close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

493.Римское право

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
по дисциплине
РИМСКОЕ ПРАВО
Тула
2012
1
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Настоящее пособие предназначено для того, чтобы облегчить
студентам и слушателям усвоение учебного материала и подготовку к
зачету и экзамену по предмету "Римское право".
Автор - составитель: кандидат юридических наук
С.В. Заварзин.
Допущено к использованию в учебном процессе
учебно-методическим советом ИЗУ ВПА
Председатель УМС ИЗУ ВПА кандидат педагогических
наук А.Ю. Соловьев
Продаже и передаче в другие учебные заведения не подлежит
2
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Общие
положения
и
рекомендации
по
использованию
материалов……………………...............................................................
ТЕМА 1. Роль римского права в истории права……………………….
ТЕМА 2. Понятие римского права как самостоятельной системы
права, науки и учебной дисциплины…………………………………..
ТЕМА 3. Источники римского права…………………………………...
ТЕМА 4. Правовое положение римских граждан и других субъектов
римского права………………………………………………………….
ТЕМА 5. Римский гражданский процесс: понятие и особенности…..
ТЕМА 6. Понятие и особенности римской семьи………………….......
ТЕМА 7. Право собственности в древнем Риме……………………......
ТЕМА 8. Права на чужие вещи в древнем Риме……………………….
ТЕМА 9. Обязательственное право в древнем Риме…………………...
ТЕМА 10. Понятие и виды договоров в древнем Рим е………………..
ТЕМА11. Наследование в древнем Риме……………………………….
ТЕМА 12. Рецепция римского права……………………………………
Перечень вопросов по курсу……………………………………….…..
Литература по курсу……………………………………………… ……
4
6
9
12
16
19
21
25
29
32
37
40
44
46
50
3
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Общие положения и рекомендации по использованию материалов
Римское право - это дисциплина историко-правового цикла,
рассматривающая
особенности
регулирования
частноправовых
отношений в Древнем Риме. Изучение римского права как учебной
дисциплины является одним из ключевых факторов, влияющих на
понимание студентами основополагающих институтов гражданского
права.
Целью изучения римского права как учебной дисциплины является:
1) ознакомление студентов с историей становления частного права;
2) содействие формированию правовой культуры будущего юрис та;
3) ознакомление студентов с основными институтами частного права;
4) формирование у студентов умения решать юридические задачи в
сфере частного права;
5) содействие более глубокому пониманию основных институтов
частного права;
6) формирование умения принимать правовые решения и совершать
иные юридические действия в соответствии с принципами частного
права;
7) формирование умения систематически повышать свою
профессиональную квалификацию, изучать римское право и практику его
применения, ориентироваться в специальной литературе.
В результате изучения дисциплины Римское право студент должен:
иметь представление:
1. о роли римского права в истории права;
2. об основных источниках римского права;
3. об особенностях вещного и обязательственного права древнего
Рима;
4. об особенностях права собственности и других вещных правах в
древнем Риме;
5. об особенностях римской семьи;
6. об особенностях рецепции римского права;
знать:
1. основные источники римского права;
2. виды обычаев в римском праве;
3. понятие и виды законов в римском праве;
4. особенности консультаций юристов как источников римского
права;
5. особенности правового положения римских граждан и других
субъектов римского права;
6. особенности римского гражданского процесса;
7. понятие и виды исков в древнем Риме;
8. понятие и виды брака и семьи в древнем Риме;
4
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
9. особенности
правового
регулирования
брачно -семейных
отношений в древнем Риме;
10. понятие и виды вещных прав в древнем Риме;
11. содержание права частной собственности;
12. особенности сервитутов в древнем Риме;
13. особенности узуфруктов в древнем Риме;
14. особенности эмфитевзиса и суперфиция в древнем Риме;
15. место и роль обязательственного права в древнем Риме;
16. понятие и виды договоров в древнем Риме;
17. особенности исполнения обязательств в древнем Риме;
18. особенности ответственности за неисполнение обязательств;
19. особенности права наследования в древнем Риме;
20. особенности наследования по закону и по завещанию в древнем
Риме;
21. понятие и виды легатов и фидеикомиссов в древнем Риме .
уметь:
1. выявлять
наличие
или
отсутствие
правоотношения,
регулируемого римским правом в заданной ситуации;
2. определять вид правоотношения, регулируемого римским правом
в заданной ситуации;
3. устанавливать характер и содержание субъективных прав и
юридических обязанностей субъектов римского права в заданной
ситуации;
4. устанавливать наличие или отсутствие факта нарушения
субъективных прав либо неисполнения юридических обязанностей
субъектов римского права в заданной ситуации;
5. определять способы, формы и
защиты нарушенных прав
субъектов римского права в заданной ситуации.
владеть:
1. юридической терминологией;
2. навыками анализа различных правовых явлений, в том числе
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в римском
праве.
Данное пособие рекомендуется использовать в качестве рабочей
тетради по дисциплине «Римское право».
5
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Тема 1. Роль римского права в истории права
Вопросы:
1. Роль римского права в истории частного права .
2. Роль римского права в истории правовых учений .
1. Роль римского права в истории частного права
Основное значение римского частного права состо ит в его рецепции
(от лат. receptio - схватываю, усваиваю). Падение Западной Римской
империи (последняя четверть V в.) завершило первую эпоху истории
римского права.
Последующая историческая жизнь римского права свелась, во первых, к прямому продолжению традиций римского права в Восточной
Римской империи (Византийская империя); во -вторых, к его рецепции; втретьих, к научному освоению философии и догмы римского права.
Достижения римского правового развития были отражены в
Восточной Римской империи в VI в. в кодификации императора
Юстиниана, которая дала новую жизнь римскому праву и дошла до нас
как знаменитый Свод гражданского права (Corpus iuris civilis).
С падением Западной Римской империи многие варварские вожди
(короли), установившие свою власть на ее территории, продолжали
применять римское право.
Смешиваясь с национальным правом во второй половине I
тысячелетия, оно сохранилось в праве Бургундского и Вестготского
королевств, Франкского государства, в Испании. Здесь на основе кодекса
Феодосия (первая половина V в.) были созданы обновленные
систематизации: римский закон, собрание новелл Феодосия, эдикт
Теодориха (V в).
Самым известным стал Римско-Вестготский закон, или сокращение
Аллариха
(Бревиарий),
VI в.
С
утверждением
королевского
законодательства у варваров применение римского права сократилось, а к
VIII в. кое-где его было запрещено применять.
Юстиниановская кодификация (Византия) VI в. несколько оживила
правоведение, было сделано несколько переработок юстиниановского
Свода - Эклога при Льве Исавре (740 г.); Прохирон Василия
Македонянина (870-879 гг.), Базилика Льва Мудрого (886-911 гг.), когда
весь Свод был слит в один кодекс из 60 книг на греческом языке.
2. Роль римского права в истории правовых учений
Возрождение римского права в Западной Европе в кач естве
самостоятельной области культуры и практики началось с XI в. В 1080 г.
возникла Болонская юридическая школа (с этой даты ведут свою
родословную европейские университеты). Эта школа в лице знаменитого
правоведа Ирнерия положила начало течению (школе) глоссаторов.
Глоссаторы занимались изучением Свода Юстиниана в интересах
современной практики. Они тщательно изучали источники, изымая из
6
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Свода греческие слова и интерполяции. Свое понимание и дополнения
догматического толкования глоссаторы отражали в прим ечаниях - глоссах
к рукописям римских текстов. Глосса Аккурсия (около 1250 г.) стала
общепризнанной авторитетной работой по Дигестам. В практике
утвердилось правило: «что не признает глосса, не признает суд».
Продолжателями научно-практической рецепции рим ского права в
XIII-XIV вв. стали комментаторы или постглоссаторы (Бартол, Бальдо и
др.). Постглоссаторы стремились воспроизвести дух римского права,
создавая конструкции, прямо неизвестные римскому праву. Комментатор
Бартол дал, например, знаменитое определение права собственности,
отсутствовавшее у римлян: "Право полностью располагать своей вещью,
если это не запрещено законом". Приспосабливая римское право к
практическим нуждам своего времени, они существенно деформировали
римское право. Научное значение работ постглоссаторов невелико, в
решении научных вопросов господствует мнение арифметического
большинства. В это время сокращается юридическое образование.
К XVI в. было сформировано новое, "современное римское право",
или пандектное право (usus modernus Pandectarum). Оно стало ведущим
элементом юридической науки и практики в Италии, Франции, особенно ,
Германии. В это же время с эпохой Возрождения проявился особый
интерес к античному наследию, ученые стали изучать первоисточники.
Полициан, Халоандер восстанавливают первоначальный текст Свода
Юстиниана. Особенно большая заслуга в возвращении римского наследия
принадлежала Куяцию, Донеллу, Готофреду (XVI в.). Историческая
школа права XIX в. (Гуго, Савиньи) утверждала, что истинная система
права может быть построена только на основе римского права.
Благодаря значению, которое наука и практика придавали римскому
праву, под его влиянием были созданы крупнейшие кодификации
частного права начала и конца XIX в. - Французский гражданский кодекс
(Кодекс Наполеона 1814 г.) и Германское гражданское уложение (ГГУ
1896 г.), влияние которых испытали многие страны мира.
7
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ДЛЯ ЗАМЕТОК
8
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ТЕМА 2. ПО НЯТИЕ РИМСКОГО ПРАВА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРАВА, НАУКИ И УЧЕБНО Й ДИСЦИПЛИНЫ
Вопросы:
1. Понятие римского частного права. Публичное и частное право.
2.Система римского частного права: право цивильное, право
народов, естественное право.
