК РФ (например, если отказ совершен
под влиянием обмана или заблуждения). К числу оснований признания отказа недействительным относятся и случаи нарушения норм об отказе от наследства, содержащихся в разд. V Кодекса.
8. Пункт 4 комментируемой статьи развивает положения ст. 37 ГК РФ об участии органа опеки и попечительства в распоряжении имуществом и правами подо­
печного при совершении сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному
прав. Так, при отказе от наследства наследника, который является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным, обязательно разрешение органа опеки и попечительства.
При наличии предварительного разрешения органа опеки и попечительства заявление об отказе от наследства подается:
– несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет – с письменного согласия
законных представителей родителей, усыновителей или попечителя (ст. 26 ГК);
– гражданами, ограниченными судом в дееспособности, – с согласия попечителя (ст. 30 ГК);
– от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет, – их родителями, усыновителями или опекунами (ст. 28 ГК);
– от имени недееспособных граждан – их опекунами (ст. 29 ГК).
Дополнительный контроль за соблюдением интересов указанной категории
лиц необходим, поскольку при фактическом совершении сделок за них родителями, усыновителями либо опекунами и попечителями могут иметь место недобросовестные или ошибочные действия. Кроме того, при решении вопроса об отказе от наследства следует учитывать, что при наследовании имущество переходит
в рамках универсального правопреемства и происходит переход не только прав, но
и обязанностей, связанных с наследственным имуществом. Таким образом, принятие наследства не всегда может приводить к улучшению имущественного положения наследника.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1158
121
Статья 1158. О
тказ от наследства в пользу других лиц и отказ
от части наследства
1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по
завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления
или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).
Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:
от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано
назначенным им наследникам;
от обязательной доли в наследстве (статья 1149);
если наследнику подназначен наследник (статья 1121).
2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается.
Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.
3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из
этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
1. Отказ от наследства возможен как в пользу другого наследника, так и без указания наследника. Наследник не вправе отказаться от отдельных видов имущества,
входящих в состав наследственной массы. В соответствии с п. 3 комментируемой
статьи наследник вправе отказаться лишь от наследования по отдельным основаниям, если он призывается к наследованию по разным основаниям.
2. В п. 1, 2 комментируемой статьи определяются особенности отказа от наследства в пользу других лиц, к которым относятся наследники:
– по завещанию;
– по закону;
– по праву представления (см. комментарий к ст. 1146 ГК),
– в порядке наследственной трансмиссии (см. комментарий к ст. 1156 ГК).
Отказ в пользу наследников по закону не связан с очередностью призвания к наследованию и не зависит от того, какая очередь призывается к наследованию в отношении наследства, от которого совершается отказ, т.е. наследник вправе отказаться в пользу любого из наследников по закону, перечисленных в ст. 1142–1146,
1148, 1151 ГК РФ, независимо от их призвания к наследованию.
Наследники по праву представления и наследники в порядке наследственной
трансмиссии должны быть не потенциальными, а призванными к наследованию.
Так, например, отказ от наследства в пользу внуков наследодателя возможен
только в тех случаях, когда они являются наследниками по завещанию либо призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. В том случае, если внуки не упомянуты в завещании, отказ от наследства
в их пользу возможен, только если их родителя нет в живых: он умер либо до открытия наследства наследодателя (соответственно дедушки или бабушки), либо
в течение шести месяцев после его смерти, не успев принять наследство.
Нарушение установленных в комментируемой статье запретов в пользу не указанных в п. 1 этой статьи лиц влечет недействительность отказа от наследства
в пользу другого лица. В этом случае наступают последствия непринятия наследства, т.е. приращение наследственных долей (см. комментарий к ст. 1161 ГК).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
122
Глава 64
3. Спорным является вопрос об отказе в пользу публичных образований. Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования (за исключением случаев указания их в качестве наследников по завещанию) прямо не названы в числе наследников по закону. Однако в соответствии с п. 2 ст. 1151 ГК РФ
выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение
расположено, а если оно расположено в субъекте Федерации – городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, – в собственность такого субъекта
Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный
фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Из этой
нормы можно сделать вывод, что отказ от наследства с учетом названной специфики наследования жилых помещений может быть сделан в пользу названных
публичных образований.
4. С нормами об отказе от наследства, в том числе в пользу других лиц, суды
связывают недопустимость применения в наследственных правоотношениях норм
об уступке права требования. По мнению ФАС Поволжского округа1, нормы комментируемой статьи не препятствуют уступке права требования на получение действительной стоимости доли в уставном капитале хозяйственного общества, перешедшего по наследству.
5. Положения абз. 2 п. 2 и п. 3 комментируемой статьи корреспондируют с нормой п. 2 ст. 1152 ГК РФ, согласно которой принятие наследником части наследства
означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию
одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований,
по нескольким из них или по всем основаниям. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (подробнее см. комментарий к ст. 1152 ГК).
Отказ от наследства с оговорками или под условием не влечет правовых последствий. В том случае, если такой отказ совершен в пользу других лиц, то он считается недействительным и влечет приращение наследственных долей других наследников. Если отказ совершен без указания других наследников, но с оговорками
или под условием, то определить его последствия необходимо, учитывая, не были
ли совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства
(п. 2 ст. 1153 ГК). Если фактические действия по принятию наследства были совершены, то наследника необходимо рассматривать как принявшего наследство.
При этом отказаться от него (без оговорок, безусловно) можно с соблюдением п. 2
ст. 1157 ГК РФ. В том случае, если фактические действия не совершены, то должна
действовать презумпция отказа от наследства (без оговорок, безусловно).
6. Положение п. 3 комментируемой статьи корреспондирует с п. 2 ст. 1152
ГК РФ и разъясняется нотариальной практикой (см. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав). Принятие части наследства, причи1
Постановление ФАС Поволжского округа от 7 июня 2005 г. № А55-8406/04-13. Дело по иску
о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества передано на новое рассмотрение в связи с нарушением арбитражным судом норм процессуального права: судом принято решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле // СПС «КонсультантПлюс».
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1159
123
тающегося наследнику по одному из оснований наследования, не означает отказ от
остального наследственного имущества, причитающегося ему по этому основанию.
И наоборот, наследник вправе отказаться от наследства по одному из оснований
или по нескольким, а также по всем. Принцип универсальности правопреемства
и единства наследственного имущества (см. комментарий к ст. 1110 ГК) действует в пределах любого отдельного основания наследования, по которому наследник
принял наследство. А именно: наследник в пределах любого основания наследования (по закону или по завещанию) не вправе принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества (п. 3 комментируемой статьи). Например, если
наследник наследует по завещанию имущество, состоящее из квартиры, дачи, гаража, то он не вправе принять только квартиру, гараж и не принять дачу; если наследник наследует по закону имущество, состоящее из различных видов имущества, он не вправе принять только один вид имущества и отказаться от принятия
остального имущества, входящего в состав наследственной массы.
Лицо, являющееся одновременно наследником по завещанию и по закону,
вправе принять наследство и по завещанию, и по закону, а также принять наследство по одному из оснований наследования, не принимая наследство по другим
основаниям. Например у наследодателя двое детей: сын и дочь, оба являются наследниками первой очереди по закону, состав наследства – квартира и автомобиль,
квартира завещана дочери, автомобиль никому не завещан. Дочь может принять
по завещанию квартиру и отказаться от наследования по закону причитающейся ей доли в праве на автомобиль, в этом случае сын наследует автомобиль. Если
дочь примет наследство и по завещанию, и по закону, она получит по завещанию
квартиру и по закону 1/2 долю в праве собственности на автомобиль, а сын – только
1
/2 долю в праве собственности на автомобиль.
Вышеуказанное правило о выборе оснований наследования применимо и в случае, когда единственный наследник является наследником по завещанию и по закону. Например, отец завещал сыну все имущество. Сын, единственный наследник по закону, отказывается от наследования по завещанию, но принимает наследство отца по закону.
Принятие наследства по одному из оснований в пределах указанного срока
нельзя автоматически расценивать как отказ от наследства по другим основаниям.
Этим правилом следует руководствоваться и в случаях, когда имело место фактическое принятие наследства.
Если наследственное имущество причитается наследнику по нескольким завещаниям (завещание на дом, завещательное распоряжение на вклад и пр.) и наследник выражает волю принять причитающееся ему наследственное имущество
по всем завещаниям, он указывает в заявлении о принятии наследства по каждому завещанию или об отказе по каждому из них.
Статья 1159. Способы отказа от наследства
1. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или
уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.
2. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 1153
настоящего Кодекса.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
124
Глава 64
3. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.
1. На основании ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате отказ от наследства совершается в письменной форме. Заявление об отказе от наследства подается нотариусу по месту открытия наследства, которое определяется в соответствии
со ст. 1115 ГК РФ (см. указанную статью и комментарий к ней).
Правом совершения такого нотариального действия, как удостоверение отказа от наследства, обладают нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах (ст. 35, 36 Основ законодательства РФ о нотариате). При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий совместным решением территориального
органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата,
и нотариальной палаты поручается одному из нотариусов, занимающихся частной практикой.
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса заявления об отказе от
наследства могут подаваться должностным лицам органов исполнительной власти либо, если необходимость в совершении отказа возникла у наследника, находящегося за рубежом, должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации.
2. В заявлении об отказе от наследства указываются наименование нотариальной конторы (или должностного лица, которому предоставлено право на совершение нотариальных действий); фамилия, имя и отчество наследодателя; адрес его
постоянного места жительства; дата смерти наследодателя; фамилия, имя и отчество заявителя (отказывающегося наследника), его адрес.
Если отказ производится в пользу других лиц, в заявлении указываются фамилии, имена и отчества наследников или реквизиты организаций, в пользу которых
совершается отказ. При этом необходимо указывать не родственные отношения
между отказавшимся от наследства и наследником, в пользу которого совершается отказ, а родственные отношения между наследодателем и наследником, в чью
пользу отказываются (например, указывать «в пользу мужа наследодательницы»,
а не «в пользу моего отца»).
3. Комментируемая статья предусматривает возможность совершения отказа
следующими способами:
– подача заявления лично наследником;
– направление заявления по почте;
– подача заявления через представителя.
При оформлении отказа от наследства одним из указанных способов учитывается также степень дееспособности наследника.
4. Наследник, являющийся дееспособным, самостоятельно составляет письменное заявление у нотариуса (либо у соответствующего должностного лица).
При этом нотариус устанавливает личность наследника и проверяет подлинность
его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, и реквизитов этого документа. В случае если
наследник является несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, он должен
помимо заявления об отказе от наследства представить письменное согласие ро-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1160
125
дителей, усыновителей или попечителя. Если наследник является ограниченно
дееспособным (ст. 30 ГК), он помимо заявления представляет письменное согласие попечителя.
5. Наследник вправе направить заявление об отказе от наследства по почте нотариусу по месту открытия наследства. При этом согласно ст. 1153 ГК РФ подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (п. 3 ст. 185 ГК). В том случае, если заявление
направлено до истечения шестимесячного срока, но поступило после его окончания,
наследник считается отказавшимся от наследства в установленный срок.
6. Заявление может быть направлено через представителя, который действует
на основании доверенности. При этом подпись наследника должна быть засвидетельствована в порядке, аналогичном порядку, указанному в п. 4 настоящего комментария. Нотариус проверяет личность и полномочия представителя. Доверенность, выданная представителю, должна содержать конкретное указание на его
полномочие совершить отказ от наследства.
7. От имени малолетних или недееспособных лиц заявление подают их законные
представители (родители, усыновители или опекуны). При этом доверенность не
требуется. Полномочия законных представителей наследников проверяются нотариусом, о чем делается отметка на заявлении об отказе от наследства. В случае направления заявления законными представителями по почте соблюдается указанный выше порядок засвидетельствования подписи заявителя.
Статья 1160. Право отказа от получения завещательного отказа
1. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа (статья 1137).
При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается.
2. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться
от него.
1. В соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или
нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Завещательный отказ дает право требовать исполнения указанной обязанности.
2. Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в круг
наследников. Если отказополучатель является одновременно наследником, его право отказаться от получения завещательного отказа не зависит от его права принять
наследство или отказаться от него.
Право отказа от получения завещательного отказа возникает одновременно
с возникновением права на его получение – со дня открытия наследства и действует в течение трех лет (п. 3 ст. 1138 ГК).
3. Комментируемая статья устанавливает ограничения отказа от получения завещательного отказа. К таким ограничениям относятся недопустимость отказа
в пользу другого лица и требование о безусловности такого отказа.
Поскольку право на получение завещательного отказа не переходит к другим
лицам (ст. 1137 ГК), то и право на отказ от него не может переходить к другим лицам. Однако, если отказополучателю подназначен другой отказополучатель на слу-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
126
Глава 64
чай смерти первого или его отказа от получения завещательного отказа, у подназначенного отказополучателя также возникает право отказаться от получения завещательного отказа.
4. В результате отказа от получения завещательного отказа право отказополучателя требовать исполнения завещательного отказа прекращается. Одновременно прекращается обязанность наследника исполнить завещательный отказ. Если
указанная обязанность связана с передачей какой-либо вещи, вещь остается у наследника. В том случае, когда завещатель подназначил другого отказополучателя,
указанные правоотношения прекращаются только для отказавшегося отказополучателя. Право требования переходит к другому (подназначенному) лицу, при этом
сохраняются соответствующие обязанности наследника.
Статья 1161. Приращение наследственных долей
1. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что
отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), не будет иметь права наследовать или
будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась
бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.
Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.
2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник
(пункт 2 статьи 1121).
1. Порядок приращения долей зависит от того, каким образом имущество переходит по наследству (по закону или по завещанию, либо часть имущества завещана, имел ли место отказ от наследства в пользу другого наследника, подназначен
ли наследнику другой наследник), а также от других обстоятельств.
Приращение наследственных долей представляет собой увеличение размера долей наследников за счет долей других наследников вследствие наступления юридических фактов, предусмотренных законом, а именно:
– непринятия наследником наследства (в том числе несовершение наследником действий, требуемых для принятия наследства и предусмотренных ст. 1153 ГК
(см. комментарий к указанной статье), смерти после открытия наследства наследника, не успевшего принять наследство, при отсутствии у него своих наследников).
При наличии у умершего наследников наступают последствия, предусмотренные
ст. 1156 ГК РФ (наследственная трансмиссия);
– отказа от наследства без указания наследника, в пользу которого совершен
отказ (см. комментарий к ст. 1157 ГК);
– отсутствия у наследника права наследовать (см. комментарий к ст. 1117 ГК);
– отстранения наследника от наследства (комментарий к ст. 1117 ГК).
Впервые институт приращения долей был предусмотрен в российском гражданском законодательстве указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта
1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию»1.
1
Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. № 15. Ст. 1.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1162
127
2. Положение п. 1 комментируемой статьи было рассмотрено Конституционным Судом РФ (определение Конституционного Суда РФ от 19 июня 2007 г.
№ 463-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Виктора Евгеньевича на нарушение его конституционных прав положениями
статей 1130, 1146 и 1161 Гражданского кодекса Российской Федерации») на предмет соответствия Конституции РФ. В своей жалобе в Конституционный Суд РФ
заявитель просил признать противоречащими ст. 2, 15 (ч. 3), 17 (ч. 2 и 3), 18, 19
(ч. 1), 35 (ч. 4), 50 (ч. 2), 55 (ч. 2) и 120 Конституции РФ п. 2 ст. 1130 ГК РФ об отмене и изменении завещания, п. 1 ст. 1146 ГК РФ о наследовании по праву представления и п. 1 ст. 1161 ГК РФ о приращении наследственных долей, указывая
также на их противоречие другим статьям данного Кодекса.
Конституционный Суд РФ, отказывая в принятии жалобы, отметил, что само
по себе конституционное право наследования не порождает обязанность наследодателя завещать свое имущество тем или иным лицам. Соответствующие правоотношения регламентируются ГК РФ, исходящим из принципа свободы завещания, являющегося выражением личной воли завещателя, который вправе определить судьбу наследственного имущества с учетом отношений между ним и иными
лицами. Содержащаяся в ст. 35 (ч. 4) Конституции РФ норма не может рассматриваться как гарантирующая какому-либо конкретному лицу право получить по
завещанию имущество умершего.
Вопреки утверждению заявителя оспариваемые им нормы направлены на защиту
интересов как завещателя, так и его наследников и не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы заявителя, перечисленные в жалобе.
3. Абзац 2 п. 1 настоящей статьи предусматривает перераспределение доли отказавшегося от наследства или отпавшего по иным основаниям наследника между другими наследниками пропорционально их наследственным долям. При этом
в завещании может быть предусмотрен иной порядок, например в равных долях
или в иных долях, процентах. Иного законодательством не предусмотрено. Таким
образом, последствием отказа от наследства без указания другого наследника является приращение наследственных долей наследников по закону или по завещанию, и иные последствия не могут быть предусмотрены законодательством или учредительными документами, в частности, недействительным является положение
устава общества с ограниченной ответственностью, в котором указано, что доля
в уставном капитале общества переходит к наследникам участника общества, а при
отсутствии наследника или его отказе от доли – к обществу.
Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство
1. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие
должностным лицом.
Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на
все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.
В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации или муниципальному образованию.
2. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного
имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
128
Глава 64
1. Основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является совокупность юридических фактов, в число которых входит принятие наследником наследства (ст. 1552 ГК). При этом получение свидетельства о праве на наследство
является правом, а не обязанностью наследника. Право собственности на наследственное имущество принадлежит наследнику со времени открытия наследства.
Как показывает судебная практика, такое положение характерно и для возникновения права на недвижимое имущество с момента государственной регистрации.
Согласно ст. 70 Основ законодательства РФ о нотариате по письменному заявлению наследников нотариус по месту открытия наследства выдает свидетельство
о праве на наследство.
О лицах, уполномоченных в соответствии с законом выдавать свидетельства
о праве на наследство, см. комментарий к ст. 1153 ГК РФ.
О месте открытия наследства см. комментарий к ст. 1115 ГК РФ.
Условия и порядок выдачи нотариусом свидетельства о наследстве определены
ст. 70–73 Основ законодательства РФ о нотариате и конкретизированы в приказе
Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами
Российской Федерации» (далее – Методические рекомендации по совершению
отдельных видов нотариальных действий).
2. В случае если свидетельство выдается на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника, нотариус сообщает о выдаче свидетельства органам
опеки и попечительства по месту жительства наследника, для охраны его имущественных интересов.
3. При переходе имущества по праву наследования к Российской Федерации,
субъекту Федерации или муниципальному образованию свидетельство о праве на
наследство выдается соответствующему органу публичного образования. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом принимает в установленном порядке имущество, обращенное в собственность Российской Федерации,
а также выморочное имущество, которое в соответствии с российским законодательством переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации (п. 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом).
4. Необходимо учитывать определенную специфику выдачи свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию. Нотариус при выдаче свидетельства
о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства,
наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по
закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и место нахождения наследственного имущества. Доказательством родственных и иных отношений наследников с наследодателем могут являться документы,
выданные органами загс, вступившие в законную силу решения суда об установлении факта родственных или иных отношений. В отдельных случаях могут быть
приняты справки о родственных или иных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства; записи в паспортах о детях, о супруге; справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца
и т.п., если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1162
129
или иные отношения наследников с наследодателем. Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений,
являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников,
принявших наследство и представивших такие доказательства.
Свидетельство о праве на наследство по закону наследникам одной очереди выдается в равных долях, за исключением случаев наследования по праву представления, когда доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или
одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам и делится между ними поровну. Доли наследников в свидетельстве о праве на
наследство указываются в виде правильной простой дроби цифрами и прописью
(п. 16 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий).
При оформлении наследственного права как по закону, так и по завещанию
нотариус во всех случаях должен выяснить, имеется ли у наследодателя переживший супруг, имеющий право на 1/2 долю в общем совместно нажитом в период
брака имуществе (см. ст. 1150 ГК). В состав наследства в таком случае включается только доля умершего супруга в совместной собственности, определяемая
в соответствии со ст. 256 ГК РФ. Исходя из ст. 39 СК РФ доли супругов в совместном имуществе признаются равными, если иное не предусмотрено договором между ними.
5. Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и место
нахождения наследственного имущества, а также выясняет круг лиц, имеющих
право на обязательную долю в наследстве. Кроме того, нотариус проверяет соответствие завещания по форме и содержанию требованиям закона, имея в виду, что:
– завещание должно быть составлено в письменной форме в соответствии с требованиями, предусмотренными законом (ст. 1118–1130 ГК);
– завещание должно быть нотариально удостоверенным или приравненным
к нотариально удостоверенному. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание;
– закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано
завещателем, несоблюдение этого правила влечет недействительность завещания.
Закрытое завещание должно быть с приложением подписанного нотариусом и не
менее чем двумя свидетелями протокола, удостоверяющего вскрытие конверта
с завещанием в соответствии с требованиями ст. 1126 ГК РФ, содержащего полный текст завещания. Если закрытое завещание хранится у нотариуса не по месту
открытия наследства, то нотариусу по месту открытия наследства для получения
свидетельства о праве на наследство наследник представляет нотариально удостоверенную копию указанного выше протокола.
Нотариус проверяет также завещание на предмет его действительности путем
истребования соответствующих доказательств, поскольку завещателем оно могло быть отменено, изменено и дополнено. В случае получения нотариально удостоверенного распоряжения об отмене завещания, а равно нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, нотариус делает об
этом отметку на экземпляре ранее составленного завещания либо соответствен-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
130
Глава 64
но на протоколе вскрытия закрытого завещания, приобщенного к наследственному делу, а также в реестровой книге учета завещаний. При отсутствии сведений
об отмене либо изменении, дополнении завещания об этом также делается соответствующая отметка.
При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус производит идентификацию наследника, указанного в завещании, с лицом, претендующим на наследство, путем сопоставления указанных завещателем имени и иных данных наследника с данными претендента. Если в завещании имеется указание на родственные
или иные отношения наследников с наследодателем, нотариус проверяет документы, подтверждающие эти отношения.
Выдача свидетельства на денежные средства, находящиеся на счетах в банке,
в отношении которых сделано завещательное распоряжение в порядке, предусмотренном ст. 1128 ГК РФ, нотариусом осуществляется на основании самого завещательного распоряжения, составленного в соответствии с требованиями Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351, и ответа банка на запрос нотариуса о подтверждении факта удостоверения конкретного завещательного распоряжения или факта его отмены или изменения уполномоченным на это сотрудником банка.
6. При выдаче свидетельства о праве на наследство как по закону, так и по завещанию нотариус проверяет:
1) принадлежность наследственного имущества на праве собственности или
ином вещном праве;
2) наличие сособственников;
3) наличие обременений, запрещения отчуждения или ареста данного имущества;
4) документы об оценке имущества, являющегося предметом сделки.
При совершении сделок с недвижимым имуществом нотариусом проверяются
документы, предусмотренные Законом о регистрации прав на недвижимое имущество.
Если в составе имущества имеется недвижимое или иное имущество, право
на которое или само это имущество подлежит регистрации (специальному учету), в тексте свидетельства о праве на наследство нотариус делает соответствующую запись о необходимости регистрации права или имущества в уполномоченных государственных органах, о чем дает разъяснение наследникам. Если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо обременения, нотариус
дает разъяснения наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях. Если на недвижимое имущество наложено запрещение отчуждения в связи, например, с нахождением имущества в залоге по кредитному договору, нотариус сообщает кредитору, о том, что наследникам заемщика выдано свидетельство о праве
на наследство.
7. Выдача свидетельства о праве на наследство имеет важное практическое значение, но не является правообразующим фактом. Право собственности на имущество наследодателя становится принадлежащим наследникам не в силу свидетельства о праве наследования, а в силу наследственного правопреемства, что подтверждается многочисленными примерами судебной практики.
Свидетельство о праве на наследство удостоверяет именно юридическое основание, определяющее переход к наследнику права собственности, других прав
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1163
131
и обязанностей, принадлежавших наследодателю при его жизни. Поэтому правообразующее (правопрекращающее и правоизменяющее) значение имеет наследование как основание правопреемства, но не свидетельство о праве на наследство,
подтверждающее это основание.
В соответствии со ст. 1110, 1113, 1114, 1152, 1176 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства в день смерти гражданина. Наследники становятся участниками тех правоотношений, в которых участвовал наследодатель, в том числе так называемых
корпоративных отношений, связанных с участием в хозяйственных обществах,
товариществах и кооперативах. Наследники, к которым перешла доля общества,
становятся участниками общества (в случае дачи согласия других участников общества, если это предусмотрено уставом). Никакого специального акта о принятии наследника в число участников общества не требуется. Переход по наследству
долей в уставном капитале не может быть каким-либо образом ограничен учредительными документами1.
8. Выдача свидетельства о праве на наследство имеет значение и при реализации прав, удостоверяемых ценными бумагами, в частности акциями. Так, при рассмотрении спора относительно акций, которые принадлежали умершему акционеру и входят в число размещенных голосующих акций, выяснилось, что непринятие
их во внимание при определении наличия кворума на общем собрании акционеров прямо противоречит нормам Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах»2 (далее – Закон об акционерных обществах). Если умерший акционер обладал количеством голосов, которые могли повлиять на
кворум и решение собрания (в рассматриваемом случае – 50%), то до тех пор, пока
его наследники не получат свидетельство о праве на наследство и не будут включены на основании этого в реестр акционеров, решения очередного или внеочередного общего собрания, на которых не присутствовал управляющий, назначенный
нотариусом, могут быть оспорены наследниками по правилам, предусмотренным
п. 7 ст. 49 Закона об акционерных обществах3.
Статья 1163. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство
1. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом.
2. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство
может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.
1
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31 июля 2007 г. № Ф04-4864/2007(36409-А75-16)
по делу № А75-7796/2006. Наследник, получивший долю в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью в порядке правопреемства, становится не только собственником доли, но и приобретает статус участника общества, который предполагает наличие у него прав в отношении этого общества // СПС «КонсультантПлюс».
2
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
3
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7 июня 2007 г. № Ф04-3291/2007(34535-А46-11)
по делу № А46-9544/2006. Отсутствие у акционерного общества сведений о числе наследников умершего акционера и произведенном распределении акций между ними не освобождает общество от обязанности извещения о собрании тех из них, о существовании которых у ответчика имелись сведения //
СПС «КонсультантПлюс».
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
132
Глава 64
3. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.
1. Настоящая статья посвящена срокам получения наследниками свидетельства
о наследстве (о выдаче свидетельства о наследстве см. комментарий к ст. 1162 ГК).
Основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является принятие
наследства наследниками в установленном законом порядке.
Для получения свидетельства о праве на наследство необходимо представить
документы, подтверждающие наличие соответствующего имущества, прежде всего недвижимого, а также его оценку. Так, например, в отношении акций, облагаемых налогом на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения, при
оформлении наследства нотариус должен определить стоимость акций.