1. Понятие римского частного права. Публичное и частное право
Как известно, Рим трижды покорял мир: своими легионами,
превратившими маленькую городскую римскую общину в центр
огромной империи; христианством, ставшим мировой религией, и,
наконец, правом, которое было заимствовано (рецепировано) вначале
позднефеодальной Европой, а спустя столетия стало основой многих
буржуазных кодификаций гражданского права.
Последнее обстоятельство явилось основанием необходимости
изучения римского частного права современными юристами, для которых
римское право стало бесконечным терминологическим источником,
собранием понятий и определений, сохр аняющим свой авторитет до
наших дней.
Предметом курса "Римское частное право" является право
рабовладельческого Рима I-VI вв. н.э.
Римское право первых трех веков (период принципата) получило
название
классического,
следующих трех (период домината) постклассического.
Архаическое право Древнего Рима, право республиканского Рима
(период до н.э.), в том числе Законы XII Таблиц (451-450 гг. до н.э.),
изучаются в курсе лишь постольку, поскольку, по образному выражению
римского историка I в. Тита Ливия, они были источником всего
публичного и частного права Рима. И хотя по установившемуся мнению
они перестали быть действующим правом уже около середины II в. до
н.э., Законы XII Таблиц оставались священным заветом предков, и их
постоянно цитировали Цицерон, Гай и другие видные римские юристы.
Ссылки на Законы XII Таблиц мы находим в кодификации императора
Юстиниана (VI в. н.э.).
Римский юрист III в. Ульпиан так определял сущность права:
"Предписания права таковы: жить честно, не вредить другому,
предоставлять каждому свое".
И тот же Ульпиан, цитируя другого видного юриста - Цельса, писал:
"Право получило свое название от "правосудия" (iustitia), ибо... "право
есть" наука о добром и справедливом".
Римские юристы делили все право на публичное и частное. По
Ульпиану, "публичное право относится к положению Римского
государства, частное - к пользе отдельных лиц; существует полезное в
общественном отношении и полезное в частном. Публичное право
9
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
включает в себя святыни, служение жрецов, положение магистратов.
Частное право делится на три части, ибо оно составляется, или из
естественных предписаний, или из предписаний народов, или из
предписаний цивильных".
Критерием разграничения публичного и частного права является
интерес, который защищается этим правом.
Для публичного права - это интересы Римского государства; для
частного - интересы отдельных лиц. Сравнительный анализ 800
дошедших до нас законов указывает на небольшой удельный вес законов,
касающихся "частного права" (только 30 из 800).
2. Система римского частного права: право цивильное, право
народов, естественное право
Римляне считали, что частное право распадается на три вида, так как
оно состоит из законов естественного права, или общенародного, или
цивильного. Естественное право римляне трактовали весьма своеобразно:
это право есть то, которое природа внушила всем живым существам. Так
определяется естественное право в элементарном учебнике римского
права - Институциях Юстиниана. Право это свойственно не только
человеческому роду, но вообще всем существам, которые рождаются или
в воздушном пространстве, или на земле, или на море. Союз мужчины и
женщины (брак), рождение и воспитание детей - все это институты
естественного права. По естественному праву все люди рождались
свободными.
Цивильное право. Все народы, по мысли римлян, которые
управляются законами и обычаями, пользуются частью - своим
собственным правом, частью - правом, общим для всех. Право, которое
установил у себя каждый народ сам, есть его собственное право,
цивильное право, как право, свойственное обществу граждан.
Право, которым пользуется римский народ, - это цивильное право
римлян (или квиритское право, от Квирина, имени обожествленного
Рекса - царя Ромула, VIII в. до н.э.). Начало цивильному праву было
положено знаменитым единым сводом законов - Законами XII Таблиц.
Они были составлены коллегией децемвиров (десять ученых мужей),
утверждены народным собранием в середине V в. до н.э. (451-450 гг.) и
выставлены на двенадцати таблицах. Свод не дошел до наших дней и был
реконструирован по цитатам из римских источников. Его содержан ие
охватывало все известные в ту пору области правового регулирования:
право собственности и владения, семейное и наследственное право,
обязательства из договоров и причинения вреда, преступления и
наказания. Изучение Законов XII Таблиц оставалось в Риме обязательной
предпосылкой обучения праву.
Цивильное право составляли и все те законы, которые принимались
народными собраниями, а с начала III в. до н.э. (Закон Гортензия) плебейскими собраниями (plebescita). Среди таких законов можно назвать
10
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Закон Петелия (326 г. до н.э.), которым было запрещено казнить или
продавать в рабство (за границу) неоплатных должников.
ДЛЯ ЗАМЕТОК
11
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Тема 3. Источники римского права
Вопросы:
1. Понятие и виды источников права.
2. Понятие обычая и обычное право.
3. Законы.
4. Эдикты магистратов. Право цивильное и право преторское.
5. Значение римской юриспруденции для формирования и развития
права.
6. Кодификация римского права.
1. Понятие и виды источников права
Источником знаний о римском праве являются юридические
памятники и произведения римских юристов. Например, Свод Юстиниана
(VI в.) дошел до нас в более поздних рукописях, но первый Кодекс
Юстиниана (529 г.) не сохранился, до нас дошла лишь вторая редакция
(534 г.) в рукописях XI-XII вв. Не сохранились Законы XII Таблиц - они
были реконструированы по цитатам и пересказам, сохранившимся в
произведениях
римских
юристов.
Единственным
сочинением
классического периода, дошедшим до нас почти полностью, являются
Институции Гая (провинциальный профессор, известный только по
имени) и т.д.
К источникам познания римского права относятся памятники
римской литературы, историков (Тит Ливий, Тацит, Авл Гелий и др.),
римских ораторов (знаменитый Цицерон, I в. н.э.), философа Сенеки.
Надписи на дереве, камне, бронзе, на стенах построек, раскопки
города Помпеи, засыпанной лавой при извержении Везувия в 79 г. н.э.,
папирусы (например, папирус с эдиктом Антония Каракаллы, 212 г. н.э., о
предоставлении прав римского гражданства всем подданным Римской
империи), нумизматика (изучение монет) и т.д. - все это также источники
познания римского права.
Еще в одном значении термин "источник" употребил римский
историк Тит Ливий, назвав Законы XII Таблиц "источником всего
публичного и частного права".
2. Понятие обычая и обычное право
Ульпиан делит все право на писаное и неписаное, к которому
относится обычное право.
Обычай является древнейшим источником обычного права.
Повторяющееся и типичное в повседневном социальном поведении
фиксируется членами общества как правильное, обязательное,
нормальное поведение. Вырабатываются одинаковые правила общения,
которые передаются из поколения в поколение, - то, что римляне
называли "заветами предков" (mores maiorum). Хранителями этих обычаев
в Риме становились понтифики (жрецы). Будучи признаны государством,
обычаи становятся обычным правом. Законы XII Таблиц были, по
12
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
существу, кодификацией обычаев. Ульпиан, например, пишет, что
недееспособность расточителя предусматривалась XII Таблицами, но уже
прежде была введена обычаями. В отношении того, что возникло в
обычной практике гражданского оборота после XII Таблиц, римские
юристы уже говорили не как об обычаях предков, а как об институтах ius
gentium (например, литтеральные контракты на рубеже III-II вв. до н.э.).
3. Законы
Писаное право, как указано в римских источниках, состоит из
законов, решений плебса, решений Сената, постановлений императоров,
эдиктов должностных лиц и из ответов (responsa) юристов.
Главным источником римского права является закон (lex).
Основной вехой становления римского законодательства были
Законы VII Таблиц, принятые в V в. до н.э.
Период писаного права начался в Риме после того, как плебеи в
упорной борьбе с патрициями добились записи обычаев, применяемых в
государстве. Так были созданы Законы XII Таблиц.
4. Эдикты магистратов. Право цивильное и право преторское
Одна из важнейших черт римской правовой системы - дуализм права,
существование наряду с законом, составляющим цивильное право,
постановлений римских магистратов, так называемое магистратское или
преторское право (ius honorarium). Этот дуализм позволял истори чески
приспособить формальные и консервативные нормы цивильного права к
обновляющимся условиям общества другого времени.
Сами римляне придавали эдиктам преторов немалое значение,
называя их почетным правом (ius honorarium, от слова honores - почетные
должности).
Обобщая соотношение цивильного права и права преторского,
Папиниан определял цивильное право как то, которое происходит из
законов плебесцитов, сенатус-консультов, декретов принцепсов, мнений
мудрецов, а преторское, которое ввели преторы, - для содействия либо
дополнения, или исправления в целях общественной пользы.
Юрист Марциан, имея в виду роль преторского права в отношении
цивильного, назвал преторское право "живым голосом цивильного права".
Это высказывание следует понимать в том смысле, что преторский эдикт
быстро откликался на новые запросы жизни и их удовлетворял.
Полномочия издавать правообразующие эдикты имели только
некоторые магистраты, наделенные высшей властью (imperium): преторы,
правители провинций, курульные эдилы в пределах своей ком петенции
(рыночная торговля). Вступая в должность, магистрат делал программное
заявление о своей будущей деятельности, какие правила будут лежать в ее
основе, в каких случаях будут даваться иски и т.д. Этот эдикт назывался
постоянным, в отличие от непредвиденных, издаваемых по конкретным
делам. Постоянный эдикт был обязателен для издавшего его магистрата в
13
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
течение года, на который избирался магистрат. Это позволило Цицерону
назвать постоянные эдикты "законом на год" (lex annua).
С течением времени магистраты удачные нормы своих
предшественников переносили в свои эдикты, в связи, с чем различались
эдикты новые и перенесенные. Так создавалась система магистратского
(преторского, так как наибольшее значение в этой сфере имели
преторские эдикты) права.
5. Значение римской юриспруденции для формирования и
развития права
Одна из важнейших особенностей римского права состоит в том, что
деятельность юристов, их ответы и суждения (responsa и sententia)
являлись самостоятельным источником права.
Деятельность юристов выражалась в следующих формах:
respondere - заключения, консультации, ответы знатоков права;
cavere - дача образцов формул исков, сделок, договоров, завещаний и
т.д.;
agere - советы по постановке дела в суде. Сюда относится и ведение
дела в суде, где юрист непосредственно выступает на стороне в процессе.
Однако, в дальнейшем юристы ограничили свою деятельность ответами
адвокатам, профессиональным ораторам;
scribere - литературная деятельность юристов.
6. Кодификация римского права
Первой известной нам римской кодификацией были Законы
XII Таблиц, V в. до н.э. (по существу, это была кодификация обычного
права). Уже к концу республиканского периода ввиду огромного
количества правовых норм, создаваемых разными способами (законы,
эдикты преторов, ответы юристов), возникла потребность их
кодификации, которая так и не была осуществлена.
Во II в. н.э. по поручению императора Адриана были
кодифицированы преторские эдикты юристом Юлианом.
Кодекс Грегориана - старейший сборник императорских конституций
от Адриана до Диоклетиана (II-III вв.).
Его продолжением стал кодекс Гермогениана, содержащий только
конституции Диоклетиана (291-294 гг.). Предполагают, что оба кодекса
были составлены высокопоставленными чиновниками, имевшими доступ
к императорскому архиву. До нас они дошли лишь в других источниках.
Первой официальной кодификацией императорских конституций
стал кодекс Феодосия, 438 г., включивший конституции от начала
правления Константина Великого до Феодосия. Он состоял из 16 книг,
включивших в себя более 3тыс. конституций. Из их числа только книги 25 были посвящены частному праву, но книги 1-6 почти не сохранились. В
Восточной империи кодекс сохранил силу до кодификации Юстиниана, а
в Западной был рецепирован варварскими кодификациями римского
права.
14
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ДЛЯ ЗАМЕТОК
15
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Тема 4. Правовое положение римских граждан и других субъектов
римского права
Вопросы:
1. Субъект права. Статус физических лиц.
2. Правовое положение римских граждан.
3. Правовое положение отдельных категорий свободного римского
населения.
4. Правовое положение рабов.
1. Субъект права. Статус физических лиц
"Все право, - говорили римляне, - относится или к лицам, или к
вещам (объектам), или искам" (Гай).
Право, относящееся к лицам, делилось на статусное и семейное
право. Статусное представляло собой собрание право вых установлений,
регулирующих правовое положение (status) отдельных лиц (persona) и
целых категорий населения Римского государства.
Субъектами права (persona) выступают, прежде всего, физические
лица (люди). Однако римское право признавало субъектами права и
юридические лица - организационно оформленные коллективы людей.
Правовое положение разных категорий лиц было различно в
зависимости от статуса, который имели эти лица в обществе. Римскому
праву были известны три статуса: статус свободы (status libertat is), статус
гражданства (status civitatis) и семейный статус (status familias).
2. Правовое положение римских граждан
Римское гражданство приобреталось по рождению или путем
натурализации. Римское гражданство получали дети, рожденные в браке
между римскими гражданами; внебрачные дети, рожденные римской
гражданкой или рабыней, если во время беременности она, хотя бы какоето время была римской гражданкой.
Лица могли получить римское гражданство и не по рождению, а
путем натурализации: путем усыновления римским гражданином,
освобождения из рабства по решению государственных органов, в виде
исключения за выдающиеся заслуги перед Римом.
Правами, составляющими правоспособность (caput) в полном объеме,
могли пользоваться только высшие слои римского населения (patricii,
nobili, honostiores).
Общие ограничения правоспособности устанавливались для женщин,
подвластных детей, варваров, еретиков, отступников, евреев, колонов.
Лица определенных профессий не имели права менять занятие и
заключать браки с лицами других профессий.
Римское право различало:
малолетние, полностью недееспособные лица (infantes) в возрасте до
7 лет;
несовершеннолетние (impuberes), лица, не достигшие половой
зрелости, пубератного возраста от 7 до 14 лет (для мужчин), 12 лет - для
16
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
женщин (малолетние лица, вышедшие из детства). Эти лица обладали
ограниченной дееспособностью, они имели право совершать только
сделки, которые улучшали их имущественное положение;
лица, не достигшие 25 лет (minores).
Мужчины с 14, женщины с 12 лет считались puberes совершеннолетними.
3. Правовое положение отдельных категорий свободного
римского населения
В сфере публичного права все латины не имели права служить в
римских легионах или на почетных должностях. В частном праве их
правоспособность зависела от категории, к ко торой они относились.
Различались: latini veteres (древнейшие жители Лациума и их потомство);
latini coloniarii (жившие за пределами Лациума) и latini juniani
(вольноотпущенники).
Latini veteres имели почти те же права, что и римские граждане (как
ius conubii, так и ius commercii).
Перегринами назывались все другие подданные Римского
государства, не имевшие римского или латинского гражданства.
Латинами становились рабы, отпущенные на волю латином господином либо римским гражданином без соблюдения формально стей.
4. Правовое положение рабов
Рим был рабовладельческим государством на всех этапах своей
истории. Собственники рабов - в основном физические лица, но Рим знал
и государственных рабов, и рабов отдельных муниципий.
Способы установления рабства:
основной способ - захват пленных на войне;
пиратство и частное порабощение рабов по всему Средиземноморью;
в древнем праве - продажа римского гражданина за долги и частные
сделки самозаклада;
присуждение к некоторым видам наказаний за совершение тяжких
преступлений (работы в рудниках, борьба с дикими зверями);
вступление свободной женщины в связь с рабом и после нескольких
предупреждений не прервавшей с ним связи.
Способы освобождения от рабства
В древнем праве освобождение раба (manumissio) могло происходить
тремя способами:
manumissio vindicta - освобождение путем мнимого процесса о
свободе;
manumissio testamento - освобождение по завещанию;
manumissio censu - освобождение путем занесения раба в цензорские
списки, как налого- и военнообязанного.
17
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ДЛЯ ЗАМЕТОК
18
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ТЕМА 5.РИМСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ПО НЯТИЕ И О СО БЕННО СТИ
Вопросы:
1. Возникновение государственного суда.
2 .Легисакционный, формулярный и экстраординарный процессы .
3. Иски.
1. Возникновение государственного суда
В первобытном римском обществе существовала частная расправа с
нарушителями прав. Развитие государства сделало такую форму реакции
против нарушений прав нетерпимой. Но переход от частной расправы к
государственному суду происходил постепенно. Сначала возникла
система регламентации частной расправы, появилась система выкупов в
качестве возмещения ущерба. Наконец, сложился государственный суд,
посредством которого разрешение частноправовых конфликтов брало на
себя непосредственно государство.
Характерной особенностью римского гражданского процесса в
течение эпохи республики и эпохи принципата было деление процесса на
две стадии – «ins» и «indicium». В первой стадии (in iure) выявилась чисто
правовая претензия – наличие иска – перед претолом; слушание дела
оканчивалось только в том случае, если ответчик признавал иск. Но это
бывало очень редко, поэтому рассмотрение дела переходило в
следующую стадию (in indicio). На этой стадии профессиональным судьей
выявлялись все обстоятельства дела, и выносилось окончательное
решение, которое обжалованию не подлежало.
2.
Легисакционный,
формулярный
и
экстраординарный
процессы.
Гражданский процесс в течение почти всего периода республики
носил название легисакционного, от латинских слов « per legis actiones».
Эти слова означают, что исковые претензии можно было заявить лишь
словами закона. Соблюдение всех формальностей процесса было очень
строгим. Но со временем жизнь усложнилась, и нередко возникали такие
обстоятельства, которые трудно было подвести под точные формулировки
закона, особенно, если иметь в виду и ответчика, которые зачастую не
были юридически образованными людьми. Поэтому возникла другая
процедура
судебного
процесса,
которая
получила
название
«формулярный процесс».
3. Иски.
Требование по поводу защиты своего права в римской юстиции
должно было носить определенную и завершенную форму конкретного
иска (actio). По своей правовой направленности иски могли быть личные
(actio in personal) и вещные (actio in rem). Личный иск имел своим
адресатом только вполне определенное лицо. Вещный иск – это было
требование по поводу защиты прав в отношении какой-либо вещи.
Римское право различало также иск строгого права и иск, построенный на
принципе добросовестности. При исках строгого пр ава судья связан
19
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
буквой сделки, из которой вытекает иск; при исках, построе нных на
принципе добросовестности судья более свободен в выборе решения.
ДЛЯ ЗАМЕТОК
20
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Тема 6.Понятие и особенности римской семьи
Вопросы:
1. Понятие семьи. Эволюция семейных отношений.
2. Родство.
3. Брак (matrimonium, nuptiаe): понятие, услови я вступления в брак.
Конкубинат.
4. Личные и имущественные отношения супругов. Dos, donatio .
1. Понятие семьи. Эволюция семейных отношений
Определение семьи (familia) дал известный римский юрист Ульпиан.
Он указал, что этот термин "имеет различные значения, так как может
относиться и к вещам, и к лицам". Он также различал семью в узком, или
строгом, смысле (proprio iure) и в широком - семью по общему праву
(familia communi iure).
Ульпиан писал: "Семьей в строгом смысле слова мы называем
совокупность лиц, находящихся под властью одного лица, подчиненных
ему по рождению или по праву". "Семьей по общему праву (родства) мы
называем семью всех агнатов... подчинявшихся власти одного лица,
поскольку они происходят из одного дома и рода".
Родовая община (familia gentilicia) являлась наиболее обширным
родственным союзом. Члены одного рода (gens) имели общего предка,
носили общее имя этого предка, у них был общий родовой культ,
жертвенник.