Согласно п. 22 ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
НК РФ) за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя взимается государственная пошлина в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. рублей; другим наследникам –
0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн рублей.
2. Если судом по заявлению наследника, пропустившего установленный законом срок для принятия наследства, восстановлен этот срок, наследник признан
принявшим наследство, в решении суда определены доли всех наследников в наследственном имуществе, выдача нотариусом наследникам свидетельства о праве
на наследство не требуется. В таком случае нотариальная процедура оформления
наследственных прав прекращается.
Получение свидетельства о праве на наследство, как уже говорилось, является
правом, а не обязанностью наследника, потому наследник, принявший наследство,
может обратиться за получением такого свидетельства в любое время по истечении
срока, установленного законом для принятия наследства
Свидетельства о праве на наследство другим наследникам без учета доли наследника, еще не получившего свидетельство о праве на наследство, выданы быть
не могут.
Каждый из наследников, принявших наследство и представивших все необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство документы, вправе
требовать выдачи ему свидетельства о праве на наследство на причитающуюся ему долю, не дожидаясь, когда другие наследники пожелают получить свидетельства.
3. Комментируемая статья не устанавливает каких-либо ограничений по срокам выдачи свидетельства о наследстве, но выдача происходит не ранее чем по
истечении шести месяцев с момента открытия наследства, кроме следующих случаев, предусмотренных ст. 1154 ГК РФ:
– согласно ее п. 2, если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника от наследства,
такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. Таким образом, шестимесячный срок будет исчисляться не с момента открытия наследства;
– согласно п. 3 лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство
в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока с момента от-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1163
133
крытия наследства. Таким образом, право на получение свидетельства о наследстве возникнет по истечении девяти месяцев с момента открытия наследства.
Исключения предусмотрены также п. 2 и 3 комментируемой статьи. Так, п. 2
установлена возможность досрочного получения свидетельства о наследстве при
наличии достоверных данных о том, что иных наследников, кроме обратившихся к нотариусу, нет.
Законодательством не определены критерии отнесения данных к достоверным,
поэтому оценку достоверности данных дает сам нотариус с учетом конкретных обстоятельств. К доказательствам таких обстоятельств могут быть отнесены документы о семейном положении наследодателя, наследников, справки с места работы,
медицинский документ о невозможности наследодателя иметь детей и т.п. Следует иметь в виду, что досрочная выдача свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью нотариуса.
Свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом наследникам досрочно также по решению суда.
4. Совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено:
– по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право на наследство, на срок не более 10 дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления в суд от лица, оспаривающего право
на наследство, свидетельство о праве на наследство должно быть выдано;
– при необходимости истребования нотариусом от физических и юридических
лиц дополнительных сведений для выдачи свидетельства о праве на наследство;
– при направлении нотариусом документа, необходимого для выдачи свидетельства о праве на наследство, на экспертизу.
Совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть отложено, если в соответствии с законом необходимо запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них возражений против совершения
нотариального действия о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате).
Срок отложения не может превышать одного месяца со дня вынесения нотариусом постановления об отложении выдачи свидетельства о праве на наследство.
5. Основания для приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство предусмотрены в п. 3 комментируемой статьи. Нотариус обязан приостановить совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на
наследство:
– при получении от суда сообщения о поступлении в суд заявления заинтересованного лица, оспаривающего право на наследство, его состав и пр. В этом случае выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до разрешения
дела судом. Согласно абз. 7 ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате в случае
получения от суда сообщения о поступлении заявления заинтересованного лица,
оспаривающего право или факт, об удостоверении которого просит другое заинтересованное лицо, совершение нотариального действия приостанавливается до
разрешения дела судом;
– по решению суда (п. 3 комментируемой статьи). В этом случае следует иметь
в виду судебный акт, который может быть принят и в виде определения суда (например, определение суда, принятое в обеспечение имеющегося в производстве
иска, – ст. 141 ГПК);
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
134
Глава 64
– при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. В этом случае свидетельство о праве на наследство выдается при получении истребованных нотариусом сведений о факте рождения ребенка живым либо об отсутствии такого наследника (см. также комментарий к ст. 1166 ГК). Если документ о рождении ребенка
не будет предоставлен в течение 300 дней с момента смерти отца, утрачивает силу презумпция отцовства, предусмотренная ст. 48 СК РФ, и наследникам должно
быть выдано свидетельство о праве на наследство.
Свидетельство о праве на наследство выдается при наличии в наследственном
деле всех необходимых документов и сведений.
6. Выдача свидетельства о праве на наследство является основанием для совершения иных юридически значимых действий в отношении имущества, входящего в наследственную массу, в частности для государственной регистрации права
собственности на недвижимое имущество, внесения записи в реестр ценных бумаг и т.п.
Статья 1164. Общая собственность наследников
При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким
наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное
имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников.
К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения
главы 16 настоящего Кодекса об общей долевой собственности с учетом правил статей 1165–1170
настоящего Кодекса. Однако при разделе наследственного имущества правила статей 1168–1170
настоящего Кодекса применяются в течение трех лет со дня открытия наследства.
1. Режим общей долевой собственности предусмотрен гл. 16 ГК РФ. В соответствии со ст. 244 Кодекса имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Наследники могут
разделить имущество и тем самым прекратить режим общей долевой собственности по взаимному согласию. Принудительное прекращение права собственности
одного из наследников на долю в праве общей долевой собственности возможно по
решению суда при наличии оснований, предусмотренных абз. 2 п. 2 ст. 252 ГК РФ,
с выплатой ему стоимости его доли другими наследниками.
2. Возникновение у наследников общей долевой собственности возможно при
наследовании как по завещанию, так и по закону. Однако при наследовании в первом случае в завещании может быть указано конкретное имущество, переходящее
к прямо названному в завещании наследнику. При этом в общую долевую собственность переходит лишь то имущество, которое не указано в завещании, т.е.
наследуемое по закону.
3. Нормы настоящей статьи имеют значение при применении их по аналогии
в тех случаях, когда в состав наследственной массы входят имущественные права.
В некоторых случаях законодательством определены особенности реализации прав,
принадлежащих нескольким лицам совместно, например исключительного права. Согласно п. 2, 3 ст. 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или
нескольким лицам совместно. В случае когда исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1165
135
нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать
такой результат или такое средство по своему усмотрению, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц,
которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации распределяются между всеми правообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено
иное. Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями
совместно, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
4. Немало проблем возникает при наследовании бездокументарных ценных бумаг, долей в уставном капитале. Так, при наследовании акций, перешедших нескольким наследникам на праве общей долевой собственности, акционеры общества приобретают право владеть и пользоваться всеми акциями, перешедшими
им в порядке наследственного правопреемства, по соглашению всех наследников,
а при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом (ст. 247 ГК).
При этом наследники имеют право голоса на общем собрании акционеров через
одного из участников общей долевой собственности либо их общего представителя и могут распределять по соглашению между собой прибыль при начислении
дивидендов.
5. Нормы о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе наследства (см. комментарий к ст. 1168 ГК), преимущественном праве на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства (см. комментарий
к ст. 1169 ГК), компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей (см. комментарий к ст. 1170 ГК) применяются
с учетом трехлетнего срок исковой давности, который начинает течь с момента открытия наследства и является пресекательным. В том случае, если наследник принял наследство по истечении данного срока, преимущественное право не подлежит принудительной реализации.
6. Как отмечается в абз. 2 комментируемой статьи, нормы гл. 16 применяются
субсидиарно с учетом отдельных статей части третьей ГК РФ, а именно о разделе наследства по соглашению между наследниками (см. комментарий к ст. 1165
ГК), об охране интересов ребенка (см. комментарий к ст. 1166 ГК), а также несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан (см.
комментарий к ст. 1167 ГК) при разделе наследства, о преимущественном праве на неделимую вещь (см. комментарий к ст. 1168 ГК) и на предметы обычной
домашней обстановки и обихода (см. комментарий к ст. 1169 ГК), о компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества (см. комментарий к ст. 1170 ГК) при разделе наследства.
Статья 1165. Раздел наследства по соглашению между наследниками
1. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или
нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.
К соглашению о разделе наследства применяются правила настоящего Кодекса о форме сделок и форме договоров.
2. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том
числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может
быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
136
Глава 64
Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении
которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае,
когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на основании соглашения о разделе наследства.
3. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими
соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.
1. Раздел наследства по соглашению между наследниками является одним из оснований прекращения права общей долевой собственности наследников. Наряду
с таким основание режим общей долевой собственности может прекратиться путем
принудительного лишения доли в праве общей долевой собственности по решению
суда с выплатой другими участниками общей долевой собственности компенсации.
Нормы комментируемой статьи были предметом жалобы в Конституционный
Суд РФ наряду с нормами ст. 1167, 1170 ГК РФ. Основанием для жалобы послужил
факт применения этих норм с обратной силой. Определением Конституционного Суда РФ от 23 марта 2010 г. № 410-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Саркисяна Павла Степановича на нарушение его конституционных прав статьями 4, 17, 218, 1165, 1167, 1170 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 6 и 129 Жилищного кодекса Российской Федерации»
в рассмотрении жалобы было отказано
2. Положения комментируемой статьи корреспондируют со ст. 252 ГК РФ, согласно которой имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях
раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли
другими участниками долевой собственности.
Особенности раздела имущества крестьянского (фермерского) хозяйства предусмотрены ст. 258 ГК РФ.
3. Соглашение о разделе имущества является гражданско-правовым договором
и должно содержать существенные условия, прежде всего условие о предмете. В ряде статей законодатель называет условия, которые могут быть включены в соглашение о разделе имущества. Так, согласно п. 2 ст. 1170 ГК РФ, если соглашением
между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них
преимущественного права на неделимую вещь, на предметы домашней обстановки и обихода (ст. 1168, 1169 ГК) возможно после предоставления соответствующей
компенсации другим наследникам.
4. Форма соглашения о разделе имущества определяется нормами ст. 158–162,
434 ГК РФ. Согласно ст. 161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной
форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, сделки:
1) юридических лиц между собой и с гражданами;
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1166
137
2) граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, – независимо от суммы сделки.
Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.
Статья 1166. Охрана интересов ребенка при разделе наследства
При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть
осуществлен только после рождения такого наследника.
1. Согласно п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане,
находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Соглашения о разделе наследства между наследниками должны учитывать интересы и тех наследников, которые еще не родились, но были зачаты при жизни наследодателя. Соглашения о разделе наследства, совершенные до рождения
наследников, упоминаемых в комментируемой статье, являются ничтожными
сделками.
Потенциальными наследниками в данном случае могут быть как будущие дети
умершего, так и другие, например будущие дети родственников, указанные в завещании. Согласно п. 2 ст. 48 СК РФ, если ребенок родился в течение 300 дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается бывший супруг
матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. В том случае, если отец и мать не состояли в браке, отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК). В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке
по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством
(ст. 50 СК; гл. 28 ГК).
Таким образом, в течение 300 дней может быть ограничена возможность раздела наследственного имущества с целью учета прав зачатых, но не родившихся
наследников. В связи с развитием различных медицинских методов вспомогательных репродуктивных технологий ребенок после смерти отца может родиться
и по истечении 300 дней. Норма настоящей статьи обеспечивает охрану прав детей при условии, что они были зачаты на момент открытия наследства. Спорной
является ситуация при наличии на момент открытия наследства эмбриона человека – зародыша человека на стадии развития до восьми недель (ст. 2 Федерального закона от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование
человека»1), находящегося в условиях криоконсервации и помещенного в организм женщины после смерти отца ребенка. С целью стабилизации гражданского оборота целесообразно во всех случаях использовать предусмотренную ст. 48
СК РФ презумпцию 300 дней – срока, необходимого для вынашивания женщиной зачатого ребенка.
2. Дополнительные гарантии для зачатых, но не родившихся наследников
предусмотрены и другими нормами ГК РФ. Так, нотариус обязан приостановить
1
Собрание законодательства РФ. 2002. № 21. Ст. 1917.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
138
Глава 64
совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. В этом случае
свидетельство о праве на наследство выдается при получении истребованных нотариусом сведений о факте рождения ребенка живым либо об отсутствии такого наследника (п. 3 ст. 1163 ГК). При наличии зачатого при жизни наследодателя, но еще не родившегося ребенка (ст. 1116 ГК) заявление о принятии наследства может быть подано нотариусу законным представителем такого наследника
только после рождения ребенка живым. Еще не родившийся ребенок является
лишь потенциальным наследником, поскольку правоспособность его возникает
только в момент рождения живым (п. 2 ст. 17 ГК). Нотариус по месту открытия
наследства при приеме заявлений от наследников уведомляет их о том, что при
наличии сведений о зачатом при жизни наследодателя, но еще не родившемся
наследнике выдача принявшим наследство наследникам свидетельства о праве
на наследство будет приостановлена (ч. 3 ст. 1163 ГК).
3. Раздел наследственного имущества не может быть осуществлен до рождения зачатого ребенка ни в судебном, ни в добровольном порядке независимо
от того, готовы ли наследники учесть долю будущего ребенка в наследственной массе. Такой подход обусловлен тем, что ребенок может родиться мертвым или умереть после рождения. Если ребенок родится мертвым, то раздел
наследства может быть осуществлен на общих основаниях, предусмотренных
ст. 1165 ГК РФ.
После рождения ребенка раздел имущества может быть осуществлен наследниками по соглашению либо в судебном порядке. Интересы несовершеннолетнего ребенка представляет его законный представитель (родители, опекуны, усыновители). При этом согласно п. 2 ст. 64 СК РФ родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено,
что между интересами родителей и детей имеются противоречия (например, если родители как самостоятельные наследники претендуют на то имущество, наследниками которого являются и их дети, в отношении которых они выступают
законными представителями). В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты
прав и интересов детей.