Имущественная дифференциация внутри рода с образованием
государства способствует выделению из рода более мелких союзов семей.
По своей сути, древнейшая римская семья являлась строго
патриархальной. Она строилась на началах абсолютной власти главы
семьи (paterfamilias) над женой, подвластными детьми, другими
родственниками, рабами, кабальными работниками, а также над всем
имуществом.
Сначала это была одинаковая власть (manus) над всеми. Однако , со
временем эта власть стала делиться на:
dominica potestas - над вещами, рабами;
manus mariti - над женой;
patria potestas - над детьми;
mancipium - над кабальными.
Власть домовладыки прекращалась только с его смертью или по его
воле. После смерти домовладыки происходило изменение семейного
состояния всех подвластных лиц.
Только домовладыка обладал полной правоспособностью.
2. Родство
Римское право знало два вида родства: агнатское и когнатское.
Агнатское родство соответствует характеру древнеримской семьи,
которая основывалась на подчинении власти одного владыки, - это
21
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
родство по власти (agnatio). Агнаты между собой соединены гражданским
родством (Гай, 3.10). Агнатское родство возникало по мужской линии.
Гай писал: "Агнаты суть родственники, соединенные родством чрез лиц
мужского пола: «(Гай). Далее: "Но те, которые соединены кровным
родством чрез лиц женского пола, не суть агнаты...". Дочь, вышедшая
замуж в другую семью, становилась юридически чужой своей прежней
семье, так как, подпадая под власть нового домовладыки, она становилась
агнатской родственницей новой семьи. В то же время усыновленный
становился агнатским родственником семьи усыновителя. Цивильным
правом признавался только этот вид родства.
Родство по крови (cognatio) - когнатическое родство первоначально
вообще не принималось во внимание.
Юридическое значение оно получает только в преторском праве. По
мере ослабления патриархальных устоев семьи, когнатское родство
приобретало все большее значение. В Юстиниановом праве оно
полностью вытеснило агнатское.
Родство римляне определяли по линиям и степеням.
Лица, происходящие одно от другого (отец и дочь), называются
родственниками по прямой линии.
По восходящей линии - это родственники от потомка к предку (отец,
дед, прадед); по нисходящей линии - это родственники от предка к
потомку (прадед, дед, отец).
Лица, происходящие от общего предка (дядя и племянник, брат и
сестра), называются родственниками по боковой линии.
Боковое родство могло быть полнородным, если и мать, и отец общие; и неполнородным: если общая мать, то оно называлось
единоутробным; если общий отец - единокровным.
Степень родства определялась числом рождений, отделяющих
родственников друг от друга. Мать и сын - родственники 1-й степени, дед
и внук - 2-й степени.
Различалось также свойство, отношение одного супруга к когнатам
другого (свекор, теща, зять).
3. Брак (matrimonium, nuptiаe): понятие, условия вступления в
брак. Конкубинат
"Брак, или так называемый матримоний, представляет собой союз
мужчины и женщины, предполагающий общность жизни". Данное
определение закреплено в Институциях Юстиниана. Классический юрист
Модестин характеризует брак как "союз мужа и жены, объединение всей
жизни, общение в праве божественном и человеческом".
Постоянный союз мужчины и женщины без обоюдного намерения
вступить в брак назывался конкубинатом. Данное сожительство имело
место в тех случаях, когда брак между определенными категориями лиц в
силу норм цивильного права был невозможен.
22
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Сожительница (конкубина) не разделяла социального состояния
сожителя. С развитием права дети от конкубината получают некоторые
права. Сожительство между рабами, между рабами и свободными вообще
не имело никакого значения. Чтобы брак был признан действительным,
имеющим юридическую силу, он должен был отвечать определенным
условиям.
Римский юрист Ульпиан писал: "Брак является законным, если
между теми, кто его заключил, существует право на законный брак, если и
мужчина, и женщина достигли брачного возраста, если получено их
согласие как лиц "своего права" или же если они являются подвластными
лицами, то и согласие их родителей" (Ульпиан).
Право заключения законного брака (ius conubii) первоначально
принадлежало только римским гражданам и latini veteres.
4. Личные и имущественные отношения супругов. Dos, donatio
Они строились по-разному в разных видах брака.
В браке cum manu, где жена полностью находилась под властью
мужа, в личном отношении она была полностью бесправной, право мужа
было неограниченным. Муж мог истребовать жену, покинувшую дом,
даже против ее воли; продать в рабство; наказать; лишить жизни. Это
право ограничивалось лишь мнением родственников.
В браке sine manu в личном отношении жена уже не находится в
таком подчиненном положении, хотя главенство и в этом союзе
принадлежит мужу.
Будучи свободной и самостоятельной, жена получала имя и
сословное положение мужа, следовала его местожительству.
Правом истребования жены муж обладал только в отношении тех
лиц, которые удерживают ее насильно.
Муж был естественным покровителем жены. В случае оскорбления
жены считалось, что обида нанесена мужу, и он мог для защиты
предъявить иск.
Супруги должны были уважать друг друга. Исходя из этого, им не
разрешалось взаимно предъявлять штрафные и бесчестящие иски,
свидетельствовать друг против друга.
23
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ДЛЯ ЗАМЕТОК
24
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ТЕМА 7. ПРАВО СО БСТВЕННО СТИ В ДРЕВНЕМ РИМЕ
Вопросы:
1. Понятие и содержание права собственности.
2. Ограничения права собственности.
3. Виды права собственности.
4. Приобретение и прекращение права собственности.
5. Защита права собственности.
1. Понятие и содержание права собственности
Право собственности во всякой системе права является центральным
институтом, предопределяющим характер всех других институтов
частного права - договоров, семьи, наследования и др.
Римским юристам принадлежит приоритет в разработке основ права
частной собственности. Римляне, собственно, впервые разработали право
частной собственности, абстрактное право, частное право, право
абстрактной личности.
Классическая римская собственность была высшим проявлением
господства лица над землей и рабами.
С образованием Римского государства оно наделяло всех своих
граждан в наследственное пользование двумя юнерами земли.
Государственный земельный фонд непрерывно расширялся благодар я
завоеваниям,
что
давало
Римскому государству
возможность
предоставлять своим гражданам большие земельные наделы, чем более
всего
пользовалась
верхушка
рабовладельческого
общества.
Первоначально государство предоставляло землю лишь в пользование. Из
этого наследуемого владения развилось право частной собственности на
землю.
В древнейшем праве не было специального термина для обозначения
права собственности. Древний термин dominium означал господство и
применялся ко всему, что находилось в хозяйстве, в доме (на рабов, жену,
детей, вещи семьи). Чтобы выразить принадлежность вещи, применялись
прилагательные ager publicus, ager gentilicus и т.д.
В классическом праве два термина применялись для обозначения
собственности: dominium (ex iure Quiritium) и propretas (с III в. н.э.).
Собственность, по мнению римских юристов, представляет собой
полную власть над вещами (proprietas est plena in re potestas).
Право собственности рассматривается как право господства над
вещью, высшее среди других.
Право
собственности
давало
собственнику
всестороннюю
возможность пользоваться вещью, извлекать из нее плоды, распоряжаться
вещью вплоть до ее уничтожения.
2. Ограничения права собственности
Ограничения
собственности
может
устанавливать
только
законодатель. Частные лица не вправе вмешиваться в чужое право
собственности.
25
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Еще в древние времена римское право устанавливало границы власти
отдельных собственников с тем, чтобы не мешать другим таким же
собственникам и дать возможность им сосуществовать, тем самым
обеспечивая общественные интересы. Законы XII Таблиц устанавливали
конкретные ограничения прав собственника земельных участков в
отношении соседей. Классическое право решает проблему уже
принципиально, запретив какое-то ни было злоупотребление правом
(Гай).
По Законам XII Таблиц собственник участка обязан был допускать на
свой участок через день соседа для собирания плодов, упавших с
соседнего участка, мог срезать ветви, свисающие от соседа до 15 футов,
или срубить дерево, пустившее корни на его участок; не обязан терпеть
надстройку соседа над границей своего участка, выпячивание стены более
чем на полфута; обязан допускать за определенное вознаграждение
проход через свой участок к оказавшимся на нем местам погребения и др.
3. Виды права собственности
Самым древним видом права собственности была квиритская
собственность (dominium ex iure Quiritium). Квиритскими собственниками
могли быть наряду с Римским государством и римскими юридическими
лицами только римские граждане. В сравнении с другими появившимися
позднее видами это была "наилучшая" (optimo) собственность. Для
приобретения этой собственности на манципируемые вещи требовался
особый обряд манципации или уступка права в ходе процесса - in iure
cessio. Квиритскую собственность можно было приобрести по давности
правильного юридического владения (usucapio). Эта собственность
защищалась с помощью двух основных исков: виндикационного и
негаторного.
Преторская, или бонитарная, собственность была введена и
защищалась претором. Бонитарными собственниками становились:
покупатель, купивший манципируемую вещь у квиритского собственника
без обряда манципации; преторский наследник и др.
Создавалось раздвоение собственности, на одну и ту же вещь могло
существовать два права собственности: голое квиритское право у
квиритского собственника и преторское право у преторского.
4. Приобретение и прекращение права собственности
Способы приобретения права собственности
В римских источниках различаются цивильные (по ius civile) и
естественные (по
ius
gentium) способы приобретения права
собственности. Гай по этому поводу пишет: "Одни предметы мы
получаем в собственность по естественному праву, например, предметы,
отчуждаемые посредством простой передачи, другие - по гражданскому
праву; манципация, переуступка перед магистратом, давность - все это
способы приобретения, свойственные праву римских граждан" (Гай).
26
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Важнейшее современное деление способов приобретения на
первоначальные и производные не было известно ни римлянам, ни в
Средние века. Оно утвердилось лишь в трудах пандектистов.
Современные ученые считают, что сопряжение двух систематик может
углубить понимание римской собственности (В.П. Дождев).
Первоначальные (оригинальные) - это такие, при которых право
собственности на вещь возникает впервые или независимо от
предшествовавшего собственника.
Производные способы (дереватные) - те, при которых право нового
собственника возникает по воле предшествующего собственника.
Захват (occupatio) ничейной вещи (res nullius) делает ее
собственником захватчика (Гай).
5. Защита права собственности
Право собственности защищалось с помощью двух основных исков:
виндикационного и негаторного.
Виндикационный иск (rei vindicatio) - это иск невладеющего
собственника к владеющему несобственнику об отобрании вещи.
Истец по виндикационному иску - это собственник вещи, который
утратил владение ею.
Ответчик - это владелец вещи. Он мог быть добросовестным и
недобросовестным, от чего зависел объем ответственности владельца в
отношении гибели вещи, плодов, извлеченных от вещи, возмещения
владельцу его расходов на вещь.
Предмет иска - вещь со всеми ее плодами и приращениями.
Виндикационный иск был вещным, петиторным иском, в котором
собственник должен был доказать свое право на вещь и факт владения
вещью ответчиком.
Доказательство права было достаточно трудным, так как в случае
договорного способа приобретения права собственности истцом
следовало доказывать право и всех предшественников. Истцу
приходилось
воспроизводить
всю
историю
переходов
права
собственности от начала завладения. Средневековые юристы называли
доказательство в виндикационном иске дьявольским (оно ограничивалось
лишь сроками приобретательной давности).
27
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ДЛЯ ЗАМЕТОК
28
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ТЕМА 8. ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ В ДРЕВНЕМ РИМЕ
Вопросы:
1. Виды прав на чужие вещи.
2. Сервитута.
3. Эмфитевзис и суперфиций.
4. Залог.
1. Виды прав на чужие вещи
Права на чужие вещи (iura in re aliena) имеют своим объектом чужую
вещь, поэтому они являются вещными правами. Им, как и всем вещным
правам, присущ абсолютный характер, т.е. они, защищаются против всех,
в том числе и собственника. Вместе с тем, если собственник осуществляет
над вещью полное господство как над своей, право на ч ужую вещь
представляет его субъекту ограниченное использование вещи в строго
очерченных рамках. Однако, право на чужую вещь может заключаться в
использовании почти всех правомочий собственника, оставляя ему голое
право.
Римскому праву были известны четыре категории прав на чужие
вещи:
сервитуты;
эмфитевзис;
суперфиций;
залог.
2. Сервитуты
Сервитуты - это право лица пользоваться чужой вещью в том или
ином отношении. В римских источниках имеется целый ряд
высказываний, разъясняющих сущность сервитута. "Природа сервитута не
в том, чтобы кто-либо произвел какое-либо действие, например,
уничтожил строения и предоставил более приятный вид на окружающую
участок соседа местность, или чтобы он нарисовал себя картину, но в том,
чтобы лицо допускало что-либо (терпело какое-либо действие соседа) или
не делало чего-либо".
Таким образом, со стороны собственника служащей вещи требуется
только терпеть (pati) и не делать (non facere). Он не обязан что -либо
делать в пользу сервитуария. Единственное исключение из этого правила
составлял городской сервитут - несение тяжести надстройки, при котором
на собственнике обремененного участка лежала обязанность производить
ремонт и восстановление опоры.
3. Эмфитевзис и суперфиций
Эмфитевзис - вещное, отчуждаемое, передаваемое по наследству
право долгосрочной аренды чужой земли сельскохозяйственного
назначения для ее обработки. Это право сходно с сервитутами, так как
тоже представляет собой пользование чужой вещью. Однако , имеет
большое своеобразие в сравнении с сервитутами - очень широкое
29
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
содержание. Право собственности при наличии этого права остается
номинальным. Сам институт возник в Греции.
Эмфитевта имел право пользоваться земельным участком даже с
изменением его характера, но без ухудшения, собирать урожай, имел
право залога, передачи по наследству и даже право отчуждения своего
права.
Суперфиций - вещное, отчуждаемое, передаваемое по наследству
право долгосрочной аренды чужого строительного участка для
возведения на нем строения и право пользования этим строением.
Суперфициарий обязан был платить собственнику земли ежегодную
плату - solarium. Застройщику возведенного на средства суперфициария
строения принадлежало лишь право пользования этим строением.
Суперфициарий мог передавать свое право по наследству, отчуждать с
согласия собственника, закладывать, обременять сервитутами, но без
ущерба для прав собственника земли. Суперфициарий оплачивал все
государственные подати и налоги. Он получал в свою защиту иск против
всех, аналогичный иску о собственности (utilis rei vindicatio), а также
специальный преторский интердикт о суперфиции, предназначенный для
защиты пользования от третьих лиц.
4. Залог
Залоговое право на чужую вещь состоит в праве залогодержателя
обратить взыскание на определенную заранее заложенную вещь в случае
неисполнения главного обязательства, во-первых, независимо от того,
продолжает
ли
она
принадлежать
должнику,
и,
во -вторых,
предпочтительно перед всеми другими кредиторами.
Залоговое право как вещное право пользуется абсолютной защитой.
Залогодержатель имел право на интердиктную преторскую защиту.
Залоговое право было акцессорным, дополнительным и существовало
постольку, поскольку существовал основной долг, который обеспечивался
залогом. Источником акцессорных прав на чужие вещи были договоры о
залоге.
30
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ДЛЯ ЗАМЕТОК
31
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ТЕМА9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО Е ПРАВО В ДРЕВНЕМ РИМЕ
Вопросы:
1. Понятие и содержание обязательств.
2. Виды обязательств.
3. Предмет обязательства.
4. Основания возникновения обязательств.
5. Лица в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.
6. Исполнение обязательств (solutio).
7. Ответственность за неисполнение обязательства. Понятие вины.
8. Обеспечение обязательств.
9. Прекращение обязательств.
1. Понятие и содержание обязательств
До нас дошли два определения obligatio римских юристов, и оба они
относятся к позднейшему периоду римского права.
Одно из них содержится в Институциях Юстиниана:
"Обязательство - это оковы права, в силу которых мы связаны
необходимостью что-либо исполнить, в согласии с правом нашего
государства".
Понятие obligatio как уз (оков) права в древнейшем праве означало
буквальное их применение.
Другое определение obligatio, данное Павлом, содержится в Дигестах
Юстиниана: "Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать
какой-нибудь предмет нашим или какой-нибудь сервитут нашим, но
чтобы связать другого перед нами, дабы он дал что -нибудь или сделал,
или предоставил".
Какое различие существует между этими понятиями, видно из других
источников римского права. В Институциях Гая содержится понятие
личного иска, который вытекает из обязательственных отношений (Гай); в
Дигестах приводятся определения Ульпиана вещного, вытекающего из
права на вещь, и личного исков.
2. Виды обязательств
В Дигестах Юстиниана Марциан указывает следующие виды
обязательств: цивильные; установленные претором; натур альные.
Цивильными обязательствами являлись те, которые возникали на
основе цивильного права и пользовались исковой защитой. По таким
обязательствам судья не выяснял, достигнута ли сторонами цель (causa)
сделки. Для принятия решения судье достаточно было у становить факт
заключения сделки и суть требований кредитора.
Преторские обязательства также пользовались исковой защитой, но
она была основана не на законе - ius civile, а на преторском праве.
В отличие от цивильных, судья по этим обязательствам в каждом
конкретном случае должен был установить, достигли ли стороны
правовую цель сделки, не было ли при этом обмана, принуждения,
заблуждения, добавочных соглашений и т.д.
32
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Натуральные обязательства - это особый вид обязательств, в виду
того, что они были лишены исковой защиты. Такие обязательства
возникали при заключении сделок лицами alieni iuris. Позже к ним стали
относиться обязательства из сделок несовершеннолетних без участия
опекунов или попечителей. Указанные лица не могли самостоятельно
выступать стороной в обязательстве, а, следовательно, ни они не могли
предъявить иск, ни к ним иск не мог быть предъявлен.
3. Предмет обязательства
Предмет обязательства должен был отвечать определенным
требованиям: он должен быть выполнимым, законным, точно
определенным и иметь имущественный характер. "Обязательство,
предмет которого невозможен, ничтожно". (Цельс).
Предметом
обязательства
является
объект,
на
который
распространяется действие должника (вещи, деньги, работа, услуги).
В зависимости от этого можно выделить следующие обязательства.
Обязательства,
определяемые
индивидуально
определенным
предметом. Обязательства, предмет которых определялся родовыми
признаками. Денежные обязательства - те, предмет которых составляли
деньги.
4. Основания возникновения обязательств
Юристы классического периода делили обязательства по основанию
их возникновения на два вида.
Гай в Институциях указал, что "каждое обязательство возникает или
из контракта, или из деликта", и это их "главное деление" (Гай). Однако,
далее он рассматривает случай уплаты недолжного (по ошибке) и
признает, что данный вид обязательства не происходит из договора (Гай).
В другом труде Гай уже указывает помимо первых двух еще один
источник обязательств, объединяя в эту группу обязательства из
различных видов оснований.
В классификации Юстиниана приводится уже четыре источника
возникновения обязательств: контракты, деликты, квазиконтракты,
квазиделикты. Однако не все обязательства можно подвести под эту
классификацию. В связи с тем, что понятие "различные виды оснований"
включает в себя не только квазиделикты и квазиконтракты, предыдущая
классификация из трех источников, являлась более точной.
Обязательства из деликтов возникли раньше, чем обязательства из
договоров.