В том случае, если ребенок остался без родительского попечения, раздел имущества может быть произведен после назначения ребенку законного представителя. Кроме того, необходимо участие представителя органов опеки и попечительства. Согласно п. 2 ст. 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению, в том числе
по обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделки, влекущие отказ от принадлежащих
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любые
другие сделки, влекущие уменьшение имущества подопечного.
4. В случае нарушения условий комментируемой статьи договор о разделе
имущества является ничтожным (ст. 168 ГК) и по общему правилу к нему применяются нормы о двусторонней реституции. Срок исковой давности по таким
сделкам составляет три года со дня, когда началось исполнение этой сделки (п. 1
ст. 181 ГК).
Решение суда, которым был произведен раздел имущества, подлежит пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам (гл. 42 ГПК).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1167
139
Статья 1167. О
храна законных интересов несовершеннолетних,
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан
при разделе наследства
При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно
дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил статьи 37 настоящего Кодекса.
В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения
о разделе наследства (статья 1165) и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен
быть уведомлен орган опеки и попечительства.
1. Полная дееспособность гражданина возникает по достижении им 18 лет,
а также при вступлении в брак и эмансипации. Отсутствие полной дееспособности не лишает наследника права на получение наследства. При этом нормы комментируемой статьи предусматривают дополнительные гарантии обеспечения прав
на наследство таких лиц, в том числе:
– несовершеннолетних, кроме эмансипированных и вступивших в брак
(ст. 21,27 ГК);
– недееспособных (ст. 29 ГК);
– ограниченных в дееспособности (ст. 30 ГК).
Несовершеннолетние полностью дееспособные граждане самостоятельно совершают сделки по распоряжению имуществом, в том числе при осуществлении раздела наследственного имущества. На них не распространяется действие
ст. 37 ГК РФ.
Охрану имущественных прав лиц, не обладающих полной дееспособностью,
осуществляют их законные представители – родители, опекуны, попечители, усыновители. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или
попечителей возлагается на указанные организации (п. 4 ст. 35 ГК).
2. Согласно п. 2 ст. 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на
раздел его имущества или выдел из него долей, а также на любые другие сделки,
влекущие уменьшение имущества подопечного. Таким образом, между положениями п. 2 ст. 37 и абз. 2 комментируемой статьи имеет место различный подход к роли органов опеки и попечительства в разделе имущества с участием лиц, не обладающих полной дееспособностью.
По нашему мнению, приоритет должны иметь положения ст. 37 ГК РФ. Целью
нормы абз. 2 комментируемой статьи является необходимость уведомления органов опеки и попечительства, которые должны оценить правомерность соглашения о разделе наследства и исходя из интересов не обладающего полной дееспособностью лица дать согласие на совершение сделки или отказать в таковом. Обязанность уведомления органов опеки и попечительства должна быть возложена на
нотариуса, который владеет информацией о наследниках, не обладающих полной
дееспособностью.
3. В том случае, если в соглашении о разделе имущества участвуют с другой стороны законные представители названных лиц, они не вправе представлять инте-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
140
Глава 64
ресы подопечного согласно п. 3 ст. 182 ГК РФ. В противном случае такое соглашение будет ничтожным (ст. 168 ГК). На это указывает и п. 3 ст. 37 ГК РФ, согласно
которому опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному
в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками. Это положение
распространяется и на родителей несовершеннолетних. Для решения названной
проблемы представлять интересы лица, не обладающего полной дееспособностью,
могут иные лица по доверенности либо орган опеки и попечительства может назначить представителя на время для совершения необходимых действия. Так, согласно абз. 2 п. 2 ст. 39 ГК РФ опекун или попечитель может быть освобожден от
исполнения своих обязанностей по инициативе органа опеки и попечительства
в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя, в том числе временно. В соответствии с п. 2 ст. 64
СК РФ родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов
детей. Это может быть и представитель органа опеки и попечительства.
Статья 1168. П
реимущественное право на неделимую вещь
при разделе наследства
1. Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (статья 133), доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись
участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
2. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (статья 133), входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет
своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью
и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.
3. Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие
в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.
1. Комментируемая статья устанавливает особенности реализации преимущественного права наследника на неделимую вещь, входящую в состав наследственной массы, при разделе наследства:
– п. 1 посвящен преимущественному праву на вещь, в отношении которой наследник совместно с наследодателем обладал правом общей долевой собственности;
– п. 2 регулирует отношения по поводу вещи, которая находилась в постоянном пользовании наследника;
– п. 3 устанавливает особенности преимущественного права на жилое помещение, в котором проживает наследник.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1168
141
2. Согласно ст. 133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой. Особенности выдела доли в праве
собственности на неделимую вещь определяются правилами ст. 252, 258 ГК РФ.
Статья 252 ГК РФ предусматривает особенности раздела имущества, находящегося в долевой собственности и выдела доли из общего имущества.
При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел доли в натуре не допускается
законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату
ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности на
основании настоящей статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо
выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию.
Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес
в использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае
на основании исследования и оценки в совокупности представленных сторонами
доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных, и т.д.
(п. 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8
от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»1).
Статья 258 ГК РФ предусматривает особенности раздела имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.
3. Пункт 1 комментируемой статьи определяет преимущественное право наследника, являвшегося сособственником в отношении неделимой вещи, по сравнению с другими наследниками, не являвшимися сособственниками. К условиям
реализации преимущественного права на неделимую вещь в соответствии с п. 1
настоящей статьи относятся:
– наличие неделимой вещи (например, предприятия, жилого помещения
и т.д.);
– право общей собственности наследника-претендента и наследодателя (как
общей долевой, так и совместной);
– иные наследники не являлись участниками общей долевой собственности
с наследодателем на спорную вещь, но при этом могли пользоваться вещью;
– размер доли наследника-претендента может быть как меньше, так и больше
стоимости неделимой вещи. Несоразмерность неделимой вещи с наследственной
долей наследника устраняется передачей этим наследником остальным наслед1
Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
142
Глава 64
никам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплаты соответствующей денежной суммы (ст. 1170 ГК);
– момент наличия или отсутствия права общей собственности на неделимую
вещь, прямо в комментируемой статье не определенный. Логично предположить,
что имеется в виду момент открытия наследства (ст. 1114 ГК).
4. Пункт 2 настоящей статьи определяет преимущественное право наследника,
пользовавшегося неделимой вещью, но не являвшегося сособственником, по сравнению с другими наследниками, не пользовавшимися неделимой вещью и также
не являвшимися сособственниками. В том случае, если наследники не пользовались неделимой вещью, но являлись сособственниками, то у них возникает преимущественное право в соответствии с п. 1 комментируемой статьи.
5. К условиям реализации преимущественного права, предусмотренного п. 3
комментируемой статьи, относятся:
– неделимой вещью является неделимое жилое помещение, признаки которого определены ЖК РФ. Согласно ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом
и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). Статья 16 ЖК РФ определяет виды жилых помещений, к которым относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым
домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. Квартирой признается структурно обособленное помещение
в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. Комнатой признается часть жилого
дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире;
– раздел жилого помещения в натуре невозможен. Критерии возможности выдела доли или раздела жилого помещения конкретизированы в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981 г. № 4 «О судебной практике по разрешению споров, связанных с правом личной собственности на жилой
дом». В качестве критериев используется возможность выдела изолированной части дома с отдельным входом (квартиры);
– наследник-претендент не является сособственником жилого помещения,
в противном случае у него возникает преимущественное право в соответствии с п.1
комментируемой статьи;
– установление факта проживания наследника-претендента в спорном жилом
помещении на момент открытия наследства как с помощью письменных доказательств, подтверждающих регистрацию по месту жительства, пребывания, так
и иных, в том числе свидетельских, показаний, документов, подтверждающих несение расходов, связанных с проживанием в этом помещении, и др.;
– установление факта отсутствия у наследника-претендента других жилых
помещений прежде всего на праве собственности. Это может быть и иное право
(по договору социального найма, по договору долевого участия до момента государ-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1169
143
ственной регистрации права собственности и т.п.), достоверно свидетельствующее
о возможности наследника постоянно проживать в жилом помещении. Приобретение наследником иного жилого помещения после дня открытия наследства, но
до дня раздела имущества может быть основанием для прекращения у такого наследника соответствующего преимущественного права;
– другие наследники не являются сособственниками жилого помещения, в противном случае у них возникает преимущественное право в соответствии с п. 1 настоящей статьи.
6. Применительно к исключительному праву на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, перешедшему к нескольким наследникам, нормы п. 1 комментируемой статьи подлежат применению по аналогии. При этом приоритет может иметь наследник, являющийся сообладателем исключительного права по различным основаниям, таким, как, например, соавторство, совместное обладание патентом и т.п. Порядок совместного использования
и распоряжения исключительным правом определяется п. 4 ст. 1228, п. 3 ст. 1229,
1258, 1314 ГК РФ и др.
7. При реализации преимущественного права другим наследникам должна быть
предоставлена соответствующая компенсация, в том числе в денежной сумме, если
другим наследникам предоставлено имущество меньшей стоимости (п. 2 ст. 1170 ГК).
Иное может быть предусмотрено соглашением между наследниками.
Статья 1169. Преимущественное право на предметы обычной домашней
обстановки и обихода при разделе наследства
Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной
доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.
1. В ст. 533 ГК РСФСР содержалось понятие «предметы домашней обстановки
и обихода», подразумевавшее особую часть имущества, которая переходила к наследникам по закону, проживающим совместно с наследодателем не менее одного
года, независимо от их очереди и наследственной доли. Спор между наследниками
по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной
домашней обстановки и обихода, разрешался с учетом конкретных обстоятельств
дела, а также местных обычаев. Некоторые критерии отнесения объектов к названным предметам были определены постановлением Пленума Верховного Суда
РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по
делам о наследовании»1, утратившим силу в связи с принятием постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 15 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации»2.
В настоящее время спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, также разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также
местных обычаев. К таким предметам относятся мебель, кухонная утварь, бытовая
техника и т.п. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность предметы не мо1
2
Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961–1993. М.: Юрид. лит., 1994.
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 7.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
144
Глава 64
гут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник
спор, суд может назначить экспертизу.
Предметы обычной домашней обстановки и обихода упоминаются в ч. 1 ст. 446
ГПК РФ при обращении взыскания на имущество. При этом ГПК РФ, а также п. 2
ст. 36 СК РФ исключают из названного перечня драгоценности и другие предметы роскоши.
При определении предметов домашней обстановки и обихода необходимо учитывать также уровень жизни наследодателя.
2. При применении норм комментируемой статьи необходимо установить факт
совместного проживания наследника с наследодателем.
Данная норма распространяется на любых наследников, призываемых к наследованию, в том числе наследников по закону, по завещанию, включая наследников
по праву представления, в рамках наследственной трансмиссии. В том случае, если
лицо, проживавшее совместно с наследодателем, входит в число наследников той
или иной очереди, но не призвано к наследованию, отстранено от наследования
(например, бабушка, не находившаяся на иждивении наследодателя при призвании
наследников первой очереди), то оно не вправе получить названное имущество.
В том случае, если размер наследственной доли меньше стоимости предметов
домашней обстановки и обихода, то преимущественное право распространяется на
часть таких предметов либо наследник должен выплатить соответствующую компенсацию другим наследникам. Приоритет при этом должно иметь волеизъявление наследника. Преимущество на предметы домашней обстановки и обихода является правом наследника, но не обязанностью. Принудить его получить в качестве
своей доли предметы домашней обстановки и обихода нельзя. Реализация этого
права осуществляется в течение трех лет со дня открытия наследства.
3. Коллизия прав на предметы домашней обстановки и обихода между наследником по завещанию, которому непосредственно завещаны эти предметы (независимо от совместного проживания), и другими наследниками, совместно проживавшими с наследодателем, должна решаться в пользу наследника по завещанию.
4. Факт совместного использования предметов домашней обстановки и обихода не имеет значения для реализации преимущественного права. Срок совместного проживания наследника с наследодателем не имеет значения. Факт совместного проживания может быть определен как на основании регистрации по месту
жительства, так и с помощью других доказательств и может быть установлен в судебном порядке в соответствии с гл. 28 ГПК РФ.
5. Если иное не предусмотрено соглашением между наследниками при реализации преимущественного права другим наследникам должна быть предоставлена
соответствующая компенсация, в том числе в денежной сумме, если другим наследникам предоставлено имущество меньшей стоимости (п. 2 ст. 1170 ГК).
Статья 1170. К
омпенсация несоразмерности получаемого
наследственного имущества с наследственной долей
1. Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение
которого заявляет наследник на основании статьи 1168 или 1169 настоящего Кодекса, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наслед-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1170
145
никам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том
числе выплатой соответствующей денежной суммы.
2. Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кемлибо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
1. Наследники имеют при определенных условиях преимущественное право на
получение неделимой вещи (ст. 1168 ГК) и предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК). Отказать в реализации преимущественного права
одному из наследников другие наследники могут только в том случае, если он лишен возможности предоставить им компенсацию в соответствии с п. 2 комментируемой статьи.
Условиями реализации положений комментируемой статьи являются следующие юридические факты:
– преимущественное право наследника на получение наследственного имущества;
– несоразмерность такого имущества с наследственной долей наследника.
Последствием устранения такой несоразмерности является передача этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или
предоставление иной компенсации, в том числе выплата соответствующей денежной суммы.