5. Лица в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве
Субъекты обязательства, т.е. лица между которыми возникло
обязательство, - это кредитор и должник.
Кредитором (creditor) называется управомоченное лицо, обладающее
правом требования от должника совершить определенные действия или
воздержаться от них.
33
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Должник (debitor) - это сторона, обязанная совершить действия или
воздержаться от них по требованию кредитора.
Замена лиц в обязательстве в римском праве стала возможной лишь в
классический период.
6. Исполнение обязательств (solutio)
Исполнение обязательств подразумевало совершение должником в
отношении кредитора действий или воздержание от таковых в
соответствии с содержанием обязательства. С исполнением обязательства
оно прекращалось.
Исполнение и принятие исполнения должно быть осуществлено
надлежащим лицом. В личных обязательствах (поручение) им должен
быть сам должник, а во всех других - должник или любое третье лицо.
Принятие исполнения могло быть совершено как кредитором, так и
любым третьим лицом, управомоченным на это.
Исполнение
должно
точно
соответствовать
содержанию
обязательства. Взаимные обязательства исполняются одновременно, а не
по частям (если это не предусмотрено соглашением сторон). Замена
предмета исполнения допускалась только с согласия кредитора.
Обязательство должно быть исполнено в срок.
Досрочное исполнение допускалось, если это не противоречило
интересам сторон (так как срок устанавливался не только в интересах
должника).
Обязательство должно быть исполнено в надлежащем месте.
Исполнение было возможно посредством депозита (хранения в
случаях уклонения кредитора от принятия исполнения).
7. Ответственность за неисполнение обязательства. Понятие
вины
Должник отвечал перед кредитором за неисполнение и ненадлежащее
исполнение обязательства. Первоначально ответственность носила
личный характер, и только в IV в. до н.э. с принятием Закона Петелия
была установлена имущественная ответственность. Для наступления
ответственности необходимо было:
наличие вреда, т.е. имущественных потерь;
наличие в действиях должника вины (по общему правилу);
наличие причинной связи между действиями (бездествиями)
должника и наступившим вредом.
Вина подразделялась на два вида:
а) умысел (dolus), или умышленные действия должника. Должник
предвидит последствия своего действия или бездействия и желает этих
последствий;
б) небрежность (culpa) - это неумышленная вина, вина в тесном
смысле слова. Должник в этом случае не предвидел, но должен был
предвидеть последствия.
По степени небрежности ее различали:
34
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
грубая небрежность или неосторожность (culpa lata), когда лицо не
соблюдает никаких правил предосторожности, не проявляет элементарной
заботливости, осторожности, которой можно ждать от любого хозяина. В
Дигестах дается такое определение: "Грубая вина - это чрезвычайная
небрежность, т.е. непонимание того, что все понимают". Culpa lata близка
к умыслу;
легкая небрежность (culpa levis) - непроявление меры заботливости,
присущей доброму хозяину, заботливому главе семьи.
8. Обеспечение обязательств
Задаток, неустойка, поручительство, залог - это специальные
юридические средства, обеспечивающие исполнение обязательства в
целях защиты интересов кредитора. Они гарантировали кредитору
возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения должником
обязательства.
Задаток - это определенная денежная сумма или имущество,
передаваемые одним из контрагентов другому, удостоверяя уже
возникший договор.
Неустойка (stipulatio poenae) это штрафная сумма, которую
обязывался уплатить должник кредитору при неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательства. Неустойка заключалась в
форме стипуляции.
Понятие поручительства (adpromissio) раскрыто в Институциях Гая.
Это договор в форме стипуляции, по которому третье лицо, именуемое
поручителем (адпромиссор), принимает на себя ответственность перед
кредитором по обязательству должника. Это так называемый
дополнительный
договор.
Устанавливалось
поручительство
для
получения кредита, где поручитель был гарантом.
9. Прекращение обязательств
В основе прекращения обязательств лежали различные юридические
факты, наступление которых влекло прекращение юридических
отношений между кредитором и должником.
Самым естественным способом погашения обязательства является
исполнение обязательства.
Новация (navatio) - обновление. Это договор, который прекращал
существующее обязательство путем установления вместо него нового
обязательства.
Зачет (compensatio). Это взаимное погашение долга и встречного
однородного требования, срок которого наступил.
35
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ДЛЯ ЗАМЕТОК
36
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ТЕМА 10.ПО НЯТИЕ И ВИДЫ ДО ГО ВО РО В В ДРЕВНЕМ РИМЕ
Вопросы:
1. Понятие договора. Контракты и пакт.
2. Классификация контрактов.
3.Эволюция договорного права. Основные договоры древнейшего
периода.
4. Заключение договора. Условия действительности договора .
1. Понятие договора. Контракты и пакты
В древнейшее время, на ранней стадии развития общества,
отсутствовало такое понятие, как "всякий договор уже сам по себе создает
обязательство между сторонами".
И только тогда, когда государство устанавило гарантированную
ответственность за нарушение известных видов договоров, возникает
обязанность, долг. Да и сам термин "con tractus" не употреблялся в
древнем римском праве в значении источника возникновения
обязательства. Термины contrahere, contractus "лишь указывали на сами
обязательственные узы, само обязательство".
В классическом праве представление об обязательственных сделках
меняется, меняется значение термина "contractus". Соглашение субъектов
становится необходимым элементом понятия contractus. Под соглашением
Ульпиан понимал "совпадение желаний двух или нескольких лиц об
одном и том же, и их согласие". Однако не любое соглашение могло
являться договором (cоntractus). По римскому праву только некоторые
соглашения давали право на иск, именно они устанавливали цивильные
обязательства. Из источников права мы видим, что римские юристы
различали два вида соглашений: pactum или pactio в техническом смысле
слова и contraсtus.
2. Классификация контрактов
В зависимости от формы возникновения обязательства контракты
подразделялись на четыре вида:
вербальные контракты, которые устанавливались "торжественными
словами";
реальные контракты, которые возникали "вследствие передачи
вещи";
литтеральные контракты, которые устанавливались "письменным
образом";
консенсуальные контракты, которые устанавливались "простым
соглашением".
3.
Эволюция
договорного
права.
Основные
договоры
древнейшего периода
Договорное право Рима, обязательственное право, созданные
древним народом, лежат в основе буржуазных кодификаций права;
многие виды договоров, созданные римским правом, существуют и в
настоящее время.
37
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Все известные нам древнейшие договоры характер изовались строгим
формализмом. Главным в договоре было не намерение сторон, а форма, в
которую облекалось их соглашение. Ритуал происходил в присутствии
сторон, пяти свидетелей, весовщика, при помощи меди и весов.
Волеизъявление сторон сопровождалось совершением символических
действий и ритуальных словесных фраз. Фразы эти были строго
определенными и выражали суть договора, нарушить которую было
нельзя. Соблюдение этих формальностей и придавало соглашению
законность.
Считается, что самыми древними являлись сделки мены, при которых
два лица одновременно обменивались вещами. Обязательств между ними
не возникало.
4. Заключение договора. Условия действительности договора
С инициативой заключения договора мог выступить как будущий
должник, так и будущий кредитор. Предложение заключить договор на
определенных условиях (propositio) называлось офертой, а согласие
заключить его на предложенных условиях (acceptus) называлось
акцептом.
Оферта должна быть направлена конкретному лицу и содержать в
себе все существенные условия контракта. Акцепт не должен содержать
новых условий договора, так как в этом случае, это будет новой офертой.
Для возникновения обязательств из договора требовалось, чтобы он
отвечал
определенным
условиям,
которые
влияли
на
его
действительность и без которых договор считался незаключенным. Они
еще назывались существенными. К ним относились:
согласованное волеизъявление субъектов договора;
наличие предмета договора;
основание договора;
право и дееспособность субъектов договора;
соблюдение надлежащей формы договора.
38
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ДЛЯ ЗАМЕТОК
39
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Тема 11. Наследование в древнем Риме
Вопросы:
1.Понятие и
виды наследования. Виды наследственного
правопреемства.
2. Открытие и принятие наследства.
3. Наследование по завещанию (testamentum.
4.Легаты (legata) и фидеикомиссы (fideicommissa). Дарение в случае
смерти
5. Наследование по закону (ab intestato).
6. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
1. Понятие и виды наследования. Виды наследственного
правопреемства
Наследственное право - есть совокупность норм, определяющих
порядок перехода имущества умершего лица к наследникам.
В Древнем Риме институт наследственного права сформировался не
сразу, получив свое завершение в законодательстве Юстиниана.
В древнейшее время имущество умершего оставалось в его агнатской
семье или роде, а обязанности умершего прекращались. Развивается
наследственное право с появлением частной собственности. Гай
рассматривал наследование как один из способов приобретения
собственности.
Под наследованием понимается сам факт перехода имущества . В
понятие наследуемого имущества (hereditas) входили как вещные, так и
обязательственные права (искл.: строго личные права), а также
обязанности (искл.: деликтные обязательства).
В источниках римского права указывается на два вида наследования:
по закону и по завещанию. Согласно Законам XII Таблиц наследование по
закону было возможно только при отсутствии завещания. Существовало
также правило, что одновременное наследование и по закону, и по
завещанию в имуществе одного лица недопустимо.
Также римляне различали два вида наследственного правопреемства:
универсальное и сингулярное.
2. Открытие и принятие наследства
Процесс перехода имущества умершего к наследникам состоит из
двух стадий: открытия наследства и его принятия.
Открытие наследства по римскому праву допускалось только в
имуществе умершего физического лица.
Однако не всякое лицо способно было быть наследодателем и
наследником.
Наследодателем признавалось лицо, которое при жизни могло быть
носителем наследственных прав и обязанностей; лицо, способное иметь
активное имущество.
В древнейшем праве рабы и даже подвластные дети не могли быть
наследодателями.
40
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В позднейшем праве запрет распространяется уже только на частных
рабов, поскольку и подвластные дети, и общественные рабы получили
право на пекулий.
Не могло быть наследодателем юридическое лицо.
Наследство не открывалось после римлянина, подвергнутого
наказанию за преступление в виде capitis deminutio media.
3. Наследование по завещанию (testamentum)
Завещание - это одностороннее формальное распоряжение лица на
случай смерти, содержащее назначение наследника и другие
распоряжения на случай смерти.
Завещание является строго односторонним актом, в котором
содержится только волеизъявление самого завещателя.
Для признания завещания действительным оно должно было
отвечать определенным требованиям.
Условия действительности завещания:
завещание должно было быть совершено в определенной форме;
завещатель должен был обладать активной завещательной
способностью;
наследник должен был обладать пассивной завещательно й
способностью.
Древнейшими формами завещания являлись:
а) перед куриатными комициями (народные собрания по куриям) 2
раза в год;
б) воины во время войны перед строем вооруженного войска,
отправляющегося в стражение;
в) путем обряда манципации (пять свидетелей).
В классическом праве завещания составлялись путем обряда
манципации, но без формальностей древнего права. Завещание
подписывалось семью свидетелями.
Воины стали составлять завещания без каких-либо формальностей,
простым волеизъявлением.
4. Легаты (legatа) и фидеикомиссы (fideicommissа). Дарение в
случае смерти
Легат (завещательный отказ) - это распоряжение завещателя
наследнику о выдаче из полученной наследственной массы денежных
сумм или вещей или о выполнении и определенных действий в пользу
третьих лиц (легатарии).
Различали четыре вида легатов (Гай):
отказ посредством виндикации, при котором легатарий получал
предмет легата в собственность (чаще всего в момент принятия
наследства наследниками), в связи, с чем он получал виндикационный
иск;
отказ посредством дамнации или посредством присуждения к выдаче
вещи (принадлежащей даже другому лицу), при котором легатарий
41
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
получал какую-либо вещь, но не в собственность или по другому виду
вещного права; в связи, с чем легатарий приобретал личное право против
наследника;
отказ способом дозволения: наследник был обязан не препятствовать
легатарию самому взять и унести отказанную ему вещь наследодателя или
наследника;
отказ "посредством получения вещи наперед".
5. Наследование по закону (ab intestato)
Исторически наследование по закону возникло раньше наследства по
завещанию. Первоначально имущество в случае смерти главы семьи
переходило к его родственникам в силу сложившегося обычая.
Преемство по закону наступало в случае отсутствия или
недействительности завещания.
Наследование по праву представления заключается в том, что к
наследованию призывались лица, являвшиеся наследниками лица,
умершего раньше своего наследодателя. Они наследуют ту долю, которую
получил бы он, если бы был жив:
ближайшие агнаты (agnatus proximus);
члены одного с наследодателем рода (gentiles).
Второй класс наследников призывался к наследованию при
отсутствии sui heredes.
Призывался ближайший агнат. Если же было несколько агнатов
одинаковой степени родства, наследство между ними делилось пор овну
(поголовное наследование). Дальнейшая степень родства устранялась
ближайшей. Если не было наследников второй степени агнатского
бокового родства (братья, сестры, мать, если она состояла с отцом
покойного в браке cum manu), то призывалась третья и т.д. Таким
образом, не допускалось наследование родственниками разных степеней.
Если ближайший агнат не принял наследство, то оно не переходило
следующему по родству агнату. Наследство в этом случае считалось
выморочным, а в древнейшее время - бесхозяйным.
Члены рода наследовали только при отсутствии наследников первого
и второго классов. К концу республики этот класс исчез.
Между призванными наследниками имущество делилось поровну.
6. Ответственность наследников по долгам наследодателя
С принятием наследства на наследника переходили все обязанности
наследодателя, за исключением строго личных, имущество наследодателя
сливалось с имуществом наследника. Такое слияние могло быть
невыгодно как кредиторам наследодателя, так и наследникам.
Кредиторам наследодателя было невыгодно тогда, когда у
наследника были свои долги перед своими кредиторами. Для этого
претором было установлено, что слияние имущества происходило только
после удовлетворения претензий кредиторов наследодателя. Если же
долги наследодателя превышали его активное имущество, слияние было
42
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
невыгодно наследнику. Юстиниан установил правило, по которому
наследники отвечали по долгам наследодателя в пределах стоимости
описанного в присутствии нотариуса и свидетелей наследства.
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Тема 12. Рецепция римского права
Вопросы:
1. Значение и этапы рецепции римского права .
1. Значение и этапы рецепции римского права
Рецепция римского права была добровольная и недобровольная
(насильственно навязанная извне).
С XII века к римскому праву интерес усиливается. Он был вызван
бурным развитием торговли и товаропроизводства, и необходимостью
применения более совершенных правовых норм.
Появились школы в Равенне, Павии, Орлеане, изучающие и
систематизирующие римское право. Возникает знаменитый Болонский
университет.
В 1158 г. германский император Фридрих I пригласил знатоков
римского права из Болонского университета для разработки
законодательства, регулирующего отношения между императором и
городами северной Италии.
В XIII в. появились так называемые постглоссаторы, которые
усовершенствовали схоластический метод изучения и признали
верховенство естественного права. Однако, многочисленные школы не
оказали существенного влияния на развитие частного права. Зачастую
трактовки глоссаторов и постглоссаторов искажали подлинный смысл
изучаемых норм.
Огромное влияние римское право оказало на формирование частного
национального права во Франции, Германии, а также Англии.
Во Франции, на севере страны, преобладало обычное право –
кутюмы, на юге господствовало римское право. Но и на севере в случае
коллизии применялись его нормы. Так продолжалось до 1804 г., когда
был принят французский гражданский кодекс, несущий следы сильного
влияния римского права.
Большое практическое применение римское право имело в Германии.
В XI в. в Европе распространяется идея создания единого государства и
права. Образование «Священной Римской империи немецкой нации»
позволило объявить римское право действующим германским правом.
Император Фридрих I (XII в.) заявил о римском праве, как о всемирном.
Германский кодекс «Швабское зерцало» 1257 г. имел более 150
заимствований из Уложения Юстиниана.
Рецепция римского права характерна также для таких стран, как
Нидерланды, Шотландия, Испания, Италия, Вьетнам.
На право Англии римское влияние было не столь существенное, как
на государства континентальной Европы. Но ,тем не менее, римское право
существенно повлияло на формирование английской правовой системы.
После нормандского завоевания Англии в XI в. начинается
возрождение римского права. В конце XII в. был опубликован труд
44
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Брактона «О законах и обычаях Англии», где содержалось более 500
отрывков Дигест Юстиниана.
Таким образом, трудно преувеличить роль римского права в
становлении правовой базы Западной Европы. Европейская цивилизация
является правопреемником Римской империи и, соответственно, право
Рима становится основой европейского права. Римское право изучается во
всех европейских странах, а юридическая терминология в основном
пришла к нам из Рима. Также не следует забывать, что именно из
римского права в Европу приходит концепция естественного права,
сыгравшая огромную роль в становлении конституционного права многих
государств.
45
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Перечень вопросов по курсу
1. Зарождение римского права.
2. Архаический период римского права: понятие, особенности
содержание, хронологические рамки.
3. Законы XII таблиц как важнейший памятник республиканского
этапа архаического периода римского права. Флавиево гражданское
право. Флавиевы иски. Значение деятельности Флавия для развития
римского права.
4. Предклассический период развития римского права: понятие,
особенности, и хронологические рамки. Закон Эбуция: особенности и
влияние на развитие римского права. Закон Августа об отправлении
правосудия и его влияние на развитие римского права.
5. Классический период развития римского права: понятие,
особенности, и хронологические рамки.
6. Понятие imperium. Вечный эдикт.
7. Деятельность юристов и их научные труды. Становление и
развитие юридических школ.
8. Постклассический период развития римского права: понятие,
особенности, и хронологические рамки
9. Бревиарий Алариха и влияние на него римского права. Кодекс
Феодосия
10. Юстиниановский период развития римского права: понятие,
особенности, и хронологические рамки.
11. Влияние римского права на средневековое право.
12. Влияние римского права на право Нового (XVII- XIX в) и
Новейшего времени ХХ век.
13. Значение римского права в ХХI веке
14. Особенности влияния римского права на российское право.
15. Римское право как самостоятельная система права и правовая
система: понятие и особенности.
16. Состав и деление римского права.
17. Нормы римского права: понятие, особенности и виды.
18. Институты римского права: понятие, особенности и виды.
19. Римское право как наука: понятие и особенности.
20. Понятие, особенности и виды источников римского права.
21. Кодификация и систематизация
римского права. Дигесты
Юстиниана как акт систематизации римского права.
22. Понятие и виды правового статуса лиц в римском праве.
23. Рабство как институт права народов. Противоестественный
характер рабства.
24. Способы обращения в рабство: понятие, виды.
25. Рабство на чужбине.
26. Понятие и последствия реституции.
46
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
27. Ответственность рабов.
28. Ограниченная дееспособность рабов. Понятие peculium.
29. Освобождение из рабства: понятие, виды, способы
30. Понятие
и
виды
волноотпущенников.
Обязанности
вольноотпущенника по отношению к своему бывшему господину и его
наследникам: понятие, особенности и виды.
31. Понятие и виды чужестранцев. Правовой статус чужестранцев:
понятие и особенности.
32. Латинские граждане: понятие, особенности и виды. Правовой
статус латинских граждан. Особый правовой статус жителей народов,
покоренных Римом путем военного завоевания.