2. Согласно п. 3, 4 ст. 252 ГК РФ, если выдел доли в натуре не допускается
законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся
в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему
стоимости его доли другими участниками долевой собственности. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой
соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. Выплата участнику
долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела
его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля собственника
незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия
этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. При этом необходимо учитывать, что согласно п. 2 ст. 1164
ГК РФ нормы гл. 16 Кодекса об общей долевой собственности подлежат применению к общей собственности наследников с учетом ст. 1165–1170 ГК РФ. Исходя
из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при выплате компенсации
взамен предоставления имущества, входящего в состав наследства, при реализации преимущественного права на неделимую вещь (ст. 1168 ГК) необходимо получить согласие наследника.
3. Понятие «компенсация» в настоящей статье рассматривается в широком
смысле и может включать в себя не только денежную компенсацию, но и иную
(компенсацию иным имуществом, в том числе имущественными правами). Такое
имущество может и не входить в состав наследственной массы.
С получением компенсации собственник утрачивает право на долю в общем
имуществе. Кроме того, осуществление преимущественного права возможно только после получения наследником компенсации (например, путем внесения денеж-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
146
Глава 64
ной суммы на депозит), если иное не установлено соглашением между всеми наследниками.
Статья 1171. Охрана наследства и управление им
1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, указанные в статьях 1172 и 1173 настоящего Кодекса, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им.
2. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного
или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа
опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания (статья 1134), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.
Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.
3. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся
у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения
нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.
4. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока,
определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 1154 и пунктом 2 статьи 1156
настоящего Кодекса, не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства.
Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.
5. В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту
открытия наследства направляет через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества
и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть
приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.
6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются Правительством Российской Федерации.
7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным лицом.
1. Нормы об охране наследственного имущества содержались в ст. 555 ГК РСФСР
1964 г., в соответствии с которой нотариальная контора по месту открытия наследства, а в местностях, где нет нотариальной конторы, – исполнительный комитет
местного Совета депутатов трудящихся принимает меры к охране наследственного
имущества, когда это является необходимым в интересах государства, наследников, отказополучателей или кредиторов. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно не принято, –
до истечения срока, установленного для принятия наследства.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1171
147
Статья 431 ГК РСФСР 1922 г. предусматривала принятие народным судом по
месту открытия наследства мер по охране наследства немедленно по получении
извещения о смерти наследодателя. Охрана наследства продолжалась до явки всех
наследников, но не долее шести месяцев.
2. Охрана наследственного имущества осуществляется в целях обеспечения прав
наследников, отказополучателей, а также других заинтересованных лиц. К другим
заинтересованным лицам, указанным в п. 1 настоящей статьи, относятся кредиторы, государство (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате). Иными мерами
по защите прав наследников и других лиц, упоминаемых в п. 1 комментируемой
статьи, могут быть меры по изъятию имущества, обращение в органы внутренних
дел о противоправных действиях, которые могут препятствовать сохранению наследственного имущества и передаче его наследникам и др.
3. Часть третья ГК РФ не связывает обязанность нотариуса принимать меры
к охране наследственного имущества с фактом принятия наследства наследниками. Эти меры могут быть приняты как до подачи наследником заявления о принятии наследства, так и после. Исполнитель завещания вправе принять меры по
охране наследства с момента открытия наследства независимо от наличия заявления лиц, указанных в абз. 1 п. 2 комментируемой статьи.
4. Порядок совершения действий по охране и управлению наследственным имуществом нотариусом конкретизирован в Методических рекомендациях по совершению отдельных видов нотариальных действий. Так, согласно их п. 25 нотариус
приступает к принятию мер по охране наследственного имущества в сроки, обеспечивающие его сохранность, как правило, не позднее трех рабочих дней с даты
поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии
мер к его охране. Такой трехдневный срок носит рекомендательный характер, но
в целях защиты прав наследников и других лиц этот срок не следует увеличивать.
Согласно ст. 68 Основ законодательства РФ о нотариате охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно
ими не принято, – до истечения срока для принятия наследства, установленного
законодательством РФ. Нотариус по месту открытия наследства обязан предварительно уведомить о прекращении мер по охране наследственного имущества наследников, а если имущество по праву наследования переходит к государству, –
соответствующий государственной орган.
5. В п. 5 комментируемой статьи определен порядок информирования уполномоченных лиц по охране наследственного имущества, находящегося в разных местах.
В случае если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть
приняты меры по охране имущества и управлению им, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или главе местной администрации поселения,
специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления поселения, если в поселении по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества нет нотариуса. Нотариус или глава местной администрации поселения, специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления
поселения, принявшие меры по охране наследственного имущества и управлению
им, сообщают нотариусу по месту открытия наследства о принятии указанных мер.
6. В соответствии с п. 6 комментируемой статьи постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» установлен предельный размер
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
148
Глава 64
вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом, который не может превышать 3% оценочной стоимости наследственного имущества, определяемой в соответствии с п. 1 ст. 1172 ГК РФ.
7. Порядок охраны имущества лиц, не обладающих полной дееспособностью,
определяется также Законом об опеке и попечительстве, действующим с 1 сентября 2008 г.1
Статья 1172. Меры по охране наследства
1. Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1124
настоящего Кодекса.
При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства.
По заявлению лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, должна быть по соглашению между наследниками произведена оценка наследственного имущества. При отсутствии
соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего
оценки наследственного имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.
2. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору в соответствии со статьей 921 настоящего Кодекса.
3. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об
этом органы внутренних дел.
4. Входящее в состав наследства и не указанное в пунктах 2 и 3 настоящей статьи имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение комулибо из наследников, а при невозможности передать его наследникам – другому лицу по усмотрению нотариуса.
В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания
самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников
или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.
1. В соответствии со ст. 66 Основ законодательства РФ о нотариате для охраны
наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества.
В поселении или расположенном на межселенной территории населенном
пункте, в котором нет нотариуса, опись наследственного имущества и передачу
его на хранение осуществляют соответственно глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления
поселения или глава местной администрации муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муниципального
района, наделенные правом совершать нотариальные действия.
Порядок описи нотариусом наследства конкретизирован в Методических рекомендациях по совершению отдельных видов нотариальных действий и включает в себя составление акта, в котором указываются:
1
Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» / Под ред. П.В. Крашенинникова. 2-е изд., перераб и доп. М.: Статут, 2010. С. 622–664.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1172
149
1) фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись, дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный
округ или наименование государственной нотариальной конторы;
2) дата поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения
о принятии мер по охране наследственного имущества;
3) дата производства описи, сведения о лицах, участвующих в составлении описи;
4) фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя, время его смерти и место нахождения описываемого имущества;
5) было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли
пломба или печать;
6) подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества.
На каждой странице акта описи подводится итог количества описанных вещей
(предметов), по окончании описи – общий итог количества вещей (предметов).
В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи наследодателя. Заявления физических или юридических лиц о принадлежности им отдельных
вещей заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи.
Если производство описи имущества прерывается (перерыв на обед, окончание рабочего дня и т.д.) или продолжается несколько дней, помещение каждый
раз опечатывается нотариусом. В акте описи делается запись о причинах и времени прекращения описи и ее возобновлении, а также о состоянии пломб и печатей
при последующих вскрытиях помещения.
В конце акта указываются сведения о лице, которому передано на хранение
описанное имущество, и делается отметка о предупреждении его об ответственности согласно законодательству, в том числе по ст. 312 УК РФ. Лицо, которому передано на хранение наследственное имущество, предупреждается об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за
причиненные наследникам убытки. О предупреждении об ответственности лицо
расписывается в акте.
Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются нотариусом, заинтересованными лицами (если они принимали участие в описи) и понятыми.
2. В качестве свидетелей при составлении описи не могут выступать:
– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный
отказ, супруг такого лица, его дети и родители (равно как усыновленные и усыновители);
– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме (лица, не достигшие 18 лет, а также совершеннолетние граждане, ограниченные в дееспособности);
– неграмотные;
– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют
им в полной мере осознавать существо происходящего (слепота, глухота, немота –
в зависимости от основания);
– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено
завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
3. Если принять меры по охране наследственного имущества не представляется возможным (наследники или другие лица, проживавшие с наследодателем, воз-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
150
Глава 64
ражают против описи, не предъявляют имущество к описи либо имущество вывезено и т.п.), нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц,
а в необходимых случаях – уполномоченный орган государственной власти или
местного самоуправления.
4. Входящее в состав наследства и не требующее управления имущество (деньги, валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги, иное подобное имущество) в предусмотренных федеральным законом случаях вносится в депозит нотариуса или передается
банку на хранение по договору либо передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам –
другому лицу по усмотрению нотариуса.
О выявленном при описи имуществе, представляющем историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, нотариус сообщает в соответствующие органы государственной власти или местного самоуправления.
5. Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе имущества умершего, передаются органам внутренних дел по отдельной описи. Согласно
ст. 20 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»1 наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производится в порядке, определяемом законодательством РФ, при наличии у наследника или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение гражданского оружия. В случае смерти собственника гражданского оружия
до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается для
ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими.
6. При заключении договора хранения, предусмотренного п. 2 комментируемой
статьи, поклажедателем выступает нотариус, а хранитель-банк должен будет возвратить вещь наследникам, принявшим наследство. Согласно ст. 921 ГК РФ банк
может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные
драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы. Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей банком поклажедателю
именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для
выдачи хранимых ценностей поклажедателю.
7. К предусмотренным в п. 4 комментируемой статьи договорам хранения применяются общие положения о хранении, предусмотренные § 1 гл. 47 ГК РФ.
8. Нотариус при производстве описи не наделен правомочиями по принуждению лиц, у которых находится имущество, к совершению действий, необходимых для производства описи. Так, в определении Конституционного Суда РФ от
20 июня 2006 г. № 233-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Макарцева Николая Павловича на нарушение его конституционных прав
пунктом 2 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации» рассматривалось решение Белокалитвинского городского суда Ростовской области, которым
было отказано в удовлетворении требования об обязании нотариуса принять меры
по охране наследственного имущества в соответствии со ст. 1172 ГК РФ. Суд установил, что нотариус не отказывался от исполнения поручения о принятии мер по
охране наследственного имущества, однако опись имущества не была им произведена в связи с тем, что проживающие в квартире бывшие члены семьи наследо1
Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1173
151
дателя не предоставили нотариусу доступ в квартиру. Порядок обжалования действий нотариуса и рассмотрения жалоб на действия нотариуса определяется гл. 37
ГПК РФ, в силу ст. 310 которого заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие, вправе в течение 10 дней, исчисляемых
со дня, когда такому лицу стало известно о совершении соответствующего нотариального действия, подать жалобу в суд. Жалоба рассматривается по месту нахождения нотариуса или по месту нахождения должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий.
Статья 1173. Доверительное управление наследственным имуществом
Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или
общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в соответствии
со статьей 1026 настоящего Кодекса в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.
В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания.
1. До введения в российское законодательство института доверительного управления ст. 556 ГК РСФСР предусматривала назначение хранителя или опекуна наследственного имущества. При наличии в составе наследства имущества, требующего управления (жилой дом и т.п.), нотариальная контора назначает хранителя
имущества, а в местностях, где нет нотариальной конторы, исполнительный комитет местного Совета народных депутатов назначает над указанным имуществом опекуна.
В некоторых случаях для доверительного управления необходимы специальные
требования к доверительному управляющему. Так, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»1 доверительным управляющим ценными бумагами может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, т.е. юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, получившие соответствующие лицензии. Наличие лицензии
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется
в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав в отношении ценных бумаг.
2. Согласно п. 1 ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное
управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Согласно ст. 1026 ГК РФ в числе случаев доверительного управления по основаниям, указанным законом, доверительное управление имуществом
может быть также учреждено на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик). В этих случаях права учредителя управления принадлежат исполнителю завещания (душеприказчику). При отсутствии
указания в завещании на исполнителя завещания функции учредителя управления выполняет нотариус.
1
Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
152
Глава 64
Учредителем управления выступает нотариус или душеприказчик, выгодоприобретателями являются наследники. Однако необходимо учитывать, что до принятия наследства круг наследников может быть не определен. Доверительным
управляющим может выступать любое лицо, кроме учреждения и государственного (муниципального) органа. При этом с момента принятия наследства до момента оформления наследственных прав (получения свидетельства о наследстве) наследник вправе обратиться к нотариусу с заявлением об учреждении доверительного управления.
3. Существенными условиями договора являются следующие условия:
1) предмет договора, т.е. указание на то, что имущество передается именно в доверительное управление;
2) состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
3) указание выгодоприобретателя;
4) указание на то, возмездным или безвозмездным является договор;
5) если договор возмездный, – размер и форма вознаграждения доверительному управляющему;
6) срок действия договора.
4. Договор доверительного управления заключается в простой письменной форме. При передаче в доверительное управление недвижимости применяются специальные требования в соответствии со ст. 550, 556, 563, 1017 ГК РФ: договор заключается только путем подписания единого документа, передача недвижимости
подтверждается составлением акта передачи и подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для регистрации перехода права собственности
на это имущество, с получением доверительным управляющим свидетельства о государственной регистрации такого права.
5. В Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 14 марта 2006 г. № Ф08635/2006 по делу № А53-2311/2005-С4-111 сделан вывод о задачах доверительного управления наследственным имуществом. Согласно ст. 1026 и 1173 ГК РФ при
наследовании доверительное управление возникает в силу закона. Из названных
положений следует, что объем прав доверительного управляющего по договору доверительного управления зависит от того, возникает ли данный договор по волеизъявлению собственника имущества либо на основании закона. Учредитель управления в лице собственника, например, долей в уставном капитале общества вправе передать доверительному управляющему любые полномочия по осуществлению
юридических и фактических действий по управлению долями только по договору.
При возникновении доверительного управления на основании закона в случае открытия наследства необходимо учитывать существо, цели и задачи доверительного
управления наследственным имуществом. В ст. 1171 ГК РФ указано, что доверительное управление применяется нотариусом в числе других необходимых мер по
охране наследства и управлению им, предназначено в качестве меры для защиты
прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц. Основная
задача доверительного управления в данном случае состоит в том, чтобы обеспечить правопреемство при передаче наследственного имущества наследникам, действовать в интересах наследников в целях сохранности имущества. При исполнении такого договора воля доверительного управляющего не может подменять волю лица, интересы которого он охраняет. Доверительный управляющий должен
1
СПС «КонсультантПлюс».
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1174
153
блокировать любые решения, направленные на распоряжение наследственным
имуществом, и не вправе выражать собственное волеизъявление при управлении
имуществом. Возможности доверительного управляющего наследственным имуществом ограниченны, он не вправе управлять долями путем голосования на общих собраниях, распоряжаться имуществом путем заключения различных сделок,
его задача состоит лишь в охране наследственного имущества, в недопущении принятия решений, способных причинить вред имущественным интересам будущего
наследника либо возложить на него дополнительные обязанности.
Таким образом, основная задача доверительного управления состоит в охране
наследственного имущества и обеспечении правопреемства наследников.
6. До вступления наследников во владение наследством нотариус принимает меры по охране и управлению наследственным имуществом (см. комментарий
к ст. 1171 ГК), в том числе заключает договор доверительного управления, выгодоприобретателями по которому будут наследники. При этом договор доверительного
управления должен отвечать не только требованиям гл. 53 ГК РФ, но и положениям настоящей главы, а также другим императивным нормам ГК РФ. Так, например, Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 28 мая 2007 г. № Ф082860/2007 по делу № А20-477/2006 1 частично был признан ничтожным договор
доверительного управления как противоречащий ст. 1171 и 1176 ГК РФ и ст. 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»2 (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью).
Суд пришел к выводу, что доверительный управляющий не имел права голосовать
на собрании участников общества. На момент заключения договора доверительного управления имуществом умершего нотариус знала о необходимости получения согласия участников общества на переход доли к наследникам в соответствии
с названной статьей Закона об обществах с ограниченной ответственностью, а также с учредительным договором, однако такое согласие на 22 ноября 2005 г. отсутствовало; следовательно, в силу ст. 1176 ГК РФ доля умершего участника в уставном капитале общества не вошла в состав наследственного имущества (предметом
наследования может являться только действительная стоимость доли), а основания для заключения договора доверительного управления долей отсутствовали.
Статья 1174. В
озмещение расходов, вызванных смертью наследодателя,
и расходов на охрану наследства и управление им
1. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на
его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.
2. Требования о возмещении расходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть
предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства – к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.
Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом в первую
очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую –
расходы на охрану наследства и управление им и в третью – расходы, связанные с исполнением завещания.
1
2
СПС «КонсультантПлюс».
Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
154
Глава 64
3. Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах
в банках.
Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.
Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся
на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке (статья 1128), вправе в любое время до истечения
шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон.
Размер средств, выдаваемых на основании настоящего пункта банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сорок тысяч рублей.
Правила настоящего пункта соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
1. Нормы комментируемой статьи были предметом обращения в Конституционный Суд РФ (определение Конституционного Суда РФ от 10 октября 2002 г.
№ 242-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Любмана
Михаила Вульфовича на нарушение его конституционных прав положениями
пункта 3 статьи 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации»). По мнению заявителя, указанные положения умаляют его права и свободы, поскольку
право определения степени достойности похорон, размера средств на похороны,
свободы распоряжаться завещанными денежными средствами, внесенными во
вклад, принадлежит не ему как наследодателю и не его наследникам, а государству и, следовательно, противоречат ст. 55 (ч. 2) Конституции РФ, предусматривающей, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Поскольку жалоба
была подана вне связи с конкретным делом, Конституционный Суд РФ отказал
в принятии к рассмотрению жалобы, так как граждане не отнесены к числу лиц,
которые могут обращаться в таких случаях в Конституционный Суд РФ.
2. Очередность возмещения расходов, предусмотренных комментируемой
статьей, включает в себя три очереди расходов.
Первая очередь – расходы, связанные с болезнью (на лечение, пребывание
в стационарных лечебных учреждениях, медикаменты, санаторно-курортные путевки, улучшенное питание, уход за наследодателем и т.п.) и похоронами наследодателя (затраты на оформление документов, перевозку умершего в морг, услуги морга, оплату и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения, затраты на погребение, оплату места погребения, изготовление и установку
надгробия и т.п.). В то же время в соответствии со ст. 9, 10 Федерального закона
от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»1 супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
1
Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 146.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1174
155
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в 10-дневный срок за счет средств:
– Пенсионного фонда РФ – на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти;
– федерального бюджета – на погребение умерших неработавших пенсионеров,
досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до
достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии);
– Фонда социального страхования РФ – на погребение умерших работавших
граждан и умерших несовершеннолетних членов семей работавших граждан;
– бюджетов субъектов Федерации – в случаях, если умерший не работал и не
являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении
196 дней беременности.
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ возмещают специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере, не
превышающем 4 тыс. рублей.
Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня
услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но
не превышающем 1 тыс. рублей.
Размер денежных средств, выдаваемых банками из вкладов наследодателей на
похороны, предусмотренный абз. 4 п. 3 комментируемой статьи, с учетом инфляционных процессов был повышен Федеральным законом от 30 июня 2008 г. № 105- ФЗ
«О внесении изменения в статью 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»1 с 200 до 40 тыс. рублей.
Вторая очередь – расходы на охрану наследства и управление им: расходы по
составлению описи наследственного имущества, оценке наследственного имущества независимым оценщиком при принятии мер по охране наследства, по оплате вознаграждения по договору хранения наследственного имущества (см. комментарий к ст. 1172 ГК) и договору доверительного управления наследственным
имуществом (см. комментарий к ст. 1173 ГК). В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и догово1
Собрание законодательства РФ. 2008. № 27. Ст. 3123.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
156
Глава 64
ру доверительного управления наследственным имуществом» предельный размер
вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом не может превышать 3%
оценочной стоимости наследственного имущества, определяемой в соответствии
с п. 1 ст. 1172 ГК РФ.
Третья очередь – расходы, связанные с исполнением завещания Согласно
ст. 1136 ГК РФ исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на
получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (см. комментарии к ст. 1133–1136 ГК).
После расчетов по вышеназванным расходам из оставшегося имущества наследники выплачивают долги кредиторам.
3. Выплата денежных средств с банковских счетов умерших завещателей, которые оформили завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится
на основании постановления нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, в соответствии со ст. 1174 ГК РФ. В случае смерти завещателя
нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или
изменения. Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена
копия завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть
изложен под текстом этого завещательного распоряжения (п. 13 постановления
Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении правил совершения
завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках»). Форма
постановления нотариуса о выдаче денежных средств в счет возмещения расходов
на похороны наследодателя утверждена приказом Минюста России от 10 апреля
2002 г. № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».
4. Требования о выплате перечисленных в комментируемой статье денежных
средств предъявляются:
– к исполнителю завещания или к хранителю наследственного имущества – до
принятия наследниками наследства;
– к наследникам, принявшим наследство (см. комментарии к ст. 1152, 1153 ГК);
– к Российской Федерации, муниципальным образованиям, городам Москве
и Санкт-Петербургу в случае наличия выморочного имущества (см. комментарий
к ст. 1151 ГК).
Статья 1175. Ответственность наследников по долгам наследодателя
1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323).
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156),
отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника,
от которого к нему перешло право на принятие наследства.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1175
157
3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство
наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или муниципальному образованию.
При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
1. Ответственность наследников по долгам кредиторов была предусмотрена римским частным правом, которое создало ряд положений об отношениях наследников между собой и с кредиторами наследодателя.
Кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их
требований, могли потребовать от наследника ответа на вопрос, принимает ли он
наследство. Затем наследнику по его просьбе мог быть назначен судом срок для решения вопроса о принятии наследства, после истечения которого наследник, не
давший ответа, считался: до Юстиниана – отказавшимся, в праве Юстиниана –
принявшим наследство1.
Российское законодательство традиционно устанавливало ограниченную ответственность наследников по долгам кредиторов в пределах стоимости перешедшего
наследственного имущества и пресекательный срок для предъявления требований
кредиторами к наследникам. Согласно ст. 434 ГК РСФСР 1922 г. наследник, принявший наследство, а равно государство, к которому перешло выморочное имущество, отвечают по долгам, обременяющим наследство, лишь в пределах действительной стоимости наследственного имущества. Кредиторы наследодателя обязаны заявить свои претензии под страхом утраты права требования в течение шести
месяцев со дня принятия мер по охране наследства.
Согласно ст. 553 ГК РСФСР 1964 г. наследник, принявший наследство, отвечал по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего
к нему наследственного имущества. На таких же основаниях отвечало и государство, к которому поступило имущество в порядке ст. 552 ГК 1964 г., статья 554 которого предусматривала пресекательный срок в пределах шести месяцев со дня открытия наследства.
2. Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает солидарную ответственность, ограниченную стоимостью наследственного имущества. Статья 323 ГК РФ
определяет особенности солидарной ответственности. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников
совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в
части долга. Наследник, исполнивший требование, в последующем сможет в регрессном порядке обратиться к остальным наследникам с требованием в определенных долях.
При определении размера ответственности суду необходимо в решении указать стоимость наследственного имущества, полученного каждым из наследников.
Солидарное обязательство наследников прекращается не только при исполнении
1
Римское частное право: Учебник / В.А. Краснокутский, И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский и др.;
Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
158
Глава 64
обязательства полностью, но также в том случае, когда стоимость имущества, перешедшего наследникам, меньше размера долга. Наследники не несут ответственность по обязательствам наследодателя своим имуществом.
При определении стоимости имущества могут быть привлечены оценщики в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»1.
3. Немало споров возникает в части ответственности поручителей по обязательствам умершего. При этом единые подходы судебной практикой не выработаны. Так, например, Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 15 ноября 2005 г. № Ф03-А59/05-1/3178 определено, что нормами гражданского законодательства о поручительстве не предусмотрен переход к поручителю в порядке
правопреемства обязанностей по исполнению обязательств должника в случае его
смерти.
Определением Верховного Суда РФ от 29 августа 2007 г. № 34-В07-12 признано, что нормами ГК РФ о поручительстве не предусмотрен переход к поручителю
в порядке правопреемства обязанностей по исполнению обязательств должника
в случае его смерти. Суд первой инстанции, удовлетворяя требования кредитора, указал, что обязательства должника перед кредитором исполнены не были;
односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим; поручительство
прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства. Вытекающие из
кредитного договора обязательства не связаны неразрывно с личностью должника, в связи с чем обеспеченное поручительством ответчиков кредитное обязательство заемщика смертью последнего не прекращается. Исполнение обязательства за умершего должника в порядке поручительства не препятствует ответчикам
предъявить соответствующий иск к наследникам имущества умершего. В связи
с этим обязательства по кредитному договору подлежат исполнению поручителями как солидарными с заемщиком должниками, являющимися ответственными перед банком в том же объеме, что и умерший должник.
Однако в силу ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. В соответствии со ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством
обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность. Данная норма права является диспозитивной. Это означает, что ответственность поручителя перед кредитором должника по обеспеченному поручительством кредитному обязательству наступает лишь при наличии определенных
условий, связанных с тем или иным поведением заемщика.
Ответственность поручителя возникает в случае, когда заемщик сам не исполняет кредитного обязательства либо исполняет его ненадлежаще. Таким образом,
обязательство поручителя ограничено лишь обязанностью нести ответственность
за должника, а не исполнять обязательство за него. Согласно п. 1 ст. 367 ГК РФ
поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства,
а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные для поручителя последствия, без согласия последнего. В соответствии с п. 1 ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью
1
Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1175
159
должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Из данной правовой нормы следует, что смерть гражданина-должника влечет
прекращение обязательства, если только обязанность его исполнения не переходит
в порядке правопреемства к наследникам должника или иным лицам, указанным
в законе. Нормами ГК РФ о поручительстве не предусмотрен переход к поручителю в порядке правопреемства обязанностей по исполнению обязательств должника в случае его смерти. Следовательно, вывод суда о сохранении после смерти
должника обязательства по кредитному договору и договору поручительства противоречит ст. 361, 367, 418 ГК РФ. Эти доводы, по мнению Верховного Суда РФ,
заслуживают внимания.
4. В п. 2 комментируемой статьи предусматривается специальное правило, касающееся наследственной трансмиссии (см. комментарий к ст. 1156 ГК). Правопреемник наследника в порядке наследственной трансмиссии (трансмиссар) может быть также привлечен к солидарной ответственности с другими наследниками
по долгам первоначального наследодателя. Особенности ответственности трансмиссара определяются в зависимости от того, к кому было предъявлено требование кредитором: ко всем или к отдельным наследникам. В том случае, если требование в полной сумме было предъявлено ко всем должникам, то трансмиссар не
может отвечать как солидарный должник в части недополученной суммы. Если иск
предъявлен к одному из наследников и требование не было удовлетворено полностью, то трансмиссар может отвечать как солидарный должник.
5. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает срок для предъявления требований в пределах сроков исковой давности. Общий срок исковой давности составляет три года. Специальные сроки установлены актами законодательства, в том
числе ГК РФ, например срок исковой давности по оспоримым сделкам.
Положения данного пункта были предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ (определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 309- О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Демешевой Людмилы Александровны на нарушение ее конституционных прав статьями 201, 391
и пунктом 3 статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации»). Основанием для обращения в Конституционный Суд РФ стали доводы заявительницы о том, что названные положения позволяют суду исчислять трехлетний срок
исковой давности, установленный для предъявления кредиторами наследодателя своих требований к принявшим наследство наследникам, до дня открытия наследства или принятия наследства наследниками, не предоставляя при этом права на перерыв, приостановление или восстановление данного срока. В ст. 554 ранее действовавшего ГК РСФСР 1964 г. содержалось правило, предусматривавшее
шестимесячный срок для предъявления требований к наследникам кредиторами
наследодателя. Заявительница, утверждая, что начало течения срока для предъявления требований должно производиться с момента открытия наследства, по
существу выражает несогласие с существующим порядком исчисления такого
срока, как он определен в ГК РФ.
Позиция Конституционного Суда РФ выразилась в следующем. Само по себе введение законодателем нормы о праве кредиторов наследодателя на предъявление требований к принявшим наследство наследникам лишь в пределах сроков
исковой давности, т.е. применение в рамках данных отношений общих положений о сроке исковой давности (в том числе положений ст. 196 и 200 ГК), не может
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
160
Глава 64
рассматриваться как нарушение конституционных прав и свобод заявительницы,
перечисленных в жалобе.
Особенности же действия сроков исковой давности по требованиям кредиторов к наследникам, такие как невозможность перерыва, приостановления и восстановления, обусловлены необходимостью достижения баланса интересов кредиторов и наследников с целью недопущения предъявления соответствующих требований спустя значительное время после открытия наследства и направлены на
обеспечение стабильности и определенности гражданско-правовых отношений.
Следовательно, нельзя признать, что оспариваемыми в жалобе законоположениями, примененными в деле заявительницы, были нарушены ее конституционные
права и свободы.
6. Наличие наследников у наследодателя еще не гарантирует для кредиторов,
что эти наследники будут выступать в качестве должников по обязательству. В том
случае, если все наследники отказались от наследства, наследственное имущество
становится выморочным и переходит по наследству Российской Федерации, муниципальному образованию, городам федерального значения Москве или СанктПетербургу в соответствии со ст. 1151 ГК РФ. Это объясняется наличием у наследников права на отказ от наследства. Со смертью наследодателя прекращаются обязательства личного характера.
Названные положения имеют важное значение не только для частноправовых,
но и для налоговых и иных публичных правоотношений. Так, Постановлением
ФАС Восточно-Сибирского округа от 9 июня 2007 г. № А58-170/06-Ф02-2502/07,
А58-170/06-Ф02-2504/07, А58-170/06-Ф02-2735/07 (по делу № А58-170/06) по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль и пени дело передано на новое рассмотрение, поскольку налогоплательщику необходимо представить дополнительные доказательства, подтверждающие размер себестоимости реализованных, но не оплаченных
товаров (работ, услуг), стоимость которых по результатам инвентаризации дебиторской задолженности должна быть включена в налоговую базу. Судом обращалось внимание на то, что обязательства по договору займа не могут быть прекращены на основании ст. 418 ГК РФ, так как допускается предъявление займодавцем
требования к наследникам умершего должника. Судебные инстанции согласились
с доводами общества о том, что наличие у должника наследников само по себе не
может являться основанием для признания задолженности реальной ко взысканию с учетом материального положения членов семьи должника.
Однако кредитором должны быть приведены доказательства, на которых основаны выводы суда о материальном положении наследников. Кроме того, вопрос
о невозможности исполнения обязательства по договору займа должен решаться
применительно к положениям ст. 416 ГК РФ. Таким образом, выводы судебных
инстанций о правомерности признания обществом безнадежной ко взысканию
задолженности по договору займа и включения суммы задолженности во внереализационные расходы сделаны с нарушением норм материального и процессуального права.
7. На некоторые требования, включая требования кредитов к наследнику, срок
исковой давности не распространяется. Согласно ст. 208 ГК РФ исковая давность
не распространяется на требования:
– о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1176
161
– о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако
требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем
за три года, предшествовавшие предъявлению иска;
– собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения;
– другие требования в случаях, установленных законом.
Глава 65. Наследование отдельных видов имущества
Статья 1176. Н
аследование прав, связанных с участием в хозяйственных
товариществах и обществах, производственных кооперативах
1. В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена)
в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества
или кооператива.
Если в соответствии с настоящим Кодексом, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива
для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива
и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества
или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами настоящего Кодекса, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица.
2. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком
товарищества на вере.
3. В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции.
Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.
1. В состав наследственного имущества могут входить имущественные права,
возникшие в результате участия гражданина-наследодателя в юридических лицах.
Комментируемая статья определяет правила наследования прав, связанных с участием гражданина в коммерческих юридических лицах – хозяйственных товариществах и обществах, а также в производственных кооперативах.
2. В случае если наследодатель являлся участником полного товарищества, к его
наследникам переходит его доля в складочном капитале. При этом в соответствии
со ст. 76 ГК РФ само товарищество может продолжить свою деятельность, если это
предусмотрено учредительным договором товарищества или соглашением остающихся участников. Поскольку отношения в полном товариществе построены на
лично-доверительных началах, в п. 2 ст. 78 ГК РФ содержится правило, согласно
которому в случае смерти участника полного товарищества его наследник может
вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников. Если же такое
согласие не достигнуто, наследнику умершего участника должна быть выплачена
стоимость части имущества товарищества, соответствующая доле этого участника
в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
162
Глава 65
Выплата стоимости части имущества может быть заменена выдачей имущества
в натуре по соглашению между наследником и участниками товарищества. В соответствии со специальными правилами абз. 2 п. 1 ст. 78 ГК РФ причитающаяся
наследнику часть имущества товарищества или ее стоимость должны быть определены по балансу. Моментом, на который должен быть составлен баланс, следует
считать день открытия наследства, т.е. день, с которого принятое наследство признается принадлежащим наследнику (п. 4 ст. 1152 ГК). К сожалению, действующее
законодательство не содержит специальных правил, которые обеспечили бы защиту интересов наследников участника полного товарищества. Исполнитель завещания или нотариус вправе передать имущество, входящее в наследственную массу,
в том числе имущественные права, в доверительное управление (ст. 1173 ГК). Однако доверительный управляющий не может «заместить» умершего в полном товариществе, что не дает ему полномочий требовать от участников товарищества составления баланса в целях подсчета стоимости причитающейся наследникам доли
умершего. Представляется, что такое полномочие должно быть прямо закреплено
в законе как мера по охране наследственного имущества, которую вправе принять
нотариус или душеприказчик.
Наследник участника полного товарищества несет ответственность по обязательствам товарищества перед третьими лицами, по которым отвечал бы выбывший участник, в пределах перешедшего к нему имущества выбывшего участника
товарищества (п. 2 ст. 75 ГК).
Правила, относящиеся к наследованию доли в складочном капитале, принадлежавшей участнику полного товарищества, применяются также в случае смерти
полного товарища в товариществе на вере.
3. В случае смерти участника общества с ограниченной ответственностью доля
в уставном капитале общества переходит к его наследникам, если иное не предусмотрено уставом общества. Уставом общества может быть предусмотрено, что
переход доли в уставном капитале общества к наследникам его участников допускается только с согласия остальных участников общества. При отказе в согласии
на переход доли у наследников возникает право требовать у общества выплатить
им действительную стоимость доли в уставном капитале или выдать им в натуре
имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые
предусмотрены Законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества (п. 6 ст. 93 ГК).
Пункт 5 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью дополнительно устанавливает, что при несогласии участников общества на переход доли к наследникам доля, принадлежавшая умершему участнику общества, переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного указанным Законом или уставом общества для получения такого согласия участников
общества. При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, либо с согласия наследников выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
До принятия наследником умершего участника общества наследства управление
его долей в уставном капитале общества осуществляется доверительным управляющим наследственным имуществом, с которым заключен договор в порядке, предусмотренном ст. 1173 ГК РФ.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1177
163
Положения о наследовании доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью распространяются также на случаи наследования долей в капитале обществ с дополнительной ответственностью.
Иные правила установлены комментируемой статьей применительно к случаям
наследования доли в складочном капитале товарищества на вере. Указанная доля
наследуется, при этом наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере и приобретает права, установленные ст. 85 ГК РФ.
4. В случае если в состав наследственной массы входят акции, они переходят
к наследникам, которые становятся участниками акционерного общества. Моментом перехода прав в соответствии с правилом, установленным п. 4 ст. 1152 ГК РФ,
следует считать день открытия наследства, т.е. день, с которого принятое наследство признается принадлежащим наследнику.
Однако в период с момента открытия наследства до момента окончательного выяснения круга наследников и оформления ими своих наследственных прав
объективно существует неопределенность в отношении правообладателей акций,
принадлежавших умершему. В это время возникает необходимость осуществления
прав по акциям, что требует передачи акций, входящих в наследственную массу,
в доверительное управление на основании ст. 1173 ГК РФ.
Доверительное управление акциями, а также долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью (обществ с дополнительной ответственностью) представляет собой вариант доверительного управления по основаниям,
предусмотренным законом (ст. 1026 ГК). Доверительный управляющий, которому в соответствии с договором переданы указанные объекты управления, вправе
осуществлять все правомочия участника общества (акционера), в том числе реализовывать право голоса. В то же время возможности управляющего, включая возможность распоряжения такими объектами, могут быть ограничены договором
(п. 1 ст. 1020 ГК).
5. В случае смерти члена производственного кооператива его пай входит в наследственную массу. При этом наследники умершего могут быть приняты в члены
кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива. Кроме того, п. 3 ст. 7 Федерального закона от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»1 устанавливает право наследников на получение
причитавшейся умершему члену кооператива заработной платы, премий и доплат.
Следует, однако, иметь в виду, что правила наследования подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм
заработной платы и приравненных к ней платежей установлены ст. 1183 ГК РФ.
Статья 1177. Н
аследование прав, связанных с участием
в потребительском кооперативе
1. В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай.
Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива. Такому наследнику не может быть
отказано в приеме в члены кооператива.
2. Решение вопроса о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким наследникам,
а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооперати1
Собрание законодательства РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
164
Глава 65
ва, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.
1. В отличие от предыдущей (см. ст. 1176 ГК и комментарий к ней) комментируемая статья исходит из того, что потребительские кооперативы представляют собой некоммерческие организации и наследнику не может быть отказано в приеме
в члены кооператива. Потребительским кооперативом признается добровольное
объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов (ст. 116 ГК).
2. В тех случаях, когда наследодатель является членом потребительского кооператива, в наследственную массу входит его пай. При этом следует иметь в виду, что
согласно п. 4 ст. 218 ГК РФ члены жилищного, жилищно-строительного, дачного,
гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право
на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж,
иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество. Соответственно в случае смерти члена
потребительского кооператива (бывшего члена такого кооператива, выплатившего полностью паевой взнос) комментируемая статья не применяется, а наследование проходит на общих основаниях.
3. В отличие от прежнего законодательства по действующему законодательству наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива. Решение вопросов о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким
наследникам, а также каковы порядок, способы и сроки выплаты наследникам,
не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо
них имущества в натуре, определяются законодательством о потребительских
кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.
Так, согласно ч. 5 ст. 13 Закона РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»1 в случае смерти пайщика его наследники могут быть приняты в потребительское общество, если иное не предусмотрено уставом потребительского общества. В противном случае потребительское общество передает наследникам
его паевой взнос и кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном ст. 14
вышеназванного Закона. Как отмечается в данной статье, наследникам умершего пайщика его паевой взнос и кооперативные выплаты передаются в порядке,
предусмотренном уставом потребительского общества. Право участия в общих
собраниях потребительского общества и другие права пайщиков указанным наследникам не передаются.
В ЖК РФ (ст. 131) устанавливается преимущественное право вступления
в члены жилищного кооператива в случае наследования пая, последовательно
указываются лица, обладающие таким правом: супруг, имеющий право на паенакопление, наследники члена кооператива, имеющие право на часть паенакопления, и т.д.2
1
Российская газета. 17.07.1997. № 136.
Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. С. 507–510.
2
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1178
165
Статья 1178. Наследование предприятия
Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по
завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей
наследственной доли входящего в состав наследства предприятия (статья 132) с соблюдением
правил статьи 1170 настоящего Кодекса.
В случае, когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или
не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им
наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших
наследство, в состав которого входит предприятие.
1. Комментируемая статья устанавливает специальные правила в случаях, когда в состав наследственного имущества в числе объектов входит предприятие как
имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности. Следует иметь в виду, что в настоящее время предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. В состав предприятия входят
все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные
знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 132 ГК). Предприятие наследуется как имущественный комплекс, за исключением тех прав и обязанностей, которые сам собственник предприятия не вправе был передавать другим лицам.
2. Состав и стоимость наследуемого предприятия определяются на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с правилами такой
инвентаризации. Для оформления в правах наследования нотариусу помимо документов, подтверждающих право собственности наследодателя на предприятие,
должны быть представлены акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень
всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.
3. Комментируемой статьей определены наследники, имеющие при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия как имущественного комплекса.
К ним относятся:
– наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя;
– коммерческая организация, которая является наследником по завещанию.
При этом несоразмерность наследственного имущества с наследственной долей наследника, имеющего право преимущественного приобретения предприятия, устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого
имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том
числе выплаты соответствующей денежной суммы. Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
166
Глава 65
Статья 1179. Н
аследование имущества члена крестьянского (фермерского)
хозяйства
1. После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил
статей 253–255 и 257–259 настоящего Кодекса.
2. Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства.
Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при
отсутствии соглашения судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства.
При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается.
3. В случае, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство
прекращается (пункт 1 статьи 258), в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками по правилам статей 258 и 1182 настоящего Кодекса.
1. Деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»1. Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих
в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение,
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную
на их личном участии.
Членами фермерского хозяйства могут быть:
– супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, братья и сестры членов фермерского хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хозяйства по достижении ими возраста 16 лет;
– граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. Максимальное количество таких граждан не может превышать пять человек.
Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
2. В состав имущества фермерского хозяйства могут входить земельный участок,
хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное необходимое для осуществления
деятельности фермерского хозяйства имущество. Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если соглашением между ними не установлено иное.
Доли членов фермерского хозяйства при долевой собственности на имущество
фермерского хозяйства устанавливаются соглашением между членами фермерского хозяйства.
3. Ранее земельный участок члена крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии со ст. 26 вышеупомянутого Закона передавался по наследству одно1
Собрание законодательства РФ. 2003. № 24. Ст. 2249.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1180
167
му из членов этого хозяйства по согласованию с другими его членами. При отсутствии таковых земельный участок передавался одному из наследников умершего,
изъявившему желание вести крестьянское хозяйство. При отсутствии в числе наследников желающих вести крестьянское хозяйство земельный участок передавался по наследству в размерах, установленных для ведения личного подсобного хозяйства, либо для обслуживания жилого дома, индивидуального садоводства
и животноводства. Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2287 эта статья
была признана недействующей.
Статья 1180. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных
1. Принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи (абзац
второй пункта 2 статьи 129) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях,
установленных настоящим Кодексом. На принятие наследства, в состав которого входят такие
вещи, не требуется специального разрешения.
2. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до
получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.
При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое
имущество подлежит прекращению в соответствии со статьей 238 настоящего Кодекса, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на
его реализацию.
1. На основании п. 1 ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно
переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства,
в том числе в порядке наследования или иным способом, если они не изъяты из
оборота или не ограничены в обороте.
В соответствии с п. 2 указанной статьи виды объектов, которые полностью
изъяты из оборота, должны быть прямо указаны в законе.
Ограничение оборотоспособности заключается в том, что отдельные объекты
могут находиться в собственности или на ином праве лишь у отдельных категорий субъектов либо их нахождение в обороте допускается по специальному разрешению. Виды таких объектов определяются в порядке, установленном законом.
Таким образом, с точки зрения оборотоспособности объекты гражданских прав
могут быть разделены на три категории: 1) свободно обращающиеся; 2) ограниченно оборотоспособные; 3) изъятые из оборота.
2. В отличие от правил, которые действовали до введения в действие части
третьей ГК РФ, наличие в отношении конкретных вещей, входящих в состав наследственного имущества, оснований, препятствующих их свободному обороту
(например, отсутствие специального разрешения), не является препятствием для
перехода права собственности на указанные вещи в порядке наследования. При
этом в соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства.
Комментируемая статья содержит нормы, обеспечивающие соблюдение требований обращения указанных объектов. Так, при открытии наследства, в состав
которого входят ограниченно оборотоспособные вещи, нотариус обязан принять
меры по их охране до получения наследником специального разрешения на эти
вещи. Меры по охране принимаются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
168
Глава 65
Если наследнику, у которого возникло право собственности в порядке наследования на ограниченно оборотоспособные вещи, впоследствии отказано в выдаче специального разрешения, а также если наследник относится к категории
лиц, которые не могут иметь право собственности на определенное имущество,
такое имущество должно быть отчуждено собственником в порядке, установленном ст. 238 ГК РФ.
Последствия невыполнения наследником требования об отчуждении имущества, которое не может ему принадлежать, предусмотрены п. 2 ст. 238 ГК РФ. В таком случае по решению суда имущество подлежит принудительной продаже либо
передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением
собственнику его стоимости за вычетом расходов на его реализацию.
3. Комментируемая статья относит к ограниченно оборотоспособным объектам такие их виды, как оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства, оборотоспособность которых ограничена специальными законами. Кроме того, правила наследования, установленные ст. 1180
ГК РФ, распространяются и на иные объекты, оборотоспособность которых ограничена в порядке, установленном законом.
Действие рассматриваемой статьи не распространяется на отдельные объекты, особенности наследования которых определяются статьями ГК РФ: земельные участки (ст. 1181, 1182), невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию (ст. 1183), имущество, предоставленное
наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях (ст. 1184), государственные награды, почетные и памятные знаки (ст. 1185).
4. Особенности наследования оружия определяются исходя из требований к его
обороту, установленных Законом об оружии.
В соответствии со ст. 3 названного Закона в собственности граждан может находиться гражданское оружие, предназначенное для использования в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Статья 6 этого Закона содержит конкретные технические параметры, в соответствии с которыми устанавливаются ограничения на оборот гражданского оружия (емкость магазина, длина ствола, дальность
боя и т.д.).
Кроме того, в Законе об оружии содержатся требования, выполнение которых
гражданами дает им право на приобретение оружия:
– достижение 18-летнего возраста;
– получение лицензии в органах внутренних дел на приобретение конкретного вида оружия;
– наличие охотничьего билета;
– отсутствие со стороны заявителя правонарушений, связанных с оборотом
оружия;
– соблюдение требования о предельном количестве отдельных видов оружия.
При открытии наследства, в состав которого входит оружие, нотариус обязан
принять меры к его охране. Так, в соответствии с п. 26 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе имущества умершего, передаются органам внутренних дел по отдельной описи.
Статья 20 Закона об оружии содержит положение о том, что указанное оружие
изымается органами внутренних дел для ответственного хранения до решения вопроса о наследовании. Такое положение не согласуется с п. 1 ст. 1180 ГК РФ, ко-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1180
169
торый не связывает возможность принятия наследства наследником с наличием
у него специального разрешения. Указанное несоответствие подлежит устранению в процессе приведения законодательных актов РФ в соответствие с частью
третьей ГК РФ.
5. Оборот наркотических средств и психотропных веществ осуществляется
в порядке, установленном Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах»1 (далее – Закон о наркотических средствах). Указанный Закон содержит определение наркотических
средств и психотропных веществ и устанавливает ограничение на их оборот.
Предусматривается также их отпуск физическим лицам только для медицинских целей в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной
власти в области здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Статья 29 Закона о наркотических средствах предусматривает, что наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также инструменты или
оборудование, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным,
подлежат уничтожению в порядке, установленном Правительством РФ.
Принятое во исполнение ст. 28 и 29 Закона о наркотических средствах постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 647 «О порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых
признано нецелесообразным»2 устанавливает, что изъятые из оборота указанные
объекты подлежат уничтожению, за исключением случаев, когда органами, осуществившими их изъятие, на основании заключений Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности, науки и технологий РФ или комиссий,
состоящих из представителей указанных министерств на местах и органа, осуществившего изъятие или конфискацию, будет принято решение об обращении их в доход государства и о передаче федеральным органам исполнительной власти, государственным предприятиям и учреждениям, а также юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию, для использования в целях, предусмотренных
законодательством, включая промышленную переработку.
В частности, в соответствии со ст. 29 Закона о наркотических средствах уничтожение наркотических средств и психотропных веществ может осуществляться
в случае, когда неиспользованные наркотические средства принимаются от родственников умерших больных.
Нормативные правовые акты не содержат положений, касающихся механизма возмещения стоимости изъятых наркотических средств и психотропных веществ. Вместе с тем систематическое толкование ст. 129, 238 и 1180 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что эти статьи применяются и в случае, если наследник, принявший в составе наследственного имущества указанные средства
и вещества, не получил впоследствии законных оснований для их использования.
Он имеет право на получение стоимости отчужденных наркотических средств
и психотропных веществ.
1
2
Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
Собрание законодательства РФ. 1999. № 27. Ст. 3360.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
170
Глава 65
Статья 1181. Наследование земельных участков
Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется.
При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного
участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом.
1. Определение земельного участка содержится в Земельном кодексе Российской Федерации1 (далее – ЗК РФ, ЗК). Согласно п. 2 ст. 6 ЗК РФ земельный участок – это часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Земельный участок относится к сложным вещам, т.е., как следует из ст. 134
ГК РФ, – это совокупность разнородных вещей, которые образуют единое целое,
предполагающее использование их по общему назначению. При этом законодатель
в ст. 261 ГК РФ использует два критерия отнесения объектов к земельному участку: первый – это примерное перечисление объектов (поверхностный (почвенный)
слой, замкнутые водоемы, находящиеся на участке лес и растения); второй – все,
что находится над и под поверхностью этого участка.
В ст. 6 ЗК РФ указывается на то, что земельный участок может быть делимым
и неделимым. Делимым является участок, который может быть разделен на части,
если после раздела каждая из этих частей образует самостоятельный земельный
участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных
федеральными законами. При этом объектами земельных отношений являются:
земля как природный объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных участков.
2. Комментируемая статья устанавливает, что земельные участки, принадлежавшие наследодателям как на праве собственности, так и на праве пожизненного наследуемого владения, наследуются на общих основаниях. Правоустанавливающим
документом, свидетельствующим о праве наследодателей на земельный участок,
является свидетельство о праве собственности (о праве пожизненного наследуемого владения), выдаваемое территориальным органом Росреестра.
Следует обратить внимание на то, что юридически действительными признаются и свидетельства, выданные комитетами по земельным ресурсам и землеустройству до введения в действие Закона о регистрации прав на недвижимость (т.е. до
31 января 1998 г.), а также до создания и начала деятельности учреждения юстиции
по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При этом следует иметь в виду, что создание системы названных учреждений юстиции завершилось к 1 января 2000 г.2
3. Рассматривая такое специфическое право, как право пожизненного наследуемого владения земельным участком, нельзя не отметить, что с 30 октября 2001 г.,
т.е. со дня введения в действие Земельного кодекса РФ, предоставление земельных
1
Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
Подробнее см.: Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». М., 1999. С. 70, 234–235.
2
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Статья 1182
171
участков гражданам на праве пожизненного наследуемого владения не допускается (ст. 21 ЗК). Более того, граждане, имеющие земельные участки на этом праве, имеют право приобрести их в собственность один раз бесплатно. По существу
речь идет о политике государства по постепенной ликвидации права пожизненного
наследуемого владения земельными участками, т.е. граждане, которые в свое время приобрели земельные участки на рассматриваемом праве, могут распорядиться землей исключительно путем передачи по наследству.
Государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству проводится на основании свидетельства
о праве на наследство.
4. Комментируемая статья указывает на то, что приобретение земельного участка в порядке наследования не требует какого-либо специального разрешения. Данное добавление конечно же не имеет правового содержания, это скорее учет общественно-политической обстановки в России на момент принятия, а точнее,
подготовки к принятию части третьей ГК РФ (дискуссии о частной собственности на землю, споры о возможности совершения сделок с земельными участками,
дебаты о возможности приобретать земельные участки иностранными гражданами и т.п.). Многие из обсуждавшихся проблем нашли решение в Федеральном законе от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»1 (далее – Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения).
5. По наследству могут передаваться также принадлежавшие наследодателям доли в праве общей собственности на земельные участки (земельные доли). Наследование в этом случае аналогично наследованию земельных участков.
6. Исключение из общего правила составляет наследование земельных участков, принадлежавших членам крестьянских (фермерских) хозяйств (см. ст. 1179
ГК и комментарий к ней).
Статья 1182. Особенности раздела земельного участка
1. Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для
участков соответствующего целевого назначения.
2. При невозможности раздела земельного участка в порядке, установленном пунктом 1
настоящей статьи, земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное
право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Компенсация
остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном статьей 1170 настоящего Кодекса.
В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение
земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.
1. Земельные участки (как, впрочем, и многие другие движимые и недвижимые
вещи) не могут делиться бесконечно, поэтому законодатель использует такую категорию, как «минимальный размер земельного участка». На основании комментируемой статьи раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, производится с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения.
Как следует из ст. 45 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначе1
Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3018.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
172
Глава 65
ния, минимальный размер может быть установлен в региональных актах земельного законодательства, посвященных землям сельскохозяйственного назначения.
2. При невозможности раздела земельного участка по причине уменьшения минимального размера земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Остальные наследники получают от него денежную или иную
имущественную компенсацию.
Преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли земельного участка имеют только члены крестьянского (фермерского) хозяйства перед наследниками, не являющимися таковыми.
Если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение
земельного участка либо не воспользовался им, владение, пользование и распоряжение этим участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой
собственности, т.е. наследники обладают долей в праве собственности на один (наследуемый) участок и сообща осуществляют право собственности.
3. В тех случаях, когда земельные участки сельскохозяйственного назначения
входят в состав выморочного имущества (см. ст. 1151 ГК и комментарий к ней),
они поступают в фонд перераспределения земель. В соответствии со ст. 80 ЗК РФ
такой фонд создается в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.
Условия и порядок предоставления земельных участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения должны определяться федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ.
Статья 1183. Н
аследование невыплаченных сумм, предоставленных
гражданину в качестве средств к существованию
1. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий,
стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни
или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.
2. Требования о выплате сумм на основании пункт