33. Лица, пребывающие в чужой власти: понятие, особенности и
виды. Правовой статус лиц, пребывающих в чужой власти.
34. Понятие домовладыки. Правовой статус домовладыки.
35. Умаление правоспособности: понятие, особенности и виды.
36. Понятие, особенности, виды опеки и попечительства в римском
праве.
37. Юридические лица в римском праве: понятие, особенности и
виды. Правовой статус юридических лиц в римском праве.
38. Понятие и виды римского гражданского процесса.
39. Понятие и виды исков в римском праве.
40. Процессуально – правовой и материально – правовой характер
иска в римском праве.
41. Интердикт: понятие, его отличие от иска.
42. Особенности и виды интердиктов.
43. Этапы легисакционного процесса.
44. Понятие и особенности исполнений решений суда в
легисакционном процессе. Процессуальные средства исполнения
решений суда в легисакционном процессе.
45. Формулярный процесс: понятие и особенности. Зарождение
формулярного процесса.
46. Особенности in iure и apud idicem в формулярном процессе.
47. Понятие и виды формул.
48. Adjudicatio, Intentio, Demonstratio, Condemnatio как составные
части формулы: понятие, особенности и содержание.
49. Порядок составления и вынесения формул.
50. Исковое предписание и исковое возражение в римском
гражданском процессе.
51. Процессуальные права и обязанности сторон на этапе in iure, Litis
contesatio, apud idicem в фомулярном процессе.
52. Конкуренция исков в римском праве: понятие, особенности и
виды.
53. Судебное решение в формулярном процессе: понятие,
особенности и виды.
47
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
54. Исполнение судебных решений в формулярно м процессе.
55. Понятие и особенности процессуального представительства в
римском гражданском процессе.
56. Экстраординарный процесс: понятие и особенности.
57. Процессуальные права и обязанности сторон в экстраординарном
процессе.
58. Особенности исполнений решений суда в экстраординарном
процессе.
59. Понятие и особенности римской семьи.
60. Понятие и виды агнатских связей.
61. Власть домовладыки: понятие и особенности. Ограничение
власти домовладыки.
62. Право домовладыки на expositio filii. Уголовное преследование за
expositio filii в классический и постклассический период развития
римского права.
63. Понятие и виды брака.
64. Переход жены во власть мужа: понятие, способы.
65. Способы избегания перехода жены во власть мужа.
66. Порядок и последствия заключения брака.
67. Прекращение брака .Развод как способ прекращения брака.
68. Правовой режим приданого: понятие и особенности.
69. Правовой статус детей в римском праве.
70. Усыновление в римском праве: понятие, особенности, порядок.
71. Понятие и виды вещей по римскому праву.
72. Понятие и особенности права собственности в римском праве.
73. Основания и способы возникновения и прекращения права
собственности в древнем Риме.
74. Ограничения права собственности по римскому праву.
75. Виды собственности в римском праве.
76. Защита права собственности в римском праве: понятие,
особенности
77. Понятие, особенности и виды прав на чужие вещи по римскому
праву.
78. Способы возникновения и прекращения прав на чужие вещи по
римскому праву.
79. Защита прав на чужие вещи по римскому праву.
80. Понятие и виды
обязательства в древнем Риме. Элементы
обязательств.
Предоставление
как
обязательный
элемент
обязательства: содержание, особенности и виды.
81. Источники и основания обязательств.
82. Систематика обязательств в древнем Риме.
83. Исполнение обязательств: понятие и особенности.
84. Гарантии исполнения обязательств: понятие, особенности и виды.
48
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
85. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств: понятие, виды. Невозможность исполнения обязательств
как основание для освобождения от ответственности за неисполнение
обязательств.
86. Защита кредиторов от действий, наносящих им вред: понятие и
особенности.
87. Оборот требований по обязательствам: содержание, особенности,
виды.
88. Прекращение обязательств:
содержание, особенности, виды.
Способы прекращения обязательств.
89. Понятие и виды соглашений в римском праве. Понятие и
классификация контрактов в римском праве.
90. Содержание и особенности обязательств из контрактов по
римскому праву.
91. Защита прав кредитора по обязательствам из контрактов:
понятие, особенности и основные способы.
92. Пакты как вид соглашений в римском праве: понятие,
содержание, особенности. Защита прав кредиторов по пактам.
93. Понятие, особенности и виды наследования в древнем Риме.
94. Понятие и состав наследственной массы.
95. Наследование по закону: понятие и особенности. Круг
наследников по закону.
96. Наследование по завещанию: понятие и особенности. Понятие,
основные элементы и виды завещаний. Порядок составления
завещаний.
97. Защита наследственных прав: понятие и особенности.
98. Понятие и особенности сингулярного правопреемства.
99. Понятие, особенности и виды легатов.
100. Понятие, особенности и виды фидеикомиссов.
101. Защита прав в сингулярном правопреемстве.
102. Понятие, особенности и виды рецепции римского права.
49
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Литература по курсу
Основная
Рассолов М.М., Горбунов М.А. Римское право: Учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" (ГРИФ).- М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .
Дополнительная
Аннерс. История европейского права.- М., 1995.
Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования.- М., 1999.
Бычкова
Т.В.
Рецепция
римского
права в российском
дореволюционном, советском и современном наследственном праве //
Древнее право. Ivs antiqvvm. - М.: Спарк, 2000, № 1 (6). - С. 188-193.
Водкин М.Ю., Ерофеев С.И. Формирование правовых представлений
о собственности в римском праве: dominium и possesio // Юридический
аналитический журнал. - Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2003, № 3. - С. 817.
Дождев Д.В. Римское частное право.- М., 2005
Дудина Т.А. Рецепция римского обязательственного права в
современном договорном праве России: Август 2002 г. // Вестник
юридического института: Август 2002 г. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. унта, 2002, № 3. - С. 88-89.
Дьячек Т.И. Специфические черты западного права как следствие
рецепции римского права на Западе // История государства и права. - ,
2008, № 2. - С. 33-34.
Жданов А.А. Доверительная собственность и проблема рецепции
римского права в средневековой Англии // Правоведение. - 2002, № 6. - С.
208-223.
Загурский Л.Н Принципы римского гражданского и уголовного
процесса - Харьков: Унив. тип., 1874. - 434 c.
Замалдинов Ш.Ш. О некоторых аспектах практики регулирования
наследования в Древнем Риме // Проблемы теории и юридической
практики в России. Материалы 5-й Международной научно-практической
конференции молодых ученых, специалистов и студентов. 16-17 апреля
2008 г.. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2008, Ч. 1. - С. 63-67.
Институции Гая. Дигесты Юстиниана// Хрестоматия по истории
государства
и
права
зарубежных стран.//
Под ред.
Н.А.
Крашенинниковой.- М., 2005.
Кипп Т. История источников римского права. Перевод со 2-го
переработанного немецкого издания С.-Пб.: Тип. Первой Спб. труд.
артели, 1908. - 156 c.
Копылов А.В. Сервитуты в римском, русском дореволюционном и
современном гражданском праве // Древнее право. Ivs antiqvvm. - М.:
Спарк, 1997, № 1 (2). - С. 93-109.
Косарев А.И. Этапы рецепции римского права // Советское
государство и право. - М.: Наука, 1983, № 7. - С. 123-128.
50
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Летяев В.А. Необходимость и достаточность рецепции норм
римского права в России XIX - начала XX в. // Древнее право. Ivs
antiqvvm. - М.: Спарк, 2000, № 1 (6). - С. 194-202.
Мельникова С.В. Способы приобретения права собственности в
римском частном праве // Всероссийская научно -практическая
конференция "Современные проблемы борьбы с преступностью".
Сборник материалов. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та МВД России,
2003, Ч. 1. - С. 89-90.
Муромцев С. Рецепция римского права на Западе. - М.: Тип. А.И.
Мамонтова и Ко, 1886. - 159 c.
Новицкая Т.Е. К вопросу о так называемой рецепции римского права
в России // Вестник Московского университета. - 2000, № 3. - С. 119-134.
Перетерский И. О правовом положении рабов в Древнем Риме //
Ученые записки. Ученые записки МЮИ. - М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР,
1939, Вып. 1. - С. 123-145.
Савельев В.А. Право собственности в римской классической
юриспруденции // Советское государство и право. - 1987, № 12. - С. 121126.
Салогубова Е.В. Доказательства в римском гражданском процессе //
Вестник Московского университета. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994, № 3. С. 70-78.
Синайский В.И История источников римского права Варшава: Тип.
Варш. учеб. окр., 1911. - 215 c.
Ситкова О.Ю. Роль императивных норм в регулировании
правоотношений, возникающих при усыновлении в Древнем Риме и
современном праве России: Проблемы взаимодействия отраслей частного
права: доктрина и методика преподавания. // Проблемы взаимодействия
отраслей частного права: Проблемы взаимодействия отраслей частного
права: доктрина и методика преподавания. Материалы международной
научно-методической конференции, Воронеж, 3-4 марта 2006 года. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2006. - С. 28-40.
Фокин В.В. Роль римского права в истории права: Право и
юриспруденция // Х Региональная конференция молодых исследователей
Волгоградской области: Право и юриспруденция. Тезисы докладов: г.
Волгоград, 8-11 ноября 2005 г.. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006, Вып. 2.
- С. 433-437
Яхагоев Р.В. Историко-правовой анализ механизма защиты прав
собственности в Римской империи // История государства и права. - 2007,
№ 16. - С. 29-30.
51
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии «Папирус».
300041, г. Тула, ул. Ленина, д.12.
Тел. (4872) 38-40-09
Заказ №________ Тираж 100 экз.
52
Документ
Категория
Юриспруденция
Просмотров
106
Размер файла
453 Кб
Теги
право, римское, 493
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа