close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2141.Наследственное право

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СЕРИЯ «ВЫСШАЯ ШКОЛА»
А.А. Кирилловых
НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ПРАВО
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
РЕКОМЕНДОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Москва • Книжный мир • 2011 г.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
А.А. Кирилловых.
Наследственное право. Учебное пособие. (Серия «Высшая школа») – М.:
Книжный мир, 2011 – 192 с.
ISBN 978-5-8041-0498-7
Учебное пособие соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и программе учебного курса «Наследственное право Российской Федерации» и
рассматривает основные положения современного наследственного права,
отражающего нормативные институты части III Гражданского кодекса, других нормативно правовых актов РФ в сфере наследования.
Освещены история развития и виды наследования, приобретение наследства, статус участников наследственных правоотношений. Уделено
внимание регулированию вопросов охраны и реализации наследственных
прав, наследования отдельных видов имущества.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов и всех тех, кто интересуется вопросами наследственного права.
Об авторе:
Кирилловых Андрей Александрович – практикующий юрист в сфере
образования, преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики
и права (Кировский филиал). Специалист по административному, гражданскому и корпоративному праву.
Автор учебных пособий «Правовые основы лизинга», «Корпоративное
право» более 80 научных и практических статей, комментариев к законодательству, ряда учебно-методических материалов юридической тематики.
Рецензент:
Т.В. Жукова – кандидат юридических наук, доцент, член Российской академии юридических наук.
ЗАО «Книжный мир»:
129085, г. Москва, а/я 26. Тел. (495) 619-01-63, 618-01-42
ISBN 978-5-8041-0498-7
© А.А. Кирилловых,
© Книжный мир,
2011
2011
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .........................................................................................................................5
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА И НАСЛЕДОВАНИЯ .........7
1.1. История развития наследственного права .........................................................7
1.2. Наследственное право как подотрасль гражданского права .........................13
1.3. Наследственные правоотношения и их субъекты ............................................18
1.4. Наследственная масса и открытие наследства ...............................................23
1.5. Основания наследования и недостойные наследники ....................................29
Контрольные вопросы ................................................................................................36
2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ ........................................................................37
2.1. Общие положения о завещании ........................................................................37
2.2. Свобода и тайна завещания ..............................................................................42
2.3. Виды завещаний .................................................................................................45
2.4. Исполнение завещания ......................................................................................48
2.5. Отмена, изменение и недействительность завещания ...................................52
2.6. Обязательная доля в наследстве ......................................................................58
2.7. Специальные распоряжения завещателя .........................................................62
Контрольные вопросы ................................................................................................72
3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ ..................................................................................74
3.1. Общие правила наследования по закону. Очередность наследования ........74
3.2. Наследование по праву представления ............................................................77
3.3. Наследование усыновленными и иждивенцами наследодателя ....................79
3.4. Наследственные права пережившего супруга .................................................83
3.5. Наследование выморочного имущества ..........................................................88
Контрольные вопросы ................................................................................................91
4.ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА ................................................................................92
4.1. Принятие наследства и сроки вступления в наследственные права .............92
4.2. Наследственная трансмиссия ............................................................................99
4.3. Фактическое принятие наследства .................................................................104
4.4. Выдача свидетельства о праве на наследство ..............................................108
4.5. Охрана наследства ...........................................................................................111
4.6. Распоряжение наследственными правами на имущество ............................115
4.7. Доверительное управление наследственным имуществом ..........................123
4.8. Ответственность наследника по долгам наследодателя ..............................126
Контрольные вопросы ..............................................................................................129
5. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА ......................................131
5.1. Наследование предприятия .............................................................................131
5.2. Наследование прав, связанных с участием в коммерческих организациях ..135
5.3. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства ...140
5.4. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей .................................143
5.5. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных наследодателю
в качестве средств к существованию ....................................................................146
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
5.6. Наследование имущества, предоставленного наследодателю
государством или муниципальными образованиями на льготных условиях ......149
5.7. Наследование земельных участков ................................................................150
5.8. Наследование государственных наград .........................................................153
Контрольные вопросы ..............................................................................................155
6. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ ..........................................................................156
Контрольные вопросы ..............................................................................................167
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ...................................................................................168
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ
(ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ) РАБОТ ....................................................175
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) .....................................................175
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ ...........................................................................177
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .............................................................................179
ПРИЛОЖЕНИЕ.
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ..............................................................182
• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (извлечения) ..........................................................182
• Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ
«О введении в действие части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации» .........................................................................................184
• Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате (извлечения) ........................................................................................187
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ВВЕДЕНИЕ
Hereditas personam defuncti
(наследство продолжает личность умершего)
Развитие цивилизованного правового государства немыслимо без реализации
его членами основных человеческих благ и ценностей, воспринятых системой общественных отношений.
Наследственное право отражает принципы современного государства, построенного на рыночной экономике, предпринимательской свободе и частной собственности. Последний элемент формирует базис экономических отношений, подкрепляемых
правовой надстройкой, прежде всего, Основным законом – Конституцией РФ 1993 г.
Конституционные положения, при этом, закрепили гарантии наследования совместно с нормами об охране права собственности (ст. 35). Опираясь на эти конституционные постулаты, законодатель неразрывно воспринимает принципы защиты права наследования и частной собственности в рамках гражданского права.
Наследственное право исторически определяло баланс между частными и общественными интересами в сфере имущественных отношений, и предстает как правовой инструмент обеспечения стабильности гражданского оборота. Переход прав на
имущество в порядке наследования выступает в качестве важнейшего способа приобретения права собственности, и служит гарантией для ближайших родственников
наследодателя в обеспечении их имущественных интересов и потребностей, одновременно формирует цивилизованную практику реализации принципов гражданского
права.
Современное наследственное право – подотрасль гражданского права и представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих переход прав и обязанностей наследодателя к иным лицам.
При этом, наследование, как общественное отношение, восприняло идеи гражданского права и традиционно строится на сочетании двух основополагающих принципов – свободы завещания и охраны интересов семьи. Свобода завещания отражает свободу частной собственности и свободу договора, а интересы семьи выражают
защиту ближайших родственников и нетрудоспособных лиц, имевших имущественное
обеспечение от наследователя.
Наследственное право регулирует отношения по наследованию исходя из общего
приоритета частных интересов, что воплощает элементы свободы участников гражданского оборота в рамках отдельных наследственных процедур. Вопросы принятия
наследства наследники решают самостоятельно. Например, развитие наследственных правоотношений зависит от волеизъявления самих наследников: принятие либо
отказ от наследства означает сделку, оформляющую их волю по отношению к приобретению гражданских прав и обязанностей. Подобные принципы пронизывают и
другие нормы о наследовании.
В Советский период наследственное право было представлено в самостоятельном разделе VII Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., отражающем в ряде норм
(ст.ст. 527-561) отдельные особенности правовой действительности о наследовании в
Советском государстве, а в настоящее время оформлено в сбалансированный правовой блок в рамках части III Гражданского кодекса РФ 2001 года.
Система современного наследственного права включает в себя как общие положения (основные понятия наследственного права, условия наследования по закону и
5
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
завещанию, порядок приобретения наследства), так и особенную часть (наследование отдельных видов имущества), что воспроизводит общую традицию построения
нормативного материала гражданского права, заложенную в ее кодификации. Систематизация норм о наследовании, при этом, значительно упрощает правовой режим
регулирования отношений, возникающих вокруг наследственного имущества.
В настоящем учебном пособии рассмотрены основные положения современного
наследственного права, отражающего нормативные институты части III ГК РФ в сфере наследования.
Освещены история развития и виды наследования, приобретение наследства,
статус участников наследственных правоотношений. Уделено внимание регулированию охраны наследства, реализации наследственных прав, наследованию отдельных
видов имущества.
Для полноценного восприятия учебного материала построение отдельных вопросов курса сопровождается схемами регулирования наследственных отношений.
Книга также содержит приложения, в которых приводятся основные понятия наследственного права, практические задания для повторения, извлечения из нормативных актов законодательства о наследовании.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов и
всех тех, кто интересуется вопросами наследственного права.
6
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
И НАСЛЕДОВАНИЯ
1.1. История развития наследственного права
1.2. Наследственное право как подотрасль гражданского права
1.3. Наследственные правоотношения и их субъекты
1.4. Наследственная масса и открытие наследства
1.5. Основания наследования и недостойные наследники
1.1. История развития наследственного права
История наследственного права уходит своими корнями в первобытно-общинный
строй, в котором зародились первые признаки имущественного обособления людей
по племенной принадлежности. Наследование регулировалось обычаями и традициями внутри рода (племени). При этом выход имущества за пределы племени не допускался. Наследниками могли быть лица, принадлежащие к данному роду, а наиболее
ценные предметы подлежали захоронению вместе с умершим.
С течением времени наследование как обязательный элемент общественной жизни получает все большее значение. Особая роль в его дальнейшем становлении принадлежит переходу от общинной к частной форме собственности, который свершился
в VII-V вв. до н.э. На данном этапе развития общественных отношений возникновение класса частных собственников особым образом затрагивает интересы защиты их
имущественных интересов.
В V-IV вв. до н.э. развитие наследственных прав и обязанностей отражается в
формировании условий универсального наследственного правопреемства (перехода
всех прав и обязанностей в совокупности).
В последующем подобные правила, с усложнением традиций, находят объективное выражение. Нормы наследственного права впервые были закреплены в Законах
Хаммурапи, а в Афинах наследование по завещанию было оговорено в законодательстве Салона. В древнейшее время существовало только наследование по закону.
Говорили, что «только Бог может назначить наследников, но не человек».
В дальнейшем юридическая мысль в сфере наследования переносится в Древний
Рим. Римское право, являясь «колыбелью» частного права, характеризуется в то время архаичностью, формализмом, казуистичностью, наличием религиозно-правовых
представлений.
Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот
путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи, и воспринял 3 этапа регулирования отношений в сфере наследования.
1) наследственное право древнего цивильного права. Этот период характеризуют
Законы XII таблиц, которые представляли свод законов (наследование по закону, и по
завещанию). Появляется порядок призвания к наследованию (по трем категориям),
а также условия распоряжения наследством. Особым образом проходило распоряжение наследственными правами. В древнейший период дела о разделе наследства
рассматривались в виде процесса, путем назначения судьи, когда стороны в особой
форме просили магистрата назначить судью с условной, видимо, формулировкой
предмета спора. Суд в этом случае исполнял своего рода функцию утверждения мировой сделки.
7
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2) наследование по преторскому эдикту – закону (упоминается еще в сочинениях
Цицерона). Особенностью наследования является порядок призвания наследников по
закону. Наследование по закону имело место в случаях, когда наследователь не оставил завещания наследник по завещанию умрет раньше завещателя, а также, если
наследник отказался от принятия наследства.
3) Наследование по императорскому законодательству Юстиниана. Период 542548 гг. находит отражение в новеллах Юстиниана, который установил систему наследования по закону, построив его исключительно на когнатском родстве (без дискриминации по половому признаку). Со временем когнатическое родство вытеснило
родство агнатическое и стало основой наследования по закону. Согласно Дигестам
Юстиниана право наследования считалось res incorporales, т.е. бестелесной вещью.
Римское право придавало наследственному преемству характер не только имущественной ответственности наследством, а также личной ответственности самого
наследника – даже его собственным имуществом.
Наследование по завещанию появляется в истории позже наследования по закону. Недопустимо было сочетание этих двух оснований при наследовании после одного
и того же лица, т.е. переход одной части наследства по завещанию, а другой – по закону. Свобода завещательных распоряжений, вероятно, развивалась постепенно.
Вместе с тем римское право нашло способы сочетания свободы завещаний с интересами наследников по закону: за некоторыми из последних были признаны определенные права в имуществе наследодателя, которых нельзя было ни отменить,
ни уменьшить завещанием. Нормы наследственного права принадлежали к способам
приобретения имущества, поскольку они регламентируют переход имущества к другим лицам в связи со смертью собственника.
Римское частное право на всех этапах его исторического развития исходило из
того, что между законными наследниками, относящимися к одной очереди и потому
призываемыми к наследованию одновременно, наследственное имущество должно
делиться в равных долях.
Заметим, что Римскому праву современные законодательства обязаны и самим
понятием наследования как универсального преемства, в силу которого на наследника переходят в качестве единого комплекса все имущественные права и обязанности
наследодателя.
Отечественный опыт накопления традиций и обычаев о наследовании определил
содержание древнерусских источников права.
Первым по времени памятником, с которого обыкновенно ведут начало истории
русского наследования, принято считать оба договора руссов с греками, и в особенности первый из них (911 г. н.э.).
Русское учение о наследстве опиралось на славянское законодательство, которым был пронизан исконно общинный быт русского народа. Русское законодательство о наследовании, следуя архаичным традициям, при этом, не воспринимало опыт
регулирования наследования германских и других народов, живших под влиянием
родового быта.
Первым из законодательных актов Древней Руси является Русская права (XIXII вв.), в которой отражен сугубо классовый подход законодателя. В XIV-XV вв. наследственные отношения регулируются Псковской Судной грамотой, в XV в. – Новгородской Судной грамотой, далее Судебником 1497 г. и Судебником 1589 г.
Появление Русской Правды ознаменовало собой начало первого периода в развитии русского наследственного права. В Русской Правде основания наследования
отличались лишь по формальному признаку. Наследование по Русской Правде яв-
8
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ляется наследованием по закону. Завещание по Русской Правде есть только способ
распределения по усмотрению завещателя имущества между законными наследниками и не имеет своей целью изменение обычного порядка. Отец мог изменить порядок наследования, и оставить наследство дочери. В Русской Правде вопрос о праве
наследования мужа после жены не регулировался, но муж получал имущество жены
в пожизненное пользование.
Со временем, в XIII-XIV вв., женщины уравниваются в гражданских правах с мужчинами, что находит отражение в памятниках права таких важнейших политических и
культурных центров, как Новгород и Псков.
В дальнейшем в России женщины выступали в качестве наследниц, но наличие
наследников мужского рода ограничивает наследование женщин.
Древнерусская государственность изначально воспринимала общинные начала в
укладе общественной жизни и ее правовом регулировании. Русский закон о наследстве, в отличие от германских правовых источников строился на общинном, а не родовом быте русского общества.
Отголоски общинного права нашли отражение в Положениях о крестьянах, предоставляющих право использовать в порядке наследования местные обычаи, имевшее
приоритет над существующим законодательством. Как правило, крестьянский обычный закон наделял потомков по праву членства в семейном хозяйствующем субъекте
(дворе).
Изложение последней воли наследодателя в письменной форме было редкостью,
поэтому распоряжение завещательного характера происходило обычно в устной форме, которая приобретала ту же силу, что и письменная.
Общая семейная собственность – основная особенность обычного права русских
крестьян. Наследование выражалось в распределении общего имущества, а не в переходе права собственности.
Домохозяйство являлось основным объектом права наследования и могло быть
передано со смертью домохозяина (большака) в общую собственность его сыновей.
В основу разделения наследства был положен принцип трудового участия.
Нормы обычного права в порядке наследования имущества крестьянского двора
принципиально различались в своем отношении к мужчине и женщине.
Наследование женщин допускалось, как правило, при отсутствии в семье умершего лиц мужского пола. Поэтому женщина не получала владельческих прав в отношении двора, пока в семье оставались мужчины, за исключением некоторых предметов
домашнего обихода, одежды, и приданого (передавались от матери к дочери).
Несмотря на лишение женщин права наследования, обычное право в некоторых
случаях полностью признавало наследственные права вдов, которые становились
главой двора и собственником имущества.
Тенденция к раздельности имущества супругов, получившая яркое проявление в
XVIII веке, обособляла виды имущества, наследование которых допускалось только
соответствующим полом (за мужем закреплялось исключительное право на купленные вотчины, за женой – на приданое).
Окончательно вопрос о раздельности имущества жены от общей массы семейного и мужнего имущества (в случае смерти супруга и постановки вопроса о наследственном разделе) был решен в 1731 году.
Обычай допускал наследование в боковых линиях, что в ряде мест позволяло
не признавать имущество выморочным, а передать братьям, дядьям, племянникам.
Крестьянское имущество редко оставалось без наследников. Обмершее или выморочное имущество отдавалось часть миру, а часть – сельскому храму.
9
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Не передавались по завещанию земли и орудия труда. Споры потомков после
смерти главы семьи, по поводу наследства, призывали к наследованию старшего
сына, с общего согласия становившимся новым «хозяином».
Следующей «вехой» в развитии норм о наследовании явились реформы в государственном управлении XVII века. Они связаны с именами Петра I и Анны Иоанновны, последовательно изменявших правила наследования имущества, а также престолонаследия.
Указ 1714 г. «О единонаследии» Петра Великого ввел значительные ограничения
в наследовании и ознаменовал новый этап в развитии наследственного права. В своем Указе 1714 г. «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»
Петр I ввел систему единонаследия (система майората) по которому царский престол
переходил не по наследству, а к лицу, которое император назначит в качестве наследника. С приходом к управлению страной императрицы Анны Иоанновны в 1731 г.
единонаследие отменено. Расширен круг наследников умершего. В качестве наследников по закону призывались все сыновья наследодателя (до того только один сын).
Престолонаследие на различных этапах российской истории вызывало интерес
государственных деятелей. Отречение от престола Константина и воцарение Николая
I в начале XIX в. позволило некоторым историкам-юристам сказать, что «вступление
на престол есть право, а не обязанность». Российской империи к началу XIX в. не
существовало правил об отречении от престола.
Накопившиеся в течение продолжительного периода правила о наследовании
были подвергнуты кодификации. Коренная переработка Российского законодательства, в том числе норм о наследовании, связывается с именем М. Сперанского, под
руководством которого был составлен Свод законов Российской Империи.
В 1833 г. основным источником наследственного права становится ч. 1 Т. 5 Свода
законов Российской Империи, в котором можно выделить основные принципы и условия наследования в начале XIX в.
Так, наследование по закону допускалось, если:
1) в состав наследства входило родовое имение;
2) умерший не оставил завещания;
3) завещано не все наследственное имущество;
4) наследник по завещанию не принял наследства;
5) завещание признано недействительным.
Русское дореволюционное право закрепляло положение о том, что родовое имущество могло переходить только к наследникам по закону, причем число очередей
наследников не устанавливалось, а для остального имущества существовал общий
порядок наследования. Исчезли сословный характер наследования и существующие
привилегии первородства, наследственные права женщин уравнены с наследственными правами мужчин. В таком виде наследственное право России встретило 1917 г.
Свои коррективы в ход развития наследственного права внесли революционные
события начала XX века, итогом которых явились приход к власти большевиков и
смена общественного строя.
Новая идеология не признавала частной собственности и призывала любыми путями лишить граждан данного блага. Переход «личной» собственности был возможен
в порядке наследственного правопреемства, которое было ликвидировано Советской
властью.
Уже в первые месяцы после Октябрьской революции был приняты Декрет от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования». Отменялся существовавший ранее порядок
наследования и при этом нуждающиеся нетрудоспособные родственники по прямой
10
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
нисходящей и восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры и
супруг умершего имели право на содержание из оставшегося после него имущества.
В соответствии со специальным постановлением Наркомата РСФСР от 21 мая
1919 г. наследование частной собственности фактически было уничтожено, а все
имущество становилось достоянием государства. В первые годы советской власти
советский законодатель отказался от принципа свободы завещания.
Отмена наследования вызывала к жизни механизм государственной защиты нетрудоспособных наследников, представляющего некий суррогат социального обеспечения и наследования.
Имущество умершего не передавалось наследникам, а поступало в заведование
местного Совета, который должен был содержать за счет этого имущества указанных
нетрудоспособных и нуждающихся лиц. Содержание нетрудоспособных членов семьи
умершего осуществлялось в пределах стоимости наследственного имущества.
Нетрудоспособные члены семьи умершего, приобретая право на содержание за
счет стоимости наследственного имущества, не становились обязанными по какимлибо долгам наследодателя.
В последующем Декрет «Об основных имущественных правах, признаваемых
РСФСР, осуществляемых ее законом и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая
1922 г. – вновь вводит институт наследования в существующий правопорядок. Несмотря на такие изменения, основной принцип, заложенный советской властью в первые послереволюционные месяцы, остался практически неизменным.
Следует отметить, что институт наследования за время существования советской
власти несколько раз подвергался определенным изменениям, которые осуществлялись в общем русле изменения позиции законодателя по отношению к частноправовым отношениям.
В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. первоначально был установлен очень небольшой круг наследников по закону, а завещанием могло быть перераспределено
имущество только среди этих же немногих наследников.
Прежде всего, ГК РСФСР 1922 г. допустил право наследования, как по закону,
так и по завещанию. При этом наследодатель в завещании мог только лишь изменить
порядок распределения наследственного имущества между наследниками по закону
либо лишить наследства одного, нескольких или всех наследников (ст. 422 ГК).
Допуская возможность завещания имущества, ГК РСФСР 1922 г. существенно
ограничивал свободу завещательных распоряжений. Имущество не могло быть завещано лицам, не являющимся наследниками по закону. В 1926 г. предельный размер
стоимости имущества, которое могло переходить по наследству, был отменен Постановлением ЦИК и СНК СССР.
Ограничение свободы завещательных распоряжений выступало в качестве основного принципа, выраженного в строгой формализации как наследников по закону, так
и наследников по завещанию. С течением времени круг лиц, в пользу которых может
быть составлено завещание, существенно расширился.
Послевоенное время потребовало провести некоторую ревизию норм о наследовании с учетом последствий Великой отечественной войны. Указом Президиума ВС
СССР 1945 г. «О наследниках по закону и завещанию» устанавливалась очередность
призванию к наследованию. Среди 3-х очередей в число наследников включались:
1) дети (в т.ч. усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители, другие нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего, не менее 1 года до его
смерти;
2) трудоспособные родители;
3) братья и сестры наследодателя.
11
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Внуки и правнуки стали наследовать по праву представления.
Ликвидация капиталистических элементов на фоне идеологической борьбы позволила в послевоенный период улучшить имущественное положение граждан, путем расширения наследственных прав (круга наследников, свобода завещаний, усиление охраны интересов несовершеннолетних детей и других нетрудоспособных наследников).
Основное изменение нормы наследственного права претерпели в связи с принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.,
на базе которых был принят ГК РСФСР 1964 г.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик явились значительным этапом в кодификации советского гражданского права и оценивались в целом положительно. Основы особое внимание уделили наследованию предметов обычной домашней обстановки и обихода, которые были выделены из общей
наследственной массы и стали переходить к наследникам по закону, проживавшим
совместно с наследодателем, независимо от их очереди и наследственной доли. Определение условий наследования этого имущества было предоставлено в ведение
союзных республик.
Была сохранена ограниченная ответственность наследника по долгам наследодателя, закреплено, что наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. На таких же основаниях отвечает государство, к которому поступило
имущество в порядке наследования по закону и завещанию (ст. 120).
Надо сказать, что Основы гражданского законодательства сформировали и унифицировали задачи и принципы регулирования наследственных отношений, закрепили наиболее фундаментальные категории наследственного правопорядка, которые в
последующем получили развитие в гражданских кодексах союзных республик, в том
числе и в ГК РСФСР. Регулированию отношений, связанных с наследованием, был
отведен раздел VII «Наследственное право». Основы гражданского законодательства не дали определения наследования, но определили приоритет наследования по
завещанию. В соответствии с Кодексом наследование по закону имеет место, когда
и поскольку оно не изменено завещанием. Подобная завещательная свобода была
ограничена правилами об обязательных наследниках и обязательной доле.
В ГК РСФСР 1964 г. институту наследования было уделено больше внимания, чем
в ГК 1922 г. ГК 1964 г. содержал в разделе VII «Наследственное право» 35 статей,
посвященных наследованию, на основании которых к наследованию по закону при
отсутствии завещания призывались ближайшие родственники наследодателя.
Таким образом, в развитии законодательства о наследовании в советский период
можно выделить четыре основных этапа.
1) 1918 по 1922 г.г. – фактическая ликвидация права наследования (запрет на
передачу частной собственности от одного лица к другому и полная ее отмена в дальнейшем).
2) 1922 г. – принятие ГК РСФСР и восстановление института наследования, в усеченном, по сравнению с дореволюционным законодательством, виде.
3) 1945 г. – принятие Указа президиума Верховного Совета РСФСР (расширение
возможных наследственных действий).
4) 1964 г. – принятие ГК РСФСР (установление прогрессивных элементов наследственного права).
Важным событием развития института наследования в современный период стало установление конституционной гарантии права наследования (п. 4 ст. 35 Конституции РФ) и принятие III части ГК РФ 2001 г., соответствующей новым глобальным
изменениям частного права.
12
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Наследование стало нормальным, в полной мере желаемым не только для граждан, но и для государства институтом. И хотя многие предшествующие положения
наследственного права были всего лишь уточнены и дополнены, главное – были
сформулированы принципиальные положения о приоритете выражения воли наследодателя с помощью завещания, беспрецедентного увеличения состава наследников
по закону, увеличения круга объектов наследственного правопреемства.
Основным нормативным правовым актом, направленным на регулирование наследственных правоотношений, в настоящий период является Гражданский кодекс
РФ, разд. V «Наследственное право», состоящий из пяти глав.
Принятие III части ГК РФ значительным образом изменило правила наследования.
Увеличилось число очередей наследников по закону, правила о форме завещания
стали более разнообразными. Нормы наследственного права рассчитаны теперь на
возможность наследования практически любого имущества. Исторический анализ
законодательства свидетельствует, что подобного расширения прав наследования
наша страна еще не знала. Несомненно, одним из наиболее интересных вопросов
является исследование причин, порождающих новеллы и ограничения в правах наследования.
Гражданское законодательство о наследовании 2001 г. носит прогрессивный характер. Они направлены на максимально полное обеспечение, охрану и защиту прав
и законных интересов всех потенциальных наследников, в первую очередь – несовершеннолетних и нетрудоспособных граждан, учитывают и разрешают все наиболее широко распространенные коллизии, возникающие при открытии и принятии наследства.
Достоинством действующего наследственного права следует признать установление и законодательное обособление в гл. 65 ГК РФ целого ряда правил о наследовании отдельных видов имущества, наглядно отражающих кардинальные изменения
в круге объектов права собственности российских граждан и учитывающих отличительные особенности правовой природы отдельных видов движимых и недвижимых
вещей.
Новое российское законодательство сократило число случаев наследования государства, способствуя тем самым охране частной собственности. Позитивным моментом, препятствующим возникновению выморочной наследственной массы, служит
отмена налога на имущество, переходящего в порядке наследования.
Итак, наследственное право прошло длительный эволюционный путь развития,
когда по принципам «естественного отбора» законодательство усваивало наиболее
полезные и нужные обществу и, несомненно, государству правила регулирования наследственных отношений. С усилением политической власти ограничивалась свобода
распоряжения собственностью, государство с новыми силами вмешивалось в частную жизнь общества.
В целом, преобразования в сфере перехода прав от умершего к его потомкам находились под воздействием властных велений государства в такой же мере, как и под
влиянием условий идеологии, доминирующей в общественном сознании.
1.2. Наследственное право как подотрасль гражданского права
В юридической литературе можно встретить разнообразные определения наследственного права. Такое разнообразие связано, прежде всего, с различным пониманием цивилистами предмета наследственного права.
13
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Так, наследственным правом называют совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, причинно обусловленных смертью наследодателя и
связанных с возникновением у наследников гражданских прав и обязанностей, одинаковых или аналогичных с теми, субъектом которых был наследодатель в момент
своей смерти.
В Советской юридической литературе (Б.С. Антимонов и К.А. Граве) наследственное право определяли как совокупность гражданско-правовых норм, которыми
государство устанавливает в случае смерти гражданина переход определенных его
субъективных прав и субъективных гражданских обязанностей как наследственного
целого к другому лицу или к другим лицам.
Наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, обособленных в самостоятельный правовой блок, регулирующих наследственные отношения. Нормы о наследовании органично дополняют совокупность норм гражданскоправового порядка, и только специфический предмет регулирования выделяет отношения по наследованию в подотрасль гражданского права.
Наследственное право является подотраслью гражданского права, так как представляет собой группу норм, регулирующих однородные общественные отношения и
входящих в соответствующую отрасль.
Любая подотрасль права имеет следующие признаки:
1) совокупность однородных взаимосвязанных правовых институтов, возглавляемая общим институтом;
2) подотраслевые предмет и метод регулирования;
3) регулирует обособленные группы общественных отношений, характеризуемые
специфическими особенностями, которые оказывают наиболее заметное влияние на
характер правового регулирования.
Отраслевые особенности наследственного права как права частного заключены
в его предмете. В широком смысле, предмет наследственного права – общественные
отношения, возникающие в процессе наследования.
Предмет наследственного права в различные периоды развития российского государства изменялся под фоном общественно-экономической формации.
Любая смена одного общественно-экономического устройства сопровождается
обновлением системы собственности и других основных имущественных отношений
через изменение правовой системы, обслуживавшей прежние отношения.
Например, в рамках социалистической собственности отчуждение производителя
от средств и результатов производства оказалось предельно масштабным и максимально концентрированным. В этих условиях предмет воздействия наследственного
права был ограничен пространством отношений потребления. Принципиальное значение для правового статуса граждан советской страны имело само государственное признание наследования легальным способом и законным источником получения
гражданами доходов, не имевших трудового происхождения, т.е. не связанных с социалистическим принципом распределения общественной собственности по труду.
Анализ истории российского наследственного права позволяет говорить о том,
что каждый новый этап его развития ослабляет семейно-обеспечительную функцию
наследования, расширяя свободу завещания. Ослабил эту функцию и ГК РФ в сравнении с ГК РСФСР. Функция обеспечения личного интереса собственника на новом
этапе развития наследственного права, потеснила семейно-обеспечительную функцию.
В настоящий период наследование определяется как один из универсальных
способов перехода права собственности от одного лица к другому, и характеризует
14
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
свободу наследственного правопреемства, как со стороны наследодателя, так и возможных наследников.
Наследственное право можно рассматривать в объективном и субъективном
смыслах.
В объективном смысле, наследственное право – это совокупность установленных
государственных норм, регулирующих отношения, связанные с переходом имущества умершего к его наследникам и некоторым лицам (отказополучателям, кредиторам
умершего). Одновременно в объективном смысле наследственное право представляет собой подотрасль гражданского права, т.е. является совокупностью правовых
норм, регулирующих однородные общественные отношения, связанные с переходом
имущества умершего к его наследникам и некоторым лицам.
В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность
норм права, определяющих переход имущества, оставшегося после умершего, к другим лицам.
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
В объективном смысле
В субъективном смысле
В субъективном смысле наследственное право выступает как принадлежащее
определенном лицу и реализуемое только по его усмотрению право распорядиться
своим имуществом на случай смерти, право быть призванным к наследованию, принять наследство или отказаться от него, а также право на дальнейшее распоряжение
наследством.
Таким образом, право наследования в субъективном смысле – одно из основных
конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации,
состоящее в совокупности правомочий наследника в связи с получением в порядке
универсального правопреемства (т.е. в неизменном виде как единого целого и в один
и тот же момент) имущества умершего физического лица (наследодателя).
Наследственное право следует рассматривать как элемент системы гражданского права, то есть как определенную совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих относительно самостоятельную систему общественных (наследственных)
отношений.
Как указывалось выше, наследственное право составляет важную часть гражданского права и в то же время представляет много таких юридических понятий, которые
не встречаются в других его частях. В литературе и теории гражданского права наследственное право рассматривают и как институт, и как подотрасль гражданского
права. Сообразно этому наследственное законодательство рассматривается как подотрасль гражданского законодательства.
Заметим, что с введением в действие раздела V ГК РФ («Наследственное право»)
наследственное право стало второй после обязательственного права подотраслью
права, закрепившей в качестве самостоятельного института общие положения (гл. 61
ГК РФ «Общие положения о наследовании») с выделением соответственно общей и
особенной части.
Более высокий уровень внутренней организации правовых норм, с разбиением в
разнопорядковые образования – функционально и предметно обособленные институты, своя система принципов, доказывают наличие подотраслевых предпосылок на-
15
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
следственного права. Завершает внутреннее единство наследственного права формирование самостоятельных правовых внутренне взаимосвязанных институтов:
– общий институт (общие положения о наследовании – гл. 61 ГК РФ):
– институт наследования по завещанию (гл. 62 ГК РФ);
– институт наследования по закону (гл. 63 ГК РФ);
– институт приобретения наследства (гл. 64 ГК РФ);
– институт наследования отдельных видов имущества (гл. 65 ГК РФ).
Институты наследственного права представляют собой совокупности правовых
норм, регулирующих однородные и взаимосвязанные общественные интересы, образующие относительно самостоятельные группы. В части третьей Гражданского кодекса РФ сохранены традиционно устоявшиеся в отечественном законодательстве
подходы к основным институтам наследственного права, таким, как основания наследования (ст. 1111 ГК РФ). Однако в отличие от ранее действовавшего законодательства первым названо наследование по завещанию, а вторым – по закону. Такой подход
имеет целью способствовать преодолению тенденции, когда составление завещания
является скорее исключением, чем правилом.
Предмет правового регулирования гражданского и наследственного права схож.
Однако отношения, возникающие при наследовании, представляют частный случай
отношений, регулируемых гражданским правом.
Предметом наследственного права являются отношения, причинно обусловленные смертью наследодателя и опосредующие возникновение у наследников прав и
обязанностей, сходных или аналогичных правам наследодателя.
Особенность отношений по наследованию заключается в том, что, опосредуя динамику имущественных отношений, они возникают только после смерти гражданина.
Кроме того, они охватывают самые разнообразные по своей природе отношения, как
вещные, так и обязательственные, но не совпадают полностью ни с первыми, ни со
вторыми.
Любую отрасль права, как и подотрасль, помимо предмета характеризует и метод как совокупность приемов и способов правового регулирования общественных
отношений.
Наследственное право использует своеобразные методы регулирования реализации наследственных прав. Например, общеотраслевой метод юридического равенства сторон лежит в основе специфического метода универсального правопреемства.
Своеобразны методы регулирования реализации наследственных прав.
В дореволюционной цивилистике институт наследования рассматривали в качестве необходимой принадлежности человеческого общества, важным источником национального благосостояния и культуры.
Наследование удлиняет время существования правоотношения, делает его устойчивым, устраняя тем самым неопределенность в гражданских правоотношениях. В
этом особенно заинтересованы, например, кредиторы правопредшественника. Интересы государства также требуют устойчивости гражданских правоотношений. Тем самым
наследственные отношения придают гражданскому обороту характер стабильности.
Любую подотрасль права оформляют его источники, с помощью которых право
принимает объектную форму, т.е. выраженную на материальном носителе, как правило, в нормативных актах.
Источники наследственного права представляют собой нормативные правовые
акты, регулирующие правоотношения по наследованию, т.е. отношения, которые возникают в связи с открытием наследства, его защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.
16
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Следует отметить, что наряду с ГК РФ нормы наследственного права находятся в
Семейном кодексе РФ 1996 г., Земельном кодексе РФ 2001 г., Законе о введении в
действие части III ГК РФ от 26 ноября 2001 г.
Основными источниками правового регулирования наследования являются:
1) Основной источник – Конституция РФ 1993 г.
2) Гражданский кодекс РФ и иные федеральные законы.
3) Подзаконные нормативны акты (Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ).
4) Ведомственные нормативные акты.
5) Правила поведения – неписанные законы.
6) Судебная практика.
7) Судебный прецедент.
8) Решения Конституционного Суда РФ.
9) Номы международного права и международного договора, регулирующие наследственные правоотношения (Конвенция о правах помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам; Вашингтонская Конвенция о международной форме завещания (Вашингтон, США 1973 г.); Страсбургская конвенция о
создании системы регистрации завещаний (разработана и принята Советом Европы
в 1973 г.), Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений от 05 октября 1961 г.);
10) Законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
11) Общие начала и смысла законодательства (аналогия права) и требования добросовестности, разумности и справедливости (ст. 6 ГК РФ).
Особую роль в характеристике наследственного права как подотрасли гражданского права играют его принципы.
Принципы наследственного права – это основные идеи, начала, заложенные в
нормах и правовых институтах о наследовании, отражающие особенности формировании правовой действительности о наследовании.
Следует отметить, что наследственное право аккумулирует права и обязанности, тесно связанные с личностью, а также с собственностью, вследствие чего входит
в область функционирования гражданского общества, поэтому принципы и формы
защиты права наследования должны соответствовать характеру защищаемых прав
и соблюдать пределы государственного вмешательства в осуществление свободной
воли субъектов наследственных правоотношений.
В литературе предлагаются различные взгляды на основополагающие идеи (принципы) наследственного права. При выделении принципов берутся различные основания.
Наследственное право в объективном смысле базируется на сочетании двух основополагающих принципов:
1) принципа свободы наследования;
2) принципа охраны интересов семьи и обязательных наследников.
Эти два принципа пронизывают все наследственное право, на их основе происходит построение норм о наследовании.
Принцип свободы наследования заключается в том, что собственник имеет возможность по своему выбору распорядиться принадлежащим ему имуществом, т.е.
завещать его по своему волеизъявлению. Наследодатель может также не делать
завещательных распоряжений вообще. Он может определить круг наследников и
распределить наследство между ними либо лишить наследства некоторых или всех
наследников.
17
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Второй принцип – принцип охраны интересов семьи и обязательных наследников – как раз и является проявлением ограничения конституционного права наследования, т.к. это необходимо в целях защиты прав и законных интересов членов семьи
наследодателя. В соответствии с этим принципом даже при наличии наследников по
завещанию так называемые обязательные или необходимые наследники будут наследовать определенную долю наследства.
В качестве дополнительных принципов можно выделить такие принципы наследственного права, как принцип универсальности наследственного правопреемства, принцип свободы выбора у наследников принять наследство либо отказаться от него,
принцип охраны наследства от противоправных посягательств.
В числе основных принципов российского наследственного права, имеющих определяющее влияние на способы обеспечения и защиты права наследования, выделяются:
– приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону;
– свобода завещания;
– охрана интересов семьи;
– обеспечение законности при реализации наследственных правоотношений.
Кроме того, среди принципов наследственного права называют:
– свободу наследования;
– универсальность наследования;
– охрану прав и законных интересов близких наследодателю лиц.
В свою очередь, отдельные правовые субинституты, определяемые по признаку однородности регулируемых отношений в наследовании, позволяют выделить принципы:
– субъективной свободы выбора.
– равенства наследников по закону.
– сохранения единства наследства.
– обеспечения наследнику права наследования.
– стабильности имущественного режима права собственности.
– универсального наследственного правопреемства
– учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя.
– дозволительной направленности и диспозитивности
– свободы выбора у наследников, призванных к наследованию.
– охраны основ правопорядка и нравственности, интересов субъектов наследственного прав в отношениях по наследованию (отстранение наследников).
– охраны наследства.
Таким образом, наследственное право характеризуется особым предметом и методом регулирования, имеющих гражданско-правовые основания, самостоятельными
источниками и принципами регулирования наследственных отношений.
1.3. Наследственные правоотношения и их субъекты
Наследственное правоотношение – это совокупность регулируемых правом общественных отношений, возникающих в связи со смертью физического лица, включающих правоотношения из факта открытия наследства, правоотношения из факта
принятия наследства, правоотношения отказа от наследства, правоотношения по исполнению завещания и др.
Наследственное правоотношение есть не что иное, как фактически существующая связь его участников, реальное их взаимодействие, и поэтому оно не может быть
сведено к одной только его правовой стороне (юридической форме).
18
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Наследственные правоотношения строятся на классическом «треугольнике»
структуры гражданских правоотношений, и включает 3 элемента:
1) субъект.
2) объект.
3) содержание (субъективные права и обязанности).
Возникновение наследственных правоотношений закон связывает с единственным юридическим фактом – смертью гражданина или объявления его умершим.
Основываясь на научном разделении гражданских правоотношений на абсолютные и относительные в советской литературе (О.С.Иоффе) наследственное правоотношение подразделяли на две стадии:
1) на первой стадии наследственного правоотношения у наследника возникает
единственное правомочие – право принять наследство. Это полномочие носит абсолютный характер, которому потому противостоит обязанность всех других лиц воздерживаться от совершения действий, которые могли бы воспрепятствовать осуществлению наследником принадлежавшего ему права.
2) на второй стадии наследственное правоотношение сохраняется лишь как основание тех прав (права собственности, обязательственных и иных) правомочий, которые раньше принадлежали наследодателю.
Наследник в абсолютных наследственных правоотношениях обладает защитой
против притязаний все третьих лиц, пытающихся оспорить его правомочие на имущество наследодателя. Возникновение абсолютного наследственного правоотношения служит основанием возникновения имущественных прав наследника.
В этих пределах наследник выступает как управомоченный субъект наследственного правоотношения. С другой стороны, абсолютное правоотношение определяет
объем прав и обязанностей наследника по отношению к конкретным лицам – кредиторам и должникам наследодателя, ставшим теперь его собственными должниками
и кредиторами.
Другая точка зрения (Ю.К. Толстой) строится на выделении двух этапов в развитии наследственного правоотношения.
Первый этап начинается с момента открытия наследства. Момент открытия наследства связывается с днем смерти наследодателя, возникновением у наследника
права на наследство, которому противостоит обязанность других лиц не препятствовать наследнику в реализации его право одновременно обязанность соответствующих лиц и органов (нотариуса) оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права.
Право на принятие наследства ведет к возникновению других прав, вытекающих
из наследования (права на правообразование), а наследственное правоотношение
строится по типу абсолютного правоотношения.
На этом этапе возникновения наследования возникают два правоотношения:
1) из факта открытия наследства (носит абсолютный характер и существует не
более 6 месяцев, прекращается возникновением правоотношений по принятию наследства или отказа от него);
2) по принятию наследства (одностороння сделка, порождающая юридические
права и обязанности, существует в период фактического вступления в наследство
или момент подачи заявления о принятии (отказе от наследства).
Наследование – это комплекс отношений, возникающих в связи со смертью физического лица. В этот комплекс входят правоотношения из факта открытия наследства,
правоотношения из факта принятия наследства, правоотношения отказа от наследства, по исполнению завещания и др.
19
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Основные принципы наследования:
– основанием открытия наследства признается смерть наследодателя;
– время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя;
– место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или
месту нахождения его имущества;
– наследственное имущество включает в себя как имущественные права, так и
обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смерти;
– определение лиц, которые могут призываться к наследованию;
– установление лиц, которые не могут призываться к наследованию.
Под наследственным правоотношением (В.В. Гущин и Ю.А. Дмитриев) понимаются различные общественные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица.
Абсолютность наследственного правоотношения подтверждается в современной
литературе и возникает, как правило, в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами (Н.Д. Егоров).
Наследственное правоотношение может возникнуть только в момент открытия наследства, поэтому наследодатель стать участником наследственного правоотношения не сможет. Все имущественные права, в которых он был участником, соединяются
в единое целое, получающее название наследства.
При наследовании возникает целый комплекс отношений. Однако не все эти отношения можно назвать гражданско-правовыми, что определяет специфику предмета
наследственного права.
Большое число отношений, возникающих с наследованием имущества, основаны
на властном подчинении, и в основе своей являются административно-правовыми,
финансовыми и налоговыми (охрана наследства, оформление наследства, в том числе выдача и получение свидетельства о праве на наследство, уплата налогов с наследства, регистрация наследственного имущества и т.д.).
Кроме того, не все из гражданско-правовых отношений, связанных с наследством,
можно назвать наследственными. Наследственные правоотношения непосредственно
связаны с переходом прав и обязанностей от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, либо порядке замены выбывшего в наследственном правоотношении субъекта. У заступившего на место выбывшего наследника возникают
аналогичные с выбывшим наследником права и обязанности, что принадлежали при
жизни наследодателю. Классический принцип римского права отражает возможность
передачи только того объема прав и обязанностей, который передающий имеет.
В конечном счете, наследственное правоотношение характеризует единый предмет и его содержание составляет совокупность отношений, связанных с имущественной динамикой поведения его субъектов (наследников).
Таким образом, наследственные правоотношения – это вид урегулированных нормами гражданского права абсолютных имущественных отношений, возникающих с
момента открытия наследства и прекращающихся в момент раздела наследства и
возникновения у наследников прав, аналогичных правам наследодателя.
Особую роль в наследственных правоотношениях играют их субъекты.
Субъект наследственных правоотношений это лицо, обладающее способностью
приобретать наследственные права и обязанности. К ним закон относит, как правило,
наследников. У наследников имеют место лишь разные основания призвания к наследованию, а само субъективное право одно – право наследования.
Главным признаком физического лица как субъекта гражданских правоотношений является гражданская правоспособность. Тот факт, что гражданская правоспо-
20
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
собность возникает с момента рождения, означает, что физическое лицо начинает
свое существование в момент рождения.
Для наследственного права вопрос о круге наследников умершего является принципиальным. Правило nasciturus pro iam nato habetur и уходит своими истоками в
положения о наследовании Дигест Юстиниана, которые восприняты в современных
правопорядках многих государств.
Отсутствие каких-либо указаний в законодательстве о жизнеспособности новорожденного или о длительности его жизни после родов означает, что момент рождения определяется по медицинским критериям.
Большая или меньшая продолжительность жизни не имеет влияния на правоспособность младенца: и одной минуты жизни достаточно, чтобы родившийся считался
субъектом права. Поэтому способность к жизни вовсе не существенна для признания
новорожденного младенца лицом.
С другой стороны, если бы наследники обладали самостоятельными субъективными правами, то наличие зачатого при жизни наследодателя наследника никоим образом не влияло бы на реализацию ими своих наследственных прав.
В литературе относительно факта рождения (В.М. Хвостов) ссылались на основания, определяемые этот факт в юридическом смысле:
1) выхождение ребенка из утробы матери естественным или искусственным путем
(кесарево сечение);
2) полного отделения не требуется: рождение наступает до обрезания пуповины;
3) рождение ребенка живым;
4) в чем он проявит жизнь – безразлично;
5) продолжительность жизни после рождения также безразлична.
На наследственную правоспособность, таким образом, не влияют физические недостатки. Наследником может быть зачатый, но еще не родившийся ребенок.
В связи с этим, особо наследственное право защищает интересы зачатого, но
еще не родившегося ребенка, несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан, если они являются наследниками путем установления особых
правил их отказа от наследства и раздела имущества.
Система принципов осуществления прав и исполнения обязанностей должна строиться, прежде всего, на морально-этической основе. Другими словами, принципы осуществления должны максимально соответствовать нравственным общечеловеческим
требованиям. Учитывая это, при регулировании некоторых гражданских отношений, в
частности наследственных, необходимо обратить внимание на особенности семейных
отношений, где наиболее ярко проявляются такие ценности, как долг, добро и справедливость.
ГК РСФСР 1964 г., изначально установил только две очереди наследников по
закону. В первую очередь наследовали дети (в том числе, усыновленные) супруг и
родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после
его смерти; во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка как со
стороны отца, так и со стороны матери). В дальнейшем правила о наследовании дополнились еще двумя очередями: в третью очередь могли становиться наследниками
братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя); в четвертую очередь – прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.
Одним из основных изменений в наследственном праве стало значительное расширение числа потенциальных наследников по закону. В III части ГК РФ учтены интересы практически всех родственников (ст.ст. 1141 – 1150 ГК РФ). В соответствии с
принципом защиты интересов близких родственников количество очередей увеличилось до восьми.
21
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
НАСЛЕДНИКИ
Родственники
Физические лица
(граждане / не граждане /
лица без гражданства)
Не родственники
Дееспособные
Недееспособные
Юридические лица
(в том числе организации,
не имеющие статус
юридического лица)
По закону
Государство
(Российская Федерация)
Публично-правовое
образование
Субъект Российской
Федерации
Муниципалитет
Если:
1. нет наследников,
2. наследники отказались,
3. наследников лишили
права
По завещанию
Иностранное
государство
По ГК РФ к наследникам первой, второй и третьей очередей также относятся внуки наследодателя и их потомки (п. 2 ст. 1142 ГК РФ), дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, то есть племянники и племянницы наследодателя (п. 2 ст. 1144 ГК РФ), двоюродные братья и сестры. Данные лица наследуют по
так называемому праву представления, когда наследники по закону соответствующих
очередей (первой, второй или третьей) умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК РФ в качестве наследников пятой очереди призываются родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его
22
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки). Наследниками шестой очереди выступают родственники пятой степени родства – дети его двоюродных братьев
и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и
бабушек (двоюродные дяди и тети). В качестве наследников восьмой очереди выступают нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не менее года до смерти
наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2, 3
ст. 1148 ГК РФ).
В целом круг и состав субъектов наследственных отношений значительно расширился. Данное принципиальное нововведение позволяет максимально полно обеспечить частные интересы, справедливо соотнести интересы граждан и государства при
наследовании.
Если отсутствуют наследники предшествующих очередей либо они отказались
от наследования, либо признаны недостойными наследниками, то к наследованию в
качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы,
отчим и мачеха наследодателя. Как представляется, данное положение не в полной
мере отражает значение перечисленных субъектов для наследодателя. Скорее всего,
пасынки и (или) падчерицы наследодателя находились на его содержании, они тесно
общались друг с другом, помогали и уделяли друг другу особое внимание, делились
переживаниями, личными и бытовыми проблемами. В свою очередь, отчим и (или) мачеха, по сути, заменили наследодателю родителей и несли бремя содержания, заботы
и ответственности за его воспитание и образование. Их роль в жизни и взрослении
наследодателя неоценима, как неоценима роль отца и матери для ребенка. Поэтому
исходя из определяющего этического и правового принципа справедливости, пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя должны быть отнесены законодателем
не к одной из последних очередей наследников по закону, а по крайней мере ко второй очереди. Это изменение, на наш взгляд, позволит соблюсти необходимое равновесие прав и обязанностей указанных субъектов семейных отношений, что, в свою
очередь, и является частным воплощением справедливости в праве.
Итак, к субъектам наследственных правоотношений и, следовательно, к лицам,
которые могут призываться наследованию, отнесены:
– физические лица: а) находящиеся в живых в день открытия наследства; б) зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после смерти наследодателя
(открытия наследства);
– юридические лица, существующие на день открытия наследства, – только как
наследники по завещанию;
– государственные и муниципальные образования: а) Россия, субъекты Федерации, муниципальные образования – как наследники по завещанию, а Россия - и как
наследник по закону в соответствии со статьей 1151 ГК РФ; б) иностранные государства - только как наследники по завещанию.
1.4. Наследственная масса и открытие наследства
Наследство представляет собой принадлежавшие на день открытия наследства
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112
ГК РФ).
Иначе наследственное имущество представляют как наследственную массу.
Наследство (наследственная масса) – имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его
23
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
смертью, переходящие в порядке универсального правопреемства как одно целое к
наследникам на основании норм наследственного права.
Наследственное право при определении наследства (наследственной массы)
исходит из его расширительного понимания. Иначе говоря, в законе определяется
общая его характеристика как совокупность вещей, без указания конкретных предметов материального мира.
Следует оговориться, что вещи это объекты гражданских прав. Вещь – осязаемый, материальный предмет, представляющий имущественную ценность. К вещам
в данном случае необходимо относить любые окружающие объекты, созданные как
природой, так и человеческой деятельностью, в том числе и интеллектуальной.
Наследственная масса неоднородна по своей природе.
Из анализа возможного наследственного имущества можно предположить, что в
его состав входят не только вещи, но и деньги и ценные бумаги. Указанные объекты
гражданских прав могут быть представлены в виде осязаемых предметов (наличные
денежные средства, чеки на предъявителя), так и в неовеществленной форме бестелесного имущества (обезличенные металлические счета, бездокументарные ценные
бумаги).
В состав наследства могут входить как предметы домашней обстановки и обихода, которыми наследник пользовался совместно с наследодателем, с одной стороны,
так и принадлежавшие наследодателю земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские
вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, антиквариат.
Кроме того, наследственное имущество не может существовать как единая совокупность вещей в одном месте. Как правило, возможность приобретения, например,
недвижимости за границей, значительно раздвигает рамки представления о наследстве и его возможном нахождении. Наследственная масса может быть разбросана по
всему миру.
Следовательно, в состав наследственного имущества наследодателя входит все
имущество, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни состояло, как в России, так
и за рубежом. Сюда можно отнести вещи, ценности, денежные средства (в банках и
кредитных учреждениях), право собственности на дом, автомашину, доля участника
полного товарищества, авторское и патентное право, право аренды (на срок до окончания срока аренды) и право на постоянную ренту.
Законодатель предусмотрел, что по договору обещания дарения, если речь идет
о смерти дарителя, обязанность наследника (пережившего супруга) – заключить договор дарения.
Нормативное закрепление состава наследственного имущества имеет важное
значение в определении судьбы имущественных прав и обязанностей наследодателя
и наследников, размера самой наследственной массы.
В связи с этим возникает необходимость классифицировать, что именно относится к наследуемому имуществу, а что не может наследоваться.
Как указано выше, законодательство о наследовании достаточно широко представляет наследственное имущество и одновременно предусматривает то, что в него
не может входить.
В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с
личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Эти права касались только
наследодателя, т.к. именно он обязан был платить алименты или возмещать вред.
24
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Существует также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не
допускается.
Так, не допускается наследование боевого короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия (ст. 20 ФЗ «Об оружии»), не могут быть предметом свободного
наследования участки недр (ст. 1.2 Закона РФ «О недрах»). Права пользования недрами, при этом, могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той
мере, в какой их оборот допускается федеральными законами.
Кроме того, не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ч. 3 ст. 1112 ГК РФ). Личные неимущественные права,
например, право на авторство, неразрывно связаны с личностью его носителя, каковым при жизни был наследодатель. Их переход невозможен в силу естественной
физической утраты личности в результате смерти субъекта личных неимущественных
прав. В понятие личные неимущественные права включаются также нематериальные
блага, которые являются составной частью объема указанных прав.
Такие нематериальные блага, как жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность
частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы
иным способом (ст. 150 ГК РФ). Закон допускает только осуществление и защиту
наследниками некоторых из указанных прав, принадлежавших умершему лицу.
Так, по общему правилу охрана авторства, имени автора и неприкосновенности
произведения осуществляется наследниками автора (п. 2. ст. 1267 ГК РФ).
Другие права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается, устанавливаются ГК РФ или другими законодательными актами, которые могут исключать, например: право на пенсию, пособия по социальному страхованию.
Исключение составляют неполученные наследодателем при жизни суммы заработной платы, пенсии, стипендии и иные денежные суммы. Эти выплаты принадлежат проживавшим совместно с ним членам его семьи, а также его нетрудоспособным
иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет. При
отсутствии таких лиц указанные суммы включаются в состав наследства.
Если в состав наследственного имущества входят акции, наследники, к которым
перешли эти акции, становятся участниками Акционерных обществ (АО). Исключением являются акции акционерных обществ работников (народных предприятий), которые должны быть выкуплены у наследников предприятием по их выкупной цене в
течение 3-х месяцев с момента приобретения наследства (п. 10 ст. 6 ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)»).
Таким образом, наследство состоит, прежде всего, из движимого имущества,
включая деньги и ценные бумаги, и недвижимого имущества, включая земельные
участки, предприятия, принадлежавшие на праве собственности наследодателю, независимо от их количества, стоимости и места нахождения.
Авторское право, при этом, может быть унаследовано только в имущественной
части, например, в части права на получение авторского вознаграждения.
Имущество наследодателя получает статус наследственного имущества или наследства только в связи со смертью его собственника (наследодателя). С наступлением указанного события, имеющего юридическое значение, имущество приобретает
особые юридические свойства, превращаясь в один (единый, совокупный) объект
гражданских прав локального характера. Все действия, связанные с определением
состава наследственной массы (включением в нее отдельных элементов имущест-
25
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
венного статуса наследодателя, либо исключения из нее имущества, наследование
которого запрещено) служат единой цели перехода имущественных прав в порядке
универсального правопреемства от одного лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам).
Отсутствие количественного ограничения наследуемого имущества говорит об
эластичности наследственной массы, в которую включается все оборотоспособное
имущество наследодателя, в чем бы оно ни заключалось, и где бы не находилось.
Локальность и эластичность характеризуют наследство как единое целое (ст. 1110
ГК РФ).
В иностранных гражданских правопорядках легальное определение наследства
представлено по-разному. Под наследством понимается, во-первых, права и обязанности, во-вторых, имущество, в-третьих, совокупность движимого и недвижимого
имущества, а также передаваемых прав и обязанностей.
ГК РФ дает легальное определение наследства, под которым понимаются вещи,
иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).
Заметим, что в юридической теории и практике существует различное понимание
имущества, которое только в гражданском праве имеет 3 значения:
1) вещи (ст.ст. 209 – 215 ГК РФ);
2) вещи, имущественные права (ст. 128 ГК РФ).
3) вещи, права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).
В литературе можно встретить более емкое определение имущества (В.А. Лапач),
в которое необходимо включать любые объективированные, существующие независимо от человеческого сознания продукты природы и продукты деятельности (в том
числе интеллектуальной), которые имеют стоимостную оценку и становятся товаром,
а также имущественные права и обязанности, возникающие по поводу их использования.
Универсальный характер наследственной массы свидетельствует о том, что понятие наследственного имущества (наследства) в российской практике представляет не
только имущество (овеществленные объекты гражданских прав), но также и права и
обязанности наследодателя, имеющие имущественный характер. Например, наследодатель мог иметь кредитные обязательства, не погашенные им при жизни, что после его смерти составляет имущественные обязанности наследников. Обязательство
займа, являясь имущественным, допускает замену должника, поэтому обязанность
вернуть долг входит в состав наследственного имущества. Таким образом, долги наследодателя включаются в наследственную массу наравне с имущественными активами.
Человеку принадлежат конкретные материальные блага, необходимые для удовлетворения своих личных потребностей, а также потребностей членов своей семьи.
Осуществление этих прав возможно через различные общественные отношения посредством экономического субстрата принадлежности этого имущества конкретному
гражданину. Реализация права собственности гражданина предполагает его участие
в множестве других правоотношений.
Смерть человека как биологической особи влечет и смерть гражданина как субъекта права. Человек перестает быть участником общественных отношений, в том
числе отношений собственности и участником правоотношений, носителем прав и
обязанностей.
Учитывая соотношение общей (ст. 128 ГК РФ) и специальной (ст. 1112 ГК РФ) нормы к понятию наследственного имущества следует подходить, используя особенности
специального регулирования.
26
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Именно поэтому наследование признается основанием приобретения права собственности (п. 2 ст. 218 ГК РФ) и способом приобретения прав и обязанностей (ст. 387
ГК РФ). Следовательно, под наследственным имуществом необходимо понимать
вещи, права и обязанности.
Унаследовано может быть только то имущество, собственником которого наследодатель являлся при жизни. При этом имущество должно было принадлежать наследодателю, и наследодатель мог подтвердить свои владельческие права.
Поэтому в состав наследства может входить имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях. Имущество, добытое преступным путем, не может
входить в наследственную массу.
Однако по наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель
при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их
получения.
В наследственную массу не входит супружеская доля пережившего супруга на
имущество, совместно нажитое с наследодателем. Семейное право определяет равный имущественный режим супругов, если иное не предусмотрено их брачным договором.
Следовательно, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности,
носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности
возникают в результате смерти наследодателя, то эти права и обязанности по наследству не переходят.
Время открытия наследства. Важными элементами в наследственном правоотношении является время и место открытия наследства.
Открытие наследства всегда происходит в определенном месте и в определенное
время. Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения при наступлении определенных юридических фактов:
а) смерти гражданина;
б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим.
До наступления указанных событий можно говорить только о возможных наследниках, которые никаких требований на наследство предъявлять не могут.
Фиксация факта смерти производится медицинскими учреждениям и юридически
оформляется выдачей органом ЗАГСа свидетельства о смерти родственникам умершего лица, либо вступившим в силу решением суда об объявлении гражданина умершим в порядке особого производства (установления факта, имеющего юридическое
значение).
Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина (ст. 1113 ГК РФ).
Следовательно, свидетельство о смерти либо решение суда служат документами, подтверждающими факт смерти гражданина и обоснованность притязаний его
наследников на получение имущества наследодателя.
Таким образом, временем открытия наследства является в первую очередь день
смерти гражданина.
Момент смерти устанавливается на основании определенной совокупности биологических показателей, свидетельствующих о наличии необратимых изменений в
организме человека. Таким образом, так называемая клиническая смерть или ситуации, когда жизнь человека поддерживается с помощью специальных аппаратов (искусственного дыхания, кровообращения и т.д.), не охватываются понятием смерти.
Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-биологических данных.
27
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА
День смерти
наследодателя
Определяется:
круг наследников
законодательство
состав имущества
Граждане, связанные друг с другом брачными и родственными узами (т.е. являющиеся в другой ситуации наследниками либо по закону, либо по завещанию) и умершие в один день (коммориенты – в буквальном переводе умирающие одновременно),
считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не
наследуют друг после друга.
Именно во время открытия наследства определяются:
– состав наследственного имущества (ст. 1112 ГК РФ);
– круг призываемых к наследованию наследников (ст. 1116 ГК РФ);
– сроки принятия или отказа от наследства (ст. ст. 1154 и 1157 ГК РФ);
– сроки предъявления претензий кредиторами (ст. 1175 ГК РФ);
– момент возникновения у наследников права собственности на наследственное
имущество (ст. 1152 ГК РФ);
– срок для выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1163 ГК РФ);
– законодательство, которым следует руководствоваться (ст. 4 ГК РФ).
Место открытия наследства. Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если последнее место
жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно
или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место
нахождения такого наследственного имущества.
Если такое наследственное имущество расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого
имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной ценности.
Место жительства определяется как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не достигших
14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ). При
этом местом открытия наследства является не определенная местность, а пределы
данного города или населенного пункта. При определении места жительства учитывается регистрация по месту жительства. С местом жительства связано предположение
(презумпция), что гражданин всегда присутствует в определенном месте, хотя бы в
данный момент этого фактически и не было.
Под местом жительства понимается жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.). Кроме того, это может быть иное жилое помещение, в котором
28
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по
договору найма (поднайма) либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.
В свою очередь гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая база, больница места временного пребывания гражданина и не являются его
местом жительства. В месте пребывания гражданин проживает временно.
Для лиц, скончавшихся в местах лишения свободы, местом открытия наследства
признается место их постоянного жительства до ареста.
Наследник должен документально подтвердить место открытия наследства. Подтверждающими документами, в частности, является справки из жилищных органов о
месте регистрации наследодателя по месту жительства:
– справка с места работы умершего о месте его жительства;
– справка жилищного либо жилищно-строительного кооператива;
– выписка из домовой книги;
– справка (рай-)горвоенкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу;
– справка органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась пенсия наследодателю;
– решение суда об установлении факта места открытия наследства.
– копия актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная
графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работниками загса на
основании данных паспорта о регистрации умершего. Если место жительства умершего неизвестно, место открытия наследства подтверждается документом о месте
нахождения его имущества.
В отношении наследования иностранцами в РФ никаких ограничений в области наследования не установлено: им предоставляется национальный режим. Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам, переводятся за границу беспрепятственно
при наличии взаимности со стороны соответствующего иностранного государства.
Заявление о принятии наследства подается наследниками в нотариальную контору по месту открытия наследства. В аналогичном порядке оформляется отказ от
наследства.
Место открытия наследства играет важную роль, поскольку:
– нотариус именно по месту открытия наследства принимает заявление о принятии наследства или об отказе от него, претензии от кредиторов наследодателя и меры
к охране наследственного имущества;
– по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей;
– кредиторы вправе предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд
по месту открытия наследства.
В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства (ст. 264 ГПК РФ). Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя (ст. 266 ГПК РФ).
1.5. Основания наследования и недостойные наследники
Понятие «основания наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК
РФ).
29
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных гражданским законодательством.
Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер относительно
наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается
чаще.
ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
По закону
По завещанию
Все дело в принципах наследственного права, а также сфере имущественных интересов частных лиц, куда государство вмешивается в редких случаях. Гражданин
самостоятельно решает вопрос относительно судьбы имущества на случай своей
смерти. Государство не может подменять волю наследодателя и только в том случае,
если эта воля должным образом не выражена (например, в завещании), пытается ее
восполнить уже после его смерти, в наследовании по закону, руководствуясь принципами поддержания стабильности имущественного режима и охраны интересов семьи
умершего.
Таким образом, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись
своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части III ГК РФ.
Наследование по закону имеет место тогда, когда:
а) наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным);
б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят по закону;
в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если наследник по завещанию – юридическое лицо – ликвидирован;
г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.
Наследование, как по закону, так и по завещанию предполагает необходимость
соблюдения предусмотренных законом набора определенных юридических фактов.
Для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось, наследники согласились принять наследство.
Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом
оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие
наследства.
Содержание завещания не всегда четко определяет круг лиц, призываемых к наследованию. В завещании наследодатель может лишить права наследования всех
наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либо другим
лицам.
30
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В литературе и в законодательстве (ст. 1151 ГК РФ) в качестве отдельного вида
выделяется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества.
Речь идет о наследовании имущества государством, субъектом Федерации, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни
по закону, ни по завещанию.
Между тем, лишить права наследовать после себя может не только сам наследодатель, но и закон. Однако в этом случае речь идет о лишении всех оснований наследования (как по закону, так и по завещанию).
В ГК РФ лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники» (ст. 1117 ГК РФ).
НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ
Родители, лишенные
родительских прав
Лица, которые своими
противоправными действиями
причинили вред здоровью, жизни
наследодателю в корыстных целях
(для поучения наследства)
Заметим, что дореволюционному законодательству институт недостойных наследников был практически не известен, если не считать устранение от наследования
после родителей детей, вступивших в брак против воли родителей, если родители в
завещании впоследствии не простили бы их (ст. 1566 гл. XV Свода законов Российской Империи).
В советский период основанием лишения права наследования считалось совершение завещательного распоряжения в пользу наследника в обход закона, а равно
путем обмана наследодателя, насилия, угроз иного злого умысла. Наследственные
права предлагалось поставить в зависимость от наличия признанного в судебном порядке элементов недостойного поведения наследника.
В последствии легальное закрепление институт недостойных наследников получил в ГК РСФСР 1964 г., содержащего самостоятельную статью «Граждане, не имеющие права наследования» (ст. 531). ГК РФСФР к таким гражданам относил лиц,
способствующих призванию их к наследованию.
Круг этих лиц в ст. 1117 ГК РФ определен несколько иначе, чем в ранее действовавшей ст. 531 ГК РСФСР: в частности, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против
осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Таким образом, в отличие от ранее действовавшего законодательства для того,
чтобы признать кого-либо недостойным наследником, достаточно одной попытки указанных выше действий.
Примером противоправных действий, направленных против наследодателя, является умышленное лишение жизни наследодателя или совершение покушения на его
жизнь.
31
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Российский наследственный закон круг недостойных наследников разделяет на
две категории, включающие в себя:
1) лиц, не имеющих права наследовать, в том числе совершивших незаконные
действия против наследодателя, осуществления его воли, выраженной в завещании,
или кого-либо из наследников, а также родителей, лишенных родительских прав и не
восстановленных в них к дню открытия наследства (только в отношении преемства на
основании закона);
2) лиц, которые могут быть отстранены от наследования вследствие злостного
уклонения от выполнения возложенных на них законом обязанностей по содержанию
наследодателя (ст. 1117 ГК РФ).
НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ НЕДОСТОЙНОГО НАСЛЕДНИКА
Объективная
Субъективная
Для признания гражданина недостойным наследником за совершение вышеперечисленных действий необходимы два дополнительных условия. Эти действия должны
быть, во-первых, совершены умышленно, а во-вторых, подтверждены в судебном порядке.
Для первой группы имеет значение:
1) характеристика деяния – противоправные действия (расширенный термин
по сравнению с термином «противозаконные действия», который содержался в ГК
РСФСР 1964 г.);
2) целеполагание – призвание субъекта или других лиц к наследованию либо увеличение причитающейся субъекту или другим лицам доли наследства;
3) направленность – против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (либо
потерпевший, либо объект правонарушения);
4) форма вины – умысел;
5) степень завершенности – законченное нарушение или попытка (способствовали или пытались способствовать);
6) обязательное условие – судебное постановление по факту (если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке).
Для лишения наследника наследства по основаниям недостойности закон предполагает необходимость выяснения причин недостойного поведения. При этом действия
недостойного наследника могут выражаться в объективном и субъективном смысле.
Отстранение наследника от наследства только при условии направленности его
действий на собственное призвание к наследованию, напротив, подлежит применению в случае совершения таким наследником действий, не являющихся уголовным
преступлением.
Однако, лишение наследства может рассматриваться в качестве установленного
гражданским законодательством гражданско-правового последствия неправомерного поведения лица, за которое оно в свою очередь может подвергнуться уголовному
наказанию.
В семейном правопорядке рассматривают несколько категорий лиц, которые не
вправе наследовать. Здесь ограничение наследственных прав отдельных участников
наследственных отношений рассматривается в доктрине в качестве превентивной
меры, направленной на укрепление семейных связей.
32
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Во-первых, это отстранение от наследования лиц, лишенных родительских прав.
Доктрина и судебная практика исходят из допустимости отстранения родителей
от наследования только при наличии решения суда о лишении родительских прав, не
отмененного на день открытия наследства.
Злостное уклонение от уплаты алиментов является одним из оснований для лишения родителей родительских прав (ст. 69 СК РФ).
Таким образом, в отношении родителей, злостно уклоняющихся от содержания
своих детей и лишенных на этом основании родительских прав, не подлежат применению порядок отстранения от наследования, предусмотренный п. 2 ст. 1117 ГК РФ
(бесспорная утрата ими наследственных прав без признания этого факта в судебном
порядке).
Односторонний характер правил абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ означает право детей
составить завещание в пользу родителей независимо от того, были ли родители лишены в отношении этих детей родительских прав.
Возможна ситуация, что родитель может быть лишен родительских прав только
в отношении одного или нескольких своих детей с сохранением родительских прав
в отношении других. Например, это нередко случается вследствие уклонения от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты
алиментов в отношении детей от предыдущего брака, либо вследствие отказа без
уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из
иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной
защиты населения или из других аналогичных учреждений. При сохранении родительских прав в отношении отдельных детей недостойные родители смогут унаследовать имущество после детей, в отношении которых они родительских прав лишены и
являются недостойными наследниками.
Во-вторых, отстранение от наследования лиц, уклоняющихся от исполнения лежащих на них в силу закона обязанности по содержанию наследодателя.
Действующий закон существенно расширил субъектный состав недостойных наследников, устраняемых от наследования по закону за злостное уклонение от обязанностей по содержанию наследодателя. Это обстоятельство рассматривается в
качестве естественного преломления в наследственных отношениях последствий
неисполнения установленных семейным законодательством взыскания алиментных
обязательств членов семьи. Указанные санкции в наследственном праве носят односторонний характер.
Поэтому вполне закономерно, что речь должна идти об алиментных обязательствах членов семьи:
1) родителей – в отношении несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей (ст. ст. 80 и 85 СК РФ, п. 1 ст. 1142 ГК РФ);
2) совершеннолетних детей – в отношении родителей (ст. 87 СК РФ, п. 1 ст. 1142
ГК РФ);
3) супругов – по отношению друг к другу (ст. 89 СК РФ, п. 1 ст. 1142 ГК РФ);
4) братьев и сестер – в отношении своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер (ст. 93 СК РФ, п. 1 ст. 1143 ГК РФ);
5) дедушек и бабушек – в отношении внуков (ст. 94 СК РФ, п. 1 ст. 1143 ГК РФ);
6) внуков – в отношении дедушек и бабушек (ст. 95 СК РФ, п. 2 ст. 1142 ГК РФ – по
праву представления согласно ст. 1146 ГК РФ);
7) пасынков и падчериц – в отношении отчима и мачехи (ст. 97 СК РФ, п. 3 ст. 1145
ГК РФ).
Лица, имеющие в силу закона право на содержание, сохраняют наследственные
права (как по закону, так и по завещанию).
33
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Между тем, лица, злостно уклонявшиеся от выполнения обязанности по содержанию своих родственников, также сохраняют в отношении них наследственные права,
если им по завещанию завещано имущество.
Отнесение к недостойным наследникам родителя, лишенного родительских прав,
и лиц, злостно уклонявшихся от выполнения лежащей на них в силу закона алиментной обязанности, является гражданско-правовой санкцией. В ее основе лежит недостойное, с точки зрения основ правопорядка и нравственности, поведение членов
семьи по отношению к наследодателю.
Лишение наследственных прав как устранение от наследования осуществляется
в бесспорном порядке, в основе которого семейно-родственная близость между родителями и детьми.
Такой гражданин лишается права наследования только по решению суда, который
рассматривает по требованию заинтересованного лица дело о его отстранении от наследования по закону.
Заинтересованными лицами могут быть:
1) другие наследники;
2) правоохранительные органы;
3) органы опеки и попечительства;
4) граждане, обратившиеся за защитой своего права или охраны законного интереса;
5) прокурор, обратившийся в суд за защитой общественных и государственных
интересов, прав и интересов других лиц;
6) родственники наследодателя, не выступающие в качестве наследников.
Положение о недостойных наследниках распространяется и на тех из них, кто имеет право на обязательную долю в наследстве. Правила ст. 1117 ГК РФ применяются и
к завещательному отказу. Если предметом завещательного отказа было выполнение
для недостойного отказополучателя определенной работы или оказание определенной услуги, последний обязан возместить стоимость работы (услуги).
Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное
им из состава наследства.
В ГК РФ законодатель существенно расширил возможность наследодателя распорядиться своим имуществом в пользу наследника, несмотря ни на какое поведение
последнего по отношению к нему, сколько бы жестко и бесспорно это поведение ни
осуждалось не только гражданами, но и уголовным законом.
По общему правилу, российское наследственное право не предполагает возможности прощения недостойного наследника, поскольку указание его в завещании в
качестве лица, получающего какое-либо имущество или часть наследства, не влечет
восстановления его в качестве наследника по закону. Поэтому в случае отказа коголибо из наследников по закону, недостойный наследник ни при каких обстоятельствах
не будет призван к наследованию.
Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после утраты ими права наследования. Такие лица имеют право наследовать это имущество. Безусловно, что вина этих лиц в совершении указанных преступлений должна быть установлена судом. Противоправные действия должны быть
подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу.
Если в России прощение наследника производно от завещания, т.е. совершается
путем завещания такому лицу имущества после совершения им действия, влекущего
устранение от наследования (поэтому отмена такого завещания опять влечет недо-
34
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
стойность), то отзыв прощения, например, в Грузии не допускается, следовательно,
имеет самостоятельный характер.
Доктрина признавала право наследодателя завещать имущество, несмотря ни на
лишение его наследников родительских прав, ни на злостное уклонение наследников
от содержания наследодателя на случаи наследования обязательной доли (наследование обязанности доли признавалась наследованием по закону).
Законодатель вводит в абсолют свободу завещания, предоставляя правовую защиту воле наследодателя.
При этом, наследодатель вправе простить недостойного наследника вне зависимости от формального выражения воли наследодателя при отсутствии сомнений
в достоверности и подлинности воли наследодателя. При этом воля наследователя
должна иметь бесповоротный характер.
Закон подразумевает осведомленность наследодателя о недостойном поведении
наследника. Только при условии такой осведомленности значение должно придаваться и придается законом воле, выраженной после утраты наследником права на наследование, как воли наделенной его наследственными правами, несмотря ни на какое
противоправное поведение.
Завещание, совершенное неосведомленным наследодателем в пользу наследника, рассматривается как сделка, не соответствующую требованиям закона (ст. 168
ГК РФ).
Недостойный наследник приобретает право наследования только по завещанию,
в отношении которого воля наследодателя выражена уже после совершения недостойным наследником перечисленных в абз. 2 п. 1 и п. 2 ст. 1117 ГК РФ действий.
При этом не должно иметь значение, в какой форме выражается воля завещателя – в
форме ли сохранения прежде составленного завещания или в форме его изменения
либо составления нового завещания.
Воля завещателя должна быть выражена после совершения недостойных действий соответствующим лицом (и прощение в части незавещанного имущества).
Если в завещании наследодателя, независимо от объема завещанного им имущества, явно выражена воля на безоговорочное лишение недостойных наследников
наследства, они утрачивают свои права при наследовании, как по закону, так и по
завещанию.
Воля заинтересованных лиц ни при каких условиях не может быть противопоставлена воле наследодателя, пожелавшего простить недостойного наследника.
Хотя в литературе существуют и более категоричные мнения относительно объема наследственных прав прощенного недостойного наследника, по которому такой
наследник восстанавливается во всех наследственных правах по отношению к наследодателю (как по закону ил завещанию, или в результате от наследства законных
наследников более близких очередей, так и оставшейся части незавещанного имущества).
Законодатель исходил из предположения, что если завещание было совершено
и оно, несмотря на объективно недостойное поведение наследника не отменено и не
изменено завещателем, то, стало быть, завещатель прощал своему наследнику такое
поведение, то есть во главу угла ставится свобода завещания.
Итак, граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования
завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
Следовательно, завещание – допускаемая законом форма прощения недостойного наследника. Заметим при этом, что часть имущества, оставшаяся не завещанной,
не может перейти к недостойному наследнику.
35
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Контрольные вопросы
1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития Римского права в сфере
наследования.
2. Назовите особенности регулирования наследования в Древнерусских источниках права.
3. Дайте характеристику принципам и условиям наследования в Своде законов
Российской империи.
4. Перечислите особенности института наследования в Советский период.
5. Назовите основные новеллы наследственного права на современном этапе.
6. Дайте определение наследственного права.
7. Каково место наследственного права в системе российского права?
8. Что представляет собой наследственное право в объективном и субъективном
смыслах?
9. Назовите институты наследственного права.
10. Каковы предмет метод регулирования в наследственном праве? Дайте им характеристику.
11. Перечислите основные источники правового регулирования наследования.
12. Дайте определение принципам наследственного права. Назовите основные
принципы и раскройте их содержание.
13. Что понимается под наследственным правоотношением? Какова его структура
и содержание?
14. Охарактеризуйте динамику наследственного правоотношения.
15. Назовите принципы наследования.
16. Назовите субъектов наследственных правоотношений. Укажите критерии и
особенности определения наследников в российском наследственном праве.
17. Дайте определение наследственной массы.
18. Перечислите состав наследственного имущества. Какое имущество не может
быть унаследовано?
19. Раскройте содержание понятий «время открытия наследства» и «место открытия наследства».
20. Назовите основания наследования.
21. В каких случаях имеет место наследование по закону?
22. Кто относится к недостойным наследникам?
23. Охарактеризуйте критерии недостойности и условия отстранения наследника
от наследования?
24. В каких случаях недостойный наследник вправе наследовать имущество наследодателя?
36
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
2.1. Общие положения о завещании.
2.2. Свобода и тайна завещания
2.3. Виды завещаний
2.4. Исполнение завещания
2.5. Отмена, изменение и недействительность завещания
2.6. Обязательная доля в наследстве
2.7. Специальные распоряжения завещателя
2.1. Общие положения о завещании
Понятие завещания. Завещание – односторонне обязывающая сделка, которая
носит строго личный и индивидуальный характер (п. п. 3 и 4 ст. 1118 ГК РФ). Закон
определяет завещание как сделку, направленную, прежде всего, на распределение
имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.
Завещание – сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя. Поэтому, завещание не может быть совершено через представителя. Представительство – это правоотношение, в силу которого одно лицо может совершать юридические
действия от имени другого лица.
Ни при каких условиях и обстоятельствах не может быть представительства по составлению завещания. Тем самым наследодатель защищается от совершения завещания, не соответствующего его воле. Воля наследодателя должна быть обозначена
четко, а главное – необходимы доказательства, что она исходит именно от него, предполагает личное участие наследодателя в составлении завещания. Совершенное не
наследодателем, а его представителем завещание считается ничтожным и не имеет
юридической силы.
Личное участие наследодателя в составлении завещания заключается в непосредственном написании текста завещания, либо его подписании, если текст набран
машинописным способом (напечатан на бумаге). Закон допускает, что в силу физических недостатков или неграмотности наследодателя завещание может быть подписано другим гражданином – «рукоприкладчиком». В этом случае рукоприкладчик,
пописывая завещание, не является выразителем своей воли, и не подменяет волю
наследодателя, а лишь восполняет необходимый элемент завещательного распоряжения наследодателя.
Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий.
Однако само по себе таких последствий оно породить не может. Необходимо
наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства.
Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться распоряжения
только одного лица. Совершение завещания двумя лицами или более не допускается.
Вместе с тем ранее в практике был отмечен случай, когда суд признал действительным завещание, составленное от имени двух лиц.
Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти. При жизни лица, составившего и надлежащим образом оформившего завещание, оно не порождает никаких обязательств между этим лицом (завещателем) и его
37
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
наследниками. Более того, завещатель может при жизни составить несколько завещаний, определяя судьбу одного и того же имущества (например, менять (переназначать) наследников квартиры), при этом действительным будет последнее решение.
Завещание представляет собой условную сделку, поскольку условием осуществления прав и обязанностей из завещания является смерть наследодателя.
Само завещание как юридический акт, вступает в силу с момента его оформления
в установленном порядке, а срок исполнения по завещанию является отлагательным
и наступает лишь в момент открытия наследства.
Таким образом, завещание составляется на случай смерти и вступает в действие
с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно
представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана
с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя, закон
требует определенной формы завещания.
Содержание завещания. Право на завещание защищается законом. Отказ от
права сделать завещание, равно как и от права отменить или изменить его считаются
ничтожными. Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ также признается ничтожным.
Возможны ситуации, когда воля завещателя выражена недостаточно четко и ясно
(очевидно, это касается в первую очередь так называемых закрытых завещаний, которые будут составляться без участия нотариуса). В этом случае ГК РФ допускает
возможность толкования завещания (ст. 1132 ГК РФ). Под толкованием обычно понимается уяснение действительной воли завещателя.
Иногда составляется так называемое частичное завещание. Из принадлежащего
наследодателю имущества завещается только часть имущества, а остальное имущество наследуется по закону. Наконец, завещатель может указать в завещании, что
отдельные вещи из наследственного имущества он завещает одним лицам, все же
остальное имущество завещается другим лицам. Таким образом, завещанием охватывается не все наследственное имущество.
В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это арифметические дроби). Однако кроме
определения доли в идеальном выражении завещатель может указать, какая часть
имущества (например, жилого дома) предназначается каждому из наследников.
Не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием.
Так, договор страхования жизни в пользу третьего лица также является распоряжением страхователя на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку
страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти, и поэтому не может принадлежать при жизни самому
наследодателю.
Кроме того, не всякое завещательное распоряжение наследодателя можно считать действительным. Например, распоряжение имуществом на случай смерти не
может способствовать расходованию имущества в антисоциальных и антиобщественных целях.
Наследователь в завещании вправе сделать различные завещательные распоряжения. Они могут касаться подназначения наследника (субституции) т.е. указывается
лицо, которое будет наследовать имущество, в случае, если указанный в завещании
наследник не примет по каким-либо причинам (смерть, отказ от принятия) завещанное ему имущество.
В числе распорядительных действий наследодателя могут выступить легат (завещательный отказ), состоящий в установлении для наследника имущественной
38
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
обязанности (передачи какого-либо имущества) в пользу определенных в завещании
лиц.
Кроме того, последняя воля завещателя может быть выражена в завещательном
возложении, по которому завещатель возлагает на наследника неимущественную
обязанность совершить действия в общеполезных целях.
Непосредственно с содержанием завещания связан вопрос о его исполнении.
Как правило, наследодатель указывает в завещании лиц, на которых возлагается его
исполнение. К исполнителям завещания могут быть отнесены как сами наследники
(один из них или несколько), так и иные лица. В последнем случае завещание исполняет специально назначенный исполнитель – «душеприказчик».
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ (ГЛ. 62 ГКРФ)
Субституция
(подназначение наследника)
Легат (завещательный отказ)
Содержание завещания
Возложение (завещатель возлагает на
наследника неимущественную
обязанность совершить действия в
общеполезных целях)
Наследники
Исполнение завещания
Душеприказчик
(исполнитель завещания)
Наследодатели по завещанию. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
Полная дееспособность возникает с достижением совершеннолетия – 18 лет и
означает способность совершать любые, не запрещенные законом сделки. Это волеспособность, т.е. способность действовать и отвечать за свои юридические действия.
Гражданское законодательство допускает изъятия из общего правила возраста
дееспособности. Это, в-первую очередь, лица, приобретшие полную дееспособность
в порядке эмансипации, а также вступившие в брак, до достижения 18 лет. Для таких
лиц полная дееспособность наступает, как правило, в 16 лет.
Недееспособные и частично дееспособные лица не могут составлять завещания.
После их смерти возможно только наследование по закону. При этом, утрата завещателем дееспособности после составления завещания не влияет на силу последнего.
Запрет на возможность завещать имущество несовершеннолетним в возрасте от
14 до 18 лет является спорным и полностью не отражает практику наследственных
правоотношений.
Наследодатель в любое время может осуществить защиту от посягательств на
свободу завещания. Для этого наследодатель в любое время может изменить или
отменить ранее составленное им завещание по любой причине, в том числе при совершении противоправных действий.
39
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Отмену или изменение завещания следует рассматривать как самозащиту гражданских прав (путем восстановления положения, существовавшего до нарушения
права) наследодателя. Они осуществляются самостоятельно, без обращения в государственные органы.
Завещание, как и любая другая сделка, заключенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признано судом недействительной, однако такое возможно лишь после смерти наследодателя по иску заинтересованных лиц. Поскольку при
жизни наследодатель сам вправе осуществить свою защиту, нет необходимости в
применении мер государственного принуждения.
Если завещатель, дееспособный на момент составления завещания, будет лишен
дееспособности в дальнейшем, завещание сохраняет силу, и наоборот, если завещание составлено лицом недееспособным, впоследствии ставшим дееспособным, завещание недействительно. Не будет действительным и завещание, сделанное лицом,
временно находящимся в таком состоянии, когда оно не может понимать значения
своих действий.
Аналогичным образом следует рассматривать ситуацию, когда с просьбой об
удостоверении завещания обращается лицо, хотя и дееспособное, но находящееся
в таком состоянии, когда не может понимать значения своих действий или не может
руководить ими (например, в нетрезвом состоянии). В этом случае, нотариус вправе
отказать в удостоверении завещания, разъяснив, что это не лишает гражданина права вновь обратиться к нотариусу с такой же просьбой после того, как отпадут обстоятельства, послужившие мотивом к отказу.
Форма завещания и порядок его удостоверения. Согласно п. 1 ст. 1124 ГК РФ
завещание должно быть совершено в письменной форме, которая предполагает исполнение завещания на бумажном носителе либо лично завещателем, либо нотариусом со
слов завещателя (п. 1 ст. 1125 ГК РФ). Во всех случаях закон допускает возможность
использования технических средств – компьютера, пишущей машинки и т.п. Исключение из этого правила составляет закрытое завещание, которое согласно п. 2 ст. 1126 ГК
РФ должно быть написано завещателем собственноручно. Несоблюдение этого правила неизбежно влечет за собой недействительность закрытого завещания.
В соответствии со статьей 45 Основ законодательства РФ о нотариате в завещании, объем которого превышает один лист, все листы должны быть прошиты и
пронумерованы.
Согласно п. 3 ст. 1125 ГК РФ завещание должно быть собственноручно подписано
завещателем. Вместе с тем закон, как указывалось выше, допускает, что в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности некоторые граждане не
способны подписать завещание собственноручно. В этом случае завещание может
быть подписано другим гражданином собственноручно только по просьбе завещателя
в присутствии нотариуса. Такое завещание должно содержать указание на причины,
по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилию, имя, отчество, место жительства гражданина, подписавшего завещание по
просьбе завещателя в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
В соответствии с п. 4 ст. 1124 ГК РФ на завещании должны быть указаны место и
дата его удостоверения, которые являются необходимым условием действительности
завещания. Это объясняется тем, что именно с момента удостоверения завещание
признается совершенным. Исключение составляет закрытое завещание, которое нотариально не удостоверяется.
Нотариальное удостоверение предполагает совершение на завещании удостоверительной записи по формам реестров для регистрации нотариальных действий,
40
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах, утвержденным Приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г.
№ 99.
В соответствии со статьей 48 Основ законодательства РФ о нотариате гражданину может быть отказано в удостоверении завещания в случаях, когда:
– завещание не соответствует требованиям закона (части III Гражданского кодекса РФ);
– с просьбой о совершении этого нотариального действия обратилось лицо, не
являющееся завещателем;
– с просьбой об удостоверении завещания обратилось недееспособное лицо
(причем недееспособность гражданина должна быть подтверждена вступившим в законную силу решением суда; в противном случае презюмируется, что лицо является
дееспособным).
Согласно п. 1 ст. 1124 ГК РФ завещание может быть удостоверено другими лицами в случаях, предусмотренных законом. Этот перечень сформулирован в п. 1 ст. 1127
ГК РФ исчерпывающим образом.
Законом в круг лиц, на которые возлагаются обязанности по удостоверению завещания, отнесены:
1) Командиры (начальники) воинских частей, соединений, учреждений и военноучебных заведений удостоверяют завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации этих частей, соединений, учреждений и заведений, где нет государственных
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также
завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих.
2) Главные врачи, их заместители по медицинской части или дежурные врачи
больниц, других стационарных лечебно-профилактических учреждений, санаториев,
а также директора и главные врачи домов для престарелых и инвалидов удостоверяют завещания граждан, находящихся на излечении в этих больницах, лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в указанных домах для
престарелых и инвалидов.
Указанные лица должны соблюдать тайну удостоверяемых завещаний.
При этом, лица, имеющие право удостоверять завещания, обязаны:
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЗАВЕЩАНИЯ
Разъяснить завещателю его права и обязанности, вытекающие из
завещания
Предупреждать о последствиях, возникающих в связи
с удостоверением завещаний
Разъяснять порядок изменения и отмены завещания
В необходимых случаях по просьбе граждан составлять проекты
завещаний
Не могут удостоверяться завещания лиц, которые решением суда, вступившим в
законную силу, признаны недееспособными вследствие душевной болезни или слабо-
41
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
умия, а также лиц, находящихся в момент составления завещания в таком состоянии,
когда они на могут понимать значении своих действий или руководить ими (например,
лиц, находящихся в бредовом или бессознательном состоянии).
Если должностному лицу лечебного учреждения известно, что обратившийся к
нему гражданин решением суда признан ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, в удостоверении завещания ему должно быть отказано.
К форме нотариально удостоверенного завещания предъявляются дополнительные
требования, а именно: оно должно быть написано завещателем или нотариусом, подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетелями.
Кроме того, при заверении завещания должны соблюдаться требования относительно тайны завещания и порядок нотариального удостоверения.
Перед тем как удостоверить завещание, лицо, имеющее на это право, зачитывает вслух завещателю содержание проекта завещания или наследодатель читает эти
проекты сам. Если завещатель соглашается с проектом завещания, он должен подписать его в присутствии указанного лица. Если завещатель вследствие физических
недостатков, болезни иди другими причинам не может собственноручно подписать
завещание, оно по его просьбе и в го присутствии, а также в присутствии уполномоченного лица может быть подписано другим лицом.
Удостоверяемое завещание должно быть составлено от имени одного лица. Не
может быть удостоверено завещание, составленное от имени нескольких лиц.
Не допускается удостоверение завещания, совершенное опекуном от имени своего
подопечного, а также на основании доверенности, так как в соответствии с действующим законодательством завещание удостоверятся лишь в присутствии завещателя.
Завещание составляется и удостоверяется в двух экземплярах, в которых указываются место и время их составления.
Лицо, удостоверившее завещание, как только для этого появится возможность,
должно направить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если же, удостоверяющему завещание, точно известно место жительства завещателя, то завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.
2.2. Свобода и тайна завещания
Свобода завещания. Отражением в наследственном праве общих принципов и
методов частного права, в том числе гражданского (недопустимость произвольного
вмешательства в частные дела, автономия воли индивида), является провозглашенный в ст. 1119 ГК РФ принцип свободы завещания.
Римское право, например, нашло способы сочетания свободы завещаний с интересами наследников по закону: за некоторыми из последних были признаны определенные права в имуществе наследодателя, которых нельзя было ни отменить, ни
уменьшить завещанием.
ПРИНЦИПЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Свобода завещания
42
Тайна завещания
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
При всей широте возможных наследников свобода завещания ограничивается
лишь правилами об обязательной доле в наследстве и дееспособностью завещателя. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом
имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель
не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене
завещания.
Принцип свободы завещания означает, что гражданин вправе:
– составить завещание или не составлять его;
– составить одно или сразу несколько завещаний;
– распорядиться на случай своей смерти любым своим имуществом в целом или
его определенной частью;
– любым образом (без каких бы то ни было объяснений) определить доли наследников в наследстве;
– завещать свое имущество не только близким (родственникам), но и любым третьим лицам;
– лишить (без объяснения причин) наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;
– указать в завещании помимо основного (основных) запасного (запасных) наследников;
– возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону
исполнение за счет наследства какой-либо обязанности исключительно имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц;
– возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-либо действие как имущественного, так и неимущественного характера, направленное на осуществление какой-либо общеполезной цели;
– поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину независимо от того, является ли этот гражданин
наследником или нет;
– включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами части III Гражданского кодекса РФ;
– выбрать форму и порядок совершения завещания из предложенных законодателем;
– отменить или изменить совершенное завещание.
Свобода совершения завещания признается лишь в той мере, в какой не нарушает положений законодательства страны, публичный порядок и добрые нравы и не
совершено на основе заблуждения. Наследодатель имеет право отменить уже совершенное завещание, т.е. объявить его недействительным, подлежащим неисполнению, а также изменить уже совершенное завещание – иначе распорядиться своим
имуществом.
Таким образом, завещано может быть любое имущество, которым обладает наследодатель или которое он мог бы получить до момента своей смерти.
Тайна завещания. Согласно ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин,
подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства
разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.
Тайну завещания как принцип наследственного права трудно переоценить.
Наследодатель, сохраняя в тайне свои намерения, может не получать согласия
на отмену или изменение завещания от наследников, которые были таковыми в силу
43
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
отменяемого или изменяемого завещания. Завещатель вообще не обязан указывать
причины отмены или изменения завещания. В этих постулатах воплощается на практике принцип свободы выбора завещателя.
Кроме того, законодательство о наследовании определяет правовое положение
свидетелей как лиц, участвующих в наследственных правоотношениях, что было неизвестно ранее действовавшему законодательству. Так, например, на свидетелей в
полной мере распространяется обязанность хранить тайну завещания.
Кроме того, наследодатель вправе максимально обеспечить тайну своей последней воли, составив закрытое завещание
Справки о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию суда,
прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами, а также по требованию арбитражного суда в связи с
находящимися в его распоряжении спорами. Такие справки (о завещании) выдаются
только после смерти завещателя.
К сведениям, которые составляют тайну завещания до открытия наследства, относятся:
– содержание завещания;
– его совершение (сам факт его написания);
– изменение завещания;
– отмена завещания.
Согласно ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий
завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.
В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты своих
гражданских прав (ст. 12 ГК РФ).
В частности, в случае разглашения информации, содержащейся в завещании, до
открытия наследства завещатель вправе потребовать:
– восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
– присуждения к исполнению обязанности в натуре;
– взыскания неустойки;
– прекращения или изменения правоотношений и др.
Восстановительный характер ответственности виновного лица не всегда выдерживается в гражданских правоотношениях. Когда речь идет о нематериальных благах
(жизнь, здоровье, доброе имя человека) используют компенсационные механизмы
защиты нарушенных прав.
Законодатель ставит на первое место компенсацию морального вреда. Моральный вред – это страдания и переживания, вызванные поведением людей, которые
разгласили содержащуюся в завещании информацию. Компенсировать означает вознаградить, возместить, т.е. уравновесить нарушенное положение чем-то другим, по
усмотрению завещателя.
Моральный вред в данном случае заключается в нравственных переживаниях, которые мог бы испытать завещатель в тех случаях, когда, например, в завещании он
лишил наследства своих ближайших родственников, и об этом стало им известно.
44
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2.3. Виды завещаний
Закон предоставляет наследодателю возможность определения способов составления завещательных распоряжений, как в условиях нормальной жизни, так и
нестандартных и даже опасных ситуациях, когда выбор и время для выражения своей
последней воли ограничены. В этой связи, различным действиям наследодателя придается юридическое значение, поскольку они признаются завещанием.
Все завещания можно классифицировать как завещания, удостоверенные уполномоченными лицами и совершенные в простой письменной форме.
Завещания, требующие удостоверения уполномоченным лицом, в свою очередь,
можно условно подразделить на три вида:
1) удостоверенные нотариусом;
2) удостоверенные должностными лицами вместо нотариуса;
3) приравниваемые к нотариально удостоверенным.
К более широкой классификации завещаний относятся:
1) завещание, заверенное нотариусом, составленное в простой письменной форме;
2) завещания, приравненные к нотариально удостоверенным;
3) закрытое завещание;
4) завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках;
5) завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах.
Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или
записано с его слов нотариусом с использованием технических средств. Завещание
должно быть собственноручно подписано завещателем. В его тексте, кроме обязательных реквизитов, нотариус должен сделать пометку о разъяснении завещателю
правила об обязательных наследниках.
Необходимо, чтобы при подписании завещаний, приравниваемых к нотариально
удостоверенным, присутствовало не только лицо, удостоверяющее завещание, но и
свидетель, который также должен подписать завещание.
К случаям совершения завещания, которое приравнивается к нотариально удостоверенному, отнесены:
1) завещания лиц, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других
стационарных лечебных учреждениях, удостоверяются главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и
других лечебных учреждений;
2) завещания лиц, проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверяются директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
3) завещания лиц, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом России, удостоверяются капитанами этих судов;
4) завещания лиц, находящихся в разведочных, арктических или других подобных
экспедициях, удостоверяются начальниками этих экспедиций;
5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет
нотариусов, завещания работающих в этих частях гражданских лиц и членов их семей
и членов семей военнослужащих удостоверяются командирами воинских частей;
6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются начальниками мест лишения свободы.
Завещание, удостоверенное в этих случаях, должно быть, как только для этого
представится соответствующая возможность, направлено лицом, удостоверившим
завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.
45
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.
Завещания, совершаемые в простой письменной форме, в свою очередь, подразделяются на два вида – закрытые и в чрезвычайных обстоятельствах.
Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое
завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Поэтому лица, которые не в состоянии сделать это, не могут выразить свою волю в виде закрытого завещания. Несоблюдение этих правил влечет
за собой недействительность завещания. Завещатель также не вправе прибегнуть к
помощи рукоприкладчика или переводчика (если это ему необходимо), так как в этом
случае содержание завещания или его отдельных положений становится известным
третьим лицам, и оно перестает быть закрытым.
Закрытое завещание – это последняя воля наследодателя, изложенная таким образом, что ее содержание неизвестно никому, кроме самого завещателя. При этом
именно на завещателя возлагается обязанность сохранить у завещания статус закрытого и предоставляется право не знакомить с его содержанием никого, в том числе
родственников, нотариуса, свидетелей и наследников.
Безусловно, этот институт положительно зарекомендовал себя в других странах.
Но не стоит забывать об особенностях российского менталитета, когда при вскрытии
завещания нотариус и свидетели могут обнаружить на листе бумаги собственноручно
изложенную последнюю волю завещателя в оригинальном исполнении (рисунок, пожелание, чертеж, иероглиф) либо с включением элементов ненормативной лексики,
обывательских выражений, незаконных или преступных завещательных отказов или
распоряжений. В лучшем случае это завещание будет нечитаемо и не будет признано
таковым, в худшем – между претендентами на наследство возникнут бесконечные
судебные разбирательства по толкованию воли наследодателя.
ЗАВЕЩАНИЯ
По форме
Открытое
Закрытое
Удостоверенное
нотариусом
Удостоверенное
должностным лицом
вместо нотариуса
По виду
Удостоверенное
уполномоченным
лицом
Совершенное
в простой
письменной форме
Приравненное
к нотариально
удостоверенным
Закрытое
46
В чрезвычайных
обстоятельствах
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Возможность совершения закрытого завещания является новой в отечественном
наследственном праве и развивает принцип свободы и тайны завещания, предоставляя завещателю право сохранить в тайне содержание завещания.
При совершении закрытого завещания ни на кого не возлагается обязанность
хранить его содержание в тайне. Закон исходит из того, что содержание закрытого
завещания никому, кроме самого завещателя, не может быть известно.
Институт закрытого завещания, регулируемый ст. 1126 ГК РФ, призван максимально обеспечить тайну завещания путем исключения возможности ознакомления с
содержанием завещания при жизни завещателя любым лицом, даже нотариусом.
Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем
Подписи свидетелей подтверждают лишь сам факт передачи конверта нотариусу,
но не факт того, что завещание написано.
Закрытое завещание хранится у принявшего его нотариуса до момента открытия
наследства (смерти завещателя). Не позднее чем через 15 дней со дня представления
нотариусу свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей
и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников
по закону.
Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, имеет место в случае нахождения гражданина в положении, явно угрожающем его жизни, и когда в силу
сложившихся чрезвычайных обстоятельств он лишен возможности совершить завещание.
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах составляется и подписывается собственноручно гражданином, который находится в положении, явно угрожающем его
жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить любое другое завещание, предусмотренное законом. Этот документ, как и
закрытое завещание, должен быть составлен в присутствии двух свидетелей. Понятия
«чрезвычайные обстоятельства» и «положение, явно угрожающее жизни» являются
новеллами в гражданском и наследственном праве России. Их юридическое содержание законодателем было раскрыто и систематизировано в нормативных правовых актах. Под чрезвычайными обстоятельствами следует понимать такие обстоятельства,
при которых гражданин оказался в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу
этого лишился возможности осуществлять жизнедеятельность в привычном для него
и окружающих порядке.
Таким образом, чрезвычайное обстоятельство можно определить как реально
сложившееся положение, в силу которого существует реальная угроза для жизни
гражданина. Не имеют значения причины, по которым возникла такая угроза, достаточно того, что такая угроза является явной.
Наступление юридических последствий завещания произойдет в том случае, если
гражданин умер во время чрезвычайных обстоятельств или в течение месяца после
их окончания.
Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, имеет временный характер, так как утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения обстоятельств, послуживших совершению данного вида завещания, не воспользуется правом совершить завещание в какой-либо иной форме.
Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных
47
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Это требование
должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства,
т.е. в течение 6-ти месяцев.
ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ
(в чрезвычайных обстоятельствах)
Простая письменная
Устная
Первичное
волеизъявление
Восполнение воли
наследователя
Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу,
если завещатель в течение одного месяца после прекращения этих обстоятельств не
воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной предусмотренной законом форме.
Таким образом, завещание носит характер краткосрочного, временного распоряжения наследодателя на тот случай, если ему не представится в течение одного
месяца оформить свою последнюю волю другим способом, предусмотренным законом. Если же наследодатель остался в живых по истечении одного месяца с момента
прекращения действия чрезвычайных обстоятельств, то завещание, совершенное им
при таких обстоятельствах, теряет свою силу.
Следует помнить, что завещание в чрезвычайных обстоятельствах – это предпосылка устного завещания, вступление в силу которого невозможно без судебной
процедуры его засвидетельствования присутствовавшими при выражении последней
воли завещателя свидетелями. В этом случае, простая письменная (устная) форма
завещания предполагает первичное волеизъявление. Воля наследодателя должна
быть восполнена в юрисдикционном порядке.
2.4. Исполнение завещания
По общему правилу, исполнение завещания осуществляется наследниками по
завещанию. Однако исполнение завещания полностью или частично может быть возложено на исполнителя завещания (ст. 1133 ГК РФ). Как правило, вопрос об исполнителе решается наследодателем при составлении завещания.
Исполнитель завещания (душеприказчик) известен нам из дореволюционного
наследственного права. Понятие «душеприказчик» появилось еще много веков назад, когда с понятием завещания связывалось не столько стремление гражданина
распорядиться судьбой своего имущества, сколько разрешить свои дела духовные,
выполнить обязательства перед Богом и обустроить все должным образом после своей смерти. Эти функции после смерти завещателя и выполняло специальное лицо,
называемое «душеприказчик». Кроме этого, от соответствующих духовных традиций
возникло и само название завещания в России – «духовное».
Исполнитель завещания – ключевая фигура всего субинститута исполнения завещания, т.е. это участник наследственных правоотношений, на которого завещанием и
48
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
законом возложена обязанность принимать меры к осуществлению действий, направленных на максимальную реализацию последней воли завещателя.
Поэтому, исполнителю завещания (душеприказчику) в наследственных правоотношениях принадлежит особая роль. В качестве такого лица, как мы указывали, могут
выступать как наследники, так и лицо, не входящее в круг наследников. При этом
исполнитель совершает все действия, необходимые для исполнения завещания.
Таким образом, исполнитель завещания (душеприказчик) представляет собой
специфический субъект наследственных правоотношений, наделенный законом особыми полномочиями по реализации, выраженной в завещании последней волей наследодателя.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАВЕЩАНИЯ (ДУШЕРИКАЗЧИК)
Наследник (один или несколько)
Постороннее лицо
Юридическое лицо (организация)
Назначение душеприказчика является особым завещательным распоряжением
наследодателя. В качестве душеприказчика могут быть назначены:
– кто-либо из числа наследников (один или несколько);
– постороннее лицо;
– юридическое лицо.
Нужно учитывать, что исполнителем завещания (душеприказчиком) могут быть
назначены (ст. 1134 ГК РФ):
– граждане, входящие в круг наследников по закону (речь, конечно, идет о тех из
них, которые обладают дееспособностью к моменту открытия наследства). При этом
не имеет значения, к наследникам какой очереди относилось бы лицо, если бы оно
наследовало по закону;
– граждане, не входящие в число наследников по закону;
– один или несколько наследников по завещанию.
Следует отметить, что право на назначение исполнителя завещания не связывается с предоставлением наследодателем обоснования выбора определенного лица
для исполнения завещания, а также самой необходимости назначения исполнителя.
Согласия наследников на назначение исполнителя завещания и согласования с ними
кандидатуры исполнителя также не требуется.
Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.
Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания обязан принять
необходимые для надлежащего исполнения завещания меры.
Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и учреждениях.
Исполнителем завещания должен быть дееспособный субъект.
В завещании наследодатель должен четко и однозначно указать лицо, которому
он поручает исполнение. По данному вопросу в литературе существует несколько
мнений.
49
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Так, одни авторы считают, что душеприказчиком может выступать как одно, так
и несколько лиц одновременно. В последнем случае необходимо записать, в какой
части завещание исполняется каждым из них. При этом указываются фамилия, имя,
отчество гражданина – исполнителя завещания, место его жительства. Другие же авторы полагают, что душеприказчиком может быть лишь один – единственный гражданин, которому нотариусом выдается специальное свидетельство, подтверждающее
его полномочия по исполнению завещания.
Придерживаясь позиции расширенного перечня душеприказчика, заметим: при
назначении нескольких исполнителей распределение между ними функций по исполнению воли завещателя может устанавливаться в завещании либо определяться самими исполнителями.
Большое значение имеет назначение исполнителя завещания в случаях, когда, в
частности:
– имущество завещается несовершеннолетним, у которых нет родителей;
– имущество завещается государству или юридическим лицам;
– имущество завещается под отлагательным условием;
– завещание содержит завещательный отказ или возложение;
– предметом завещания является имущество, в отношении которого после смерти завещателя обязательно возникнет необходимость управления (например, доля в
уставном или складочном капитале хозяйственных товариществ или обществ, акции,
предприятие как имущественный комплекс).
Исполнитель завещания может выполнять самые разнообразные функции, а
именно: производить розыск наследников, в пользу которых сделано завещание; извещать их об открывшемся наследстве; обращаться к нотариусу по месту открытия
наследства с заявлением о принятии мер по охране наследственного имущества.
Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению
им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.
На исполнителя завещания может быть возложено исполнение завещания в целом или отдельных распоряжений завещателя. В том случае, если не назначен исполнитель воли, считается, что воля завещателя должна быть исполнена наследниками
по завещанию.
Поскольку поручение по исполнению завещания носит личный характер, исполнитель завещания не вправе передоверить исполнение завещания другим лицам.
Надо понимать, что душеприказчик – представитель самого наследства. Однако,
поскольку последнее не наделяется правами юридической личности и не является
субъектом права, отношения по исполнению завещания нельзя признать представительством, тем более что исполнитель действует от собственного имени, а не от имени другого лица.
Завещание должно исполняться в полном соответствии с последней волей наследодателя, изложенной в завещании. Нельзя выходить за рамки завещания или произвольно сужать пределы его исполнения.
Перечень конкретных правомочий исполнителя завещания устанавливается в самом завещании и удостоверяется свидетельством, выдаваемым нотариусом. Вместе
с тем, поскольку в завещании не установлено иное, исполнитель завещания должен
принять меры, необходимые для исполнения завещания.
Итак, полномочия душеприказчика основываются на завещании и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.
Введение правила об удостоверении полномочий душеприказчика свидетельством, выдаваемым нотариусом, является новеллой по сравнению с ранее действо-
50
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
вавшим законодательством. Целью выдачи свидетельства является легитимация
полномочий исполнителя перед третьими лицами. Свидетельство должно выдаваться
нотариусом, ведущим наследственное дело.
Исполнитель завещания выполняет свои обязанности только добровольно. Если
лицо назначено исполнителем завещания без его согласия, оно вправе в любое время
отказаться от исполнения этих обязанностей без объяснения причин отказа.
Согласие гражданина исполнять завещание не всегда требует формального закрепления. Достаточно совершения так называемых конклюдентных действий (т.е.
действий из которых следует согласие лица на исполнение завещания, выраженных,
в том числе, определенных результатах исполнения). Так, гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня
открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания (п. 1 ст. 1134
ГК РФ).
Отношения между наследодателем и исполнителем завещания носят лично-доверительный (фидуциарный) характер, поскольку наследодатель вряд ли бы поручил
исполнение его последней воли лицу, с которым мало знаком, или которому не доверяет.
С этим связывается и возможность отказа от исполнения завещания со стороны
назначенного исполнителя (добровольность принятия обязательств означает и добровольность отказа от них).
Так, только суд по просьбе исполнителя завещания, а также наследников по этому
завещанию вправе освободить душеприказчика от его обязанностей по исполнению
завещания. В обязанности суда, по всей видимости, должно входить установление
обстоятельств, в силу которых душеприказчик не в состоянии осуществить исполнение завещания.
Возможны ситуации, когда после открытия наследства возникнут обстоятельства,
препятствующие исполнителю в выполнении своих обязанностей (например, тяжелая
болезнь). В таких случаях он может быть освобожден от своих обязанностей также
только в судебном порядке, либо по просьбе самого исполнителя, либо по просьбе
наследников.
Исполнитель завещания приступает к исполнению завещания со дня открытия наследства. В случае смерти до открытия наследства исполнителя завещания его обязанности автоматически никому не переходят.
Наследники по завещанию в случае недобросовестного исполнения исполнителем своих обязанностей могут оспорить его действия в судебном порядке, а при злоупотреблении исполнителями своими полномочиями – потребовать прекращения его
действий.
Закон устанавливает презумпцию безвозмездности деятельности душеприказчика, что не мешает установления иного в завещании (ст. 1136 ГК РФ).
В отличие от ранее действовавшего законодательства исполнитель завещания
имеет право на возмещение за счет наследства не только необходимых расходов,
связанных с исполнением завещания, но и на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.
Речь идет не только о покрытии расходов исполнителя, возникших в связи с исполнением завещания, но и выплате вознаграждения.
Выплата вознаграждения также производится за счет наследственного имущества.
Если исполнителем завещания является наследник, возмещение расходов по исполнению завещания осуществляется за счет всего наследственного имущества.
51
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
При наличии же соответствующего указания в завещании наследник имеет право
как на получение своей доли наследства, так и на выплату причитающегося ему вознаграждения, на сумму которого в этом случае уменьшится наследственная масса.
Если наследственного имущества недостаточно для покрытия понесенных расходов,
исполнитель освобождается от их осуществления. Расходы покрываются как за счет
денежных средств, так и за счет иного имущества, входящего в наследство.
Для получения от наследников возмещения понесенных в связи с исполнением
завещания расходов душеприказчик обязан, во-первых, документально подтвердить
произведенные расходы (представить платежные квитанции, чеки и др.), во-вторых,
доказать, что расходы были произведены во исполнение завещания, в-третьих, обосновать необходимость этих расходов. К необходимым следует относить не только
расходы, которых нельзя было избежать, но и те расходы, которые производятся в
интересах наследников с целью предотвратить более значительные затраты в будущем (например, осуществление ремонта протекающей крыши дома во избежание его
разрушения и порчи находящегося в нем имущества).
Исследуя общую характеристику субинститута исполнения завещания, необходимо отметить, что правила исполнения завещания, изложенные в ст. 1133 ГК РФ, не
действуют в случаях, если:
а) завещание признано недействительным и другого завещания нет. При этом
необходимо подчеркнуть, что недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает
остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена
в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными (п. 4
ст. 1131 ГК РФ);
б) все наследники по завещанию отказались от наследства в соответствии с правилами ст. 1157 ГК РФ;
в) все наследники по завещанию погибли (например, в результате автомобильной
катастрофы) после открытия наследства и нет наследственной трансмиссии;
г) завещатель возлагает исполнение завещания на специальное лицо (исполнителя завещания). При этом необходимо учитывать, что в случае если исполнитель
завещания отказался от исполнения завещания либо был освобожден судом, то в
соответствии с общими правилами ст. 1133 ГК РФ обязанность исполнить завещание
возлагается на наследников по завещанию.
2.5. Отмена, изменение и недействительность завещания
Как и по ранее действовавшему законодательству, завещатель в соответствии с
принципом свободы завещания вправе отменить или изменить (в том числе дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан
указывать причины его отмены или изменения. При этом завещатель не обязан получать чье-либо согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие
лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
Завещание можно отменить двумя способами: во-первых, удостоверением нового
завещания; во-вторых, подачей нотариусу либо должностному лицу, совершающему
нотариальные действия, заявления об отмене завещания. Такое заявление делается
в форме распоряжения о его отмене (п. 4 ст. 1130 ГК РФ). При этом распоряжение об
52
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения
завещания. В случае недействительности последующего распоряжения будет действовать прежнее распоряжение. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание.
Оговорка об аннулировании прежнего завещания может содержаться также в его
новом завещании.
Вообще, изначально римское право руководствовалось правилом posteriore
testamento superius rumpitur (более позднее завещание отменяет предыдущее), отражение которого можно встретить в действующих правопорядках, в том числе и в Российском наследственном законе.
СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ ЗАВЕЩАНИЯ
Составление нового
завещания
Распоряжение об отмене
завещания
Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего
завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит
последующему завещанию (п. 2 ст. 1130 ГК РФ).
Что касается изменения завещаний, то они могут быть изменены путем отмены,
изменения или дополнения отдельных содержащихся в них завещательных распоряжений, отменяя это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.
Завещатель может делать дополнительные завещания, не отменяя предыдущего
(например, завещатель после составления первого завещания приобрел автомобиль
и сделал относительно его соответствующее распоряжение).
При составлении нового завещания необходимо указывать, какие именно изменения вносятся в ранее составленное завещание. Если этого не сделано, то действует
правило, согласно которому завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее.
Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не
восстанавливается, если последующее завещание, в свою очередь, отменено завещателем полностью или в соответствующей части.
Из этого следует, что если завещание отменено последующим завещанием, которое, в свою очередь, отменено соответствующим уведомлением, направленным
нотариусу, то должно происходить наследование по закону, поскольку ни одного завещания нет.
Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ),
может быть отменено или изменено только такое же завещание.
Отмена завещания, как и само завещание, – это односторонне обязывающая
сделка, при удостоверении которой нотариус проверяет дееспособность завещателя,
отменяющего завещание своим распоряжением.
Если же завещание, отмененное распоряжением, было удостоверено другим нотариусом, гражданин, отменивший завещание, обязан направить распоряжение о его
отмене нотариусу, удостоверившему его. Эти действия по просьбе гражданина, отме-
53
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
нившего свое завещание, может выполнить сам нотариус, удостоверивший отмену
завещания.
ПРАВИЛА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТМЕНЫ И ИЗМЕНЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ
Заявление об отмене завещания должно быть нотариально
удостоверено
Отмена завещания через представителя не допускается
Нотариус должен сделать отметку об отмене завещания либо
о составлении нового завещания на экземпляре завещания,
хранящегося в делах
Уведомление об отмене завещания, не удостоверенное
нотариально не влечет правовых последствий
Изменение завещания в какой-либо части может быть
произведено только путем оформления нового завещания
Все споры по поводу действительности завещания
рассматриваются в судебном порядке
Не стоит забывать, что завещатель вправе отменить завещание не последующим
завещанием, а элементарным заявлением, которое должно содержать ясное и четкое
распоряжение об отмене завещания с указанием реквизитов такого завещания (даты,
места совершения, формы и др.).
ПРИНЦИПЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ ЗАВЕЩАНИЯ
Завещанием может быть установлен определенный
режим имущества, и это является основанием для
признания соответствующей части предыдущего
завещания недействительным
Завещание может содержать указание на отмену
конкретных положений прежнего завещания
Новое завещание может отменить прежнее только в
части, противоречащей ему
Завещание полностью или в соответствующей части
утрачивает юридическую силу
Конечно, завещание, как и любая другая сделка, заключенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признана в судебном порядке недействительной.
При составлении завещания воля наследодателя должна формироваться свободно,
без влияния посторонних факторов, что обеспечивает соответствие внутренней воли
наследодателя и его волеизъявления, выраженного в завещании. Однако завещание
может быть подвержено так называемым порокам воли.
54
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Завещательным распоряжением в банке (ст. 1128 ГК РФ) может быть отменено
или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства
в соответствующем банке. Если новое завещание отменено самим завещателем, то
прежнее (отмененное этим новым) завещание автоматически не восстанавливается.
В соответствии с п. 1 ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений Гражданского
кодекса РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от
основания его недействительности завещание является недействительным в силу
признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
Введение в законодательство о наследовании отдельной нормы о недействительности завещания является новеллой. Ранее в ГК РСФСР такого правила не существовало, но завещание могло признаваться и признавалось судом недействительным по
основаниям, предусмотренным для признания недействительными прочих сделок.
Так, если при совершении завещания были допущены нарушения, влекущие
признание недействительной сделки по основаниям, предусмотренным главой 9 ГК
РФ, то такое завещание будет признано недействительным. Кроме общих оснований
недействительности сделок в главе 62 ГК РФ теперь предусмотрены специальные
требования, предъявляемые к порядку совершения завещания. Нарушение этих требований также влечет недействительность завещания.
Таким образом, при нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание
является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
Исполнение недействительного завещания невозможно. Наследник имеет право
требовать признать завещание недействительным (полностью или в какой-либо части).
Сроки давности на иски по признанию завещания недействительным определяются согласно ст. 181 ГК РФ (исковая давность по недействительным сделкам). Иск
о применении последствий недействительности ничтожной сделки имеет удлиненный
срок исковой давности – 10 лет со дня начала исполнения сделки (завещания).
Согласно п. 4 ст. 1131 ГК РФ недействительным может быть как завещание в
целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает
остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в
завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.
Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права
или законные интересы которого нарушены этим завещанием.
При этом, завещание может быть признано судом недействительным по основаниям, предусмотренным общими нормами Гражданского кодекса РФ о недействительности сделок (ст. ст. 166 – 181ГК РФ) и специальными нормами о наследовании
по завещанию (ст. ст. 1118 – 1140 ГК РФ).
Может быть признано недействительным завещание, совершенное, например:
– гражданином, признанным недееспособным (ст. 171 ГК РФ);
– гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176 ГК РФ);
– несовершеннолетним гражданином (ст. ст. 172, 175 ГК РФ);
– гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить
ими (ст. 177 ГК РФ);
– под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ);
– под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ).
55
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Завещание может быть признано судом недействительным в случае несоблюдения следующих требований закона:
– о письменной форме;
– об удостоверении его нотариусом или иными лицами, обладающими правом
удостоверения завещаний (в соответствии с п. 7 ст. 1125, ст. 1127, п. 2 ст. 1128 ГК
РФ);
– о собственноручном его подписании завещателем (п. 3 ст. 1125 ГК РФ);
– о собственноручном написании и подписании завещателем закрытого завещания (п. 2 ст. 1126 ГК РФ);
– об указании на нем места и даты его удостоверения (п. 4 ст. 1124 ГК РФ);
– об обязательном присутствии свидетелей при его составлении, подписании и
нотариальном удостоверении (п. 3 ст. 1124, п. 4 ст. 1125, п. 1 ст. 1129 ГК РФ);
– о требованиях к лицам, имеющим право присутствовать в качестве свидетелей
при его составлении, подписании, удостоверении или при передаче его нотариусу (п.
3 ст. 1124 ГК РФ).
Если завещание было признано судом недействительным, наследование осуществляется на основании предыдущего завещания, а при его отсутствии – в соответствии
с правилами ст. ст. 1141 – 1151 ГК РФ о наследовании по закону.
УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕЩАНИЯ
Содержание завещания должно отвечать требованиям
закона
Воля и волеизъявление завещателя должны быть в
совокупности
Завещание должно иметь строго установленную форму
При составлении завещания в случаях, указанных
законом, должны присутствовать свидетели.
Действующее законодательство о наследовании не содержит даже примерного
перечня оснований, по которым завещание может быть признано недействительным.
Отдельные виды завещаний рассматриваются в качестве абсолютно недействительных (ничтожных) сделок, для которых признания судом в качестве таковых не
требуется; достаточно установления самого факта их совершения. Примерами таких
сделок являются завещания, составленные с нарушением формы, совершенные полностью недееспособными и др.
Недействительным завещание может быть как в целом, так и в части. В частности,
недействительными могут быть отдельные завещательные распоряжения. Недействительность отдельных завещательных распоряжений не затрагивает остальной части
завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при
отсутствии распоряжений, признаваемых недействительными.
В соответствии с п. 3 ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием признания
завещания недействительным описки и другие незначительные нарушения порядка его
составления, подписания или удостоверения, если доказано, что они никак не влияют на
понимание волеизъявления завещателя. Последнее положение очень важно, поскольку
до последнего времени судебная практика признавала недействительными даже те за-
56
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
вещания, в которых были допущены мелкие нарушения (в основном речь идет о завещаниях, удостоверенных не нотариусами, а другими лицами, например врачами).
В соответствии со ст. 179 ГК РФ может быть признано судом недействительным
завещание, совершенное под влиянием обмана, насилия или угрозы.
В соответствии со ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом по иску стороны,
действовавшей под влиянием заблуждения (например, относительно объекта завещания, личности назначенных наследников и т.д.).
Завещание признается недействительным при нарушении правил о форме завещания, других положений гражданского законодательства, влекущих недействительность завещания.
Следует отметить, что устные завещания, предусмотренные ГК РФ, увеличат
практику исков о недействительности завещаний. Так, возможна ситуация, когда
свидетели плохо видят, плохо слышат или плохо понимают речь, которая в данной
ситуации может быть невнятной. Кроме того, в качестве свидетелей могут находиться
недобросовестные люди.
При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В
случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом
завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.
Выше мы указывали, что завещание – это односторонняя сделка. При наличии
оснований порочности сделки, завещание можно относить либо к ничтожным, либо к
оспоримым сделкам со всеми вытекающими последствиями
Особо стоит вопрос о так называемых условных завещаниях, суть которых состоит в том, что возможность получения наследства обусловлена выполнением какоголибо условия. В законодательстве нет четких указаний на этот счет.
Следует сразу отметить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограничение гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан (например, условие о выборе той или иной профессии, проживание в определенном населенном пункте, исполнение или, наоборот, неисполнение определенных религиозных
обрядов, вступление в брак с определенным лицом или, наоборот, отказ от вступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то сами по себе они не
противоречат закону.
Следовательно, вполне допустимо оставить завещание в пользу религиозной
организации независимо от того, к какой конфессии она относится (православной,
мусульманской и т.д.). Однако если наследником называется какая-либо секта, не
признанная юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации и проповедующая экстремистские взгляды, завещание будет признано недействительным, независимо от факта регистрации в другом государстве, поскольку
это противоречит публичному порядку Российской Федерации.
Наследники, как и переживший супруг, являясь заинтересованными лицами, вправе требовать признания брака или завещания недействительным, а также признания
соответственно пережившего супруга или наследника недостойным.
Пороки воли и/или волеизъявления у наследодателя в момент совершения завещания ведут к недействительности завещания. При этом законодателем подчеркнуто,
что объем дееспособности должен быть полным (п. 2 ст. 1118 ГК РФ). Если же завещатель, совершая завещание, не обладал полной дееспособностью в силу любых
57
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
причин, то такое завещание на основании ст. 168 ГК РФ будет являться ничтожным
как testamentum improbum (противозаконное завещание).
Поэтому если завещание и будет содержать указания о лишении наследства необходимых наследников, то в этой части оно будет ничтожным и не должно применяться.
Однако такое положение вещей не влечет недействительности завещания в целом.
Завещание носит императивный характер. Поэтому несоблюдение нотариальной
формы этой сделки, а равно отсутствие требуемых законом реквизитов в завещании
(отсутствие подписи завещателя, отсутствие даты составления завещания и его удостоверения, удостоверение завещания неполномочным должностным лицом и т.п.)
влечет ее недействительность, и такая сделка признается ничтожной согласно ч. 1
ст. 165 ГК РФ.
Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из
наследников в натуре, не влечет за собой недействительность данного завещания,
поскольку в соответствии со ст. 1122 ГК РФ указанная вещь считается завещанной в
долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками
этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в
завещании частями этой вещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок
пользования данной вещью при согласии наследников указываются в соответствии с
приведенными выше правилами.
Иск о недействительности завещания является по существу иском о наследстве с
предварительным требованием о признании судом недействительности завещания.
Интересно отметить, что иск о недействительности завещания может быть одновременно и иском о признании, и иском о присуждении в зависимости от того, кто
инициировал спор.
Налицо отрицательный иск о признании – истец просит только признать завещание недействительным, и ни к каким действиям ответчик – наследник по завещанию
присужден не будет, поскольку он не вступал в права наследования и у него нет наследственного имущества. В обратном случае, если истцом будет наследник по завещанию, это будет иск о присуждении, поскольку он будет истребовать наследственное
имущество у наследника по закону, и суд своим решением, признав право наследника
по завещанию на наследственное имущество, обяжет ответчика возвратить его.
В завершение отметим, что к завещаниям, совершенным до введения в действие
части III ГК РФ (т.е. до 01 марта 2002 г.), применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания.
2.6. Обязательная доля в наследстве
Обязательная доля в наследстве связывается с понятием «необходимого наследования», представляющего обязанность предоставления отдельным категориям
граждан обеспечения из наследственного имущества умершего. Heredes necessarii
(обязательные наследники) были представлены еще в Древнеримском праве.
В российском дореволюционном праве института необходимого наследования не
было вообще. Значительный период в русском праве существовал запрет завещать
родовое имущество.
На ранних этапах развития советского гражданского права также не было надобности вводить норму об обязательной доле.
В дальнейшем большое значение имело Постановление ВЦИК и СНК СССР от
28 мая 1928 г., ставшее впоследствии примечанием 2 к ст. 422 ГК РСФСР 1922 г.
58
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Этим документом положен отсчет в развитии института обязательной доли в наследственном праве. Первоначально советское гражданское право обязательную наследственную долю определяло в размере не менее трех четвертых законной доли.
Аналог же современной обязательной доли появился в российском наследственном праве намного позже и отличался завидной динамикой. С 1945 г. правило об
обязательной доле было установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» для всех республик.
Так, согласно законодательству тех лет размер обязательной доли приравнивался к
размеру законной доли.
В начале 60-х г. XX века в отечественном законодательстве установлен институт
обязательной доли, правом на получение которой независимо от содержания завещания обладали несовершеннолетние дети и другие нетрудоспособные наследники в
полном размере, который причитался бы им при наследовании по закону.
С принятием Гражданского кодекса 1964 г. РСФСР, необходимые наследники могли претендовать лишь на 2/3 той доли, которую они бы получили, если бы наследовали по закону. Размер обязательной доли был снижен (ст. 535).
Последовательное уменьшение обязательной доли связывалось с социальной
практикой, оправдывалось необходимостью достижения разумного баланса между реализаций обязательного права и волей наследодателя, выраженной им в завещании.
Надо сказать, что правило об обязательной доле в наследстве, существующее
в большинстве стран континентальной правовой системы, фактически неизвестно
странам англосаксонского права. Наследственные права пережившего супруга также определяются по-разному: в Бельгии, Италии, Испании, Греции, Португалии, Германии он имеет право на обязательную долю в наследстве; в Швейцарии и России
при наследовании по закону получает в собственность половину общего имущества
супругов; во Франции имеет право на пользование и получение дохода (узуфрукт) от
всего наследственного имущества или, при наличии общих с наследодателем детей,
на 1/4 доли в праве собственности на наследство.
В российском праве под обязательной долей понимается часть наследственного
имущества, своеобразный «гарантированный минимум» для социально незащищенных наследников умершего.
Институт обязательной доли в наследстве представляет собой единственное ограничение свободы завещания и является, как замечается в литературе, «границей»
этой свободы.
В юридической литературе высказываются различные мнения относительно обязательной доли в наследстве. В общем, обязательная доля представляет собой часть
наследственного имущества, свободного от завещания, подлежащего передаче наследнику. Это доля бронируется для особой категории лиц, так называемых необходимых наследников, и являет собой личное предоставление.
Таким образом, неукоснительное и грамотное применение положения об обязательной доле обеспечивает равновесие между волей наследодателя и интересами
его преемников.
В дореволюционной литературе (В.И. Серебровский) считалось, что предпочтение
следует отдавать наследованию в качестве иждивенца как бесспорному основанию,
которое имело бы место и в случае, если бы представляемый наследник был жив на
момент открытия наследства.
Наличие института обязательной доли в российском наследственном праве призвано поддержать отдельную категорию лиц, нуждающихся в особой защите (возраст,
состояние здоровья), а также обеспечить материальным достатком.
59
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Таким образом, институт обязательной доли в наследстве представляет собой
проявление социального начала наследования по закону.
НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ
ИЖДИВЕНЦЫ
Лица, включенные в число
наследников по закону 2 – 7
очереди, но не входящие в
круг наследников,
призываемых к наследованию
Нетрудоспособные
иждивенцы,
не включенные в число
наследников
1–7 очереди
Наследуют, при условии
нахождения на иждивении
наследодателя не менее 1
года от открытия наследства
(п. 1 ст. 1148 ГК РФ)
Наследуют, если проживали
совместно с наследодателем
(п. 2 ст. 1148 ГК РФ)
Законодатель ограничивает право на обязательную долю в наследстве. Речь
идет, как правило, о размере этой доли. При этом соблюдается разумный паритет
интересов наследников.
Судам предоставлена возможность уменьшения размера обязательной доли или
вовсе отказать в ее присуждении.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой
невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник,
имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а
наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное
жилое помещение), суд может с учетом имущественного положения наследников,
имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или
отказать в ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).
Право на обязательную долю подлежит ограничению, поскольку, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность
передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник
по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника
получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому
подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих
право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в
ее присуждении (ст. 1149 ГК РФ).
При этом следует подчеркнуть, что ограничения наследования нетрудоспособными иждивенцами теперь распространяются и на наследование ими в порядке ст. 1149
ГК РФ в качестве необходимых наследников, имеющих право на обязательную долю.
Особенностью отечественного регулирования в отношении института обязательной доли является то обстоятельство, что российский законодатель, относит к числу
обязательных наследников детей, супруга и родителей наследодателя.
Указанные лица будут иметь право на обязательную долю в наследстве лишь в
том случае, если они являются нетрудоспособными в силу возраста или по иным причинам.
60
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Данное обстоятельство имеет весьма существенное значение. Например, законодательство иностранных государств связывает право на обязательную долю лишь
с самим фактом родства или супружеских отношений с наследодателем. Это может
усложнить реализацию на территории Российской Федерации своих прав теми лицами, которые в силу иностранного закона являются обязательными наследниками, но
не являются таковыми в соответствии с российским правом.
Предоставление наследнику обязательной наследственной доли в полном объеме
во всех без исключения случаях может приводить к нарушению принципа социальной
справедливости и отказу гражданам в их праве на судебную защиту.
Наследник по завещанию и наследник, имеющий право на обязательную долю
в наследстве, подают отдельные заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Особые правила обязательного наследования установлены в отношении денежных средств, находящихся на банковских счетах. Так, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещательного распоряжения в банке не менее половины доли, которая причиталась бы
каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Однако право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, но при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную
долю – из той части имущества, которая завещана, в том числе из денежных средств,
находящихся на завещанном счете в банке. В обязательную долю засчитывается все,
что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какомулибо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника
завещательного отказа (ст. 1149 ГК РФ).
Из круга обязательных наследников и наследников по закону скользящей очереди новое наследственное право исключило тех нетрудоспособных лиц, находившихся
на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, которые, не будучи родственниками наследодателя, не проживали совместно с ним. Такое законодательное решение вопроса о праве на наследство нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя нельзя признать социально оправданным и обоснованным с учетом
экономических, семейно-имущественных и структурно-социологических реалий современности, сложившихся в России и за ее пределами.
Без определяющего признака иждивенчества ни факт родства, ни факт совместного проживания сами по себе не дают права ни на обязательную долю в наследстве,
ни на скользящую очередь наследования по закону. Существо отношений иждивения
требует предоставления нетрудоспособным иждивенцам наследодателя равных условий наследования: продолжительность оказанного содержания должна составлять не
менее года до смерти наследодателя. При обсуждении обоснованности и целесообразности требования о совместном проживании с умершим как необходимом условии наследования (п. п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ) следует иметь в виду и то, что непроживание совместно с наследодателем нередко может объясняться неблагополучными жилищными
условиями умершего, не позволявшими предоставить иждивенцу крышу над головой.
Для того чтобы проживание давало основание разумно предположить о намерении наследодателя обеспечить иждивенца и на случай своей смерти, это проживание
должно быть проживанием юридическим, а не фактическим.
61
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Совместное проживание наследодателя с иждивенцем тогда лишь дает основание
для призвания последнего к наследованию, когда такое проживание было надлежащим
образом оформлено. Следует отметить, что на основании переходных положений новые правила о размере обязательной доли применяются лишь к завещаниям, составленным после 1 марта 2002 г. (ст. 8 Закона о введение в действие части III ГК РФ).
2.7. Специальные распоряжения завещателя
Завещательное распоряжение представляет собой оформленные наследователем в завещании поучения, исполнение которых является обязательным и влечет
определенные юридические последствия. Такие распоряжения допускаются и необходимы, чтобы обеспечить как имущественные, так и неимущественные пожелания
самого наследодателя после его смерти.
Новейший период развития института завещательных распоряжений не раз подвергался существенной деформации под влиянием, как правило, идеологических устремлений.
Основной принцип наследования, заложенный советской властью в первые годы
советской власти, остался практически неизменным не протяжении весьма длительного периода времени. Суть этого принципа сводилась к ограничению свободы завещательных распоряжений путем строгой формализации как наследников по закону,
так и наследников по завещанию. С другой стороны, с течением времени в советском
законодательстве обнаружилась и прямо противоположная тенденция, заключающаяся в либерализации завещательных распоряжений путем расширения круга лиц, в
пользу которых может быть составлено завещание.
В настоящий период, свобода завещания, как основной принцип наследования,
позволяет наследодателю наиболее полным образом решать вопросы, связанные
распоряжением имуществом на случай своей смерти, в первую очередь, через отдельные завещательные распоряжения.
К таковым закон относит следующие действия:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАВЕЩАТЕЛЯ
Назначение и подназначение (субституция)
Завещательный отказ (легат)
Завещательное возложение
Завещательное распоряжение правами
на денежные средства в банках
Назначение и подназначение наследников (субституция). Институт подназначения наследника (субституция) является традиционным для отечественного гражданского законодательства, однако сложился он еще в римском праве. Субституция в
позднюю эпоху в Риме подразделялась на обычное подназначение (substitutio vulgaris)
и подназначение малолетнему (substitutio pupillaris).
62
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В первом случае помимо основного назначался второй наследник, на случай, если
первый (основной) наследник не захотел или не смог принять наследство. Подназначенный наследник назывался заместителем (substitutes).
Во втором случае малолетнему подназначался наследник на случай, если несовершеннолетний наследник умрет, не достигнув совершеннолетия.
В постклассическом периоде подназначение для как бы малолетнего (substitutio
gnasi pupillaris) применялось, если наследник был умалишенным и умирал, не достигнув выздоровления. Фактически закон распространял правила о дееспособности несовершеннолетних на лиц, имеющих психические заболевания.
Римская наследственная субституция, с определенными изъятиями, закреплена и
в современном гражданском законодательстве.
Завещатель вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник либо наследник завещателя по закону умрет
до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия
наследства, не успев его принять, либо не примет наследства по другим причинам
или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от
наследования как недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).
Суть подназначения наследника (субституции) состоит в том, что кроме основного
или основных наследников назначается также запасной или запасные наследники. В
качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъекты гражданского права. Так, наследодатель имеет право подназначить наследника не только наследнику по завещанию, но и наследнику по закону. Причем не только на тот случай,
если наследник умрет до открытия наследства или не примет его, но и на случай, если
наследник умрет одновременно с завещателем, если наследник не будет иметь права
наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
Следует отметить, что российское законодательство не устанавливает возможности так называемой фидеикомиссарной субституции, предусмотренной законодательством некоторых стран, суть которой состоит в возложении на основного наследника сохранить полученное по наследству имущество с тем, чтобы оно после его
смерти перешло к другому лицу, указанному в том же завещании.
При этом, завещатель не просто называет лицо, долженствующее в силу определенных обстоятельств заменить первоначального наследника, но указывает, что
данное лицо будет ему наследовать. Иными словами, суть данного вида субституции
состоит в том, что завещатель назначает наследнику наследника.
Закон не ограничивает количество подназначений.
При этом, по действовавшей ранее ст. 536 ГК РСФСР подназначение было применимо только для случаев, если назначенный в завещании наследник умрет до открытия наследства или не примет его.
Так, в настоящий период завещатель может назначить в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону:
– умрет до открытия наследства;
– умрет одновременно с завещателем;
– умрет после открытия наследства, не успев его принять;
– не примет наследство по другим причинам;
– откажется от принятия наследства;
– не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как
недостойный наследник.
Свобода действий завещателя заключается в том, что в своем завещании он может назвать как все эти основания, так и одно из них (или несколько).
63
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Возможны ситуации, когда назначенный в завещании наследник умирает, не успев принять наследство, а завещание не содержит распоряжения о подназначении наследника. В этом случае право наследования переходит к наследникам назначенного
наследника, не успевшего принять наследство, но не к наследникам завещателя.
Завещательный отказ (легат). Древнейшее ограничение свободы завещательных распоряжений заключалось в том, назначение постороннего наследника, как правило, не допускалось.
Попыткой обойти жесткие ограничения на свободу завещаний стал институт завещательных отказов – легатов. Институт завещательного отказа своими корнями уходит в римское право. Широкое распространение легатов стало важной особенностью
всего римского наследственного права. В юридической литературе завещательный
отказ именуют также «легат» от латинского термина «legatum» – предназначение по
завещанию.
Но закон вскоре и здесь стал на защиту интересов семьи: уже во II в. до н.э. были
установлены ограничения на размеры денежных легатов, а также обязанность соразмерять легаты с долей основного наследника.
ПРЕДМЕТ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА
Передача отказополучателю в собственность, во владение,
в пользование или на ином вещном праве какой-либо вещи,
которая входит в состав наследственной массы
Передача отказополучателю входящего в состав наследства
какого-либо имущества
Приобретение для отказополучателя и передача ему иного
имущества
Осуществление в пользу отказополучателя определенной
работы или оказание услуг
Осуществление в пользу отказополучателя периодических
платежей
Завещательный отказ представляет собой особый вид завещательного распоряжения, при котором завещатель возлагает на одного или нескольких наследников
обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Отличием завещательного возложения от завещательного отказа является
возможность завещателя возложить на одного или нескольких наследников обязательства как имущественного, так и неимущественного характера, а также особый субъектный состав, на который возлагается исполнение завещательного возложения.
Так, исполнение завещательного отказа осуществляется только самими наследниками, как по завещанию, так и по закону, в зависимости от того, на кого из наследников завещатель возложил исполнение легата. Наследник должен исполнить
завещательный отказ в пределах разницы между стоимостью перешедшего к нему
наследства и суммой приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник, на
которого возложена обязанность исполнить завещательный отказ, имеет право на
обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается
64
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Особенность в исполнении завещательного возложения состоит в том,
что обязанность по его исполнению может быть возложена не только на наследников
по завещанию или по закону, но также и на исполнителя завещания при условии выделения в завещании соответствующего имущества. Если исполнителем завещания
является наследник, завещательное возложение исполняется за счет всего наследственного имущества.
В римском праве все завещательные отказы в зависимости от их предмета разграничивались на отказы дамнационные (legatum per damnationem) и отказы виндикационные (legatum per vindicationem). Если в силу первых легатов легатарий приобретал право требования, адресованное к наследнику, то второй вид легата давал ему
абсолютное право на вещь из состава наследства против всех третьих лиц, причем
данное право возникало непосредственно и без какого-либо участия со стороны наследников. Понятно, что помимо них существовали и другие виды отказов в зависимости от предмета (в частности, legatum sinendi modo, legatum per praeceptionem),
однако они (как уже отмечалось) представляли модификацию первых двух, а потому
их специфика была не столь явной.
Итак, сущность завещательного отказа сводится к какому-либо имущественному
предоставлению за счет наследственного имущества третьему лицу, не являющемуся
наследником и поэтому не отвечающему по обязательствам наследодателя.
ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАСЛЕДНИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА
Смерть отказополучателя до открытия наследства
Смерть отказополучателя одновременно с завещателем
Отказ отказополучателя от получения завещательного отказа
(отказ с пользу другого лица, отказ с оговорками или
под условиям не допускается)
Лишение отказополучателя как недостойного наследника от
права на получение завещательного отказа
Истечение срока на получение завещательного отказа
Исполнение имущественной обязанности перед легатарием ставится в зависимость от наличия необходимой для этого части имущества. Все имущество умершего
(в том числе вещи, предназначенные для передачи Отказополучателю), обременяются долгам умершего.
Поскольку наследник обязан исполнить завещательный отказ за счет наследственного имущества (п. 1 ст. 1138 ГК РФ), соответственно если этого имущества нет (то есть
если долги умершего превышают стоимость принадлежащих ему активов), то не может
существовать и какое-либо обязательство между наследником и легатарием.
В настоящий момент отрицается правопреемство в отношениях между наследодателем и отказополучателем, и более того, в настоящее время исключается возможность вещных отказов.
65
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Если же на наследника возлагается лишь обязанность передать вещь в собственность или на ином вещном праве легатарию, то речь идет не о вещном, а именно об
обязательственном отказе.
В то же время завещательный отказ может быть установлен и в пользу одного из
наследников, и в этом случае такой наследник – отказополучатель отвечает по долгам наследодателя лишь в пределах того, что он приобрел как наследник, но не как
отказополучатель.
Гражданский кодекс РФ (п. 1ст. 1137) определяет завещательный отказ как возложенную завещанием на наследников обязанность имущественного характера в
пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право
требовать исполнения этой обязанности, и, по-видимому, речь идет о таком праве, с
которым корреспондирует исключительно указанная обязанность наследников.
В свою очередь, ГК РФ содержит примерный перечень того, что может быть предметом завещательного отказа. К таковому можно отнести передачу отказополучателю:
1) в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи,
входящей в состав наследства,
2) передачу отказополучателю входящего в состав наследства имущественного
права,
3) приобретение для отказополучателя и передачу ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги;
4) осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п.
Большинство авторов, не оспаривая законодательной конструкции завещательного отказа как обязательства между наследником и легатарием (п. 3 ст. 1137 ГК РФ),
полагают, что при исполнении завещательных отказов возникает не универсальное
(как при наследовании), а сингулярное (частичное) преемство.
При этом отказополучатель рассматривается сингулярным правопреемником наследодателя, но не наследником.
Отношения сингулярного правопреемства видятся в передаче Отказополучателю
из всей совокупности прав и обязанностей наследственной массы, определенного
права без возложения на него обязанностей по долгам наследодателя.
Однако, в силу ст. 33 Жилищного кодекса (ЖК РФ), гражданин, проживающий в
жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать
государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего
из завещательного отказа. При этом, регистрации, как известно, по общему правилу
подлежат только вещные права (ст. 131 ГК РФ).
Между наследодателем и легатарием всегда существует посредник, на которого
возложено исполнение воли наследователя в виде специального завещательного в
пользу конкретного лица. Без посреднической связи данные отношения теряют смысл.
И если наследодатель отказывает вещь непосредственно в пользу отказополучателя,
то тот получает статус самостоятельного наследника.
Следует понимать, что завещательный отказ может быть исполнимым, только
если существо его содержания соразмерно доле наследственного имущество и не выходит за пределы его стоимости. Поэтому, не может быть возложено на наследника,
например, обязанность предоставить отказополучателю пожизненное содержание,
поскольку обязательство наследника будет носить аллеаторный (рисковый) характер,
и вероятнее всего, ее исполнение потребует личных средств наследника.
Кроме того, как мы указывали выше, следует учитывать, что наследник, на которого возложен завещательный отказ, должен исполнить его лишь в пределах сто-
66
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
имости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов
наследодателя (п. 1 ст. 1138 ГК РФ). Из этого можно сделать вывод, что возложить на
наследника указанную обязанность нельзя.
Завещательный отказ может быть возложен на нескольких наследников, отказ
обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве,
поскольку завещанием не предусмотрено иное.
В свою очередь, если сумма долгов окажется равной сумме имущества, которую
необходимо передать в силу завещательного отказа, исполнение завещательного отказа станет невозможным.
Завещательное возложение. Согласно ст. 1139 ГК РФ завещатель может возложить в завещании на одного или нескольких наследников (как по завещанию, так и
по закону) совершение какого-либо действия имущественного или неимущественного
характера, направленного на осуществление общеполезной цели. Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в
завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Завещательное возложение не является новеллой, поскольку в ГК РСФСР 1964 г.
была предусмотрена возможность возложения на наследников по завещанию исполнения действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели.
Завещательное возложение нередко именуют разновидностью завещательного отказа на том лишь основании, что согласно п. 2 ст. 1139 ГК РФ к возложению,
предметом которого являются действия, имеющие имущественный характер, соответственно применяются правила, применяемые к завещательному отказу (правила
ст. 1138 ГК РФ). Для того чтобы определить, насколько это соответствует истине, необходимо установить, в чем заключается сущность завещательного отказа.
Гражданский кодекс сохранил такую разновидность завещательных распоряжений, как возложение, суть которого по ранее действовавшему законодательству состояла в том, чтобы возложить на наследников по завещанию исполнение действий,
направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. Формулировка части III ГК РФ несколько другая: Завещатель может в завещании возложить на одного
или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное
на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение).
Такие цели могут быть различны. Под общеполезными целями следует понимать
цели, полезные как для всего общества, так и для отдельных социальных групп (например, пенсионеров, лиц определенной профессии, лиц, проживающих в определенной местности). Общеполезными являются, например, действия по озеленению
района города, по осушению болотистой местности, по передаче коллекции в музей,
по постройке моста, ремонту дороги.
Предметом завещательных возложений могут быть различные действия имущественного характера (передача имущества в собственность, на ином вещном (ограниченном) праве или в безвозмездное пользование (ссуда), выполнение работы или
оказание услуги) физическим лицам, лечебным, воспитательным учреждениям, организациям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям.
Завещатель вправе также, например, возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных,
а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
Возложение может распространяться не только на наследников по завещению, но
и на наследников по закону, а также исполнителей завещания.
67
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
К возложению, предметом которого являются действия, имеющие имущественный характер, соответственно применяются правила, применяемые к завещательному отказу.
Если возложение не исполняется наследником добровольно, то заинтересованные лица имеют право требовать исполнения возложения в судебном порядке.
При переходе доли наследства, причитавшегося наследнику, на которого была
возложена обязанность исполнить завещательное возложение, к другим наследникам последние, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такое возложение.
Если действия, совершение которых требует завещательное возложение, носят
характер имущественных, то обязательность их исполнения для наследников ограничена пределами, которые определяются аналогично пределам исполнения завещательного отказа.
Наиболее приемлемой формой исполнения некоторых завещательных возложений может служить создание юридических лиц в формах некоммерческой организации, поскольку они в отличие от коммерческих организаций, имеющих в качестве
основной цели извлечение прибыли, создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей.
Завещательное возложение является гражданско-правовым средством, направленным на реализацию удовлетворения морально-этических потребностей завещателя. При всем очевидном сходстве завещательного отказа и завещательного возложения, следует обозначить некоторые их принципиальные различия.
Во-первых, предметом завещательного отказа могут быть только действия имущественного характера, а предметом завещательного возложения – также действия
неимущественного характера.
Во-вторых, завещательный отказ возлагается на наследников по закону и завещанию, а установление завещательного возложения возможно как на наследников,
так и на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
В-третьих, завещательный отказ устанавливается в интересах частного (конкретного) лица или круга лиц, а завещательное возложение направлено на осуществление общеполезной цели (п. 1 ст. 1139 ГК РФ).
В-четвертых, право на получение завещательного отказа действует в течение
трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам, кроме случая,
когда отказополучателю в завещании подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства
или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного
отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа,
либо лишится права на получение завещательного отказа. Для исполнения завещательного возложения с неимущественным содержанием специальные сроки для
требования его исполнения не установлены, да и прекращение права на исполнение
завещательного возложения с имущественным содержанием по истечении трех лет
(подобно завещательному отказу на основании п. 2 ст. 1139 ГК РФ) вызывает сомнение, поскольку связано с общеполезной целью.
Отличие завещательного возложения от завещательного отказа заключается в
особенностях структуры содержания правоотношений, возникающих из завещательного возложения и завещательного отказа. Завещательный отказ порождает классическое обязательственное правоотношение между наследниками и отказополучателем.
68
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В отличие от завещательного отказа возложение не имеет личного характера, поэтому в результате завещательного возложения возникает обязательство, в котором
на стороне, имеющей право требования, выступает не определенное лицо (отказополучатель), а неопределенное множество заинтересованных лиц. Помимо их самих
требовать исполнения может исполнитель завещания, любой из наследников.
Таким образом, главное отличие завещательного возложения от отказа заключается в круге лиц, имеющих право требовать исполнения возложения, который не только может быть значительно шире, нежели в случаях неисполнения завещательного
отказа, но может быть вообще не определен.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЕХ РАСПОРЯЖЕНИЙ
Завещательный отказ
Завещательное возложение
Действия только
имущественного
характера
Предмет
Действия имущественного,
а также неимущественного
характера
Наследники по закону и
по завещанию
Обязанное
лицо
Наследники (независимо от
оснований наследования),
исполнитель завещания
Определенное лицо
(отказополучатель)
Управомоченные
на получение лица
Любые третьи лица
(государственные органы,
юридические лица, граждане)
Действует в течение 3-х
лет со дня открытия
наследства
Срок действия
права на
завещательное
распоряжение
Сроки для требования его
исполнения не установлены
Относительное
(на стороне, имеющей
право требования,
выступает не
определенное лицо
(отказополучатель)
Характер
правоотношения
Абсолютное
(на стороне, имеющей право
требования, выступает
неопределенное множество
заинтересованных лиц)
Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. Особое внимание законодатель уделил завещанию денежных средств, находящихся в
коммерческих банках. Следует отметить, что до принятия части III ГК РФ существовал
различный правовой режим для завещания вкладов, находившихся в Сберегательном банке РФ, вкладов в Центральном банке РФ, и вкладов, находившихся в других
коммерческих банках.
В свою очередь, лица, имеющие вклады в Сберегательном и Центральном банках
РФ, были вправе сделать распоряжение такому учреждению о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу или государству.
В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснялось, что вклад не входил в состав
наследственного имущества и в том случае, если распоряжение о выдаче вклада на
случай смерти вкладчика сделано путем указания об этом в общем завещании.
69
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Таким образом, сберегательные банки должны были выдавать указанным в завещании наследникам вклад без представления свидетельства о праве на наследство.
Достаточно, если граждане представляли завещание и копию свидетельства о смерти вкладчика. Если же гражданин не сделал в своем завещании оговорки о вкладе
в пользу определенного лица или завещательного распоряжения в сберегательном
банке, вклад наследовался на общих основаниях.
Следовательно, ранее завещанные денежные вклады не включались в наследственную массу (на них не распространялось требование об обязательной доле в наследственном имуществе, возможность получения денежных сумм с вклада не ограничивалась для вкладополучателя какими-либо сроками и т.п.).
Законодатель пошел по тому пути, что вклады граждан в банках и иных кредитных учреждениях наследуются на общих основаниях, независимо от того, сделано ли
завещательное распоряжение в банке или у нотариуса (у другого должностного лица,
имеющего право удостоверять завещания).
В соответствии с п. 3 ст. 1128 ГК РФ в настоящее время права, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и
наследуются на общих основаниях.
Распорядиться на случай смерти правами на денежные средства, находящиеся в
банках и иных кредитных организациях, гражданин вправе путем составления завещания по общим правилам, установленным ст.ст. 1124 – 1127 ГК РФ, или совершения
особого документа – завещательного распоряжения банковским вкладом.
Завещательное распоряжение должно быть совершено в письменной (специальной) форме только в том банке (филиале), в котором открыт соответствующий денежный счет (п. 1 ст. 1128 ГК РФ).
Предметом завещательного распоряжения могут быть:
1) права на денежные средства, внесенные во вклад на основании договора банковского вклада (ст. ст. 834 – 844 ГК РФ). Вид вклада (до востребования, срочный)
значения не имеет;
2) права на денежные средства, находящиеся на валютном, расчетном и других
счетах в банках и иных кредитных организациях, на основании договора банковского
счета (ст. ст. 845 – 860 ГК РФ).
Порядок совершения завещательных распоряжений определяется Правительством РФ в Правилах совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 мая
2002 г. № 351).
Наследнику, указанному в завещательном распоряжении, может быть подназначен другой наследник на случай, если основной наследник умрет ранее самого завещателя либо подаст заявление об отказе от принятия завещанных ему денежных
средств, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 1121 ГК РФ.
Если завещатель желает, чтобы после его смерти денежные средства с его счета
были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какую долю завещает. Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях.
Укажем на порядок и условия выдачи денежных средств, причитающихся наследникам.
Во-первых, оформление получения денежных средств со счета банковского вклада наследодателя происходит через нотариуса. Во-вторых, все денежные средства,
которые находятся на счетах наследодателя в банках, могут быть получены непосредственно самим наследником. Денежные средства, завещанные наследодателем,
могут быть получены наследником в течение 6 месяцев со дня открытия наследства
70
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
неоднократно или единовременно. В-третьих, законом установлен предельный размер денежных средств, который выдается на покрытие расходов, связанных с похоронами наследодателя. Он ограничен суммой, составляющей 100 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленной законом на день обращения за получением
этих средств.
ПРЕДМЕТ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ В БАНКЕ
Права на денежные средства, внесенные во вклад на основании
договора банковского вклада (ст. ст. 834 – 844 ГК РФ). Вид вклада
(до востребования, срочный) значения не имеет.
Права на денежные средства, находящиеся на валютном, расчетном
и других счетах в банках и иных кредитных организациях, на
основании договора банковского счета (ст. ст. 845 – 860 ГК РФ).
Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках и иных
кредитных организациях, которым предоставлено право привлекать во вклады или на
другие счета денежные средства граждан должно быть подписано собственноручно
(ст. 1128 ГК РФ). Подписание простого письменного завещания рукоприкладчиком
недопустимо, даже если оно совершается в чрезвычайных обстоятельствах и в положении, явно угрожающем жизни завещателя. Такой документ не может быть в судебном порядке признан завещанием.
Завещательное распоряжение может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей машинки
и др.) и совершается бесплатно (п. 3 Правил) в отличие от завещаний, совершаемых
в нотариальном порядке.
Завещатель вправе распорядиться о подназначении (субституции) наследника денежных средств на счете (вкладе), т.е. указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого
завещаны денежные средства, умрет ранее самого завещателя или подаст заявление
об отказе от принятия завещанных денежных средств.
Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов. Если завещатель желает, чтобы денежные средства после его смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается. Денежные
средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем
этим лицам в равных долях. Завещатель вправе предусмотреть в завещательном
распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан
вклад, определенных сумм в установленные сроки, после достижения им совершеннолетия и т.п.).
Завещательным распоряжением в банке (ст. 1128 ГК РФ) может быть отменено
или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в
соответствующем банке.
Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада. Однако устанавливаемые условия не должны противоречить ГК РФ, на-
71
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
пример, ограничивать правоспособность или дееспособность, в том числе отдельные
их элементы (например, тестосаментность, т.е. способность, в свою очередь, распорядиться денежными средствами на счете и вкладе путем составления завещания в
общем порядке или совершения завещательного распоряжения в банке).
Денежные средства наследодателя могут храниться в различной форме, что определяет и порядок их исчисления и общий размер, полагающийся наследниками.
Например, при открытии обезличенного металлического счета зачисляется количество драгоценного металла, эквивалентное уплаченной сумме в рублях, исходя из
текущего курса продажи банком обезличенного драгоценного металла, т.е. фактически на счету денежные средства, размер которых определен не договором, а курсом
продажи банком обезличенного драгоценного металла.
Но даже при таком толковании завещательное распоряжение не может касаться
не только металлического счета ответственного хранения, но и обезличенного металлического счета, поскольку в ст. 1128 ГК РФ говорится о денежных средствах.
Договор обезличенного металлического счета все равно останется договором
«неденежного» счета, подобно тому, что и счета депо бездокументарных ценных бумаг.
В завершении отметим, что воля наследодателя направлена на передачу определенному лицу права на денежные средства, находящиеся во вкладах. Порядок оформления наследственных прав не может входить в содержание завещания и диктоваться
волей завещателя. Такой порядок устанавливается законодательством, и его изменение ни в коей мере не может рассматриваться как нарушение воли наследодателя.
Итак, рассмотренные выше специальные завещательные распоряжения позволяют наиболее полно учесть различные интересы наследодателя относительно использования имущества. Между тем, судьба удовлетворения (исполнения) их в полной
мере зависит от целого ряда обстоятельств, наступление которых может помешать
исполнителю в осуществлении предписанных в завещании действий.
Основаниями прекращения исполнения завещательных распоряжений в отношении конкретного исполнителя могут стать следующие юридические факты:
1) истечение срока существования наследственного правоотношения;
2) смерть исполнителя либо утрата им полной дееспособности;
3) выполнение всех порученных исполнителю завещательных распоряжений;
4) отстранение исполнителя завещания по решению суда;
5) гибель завещанного имущества и иные равносильные обстоятельства;
6) назначение конкурса над имуществом умершего либо признание наследодателя несостоятельным должником.
Контрольные вопросы
1. Что такое завещание? Назовите основные элементы и правила завещания.
2. Дайте характеристику содержания завещания.
3. Кто может быть наследодателем по завещанию? Назовите и охарактеризуйте
круг лиц, правомочных совершать завещание.
4. Какова форма завещания?
5. Кто вправе удостоверять завещание? Раскройте порядок удостоверения завещания.
6. Назовите и охарактеризуйте принципы наследования по завещанию.
7. Перечислите виды завещаний.
72
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
8. В чем отличие открытого завещания от закрытого завещания?
9. Раскройте порядок совершения закрытого завещания.
10. Назовите особенности завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах.
11. В чем суть исполнения завещания? Кто вправе быть исполнителем завещания?
12. Каким образом выражается воля лица выступать исполнителем завещания?
13. Определите полномочия исполнителя завещания.
14. Каковы условия и порядок вознаграждения исполнителя завещания?
15. Каковы способы отмены завещания? Дайте им характеристику.
16. Раскройте правила удостоверения отмены и изменения завещания.
17. Назовите принципы изменения и отмены завещания.
18. В каких случаях завещание может быть признано недействительным?
19. Перечислите условия действительности завещания.
20. Назовите и охарактеризуйте процессуальные средства признания завещания
недействительным.
21. В чем суть обязательной доли в наследстве?
22. Кто относится к обязательным наследникам?
23. Раскройте правила назначения и подназначения наследников (субституции).
24. Что может быть предметом завещательного отказа?
25. Назовите основания освобождения наследника от исполнения завещательного отказа.
26. Что такое завещательное возложение? Что может быть предметом завещательного возложения?
27. Что является предметом завещательного распоряжения в банке?
28. Раскройте механизм завещательного распоряжения правами на денежные
средства в банках.
73
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
3.1. Общие правила наследования по закону. Очередность наследования
3.2. Наследование по праву представления
3.3. Наследование усыновленными и иждивенцами наследодателя
3.4. Наследственные права пережившего супруга
3.5. Наследование выморочного имущества
3.1. Общие правила наследования по закону.
Очередность наследования
Наследование по закону представляет собой режим перехода прав и обязанностей умершего к иным лицам. Последние должны иметь правовые основания на переход имущественной массы наследодателя.
Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено наследованием по
завещанию и в иных случаях по закону. Изменения, произошедшие в российском
гражданском законодательстве в части определения очередей наследования, существенные. Если ранее, в ст. 532 ГК РСФСР, предусматривалось только две очередности наследования по закону, то согласно части третьей Гражданского кодекса РФ
число наследников увеличивается вплоть до шестой степени родства, а наследники
всех очередей по закону образуют восемь очередей наследования.
СЛУЧАИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ
Нет завещания
Часть имущества осталась незавещанной
Наследники отказались от наследства
Завещатель лишил наследников наследства
Завещание признано недействительным
Право наследования по закону основывается главным образом на таком юридическом факте, как родство. Под родством понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Выделяют прямую и боковую линии родства. Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого. Так, родственниками по
прямой линии являются родители и дети, дедушки (бабушки) и внуки. Прямая линия
родства может быть восходящей – от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо
нисходящей, т.е. идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки).
Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от общего предка.
Например, для родных братьев и сестер общие предки – это отец и мать либо один
из них.
74
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Наследники каждой последующей очереди наследуют лишь постольку, поскольку
на момент открытия наследства (ст. 1113, 1114 ГК РФ):
1) отсутствуют наследники предыдущей очереди. Например, наследники второй
очереди призываются к наследству, если нет наследников первой очереди. Главное
при этом, чтобы в предыдущей очереди не осталось ни одного наследника. Нотариус
должен это достоверно установить, выдавая свидетельство о праве на наследство
(ст. 1162 ГК РФ);
2) никто из наследников предыдущей очереди не имеет права наследовать (п. 1
ст. 1117 ГК РФ);
3) все наследники предыдущей очереди были отстранены судом по требованию
заинтересованного лица вследствие того, что они злостно уклонялись от выполнения
лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2
ст. 1117 ГК РФ);
4) завещатель лишил всех наследников предыдущей очереди наследства (п. 1
ст. 1119 ГК РФ);
5) все наследники предыдущей очереди не приняли наследство (ст.ст. 1152 – 1155
ГК РФ);
6) все наследники предыдущих очередей отказались от наследства (ст.ст. 1157 –
1159 ГК РФ).
Только наличие хотя бы одного из перечисленных выше обстоятельств позволяет
призвать к наследству наследников последующей очереди.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ). Доли последних определяются долей того наследника, вместо которого они наследуют, поэтому если наследник по праву представления является единственным, то его доля будет совпадать
по размеру с долями других наследников данной очереди, если же наследников по
праву представления несколько, то они получат определенную часть доли наследника, вместо которого они призываются к наследству. Принцип равенства долей сохраняется и при приращении долей в случае отказа наследника от принятия наследства,
за исключением случаев, когда наследник отказывается в пользу определенного наследника или наследников (ст.ст. 1157 – 1159 ГК РФ).
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ (Ст. 1142 ГК РФ)
Ребенок наследодателя (зачатый, но не родившийся)
Дети (юридически подтвержденные родственной связью)
Усыновленные и удочеренные дети
Родители (юридически подтвержденные)
Переживший супруг наследодателя
Наследниками первой очереди по закону (ст. 1142 ГК РФ) являются дети, супруг
и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву
представления.
75
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В соответствии со ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть:
– при наследовании по закону – граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти;
– при наследовании по завещанию – граждане, находящиеся в живых к моменту
смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.
Наследниками второй очереди (ст. 1143 ГК РФ) являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца,
так и со стороны матери. Дети братьев и сестер наследодателя – его племянники и
племянницы наследуют по праву представления.
К наследникам третьей очереди (ст. 1144 ГК РФ) причисляются полнородные и
неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети). Двоюродные
братья и сестры наследуют по праву представления.
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ (ПРИЗЫВАЕТСЯ
К НАСЛЕДОВАНИЮ ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ НАСЛЕДНИКОВ
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ (Ст. 1143 ГК РФ))
Братья и сестры наследодателя
Дед, бабка наследодателя
Статья 1145 ГК РФ устанавливает очередность призвания к наследованию остальных родственников:
– четвертая очередь – родственники третьей степени родства: прадедушки и прабабушки наследодателя;
– пятая – родственники четвертой степени родства: двоюродные внуки и внучки,
двоюродные дедушки и бабушки;
– шестая – родственники пятой степени родства: двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети.
Но на этом перечисление очередей наследования не заканчивается. В соответствии с п. 3 ст. 1145 ГК РФ, если нет наследников предшествующих (т.е. всех шести)
очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
В качестве наследников восьмой очереди рассматриваются нетрудоспособные
иждивенцы, которые призываются к наследованию в случае отсутствия наследников
других очередей.
Фактически нормы части III Гражданского кодекса РФ предусматривают неограниченный круг наследников. Тем самым снижается вероятность наследования государством за гражданином: всегда найдется хотя бы один дальний родственник, который и
унаследует имущество.
Однако если таковых не оказывается, либо все возможные наследники отказались от наследства, либо отстранены от наследования, то государство вступает в наследственное правопреемство в качестве наследника по закону девятой очереди в
порядке ст. 1151 ГК РФ (наследование выморочного имущества).
76
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3.2. Наследование по праву представления
Наследование по праву представления известно российскому наследственному
правопорядку. Однако на протяжении всех периодов развития наследственного права
рассматриваемый нами институт не раз подвергался корректировке, а то и вовсе был
исключен законодателем.
Наследование по праву представления традиционно рассматривается отечественной доктриной как порядок призвания к наследованию родственников наследодателя
более отдаленных степеней, а не как особое основание наследования.
Никого перехода наследственной доли от наследователя к представляемому наследнику, не происходит (представляемый наследник отсутствует в момент открытия
наследства) и не подразумевается.
В связи с этим, в литературе предлагается право представления понимать как
«право заступления». Во всех случаях наследник, к которому переходит право на принятие наследства, «замещает» свого умершего до открытия наследства родственника, в отличие от правил наследственной трансмиссии, где осуществляется переход
права наследования уже после открытия наследства.
С течением времени право представления значительно изменялось в части лиц,
которым закон предоставлял возмаожность наследовать по данному основанию.
Так, действовавший до 1918 г. Свод законов гражданских (т. X ч. 1. Свода законов), рассматривал право представления как право наследования по закону, принадлежащее детям, внукам нисходящих тех наследников, которые при открытии наследства «не находились уже в живых (ст. 1123).
Закон наделял пережившего супруга в определенных случаях правом получения
указной доли из той части имущества отца его покойного супруга (т.е. свекра или тестя), которая досталась бы умершему супругу, если бы на момент открытия наследства
после отца он находился в живых (ст. 1149 т. X. Ч. 1. Свода законов).
С учетом действовавшей линейной системы наследования по закону в нисходящей линии правом представления пользовались внуки, а при их отсутствии – правнуки.
В 1918-1945 г.г. отечественное законодательство не предусматривало право
представления. Наследственные права сохранили только прямые нисходящие родственники, которые призывались к наследованию одновременно и наряду со своими
восходящими родственниками более близких к наследнику степеней. Внуки наследодателя не входили ни в одну из законных очередей.
Однако, Гражданское законодательство в период с 1923 по 1945 гг. включало внуков и правнуков число законных наследников наряду с детьми наследодателя (ст. 418
ГК РСФСР).
Право представления было восстановлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию».
Круг наследников по закону был расширен за счет включения в него родителей, а
также братьев и сестер наследодателя.
Представляющие наследники:
1) внуки наследодателя и их потомки;
2) племянники и племянницы наследодателя;
3) двоюродные братья и сестры.
Наследование по праву представления имеет место только в отношении указанных в законе нисходящих родственников представляемых наследников.
77
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Представляющие наследники получают право наследовать ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы умершему до открытия наследства и одновременно с наследником их восходящему родственнику – сыну или дочери, его брату
или сестре, либо дяде или тете – представляемые наследники (п. 1 ст. 1145 ГК РФ)
Представляющий наследник не отвечает по долгам представляемого наследника,
а в соответствии с общими правилами отвечает по долгам наследника в пределах
стоимости перешедшего к нему имущества.
Право представления имеет место только при наследовании по закону.
Родственным праву представления является институт подназначения наследника
(ст. 1121 ГК РФ).
Правило, содержащееся в п. 1 ст. 1146 ГК РФ, ведет речь о том, что смерть коммориентов (т.е. лиц, умерших одновременно) не препятствует переходу наследственного
имущества по праву представления.
Поэтому, представляющему наследнику представляется возможность получить
наследство не только после представляемого (отца), но и в порядке призвания после
наследодателя (деда). Однако такое «удвоение» наследства является как раз общим
правилом (фикция одновременной смерти).
В доктрине также обращали внимание на охранительную функцию наследования
по праву представления, призванного обеспечить в первую очередь защиту интересов
несовершеннолетних представляющих наследников, потерявших одного из родителей.
Кроме того, господствовала точка зрения об отнесении наследовавших по праву
представления внуков и правнуков наследодателя к ниаследникам первой очереди.
Как указывалось, внуки (правнуки), будучи призванными к наследованию «всегда
становятся наследниками первой очереди», устраняя от участия в наследстве всех
законных наследников второй очереди».
Тот же самый принцип заложен и в современном законодательстве.
Представляющие наследники, относятся в силу прямого указания ГК РФ к наследникам по закону первой, второй или третьей очереди (ст.ст. 1142-1144 ГК РФ).
Отдельные правила существуют в отношении наследования по праву предоставления иждивенцами. При отсутствии оснований для наследования по праву представления (п. 1 ст. 1146 ГК РФ) и при наличии оснований для признания нетрудоспособными иждивенцами наследодателя должны наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1148
ГК РФ, т.е. при условии нахождения на иждивении наследодателя не менее одного
года до открытия наследства.
Особый механизм призвания их к наследованию (смерть представляемого наследника до открытия наследства) является лишь одним из условий реализации ими
своих прав как наследников соответствующей очереди.
Поэтому, по общему правилу, для призвания представляющего наследника к наследству необходимо выполнение одного условия, а именно: представляемый наследник должен умереть до открытия наследства (ст. 1146 ГК РФ).
Соображения разумности и справедливости требуют, чтобы представляющие наследники не ущемлялись в своих наследственных правах и не устранялись вопреки
общему правилу от наследования более отдаленными родственниками.
Поэтому, не только смерть наследника, призываемого к наследованию, является
основанием для реализации права представления нисходящими родственниками наследователя. Представляющие наследники должны призываться к наследованию и в
случае отказа представляемого наследника от наследства.
78
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3.3. Наследование усыновленными
и иждивенцами наследодателя
Усыновление как правовой институт и инструмент восполнения естественных
прав детей имеет огромное социальное значение. Естественной средой обитания ребенка является семья, в которой он находит не только человеческие ценности через
воспитание и социализацию, но и защиту от посягательств на его имущественные
права и интересы.
Правовое значение усыновления трудно переоценить: усыновленный приравнивается к правам кровных детей, что означает и возможность наследовать после усыновителей.
Обращаясь к истории института усыновления, отметим различное отношение законодателя к наследственным правам усыновленных.
По дореволюционному законодательству усыновленные дети пользовались ограниченными правами наследования.
Доктрина и судебная практика до начала 1950-х гг. признавала наличие у усыновленного ребенка правовой связи не только с новой семьей, семьей усыновителя, но и
с прежней, кровной семьей.
Право усыновленного наследовать после кровных родственников своих родителей зависело от того, был ли записан в актовой книге о рождении усыновитель в
качестве родителя или не был.
Считалось, что правовая связь, в том числе выражающаяся в признании наследственных прав, не должна прерываться в тех случаях, когда ребенок, оставшись на
воспитании у кровного отца или матери, усыновлялся лицом другого пола, чем его
родитель.
Однако, ГК РФСФР 1964 г. закрепил положение о полной утрате усыновленными
правовой связи не только со своими родственниками, но и со всеми другими кровными родственниками.
В настоящий период, семейное законодательство предоставляет достаточно широкие имущественные права усыновленным (п. 3 ст. 137 СК РФ).
Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим
лицам (ко времени открытия наследства правоотношения ребенка с наследодателем
должны быть прекращены).
При этом ребенок, усыновленный одиноким усыновителем, сможет наследовать
только после родных детей, родителей, братьев и сестер усыновителя и других его
кровных родственников.
Семейное законодательство (п. 3 и 4. ст. 137 СК РФ) несет расширительное толкование о последствиях сохранения отношений с усыновленным по просьбе одного из
родителей в пользу распространения этих отношений на всех родственников со стороны родителя, т.е. на круг родственников по крайней мере не более узкий, чем в случае, когда просьба о сохранении отношений с усыновленным исходит от его бабушки
или дедушки со стороны умершего родителя связанность каждого ребенка со своим
родственником, в том числе имеющая юридическое значение связанной в отношении
взаимных имущественных и неимущественных прав и обязанностей, не непосредственно, а через своего родителя.
Сохранение личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей,
включая наследственные права, допускается только в случае усыновления ребенка
79
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
одним лицом и только в отношении родственников усыновленного со стороны родителя, отвечающего условиям п. 3 ст. 137 СК РФ.
При этом, п. 4 ст. 137 СК РФ допускает сохранение отношений:
1) с родственниками усыновленного только при усыновлении его одним лицом;
2) и только с родственниками усыновленного со стороны родителя, проживавшим
с усыновленным пола.
Лишь при наличии этих двух условий следует допускать сохранение отношений с
усыновленным по инициативе его бабашки и дедушки. Интересы воспитания и развития усыновленного не допускают сохранения отношений с родственниками, происходящими от родителя одного с усыновленным пола.
Наследственное законодательство не определяет последствия отмены усыновления.
В литературе также отмечается, что отмена усыновления утрачивает значение
юридического факта и в области наследования.
Действующий порядок отмены усыновления заключатся в прекращении его на будущее время, так что все связанные с наследованием права, возникшие до вступления в законную силу решения об отмене усыновления, сохраняют свое действие.
В наследственном праве традиционно защищается не только право на принятие
наследства, но и на получение наследства – право наследования.
Поэтому, есть основания признавать не только осуществленные наследственные
права, но и права на принятие наследства.
Семейное законодательство основывается на приоритете защиты прав и интересов усыновленного. Признание и защита принадлежащих усыновленному со дня
открытия наследства права на принятие наследства, будет обеспечивать его материальные интересы, даже если к моменту принятия наследства вступило в силу решение суда об отмене усыновления.
Поэтому правовой статус субъектов наследственных правоотношений определяется на момент открытия наследства, и именно на этот момент наследник должен
обладать необходимыми качествами – находится в живых или быть зачатым (п. 1
ст. 1116 ГК РФ), есть все основания считать, что усыновленый в отношение которого
к моменту открытия наследства не вступившего в законную силу решения суда об
отмене усыновления, должен иметь право осуществить эти права как приобретенные
в период обладания правовым статусом, дававшим ему право на наследование после
усыновления или кого-либо из его кровных родственников.
Особой является проблема наследования внебрачными детьми, до сих пор не получившая каких-то однозначных подходов к своему разрешению.
В общем праве и в праве Российском правопорядке до 1902 г. внебрачные дети
были полностью бесправны. В целях наследования по закону: согласно принципу ничейного ребенка (filius nullius) они не имели права наследовать ни за отцом, ни даже
за матерью, равно как и оба их родителя не имели никаких прав в отношении их (за
внебрачным ребенком наследовали лишь его переживший супруг и потомки). Каноническое право признавало внебрачного ребенка легитимным при последующем браке
его родителей.
Тем самым закон заставляет приводить к стабильности социальные позиции мужчины и женщины, что лучшим образом реализуется в браке.
Англо-саксонская система права не была столь последовательной в решении
наследственных прав внебрачных детей. В США по законам некоторых штатов (например, штата Нью-Йорк) внебрачные дети не пользуются в отношении родителей
никакими правами, кроме права на получение от матери и отца алиментов в размере, определяемом судом. В одних штатах, например в штате Миссисипи, внебрачные
80
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
дети получают права при условии признания их родителями, а в других штатах для
этого требуется узаконение ребенка путем заключения брака между его родителями.
С другой стороны, вопрос о наличии взаимных наследственных прав между внебрачным ребенком и матерью решается однозначно и просто. Мать и ребенок наследуют в отношении друг друга. Факт материнства имеет фактически безапелляционный характер, поэтому семейное положение матери никак не влияет на имущественные права ребенка.
Социально-обеспечительная функция наследования иждивенцев заключается в
том, что закон пытается предположить и восполнить волю наследодателя в отношении наследственных прав иждивенцев (т.е. лиц, которые получали от наследодателя
содержание при его жизни).
Исторический экскурс показывает, что законодатель обращал внимание на правовой статус иждивенцев, основу которого, безусловно, составляют имущественные
интересы. Не обошли вниманием законодателя и вопросы наследования иждивенцами, как одно из оснований предоставления им имущественного обеспечения.
Однако, наследственные права иждивенцев наследователя имеют свои особенности. Речь идет, в частности, об определении признаков, при наличии которых лицо
может быть отнесено к категории иждивенца.
Последовательное изменение фона общественных отношений не раз накладывало отпечаток в законодательстве на основные признаки иждивения в целях права
наследования. Кроме того, изменялась и сама модель реализации наследственных
прав иждивенцев.
Изначально советский законодатель (Декрет от 27 апреля 1918 г.) определял признаки нуждаемости и нетрудоспособности ближайших родственников как основания
для предоставления им части имущества умершего в целях замены наследственного
права правилами всеобщего социального обеспечения. При этом, вначале порядок
предоставления содержания родственникам в непосредственное управление и распоряжение фактически вводился до установления общих начал государственного обеспечения отдельных категорий граждан.
Порядок удовлетворения нуждающихся родственников ни в коем случае не мог
рассматриваться как какое-либо частичное право наследования, он являлся видом
социального обеспечения, которое производится из определенного частного фонда.
В литературе в дальнейшем складывалось понимание, что Декретом было отменено не наследование как таковое, а наследование в том виде, как оно понималось
Сводом законов гражданских (т. X ч. 1).
При этом, в последующем наследование как основание перехода права частной
собственности от одного лица к другому получило идеологическую основу как наследование «трудовой собственности». Таким образом, состав законных наследников
соотносился только с лицами, являющимися нуждающимися и нетрудоспособными.
Начиная с ГК РСФСР 1922 г., признак нетрудоспособности и нуждаемости применялся для ограниченного круга законных наследников, а для его расширения, распространялся не только на кровных родственников, но и на совершенно посторонних лиц.
В современной литературе цель введения наследования нетрудоспособных иждивенцев получила достаточно четкую юридическую квалификацию как «стремление
переложить обязанность содержания нетрудоспособных граждан «с плеч государства», на частных лиц и ограничить свободу завещания».
Признак нуждаемости выражался в отношении в законах в период с 1923 по 1945 гг.
к числу наследников нуждающихся лиц, что понималось, прежде всего, как отсутствие у
этих лиц «каких-бы то ни было самостоятельных средств к существованию».
81
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Для получения наследственных прав недостаточно одной лишь нуждаемости нетрудоспособного иждивенца, и справедливость требовала того, чтобы продолжительность и размер относительно других средств иждивенца предоставляемой наследодателем помощи разумно позволяет предположить о намерении наследодателя обеспечить соответствующее лицо на случай своей смерти.
Сложившаяся судебная практика и действующее законодательство (п. 1 и 2 ст.
1148 ГК РФ) не требуют от иждивенца нетрудоспособности в течение всего срока
иждивения, допуская ее наступление ко дню открытия наследства.
Заметим, что к нетрудоспособным относятся лица, достигшие возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), дающего право на получение пенсии по старости
независимо от состояния здоровья.
Применительно к наследованию нетрудоспособными следует считать лиц, признанных инвалидами при наличии ограничения к способности к трудовой деятельности III, II или I степени.
Нетрудоспособность по состоянию здоровья (общий объективный критерий). Нетрудоспособность предполагается как стойкая и постоянная, а не временная, и не менее 1 года до дня открытия наследства, из чего исходит доктрина.
При этом, необходимо подтверждение факта и периода инвалидности справкой
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭК).
Стоит отметить, что доктрина и судебная практика категорически отвергает возможность наследования нетрудоспособными иждивенцами, не проживающего совместно с наследодателем, хотя бы наследодатель и оказывал такому лицу длительную и постоянную материальную помощь.
Наследственные права посторонних лиц (иждивенцев) должны зависеть от наличия объективных оснований для предположения о намерении наследодателя обеспечить этих лиц на случай своей смерти, бесспорным подтверждением которого
является совместное проживание наследодателя с чужими людьми, формально не
относящимся к его семье.
Признак совместного проживания с наследодателем не получает решающего значения для отнесения лица к категории нуждающегося. В России судебная практика
последовательно игнорировала значение факта совместного проживания наследодателя и иждивенца для признания наследственных прав последнего.
Признак совместного проживания с наследодателем был включен в ГК РФ 2001 г.
в качестве дополнительного (помимо срока иждивения) условия предоставления наследственных прав нетрудоспособным иждивенцам, не являющимся наследниками
второй – седьмой очереди (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).
КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦА К КАТЕГОРИИ
ИЖДИВЕНЦА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
Полное иждивение
Материальная помощь – постоянный и основной
источник средств существования иждивенца
Систематический характер предоставляемого
иждивенцу содержания
Отсутствие необходимости предоставления каких-либо
особых форм (видов) доказательств факта иждивения
82
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Следует предполагать, что в некоторых случаях закон уделяет особе внимание к
факту совместного проживания.
Например, при наследовании по закону фактического супруга в качестве иждивенца значение приобретает признак совместного проживания как основное доказательство, отличающее фактический брак, от случайных отношений.
Во всяком случае, совместное проживание должно служить безусловным признаком близости соответствующего лица наследодателю, которое, при условии нахождения этого лица на иждивении наследодателя не менее 1 года до открытия наследства,
обеспечивает его призвание к наследованию по закону.
ПРИЗНАКИ ИЖДИВЕНИЯ НАСЛЕДНИКА
Нуждаемость
Иждивение
Нетрудоспособность
Совместное
проживание
Для наследования в качестве наследника восьмой очереди необходимо наличие
всех четырех условий, что вполне справедливо признается доктриной.
Совместное проживание позволяет разумно предположить намерение наследодателя обеспечить иждивенца и на случай своей смерти, что является основанием для
восполнения воли наследодателя и призванию иждивенцев к наследованию в качестве наследников по закону.
Только продолжительное и постоянное совместное проживание дает основание
для восполнения воли наследодателя в том смысле, что он захотел бы оставить наследство и иждивенцу, будь у него возможность или желание выразить волю путем
составления завещания.
Однозначно в законе не решен вопрос о сроке и подтверждении совместного проживания.
Кроме того, для того, чтобы проживание давало основание разумно предположить
намерение наследодателя обеспечить иждивенца и на случай своей смерти, это проживание должно быть проживанием юридическим, а не фактическим.
При отсутствии надлежаще оформленного проживания, равно как и при отсутствии доказательств о том, что наследодатель изъявил желание, чтобы иждивенец
проживал у него, фактическое проживание, сколь продолжительным оно бы ни было,
следует признать ничтожным и не делающим основания для призвания иждивенца к
наследованию в порядке п. 2 ст. 1148 ГК РФ.
3.4. Наследственные права пережившего супруга
Права пережившего супруга при наследовании урегулированы ст. 1150 ГК РФ.
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона
право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время
брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.
Необходимо учитывать, что имущество каждого из супругов может быть признано
в соответствии со ст. 37 Семейного кодекса (СК РФ) их совместной собственностью.
83
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Общее имущество супругов определяется также семейным законодательством. В
соответствии со ст. 34 СК РФ к общему имуществу супругов относятся:
– доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;
– доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;
– полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;
– приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи,
ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;
– любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено, зарегистрировано или на имя кого были внесены денежные средства.
Права на имущество, нажитое супругами во время брака, подтверждаются выдачей соответствующего свидетельства.
Не может быть выдано свидетельство о праве собственности на имущество, которое является собственностью каждого из супругов. Согласно ст. 36 СК РФ к такому
имуществу относится:
– имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак;
– имущество, полученное одним из супругов хотя бы и в период брака, но в порядке наследования;
– имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга, так и от
третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;
– вещи индивидуального пользования (например, одежда, обувь, предметы личной гигиены), независимо от времени и оснований приобретения, за исключением
драгоценностей и иных предметов роскоши.
Факт приобретения имущества до заключения брака, а также отсутствие факта
совместных вложений супругов на приобретение имущества устанавливается на основании правоустанавливающих документов на это имущество.
Кроме того, брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или
раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на
имущество каждого из супругов. При этом брачный договор может быть заключен как
в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.
В случае смерти одного из супругов переживший супруг имеет право обратиться к
нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче ему свидетельства о
праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а нотариус обязан совершить это действие, известив об этом принявших наследство наследников.
Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака, при отсутствии между ними брачного договора.
Если же режим имущества супругов определен брачным договором, который на
момент смерти одного из супругов не утратил своей юридической силы, то нотариус
обязан в выдаваемом пережившему супругу свидетельстве указать его долю в совместном имуществе согласно условиям договора.
Переживший супруг, при обращении в нотариальную контору с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности должен представить доказательства
о наличии этого имущества.
84
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
Факт брачных отношений
Факт приобретения имущества в период брака
Имущество должно являться общим,
принадлежать супругам на праве общей
совместной собственности
В российском праве полнотой наследственных прав обладают только официальные супруги, находившиеся в нерасторгнутом браке с наследодателем на день его
смерти (к ним приравнены и лица, брак которых расторгнут судом, но решение суда не
вступило в законную силу). Это положение характерно как для дореволюционного так
и для советского (за рядом изъятий в 1917 – 1944 гг.) и современного права.
ГК РФ предоставляет сожителю две возможности унаследовать по закону.
1) наследовать вместе с остальными наследниками призванной к наследованию
очереди (при установлении факта нахождения на иждивении наследодателя не менее
года до его смерти при условии совместного проживания);
2) наследовать в качестве иждивенца как наследника последней – VIII очереди.
Фактический супруг может наследовать имущество пор завещанию. Фактические
же брачные отношения, возникшие после 1944 г., никакого правового значения не
имеют, являясь независимо от длительности юридически безразличным фактом, не
порождающим прав и обязанностей, в том числе права наследования.
Общее право предоставляет сожителю гораздо больше возможностей и правовых
инструментов для наследования по закону и завещанию, чем российское. Например,
в праве США существует позволяющая ей унаследовать доктрина предполагаемой
супруги (putative spouse).
Мировая наследственная практика неоднозначна. Например, в современном английском праве фактические супруги не наследуют по закону. При отсутствии завещания сожитель вправе только обратиться в суд с иском о взыскании материальной
помощи как иждивенец наследодателя независимо от того, находился он на полном
или частичном иждивении.
Несмотря на практику расширения Европейским судом понятия семейной жизни,
и признании наличие семьи между сожителями, семейное законодательство в России
(СК РФ) не придает юридического значения фактическим брачным отношениям.
Нотариальная практика нередко сталкивалась со случаями обращения за выдачей свидетельства о праве наследования двух жен наследодателя. Коллизия заключалась в том, что умерший оформлял второй брак, будучи в нерасторгнутом первом
браке.
В российском праве супруг в недействительном браке, а таковым считается любой брак при наличии прежнего нерасторгнутого брака, не наследует после другого.
В таких случаях нотариус не имеет права сам решать вопрос о том, который из двух
браков является действительным. Нотариус может предложить обратиться в суд за
выяснением имеющего права на получение наследства.
В свою очередь, однозначность позиции закона в отношении наследственных
прав супруга в недействительном браке никак не была затронута действующей с
85
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1996 г. нормой п. 4 ст. 30 СК РФ о правах добросовестного супруга в недействительном браке.
Довольно широкий имущественный режим (право на получение содержания, совместность общей собственности при разделе, полную или частичную действительность брачного договора) не нашел места урегулированию наследственных отношений и права наследования. Доктрина же о таком праве либо ничего не говорит, либо
прямо отрицает его существование.
Если в России недействительный брак не порождает никаких наследственных
прав, то в США такое последствие зависит от оснований недействительности.
При общей совместной собственности доли сособственников заранее не определены, и в случае смерти кого-либо из совместных сособственников для включения его
доли в состав наследства ее необходимо вначале определить, выделить.
Общая совместная собственность возникает между супругами на имущество,
приобретенное ими во время брака, и является их законным режимом имущества, который может быть изменен заключением брачного договора. Поскольку брачные договоры заключаются в исключительных случаях, то большинство супругов обладают
общей совместной собственностью на имущество, приобретенное во время брака.
Смерть одного из супругов прекращает их общую совместную собственность, поэтому возникает необходимость выделить долю как пережившего, так и умершего супруга,
поскольку доля последнего входит в состав наследства и может составлять основную
и более привлекательную часть наследственного имущества, так как в большинстве
случаев наиболее ценное имущество приобретается супругами во время брака.
Самым простым является положение пережившего супруга, выступающего единственным наследником, и более сложным – в остальных случаях, так как он становится
участником отношений по выделению своей доли в праве общей совместной собственности, по ее разделу и других.
В силу п. 2 ст. 39 СК РФ суд может отступить от равенства долей супругов исходя из учета интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающих
внимания интересов одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг
не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество
супругов в ущерб интересам семьи.
Естественно, при определенных условиях переживший супруг, как и любой потенциальный наследник, может быть признан недостойным наследником, но при этом
оцениваются не супружеские взаимоотношения, а его противоправное поведение, и
применяются другие нормы.
Пережившему супругу принадлежит право, а не обязанность на выдел доли, и он
его осуществляет по своему усмотрению (п. 1 ст. 9 ГК РФ), никто не может его принудить к выделению своей доли.
Поэтому, если переживший супруг не проявляет инициативу, нотариус вправе
предложить наследникам решить вопрос с пережившим супругом о выделе доли
умершего супруга, но ни в коем случае не включать долю пережившего супруга в
наследственную массу, поскольку нотариусу не дано права решать судьбу доли пережившего супруга в общей собственности.
Кроме того, необходимо учитывать, что переживший супруг не может отказаться
от своей доли в общем имуществе супругов в пользу кого-либо из наследников, так
как доля пережившего супруга не входит в наследственную массу.
Однако, если переживший супруг по какой-то причине хочет отказаться от своей
доли в супружеской собственности в пользу наследников, это может расцениваться
как дарение и должно оформляться в порядке, предусмотренном гл. 32 ГК РФ. Нота-
86
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
риус не имеет права принимать такой отказ и включать долю пережившего супруга в
наследственную массу, выдавая свидетельство о праве на наследство.
Отчуждение этой доли имущества путем дарения или продажи возможно после
получения свидетельства о праве собственности в нотариальной конторе и регистрации имущества на свое имя.
В настоящее время наследников, совершивших указанные действия, можно признать принявшими наследство только условно, так как ГК РФ предоставляет наследнику возможность отказаться от наследства после его принятия (ст. 1157 ГК РФ). Это
должно быть учтено законодателем, так как определение долей пережившего и умершего супруга в праве общей совместной собственности должно осуществляться до
выдачи свидетельства о праве на наследство.
Подавая заявление о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, переживший супруг должен указать состав имущества, что
облегчает наследникам выявление наследственного имущества.
Получение пережившим супругом свидетельства о праве собственности на долю в
общем имуществе супругов не означает раздела этого имущества. Переживший супруг и наследники, принявшие наследство, становятся долевыми сособственниками, и
раздел супружеской собственности зависит от состава наследников.
Свидетельство о праве собственности в общем имуществе супругов выдается, как
правило, в сроки, предусмотренные для выдачи свидетельства о праве на наследство,
т.е. по истечении 6-ти месячного срока со дня открытия наследства.
Возможны случаи, когда наследователь все свое имущество завещает не супругу,
а другим наследникам по закону либо посторонним лицам. При этом переживший супруг может просить нотариуса выдать ему такое свидетельство с согласия всех других
наследников, поскольку завещание может касаться лишь второй половины имущества, принадлежавшей умершему супругу. Это свидетельство нотариус может выдать
при наличии согласия других наследников. Свидетельство о праве собственности может быть выдано пережившему супругу и в том случае, если он завещанием лишен
наследства и не имеет права на обязательную долю.
В случае обращения одного из сособственников с заявлением о государственной
регистрации перераспределения долей в праве общей собственности необходимым
условием такой регистрации является наличие письменного согласия сособственников, чьи доли перераспределяются, если иное не предусмотрено законом или договором между этими сособственниками. Однако получить такое согласие от умершего
сособственника невозможно.
Таким образом, единственным правовым способом решения этой ситуации является вынесение судебного решения и на основании этого решения регистрация права
в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, и только потом нотариус мог бы выдать свидетельство о праве на наследство.
При доказанных с соблюдением перечисленных правил в судебном порядке фактических брачных отношениях возможна как выдача нотариусом свидетельства о
праве собственности пережившему супругу на совместно нажитое имущество, так и
выдача свидетельства о праве на наследство.
Оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Неслучайно
в упомянутой ст. 1150 ГК РФ подчеркнуто, что в состав наследства входит только доля
умершего супруга в этом имуществе.
Обратим внимание на ряд наследственных институтов, в которых законодатель не
придал значения наследственным правам пережившего супруга.
87
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Права пережившего супруга не учтены в нормах, закрепляющих особенности
наследования отдельных объектов, входящих в состав наследства: доли в уставном
(складочном капитале), пая (ст. 1176, 1177 ГК РФ), предприятия (1178 ГК РФ), вещей,
ограниченно оборотоспособных (ст. 1180 ГК РФ), земельных участков (ст. 1181 ГК
РФ), что также является неверным.
Только при отказе пережившего супруга от преимущественного права на определенное имущество преимущественным правом на его получение должен обладать
другой сособственник из числа бывших наследников.
Права пережившего супруга не учитываются при принятии мер к охране наследственного имущества и передаче некоторых объектов, входящих в состав наследства,
в доверительное управление (ст.ст. 1171 – 1173 ГК РФ), что также может нарушать
его права, а поэтому названные статьи также нуждаются в изменениях, учитывающих
права пережившего супруга.
3.5. Наследование выморочного имущества
Выморочное имущество – это юридический термин, который в лингвистическом
отношении связан с такими словами, как «вымирание», «мор» и т.п. Последние обозначают катастрофические ситуации, связанные с большим количеством смертей, поражающих людей.
Конечно, термин «выморочность» в применении к имуществу обозначает правовое понятие, которое вовсе не обязательно связано с трагическими событиями, оно
может быть связано и с фактами, лишенными трагизма. В частности, имущество подпадает под понятие выморочности также и в тех случаях, когда никаких смертей не
произошло, но все наследники просто отказались от наследства.
Древнеримское право руководствовалось термином bona vacantia – свободное наследство, переходящее к государству.
Редко крестьянское имущество оставалось без наследников, обмершее, как говорили в деревне. Обычно размер такого имущества был незначителен. Выморочное
имущество отдавалось часть миру, а часть – сельскому храму.
История института выморочного имущества в дореволюционном гражданском
праве имела свои особенности. Имущество признавалось выморочным, если после
умершего не оказалось наследников, т.е. никто не явился в течение 10-летнего срока
по вызову или никто из явившихся не доказал своего права на имущество.
Оставшееся имение в этом случае или обращалось в состав государственных
имуществ, или по особому праву предоставлялось в пользу некоторых учреждений
или обществ, к которым принадлежал умерший.
В советский период государство сохранило право на получение выморочного имущества. Первоначально, согласно ст. 433 ГК РСФСР 1922 г. имущество умершего
признавалось выморочным и переходило в собственность государства в случае неявки в установленный срок, отказа от принятия наследства или лишения завещателем
права наследования всех наследников. Также к государственным органам или организациям переходила доля отказавшегося наследника (ст. 429 ГК РСФСР 1922 г.).
В настоящее время наследственное право выделяет критерии выморочного имущества, а также порядок, при котором его наследником становится государствою.
Имущество, удовлетворяющее требованиям выморочности, содержит особенности своего статуса, который предполагает что:
– не требуется принятия такого имущества государством (п. 1 ст. 1152 ГК РФ);
– не подлежит применению норма о сроке принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ);
88
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
– государство не вправе отказаться от наследования (п. 1 ст. 1157 ГК РФ);
– государству выдается свидетельство о праве на выморочное имущество (ст. 1162
ГК РФ).
При этом случаи, в которых наследственное имущество считается выморочным,
определены в ст. 1151 ГК РФ. В частности, имущество умершего считается выморочным, если:
1) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;
2) все наследники по закону лишены в завещании наследодателем права наследования.
Также имущество поступает в собственность РФ, когда, во-первых, наследники не
имеют права наследовать; во-вторых, наследники отстранены от наследования; в-третьих, никто из наследников не принял наследства; в-четвертых, все наследники отказались от наследства без указания, что отказываются в пользу другого наследника.
В ГК РФ не регулируется вопрос о выморочном имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. Можно предположить, что в таких случаях выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации. Государство при
наследовании выморочного имущества не должно принимать каких-либо особых мер,
направленных на принятие наследства.
Следует отметить, что в зарубежных государствах этот вопрос решается по-разному. Ряд стран рассматривают такой переход как наследственный, однако в таких
странах, как США, Англия и Франция, государство считается приобретающим имущество, которое никому не принадлежит.
Поэтому право собственности государства на соответствующее имущество здесь
является производным от права собственности умершего гражданина. При этом выморочное имущество должно перейти в таких случаях к тому государству, чьим гражданином был наследодатель в момент своей смерти.
В указанных случаях, для определения дальнейшей принадлежности выморочного имущества необходимо обращаться к нормам международного права и международных договоров. Вопрос о судьбе выморочного имущества решается в договорах
о правовой помощи, заключенных с рядом государств. Согласно этим договорам
выморочное движимое имущество передается государству, гражданином которого к
моменту смерти являлся наследодатель, а выморочное недвижимое имущество переходит в собственность государства, на территории которого оно находится.
Согласно договорам РФ с Грузией и рядом других стран – участниц СНГ, а также
с Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и другими странами, движимое имущество
передается в собственность государства гражданства наследодателя, если по законодательству сторон, заключивших договор, наследственное имущество как выморочное (наследуемое государством по закону) переходит в собственность государства.
Поэтому, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, имущество
умершего переходит в собственность РФ. Такое имущество именуется выморочным.
Заметим, что статус наследования государством выморочного имущества признавался и признается сейчас наследственным законодательством как РСФСР, так и
Российской Федерации и находит свое обоснование в том, что переход к государству
выморочного имущества имеет черты именно наследственного преемства:
а) происходит в силу смерти лица;
б) распространяется на все имущество умершего как на единое целое (универсальный характер преемства);
в) связывается с ответственностью по долгам, обременяющим наследство;
г) считается совершившимся в момент открытия наследства.
89
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Переход выморочного имущества государству является наследованием, так как
предоставляет собой не первоначальный, а производный способ приобретения права
собственности, что делает возможным правопреемство. Последнее означает, что переход выморочного имущества влечет универсальный переход прав и обязанностей,
а значит, на государство переходят не только активы, но и обязательства наследователя перед кредиторами. Государство как наследник в этом случае должно их исполнить в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.
Таким образом, переход выморочного имущества к Российской Федерации осуществляется в порядке универсального правопреемства.
Поэтому с определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.
Следует помнить, что при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.
УСЛОВИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВОМ
Наследники не имеют право наследовать
Наследники отстранены от наследования
Никто из наследников не принял наследство
Все наследники отказались от наследства без указания,
что отказываются в пользу другого наследника
Порядок наследования выморочного имущества должен определяться специальным федеральным законом. По всей видимости, в названном законодательном акте
должно быть определено имущество, переходящее в собственность субъектов РФ и
муниципальных образований.
В соответствии с п. 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (утверждено постановлением Правительства РФ от 05
июня 2008 г. № 432) указанный государственный орган принимает в установленном
порядке имущество, обращенное в собственность Российской Федерации, а также
выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации.
В этом случае, свидетельство о праве государства на наследство (в том числе на
выморочное имущество в виде земельных участков и акций (долей, паев)) в установленном порядке получают налоговые органы.
После получения свидетельства о праве государства на наследство налоговые
органы передают данное имущество и правоустанавливающие документы Росимуществу. Полномочия в отношении выморочного имущества налоговыми органами
осуществляются после призвания Российской Федерации в лице налоговых органов к
наследованию этого имущества.
В отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
следует иметь в виду, что согласно пп. 2 п. 2 ст. 80 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ)
такие участки поступают в фонд перераспределения земель, если нет наследников
ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства,
90
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
либо все наследники лишены завещателем наследства, либо наследник отказался от
наследства в пользу государства или отказался от наследства без указания, в пользу
кого он отказывается от наследства. Земли фонда перераспределения земель в соответствии со ст. 18 ЗК РФ отнесены к землям, являющимся собственностью субъекта
РФ. С учетом указанной нормы орган исполнительной власти, уполномоченный принимать в порядке наследования земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения, определяется субъектом РФ.
Контрольные вопросы
1. Перечислите случаи наследования по закону.
2. Раскройте очередность призвания наследников к наследованию по закону.
3. В чем суть наследования по праву представления?
4. Кто относится к представляющим наследникам?
5. Назовите условия наследования усыновленными и иждивенцами наследодателя.
6. Перечислите критерии и условия отнесения лица к категории иждивенца наследодателя.
7. Каковы признаки иждивения наследника?
8. Какова доля супруга в наследственном имуществе наследователя? Раскройте
механизм оформления наследственных прав пережившего супруга.
9. Дайте характеристику наследственных прав фактических супругов в иностранных правопорядках.
10. Что понимается под «выморочным имуществом»?
11. Раскройте особенности статуса выморочного имущества.
12. Перечислите условия наследования имущества государством.
13. Раскройте механизм приобретения государством права собственности на выморочное имущество.
91
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
4. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
4.1. Принятие наследства и сроки вступления в наследственные права
4.2. Наследственная трансмиссия
4.3. Фактическое принятие наследства.
4.4. Выдача свидетельства о праве на наследство
4.5. Охрана наследства
4.6. Распоряжение наследственными правами на имущество
4.7. Доверительное управление наследственным имуществом
4.8. Ответственность наследника по долгам наследодателя
4.1. Принятие наследства и сроки вступления
в наследственные права
Право на принятие наследства является субъективным гражданским правом,
содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него. Другими словами, принятие
наследства – это выражение наследниками в определенном порядке своей воли (согласия) на принятие наследственного имущества.
Для приобретения наследства наследник должен его принять (ст. 1152 ГК РФ).
Единственное исключение из этого общего правила сделано для случаев перехода
наследственного имущества как выморочного в собственность РФ в порядке наследования по закону (п. 1 ст. 1151 ГК РФ). В этих случаях со стороны РФ в лице соответствующих органов особого акта принятия наследства для приобретения наследства
не требуется. Свое желание принять наследство наследники должны выразить вовне
посредством определенных, допускаемых законом правовых действий.
Древнеримское правило Inmissio bonorum (ввод в наследство) заключалось в совершении наследником юридически значимых действий. Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает наследодателя во всей совокупности имущественных
прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни
был наследодатель. Принятием наследства обеспечивается достижение результата
наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной массы.
Отметим характерные элементы (черты) принятия наследства.
1) Принятие наследства является правовым средством, используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства, поэтому как правомочие оно
входит в состав субъективного наследственного права наследования, а как фактический акт является сделкой, т.е. действием, порождающим правовые последствия.
2) Принятие наследства – это волевой акт, в котором находит свое выражение желание наследника. Он является и может быть только односторонним актом, поскольку
представляет собою выражение воли только одного лица – наследника, поэтому не
требует участия или согласия других лиц и не обращен к кому-либо конкретно. Однако
этот акт влечет за собой ряд правовых последствий в отношении как самого наследника, так и иных лиц (других наследников, кредиторов наследодателя и др.)
3) Принятие наследства – это добровольный акт, поэтому никто не может, не изъявив своего согласия, считаться принявшим наследство. Содержание акта принятия
92
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
наследства сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности
принять наследство или отказаться от него.
4) Принятие как односторонняя сделка является волеизъявлением. Волеизъявление это направлено на приобретение наследства в целом, а не на отдельные имущественные права, принадлежавшие наследодателю.
5) Принятие безусловно и безоговорочно. Принятие наследства под условием или
с оговорками не допускается (абзац 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Например, нельзя принять
одну часть наследства, а от другой отказаться (за исключением призвания наследника к наследованию по разным основаниям); нельзя принять наследство, но не принять
на себя долги наследодателя и т.п.
ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА
Волевой акт
Добровольный акт
Безусловно
Безоговорочно
Односторонняя
сделка
Принимая наследство, наследник может не знать о конкретном составе наследственного имущества, размере долговых обязанностей наследодателя, других имеющихся наследниках, принятии ими наследства, месте его нахождения и других обстоятельствах, которые потребуют от наследника определенных усилий и затрат для
управления имуществом, осуществления права собственности, исполнения обязательств. Однако и в этом случае наследник не вправе выдвигать каких-либо условий
и делать какие-то оговорки относительно принятия наследства. Древнеримское правило heres succedenens in honore succedit in onere (наследующий в выгоде наследует и
в обузе) весьма четко воспринято современным законодательством.
Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абзац 1
п. 2 ст. 1152 ГК РФ).
В силу принятия наследник вступает в права наследодателя и на такое имущество, которое не находится в месте открытия наследства, а может быть, и вообще еще
не обнаружено. Наследник, принимающий наследство, тем самым как бы объявляет
ко всеобщему сведению, что он желает стать преемником во всем имуществе наследодателя. И если в отдельных случаях наследник фактически ограничивается наличием других наследников, то все же акт принятия наследства имеет в виду все наследственное имущество, а не направлен на те или иные доли этого имущества либо на те
или иные отдельные предметы, входящие в его состав. Поэтому принятие наследства
недробимо. Если наследник все же изъявит намерение принять только часть наследства, то такое принятие должно рассматриваться как принятие всего наследства.
При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в
результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем
основаниям.
В момент принятия наследства наследник выражает намерение принять наследство как согласие с наследованием в той части, какая будет ему причитаться в зависи-
93
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
мости от итогов правопреемства, обусловленных обстоятельствами, влияющими на
долю участия наследника в наследовании: непринятием кем-то наследства, отказом
от наследства, принятием наследства всеми призванными наследниками и др.
Подобная ситуация нередко приводит к спорам в нотариальной и судебной практике, когда наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, изъявляет нотариусу желание отказаться от наследования по закону на имущество, оставшееся незавещанным, но при этом принять наследство в порядке ст. 1149 ГК РФ и,
таким образом, получить в качестве обязательной доли часть завещанного имущества, полагая, что наследование по закону и наследование обязательной доли – разные
основания наследования. Это возникает в случаях, когда незавещанным остается
имущество, не представляющее особой ценности, неликвидное и т.п. Согласившись с
фактом существования множественности оснований наследования, следует признать
правомерность изложенной позиции. Однако с этим невозможно согласиться хотя бы
потому, что предложенный порядок оформления наследственных прав противоречил
бы самой ст. 1149 ГК РФ, согласно которой право на обязательную долю в наследстве
удовлетворяется в первую очередь из оставшейся части наследственного имущества.
Принятие наследства должно осуществляться каждым наследником в отдельности, поскольку право на наследство является субъективным гражданским правом каждого наследника в отдельности и осуществляется каждым из них самостоятельно, по
своему усмотрению, в том числе путем принятия наследства. Принятие наследства
выражает волю и намерение исключительно того наследника, которому принадлежит
право на наследство. Поэтому принятие наследства одним наследником не может
быть распространено на других наследников (п. 3 ст. 1152 ГК РФ).
Процедуре принятия наследства придается обратная сила: принятое наследство
признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от
времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право
подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Статья 1153 ГК РФ устанавливает два способа принятия наследства:
1) подача по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному
лицу заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство;
2) фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом.
Отметим два обстоятельства: во-первых, заявление подается по месту открытия наследства, хотя бы сам наследник проживал (а если речь идет о юридическом
лице – имел место нахождения) в другом месте. Во-вторых, заявление наследника
о принятии наследства и заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на
наследство юридически равнозначны. Для принятия наследства достаточно подачи
одного из них.
Заявление наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о
праве на наследство может быть передано нотариусу по месту открытия наследства
не самим наследником, а другим лицом либо передано по почте. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись
наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК
РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3
ст. 185 ГК РФ.
94
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства
законным представителем доверенность не требуется, но последний должен доказать
возможность представления (свидетельство о рождении, решение суда о назначении
опекуном и т.п.).
СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
Формальный
(юридический)
Фактический
(конклюдентные действия)
Таким образом, в механизме реализации субъективного права, в том числе на
принятие наследства, следует различать следующие стадии:
1) стадия предпосылок;
2) стадия формирования субъективного права;
3) стадия осознания субъектом своего права и его уяснение (понимание);
4) процедурная (юридическая) стадия реализации субъективного права;
5) стадия юридического и фактического осуществления права, т.е. получения материального или нематериального блага от реализации права;
6) факультативный элемент – стадия защиты нарушенного права (механизм защиты права).
Для приобретения наследства, а следовательно, и права собственности на имущество наследодателя необходимо его принятие наследником, т.е. последний должен
совершить одностороннюю сделку, целью которой является принятие наследства. Мы
указали, что, как и прежде, действующий ГК РФ предусматривает два способа принятия наследства:
а) формальный, выражающийся в подаче по месту открытия наследства заявления нотариусу о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство;
б) фактический, состоящий в совершении наследником действий, свидетельствующих о его желании принять наследство (вступление во владение или в управление
наследственным имуществом, принятие мер по его сохранности, произведение расходов на его содержание и т.п.).
Именно принятие наследства является юридическим фактом, порождающим право собственности наследника на имущество, которое принадлежало на праве собственности наследодателю или могло ему принадлежать в результате заключенных им
договоров. Правда, закон точно не определяет, какое право на наследство приобретает наследник, указывая только, что принятое наследство признается принадлежащим
наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического
принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Центральным институтом в наследственном праве выступает срок для принятия
наследства – период времени, в рамках которого наследник (наследники) может совершить действия, направленные на принятие наследства. Цивилистическая теория и
судебная практика придали пресекательный (преклюзивный) характер данному сроку, поэтому его истечение влечет за собой утрату наследником права на принятие
95
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
наследства или права на наследство, а не только права на судебную защиту, как это
происходит вследствие истечения любого давностного срока. Еще Римское право
апеллировало термином absens heres non erit (отсутствующий не будет наследником),
что презюмировало потерю прав наследования при пропуске наследником установленного срока для принятия наследства.
Традиционно, как и ранее действовавшее законодательство (ч. 3, 4 ст. 546 ГК
РСФСР 1964 г.), ныне действующий ГК РФ устанавливает два срока для принятия
наследства – общий и удлиненный (ст. 1154 ГК РФ).
Общий срок для принятия наследства в соответствии со ст. 1154 ГК РФ определяется в шесть месяцев со дня открытия наследства.
В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1
ст. 1114 ГК РФ) оно может быть принято в течение 6-ти месяцев со дня вступления в
законную силу решения суда об объявлении его умершим, даже если в таком решении
указывается день его предполагаемой гибели (п. 1 ст. 1114, абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
В этом случае наследственный закон отступает от общего правила исчисления сроков принятия наследства, признавая днем открытия наследства день предполагаемой
гибели наследодателя (п. 1 ст. 1114 ГК РФ), но в качестве момента отсчета срока для
принятия наследства устанавливая день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В соответствии с общими правилами о порядке исчисления сроков шестимесячный срок для принятия наследства, как и для отказа от наследства,
начинает течь со дня, следующего за днем смерти гражданина (ст. 191 ГК РФ).
Удлиненные (увеличенные) сроки для принятия наследства установлены для наследников, право которых на получение возникает не из простого юридического факта открытия наследства, а на основании сложного юридического состава, включающего последовательно происходящие открытие наследства и непринятие наследства
другими наследниками или отказа от наследства. К таким наследникам, во-первых,
относятся наследники по закону со второй по восьмую очередь наследования, приобретающие право наследовать в результате отказа предыдущих (по очередности)
наследников от наследства (ст. 1157 ГК РФ), либо отстранения предыдущих наследников от наследования как недостойных наследников (п. 2 ст. 1117 ГК РФ), либо смерти не успевшего принять наследство наследника, когда у него нет своих наследников
или они не приняли или отказались от наследства в силу наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), либо непринятия наследства предыдущими наследниками, т.е.
в случае несовершения ими действий, свидетельствующих о намерении принять наследство (ст. 1153 ГК РФ).
Во-вторых, к таким наследникам относятся наследники по закону с первой по восьмую очередь наследования, приобретающие право наследовать в результате отказа
всех наследников по завещанию, либо отстранения наследников по завещанию как
недостойных наследников, либо смерти не успевшего принять наследство наследника
по завещанию, когда у него нет своих наследников или они не приняли или отказались
от наследства в силу наследственной трансмиссии, кроме случаев, если ему в завещании был подназначен наследник (п. 2 ст. 1121 ГК РФ), либо непринятия наследства
всеми наследниками по завещанию, т.е. несовершения ими действий, свидетельствующих о намерении принять наследство (ст. 1153 ГК РФ).
В-третьих, к таким наследникам относятся подназначенные наследники по завещанию, которые приобретают право наследовать вследствие отказа предыдущих (по
очередности) наследников по завещанию от наследования как недостойных наследников, либо смерти до открытия наследства или смерти предыдущего наследника по
завещанию, который не успел принять наследство, либо непринятия наследства пре-
96
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
дыдущими наследниками по завещанию, т.е. несовершения действий, свидетельствующих о намерении принять наследство.
Гражданский кодекс РФ дифференцирует условия и порядок увеличения срока в
зависимости от различных случаев, когда фактически предыдущие наследники так
или иначе не принимают наследство. В силу этого отсчет шестимесячного срока, предусмотренного п. 2 ст. 1154 ГК РФ, должен производиться с момента, когда наследнику стало известно о наличии подтвержденных в судебном порядке обстоятельств,
исключающих возможность призвания к наследованию недостойных наследников,
либо с момента вступления в законную силу решения суда об отстранении от наследования недостойных наследников, либо с момента, когда наследнику стало известно
об отказе других наследников от наследства.
Наследники, для которых право наследования возникает лишь вследствие непринятия наследства другими наследниками, могут принять наследство в течение трех
месяцев со дня истечения общего шестимесячного срока для принятия наследства
(п. 3 ст. 1154 ГК РФ).
При этом непринятие наследства следует толковать буквально, т.е. как несовершение (в том числе и в случае смерти до истечения срока на принятие наследства)
другими наследниками действий, свидетельствующих о намерении принять наследство или направленных на отказ от наследства.
Действия по принятию наследства могут быть совершены в течение общего срока
для принятия наследства, следовательно, установление факта несовершения наследником указанных действий невозможно до истечения шестимесячного срока со дня
открытия наследства, поэтому и удлиненный срок на принятие наследства отсчитывается со дня окончания общего шестимесячного срока.
Наследники умершего наследника, не успевшего принять наследство, которые
принимают наследство в порядке наследственной трансмиссии, могут принять наследство в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства, к которому
призван умерший наследник. При этом, если оставшаяся часть общего срока менее
трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (абз. 2 п. 2 ст. 1156 ГК РФ). В последнем случае отсчет трехмесячного срока должен производиться с момента, когда наследникам, осуществляющим принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, стало известно о смерти их наследодателя.
По общему правилу пропуск срока принятия наследства влечет для наследника
утрату права наследования. Однако ст. 1155 ГК РФ предусматривает возможность
принятия наследства по истечении установленного срока. По заявлению наследника,
пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал
и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим
уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после
того как причины пропуска этого срока отпали. Судебная практика пошла по пути
признания в качестве уважительных причин тяжелую болезнь, длительность командировки наследника, отсутствие специальных знаний о принятии наследства или информации о существовании у наследодателя имущества, которое могло бы являться
предметом наследования, незнание наследником о смерти наследодателя ввиду того,
что в течение какого-то периода времени они не поддерживали отношений, если при
этом не будет установлено, что наследник прекратил общение с наследодателем, уклоняясь от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию
наследодателя.
97
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Кроме того, заявление о принятии наследства считается поданным своевременно
в следующих случаях, если:
а) в течение шести месяцев с даты открытия наследства в нотариальную контору
поступило по почте или передано другим лицом заявление о принятии наследства,
содержание которого изложено неправильно либо подлинность подписи на нем засвидетельствована органом, совершающим нотариальные действия, то заявление принимается нотариусом, а наследнику направляется письмо с предложением выслать
надлежащим образом оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную
контору;
б) заявление о принятии наследства, сданное на почту до истечения шестимесячного срока, поступило в нотариальную контору по истечении этого срока (в наследственное дело подшивается конверт);
в) наследник подал заявление о принятии наследства в соответствующий орган
местного самоуправления по месту открытия наследства, а не в нотариальную контору, в результате чего он обратился к нотариусу по истечении шести месяцев со дня
открытия наследства.
Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме
на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в
письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на
документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в
абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ. Согласие наследников является основанием аннулирования
нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и выдачи нового
свидетельства.
Таким образом, для приобретения наследства наследник должен его принять.
Единственное исключение из этого общего правила сделано для случая перехода наследственного имущества как выморочного в собственность Российской Федерации
в порядке наследования по закону. Принятие наследства осуществляется либо путем
прямого волеизъявления, либо путем совершения наследником так называемых конклюдентных действий, т.е. действий, из содержания которых можно сделать вывод о
намерении наследника принять наследство.
ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА ПО ИСТЕЧЕНИИ
УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА
По судебному решению
о восстановлении срока
для принятия
наследства
Без обращения в суд
Рассматривая вопрос о восстановлении срока на принятие наследства, суд при
изучении обстоятельств дела может:
– Восстановить пропущенный срок;
– Признать наследника принявшим наследство.
Для того чтобы суд удовлетворил заявление наследника, необходимо выяснить
следующее:
1) Знал или не знал наследник об открытии наследства;
2) Мог он знать или не должен был знать об открытии наследства;
3) Если знал, то почему пропустил данный срок (шесть месяцев);
98
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В какой период он обратился в суд за судебной защитой в восстановлении нарушенного срока. В том случае, если суд признает права наследника, он определяет и
доли всех наследников в наследственном имуществе. Суд, вынося мотивированное
решение о восстановлении пропущенного срока, определив все доли наследников
(они могут поменяться, так как появляется новый наследник), устанавливает меры по
защите праве нового наследника.
Главная особенность судебной защиты заключается в том, что суд свои решением
отменяет ранее выданные свидетельства о праве на наследство.
Соглашение на восстановление срока для принятия наследства должно быть составлено в письменной форме и подписано всеми наследниками в присутствии нотариуса, который заверяет все подписи наследников, оформляющих их добровольное
разрешение на вступление нового наследника в наследственные права.
В этом случае допускается принятие наследства через представителя, полномочия которого оформляются в выданной от имени наследника доверенности.
Свидетельства о праве на наследство, их регистрация считаются аннулированными с момента вынесения нового решения суда или выдачи нового свидетельства
нотариусом.
4.2. Наследственная трансмиссия
Институт наследственной трансмиссии пришел к нам из римского права. В раннем
римском праве право наследника понималось как сугубо личное; если наследник не
мог принять по каким-либо причинам наследство, то открывалось наследство по закону. В преторском праве это означало, что наследник умирает, не успев принять наследство. Преторы стали давать ввод во владение, т.е. подключать наследников. Это
и есть создание наследственной трансмиссии, т.е. переход права принять наследство,
если прямой наследник не успел принять наследство из-за смерти.
Институт наследственной трансмиссии (перехода права на принятие наследства)
не является характерной чертой наследственного права любого государства, в том
числе в континентальной правовой семье.Например, римское право допустило некоторые исключения, которые получили общее наименование «transmissio hereditatis»,
когда при неприобретении лицом, которому открылось наследство, этого наследства
оно могло быть приобретено не следующим наследником наследодателя, а какимлибо другим лицом, которое опирается на первое открытие наследства, т.е. основывает свою способность к приобретению наследства не на своих отношениях к наследодателю, а на своих отношениях к тому лицу, в пользу которого открылось наследство
впервые.
В качестве общего действовало правило, что если лицо, которому открылось
наследство, умрет, не совершив приобретения наследства, то открывшееся ему наследство открывается вторично уже не его собственным наследникам, а следующему
за ним наследнику самого наследодателя.
Российский правопорядок содержит свои особенности в правилах о наследственной трансмиссии. Право наследника на принятие наследства может перейти к другому лицу в силу закона (ст. 1156 ГК РФ). Если наследник, имеющий право на принятие
наследства, умер, не успев им воспользоваться (не успел принять его в установленный законом срок) это право переходит к его наследникам. Такой переход называется наследственной трансмиссией, наследник, право которого переходит, называется
трансмиттентом, наследник, к которому право переходит – трансмиссаром.
99
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В порядке наследственной трансмиссии переходят права как по закону, так и по
завещанию. Если все наследственное имущество было завещано, то оно переходит к
его наследникам по завещанию.
НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ
(условия перехода наследственных прав)
Наследник должен умереть
после открытия наследства
Наследство открыто, но наследник
не успевает в течение 6 месяцев
вступить в наследство
В дореволюционной литературе право трансмиссара и право последнего как наследника имущества, принадлежавшего трансмиттенту, представлялось как единое
целое и принималось или не принималось единым актом волеизъявления (т.е. имеет
место прямая связь перехода права наследования в порядке наследственной трансмиссии и принятия наследства после смерти наследника как наследодателя).
Совершенно иное развитие этот вопрос получает в связи с регулированием ответственности наследников по долгам наследодателя. В п. 2 ст. 1175 ГК РФ уточняется, что наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии
(ст. 1156 ГК РФ), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества
по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим
имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие
наследства. Последнее свидетельствует, что наследник, к которому перешло право
на принятие наследства, наследует не после наследника, не успевшего принять наследство, а после первого наследодателя.
Из п. 1 ст. 1156 ГК РФ прямо следует, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после
смерти наследника.
Более того, трансмиссар, призванный к наследованию после трансмиттента, по
своему усмотрению может отказаться от принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии и принять наследство, открывшееся после смерти наследника
(трансмиттента), или, наоборот, отказавшись от принятия наследства по общему основанию, принять наследство как трансмиссар, принять наследство или отказаться от
наследства по обоим основаниям (ч. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ).
Таким образом, наследственная трансмиссия в этом случае должна признаваться
основанием наследования. В подтверждение последнего можно привести и положения ГК РФ о возможности восстановления права на принятие наследства в порядке
наследственной трансмиссии и об исключении из действия наследственной трансмиссии права наследника на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).
Наследственная трансмиссия по своему характеру очень похожа на наследование
по праву представления, однако для выполнения условий, изложенных в ст. 1156 ГК
РФ, необходимо, чтобы наследник умер после открытия наследства, на долю в котором он имел право, не успев его принять.
Таким образом, если наследник, который был уже призван к наследованию по
закону либо по завещанию, умер, не успев принять наследство в установленный для
такого принятия срок, право переходит к его наследникам.
100
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Следует учитывать, что такой наследодатель и умерший его наследник не должны
быть коммориентами, т.е. лицами, умершими в один день. Такие граждане согласно
п. 2 ст. 1114 ГК РФ считаются умершими одновременно и не наследуют друг после
друга. В этом случае не возникает ситуации, описываемой в ст. 1156 ГК РФ, поэтому
право на принятие наследства у наследников одного из умерших в порядке его перехода не возникает. Наследство согласно ст. 1113 ГК РФ открывается со смертью
гражданина. Как мы указывали выше, объявление гражданина умершим и вступление в силу соответствующего постановления суда влечет за собой те же правовые
последствия, что и смерть гражданина.
Срок для принятия наследства, установленный ГК РФ, составляет шесть месяцев с
момента открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ). Поэтому не принявшее наследство, умершее по истечении шестимесячного срока лицо теряет право на принятие наследства, а
потому переход такого права невозможен. Такое лицо считается не принявшим наследство. Однако, если право такого наследника возникало вследствие отказа наследника от
наследства или его отстранения в порядке, предусмотренном ст. 1117 ГК РФ, срок для
такого принятия составляет также шесть месяцев. Поэтому наследники умершего в течение этих шести месяцев также получают право на принятие наследства.
По общему правилу, изложенному в ст. 1156 ГК РФ, право на принятие наследства
переходит к наследникам по закону, но если все имущество завещано – к указанным
в завещании наследникам. Это, видимо, было сделано для учета воли умершего наследника. Однако нельзя не принимать во внимание случаи, когда завещанным оказывается не все имущество. При буквальном толковании изложенной нормы, даже
если небольшая часть имущества умершего наследника не была завещана, право на
принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к наследникам по закону.
Наследственную трансмиссию следует отличать от тех случаев, когда наследник,
призванный к наследованию, успел принять наследство (путем подачи нотариусу соответствующего заявления либо фактически, например проживал совместно с наследодателем и вступил во владение и пользование его имуществом), но сам умер, не
оформив своего права на него (не получив свидетельство о праве на наследство). При
этом наследственное имущество уже считается принадлежащим данному наследнику, и после его смерти к его наследникам переходит не право на принятие наследства,
а само наследственное имущество. Свидетельство о праве на наследство выдается
в срок, исчисляемый со дня его смерти. При этом следует помнить, что сам по себе
срок между смертью первого и второго граждан значения не имеет. Даже если второй наследодатель умер в течение шести месяцев со дня смерти первого, но успел
до смерти принять наследство любым из двух предусмотренных законом способов,
наследственной трансмиссии в этом случае не возникает и порядок оформления наследственного дела изменяется.
В случае смерти наследника восстановление срока для принятия наследства
умершему недопустимо. По смыслу закона, если наследник умер, не успев принять
наследство в установленный срок, его наследники в порядке наследственной трансмиссии выражают уже свою волю на принятие наследства.
Специальный срок для принятия наследства установлен также для наследников,
призываемых в порядке наследственной трансмиссии: если оставшаяся после смерти
наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее
трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).
Отказ от наследства в пользу внуков наследодателя возможен только в тех случаях, когда они являются наследниками по завещанию либо призваны к наследованию
по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.
101
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Можно сделать вывод о том, что отказ от наследства в пользу внуков (если они
не упомянуты в завещании) возможен, только если их родителя нет в живых: он умер
либо до открытия наследства дедушки (бабушки), либо в течение шести месяцев после их смерти, не успев наследство принять.
Заметим, что отказ от наследства в пользу внуков не допускался, однако был возможен в пользу наследника первой или второй очереди. При этом наследник не связан с очередностью призвания к наследованию.
Следует отметить, что данное положение имело логическое оправдание в условиях предельно узкого круга наследников по закону, но не находит своего объяснения
сейчас, когда очередей наследников существует восемь.
Проблема заключается в том, что традиционным в наследственном праве считается предоставление ближайшего права наследования линии нисходящей, которая
составляется из степеней, или рождений, простирающихся от наследодателя к его
детям, внукам и вообще к его потомству.
Однако представляется, что новый ГК РФ отступает от этого выработанного веками правила в части наследования нисходящих второй степени родства (внуков наследодателя):
1) исключает возможность наследования внуков после дедушки (бабушки) в качестве нетрудоспособных иждивенцев;
2) ограничивает возможность наследования внуков по праву представления;
3) запрещает отказ от наследства в пользу внуков (кроме тех случаев, когда они
наследуют по праву представления или по завещанию), одновременно допуская отказ
от наследства в пользу родственников боковой линии, непризываемых к наследству.
Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит
к трансмиссару, а потому является производным от права трансмиттента. Это означает, что:
1) трансмиссар получит его только в том случае, если трансмиттент к моменту
смерти имел это право (не был лишен его по закону или по завещанию и не отказался
от него),
2) трансмиссар получит не более того, что мог получить трансмиттент. Если право
на принятие наследства в порядке трансмиссии перейдет к нескольким трансмиссарам,
то они вместе смогут наследовать только то, что причиталось бы трансмиттенту.
Наследственную трансмиссию следует отличать от случаев: 1) возникновения у
наследника самостоятельного права наследования (что имеет место в результате открытия наследства, непринятия или отказа от наследства со стороны других наследников, отстранения их от наследования); 2) наследования по праву представления; 3)
возникновения у наследника права на наследство.
Право на принятие наследства, переходящее в порядке трансмиссии, не входит в
состав наследства, открывшегося после смерти трансмиттента (последнее предложение п. 1 ст. 1156 ГК РФ). Иначе говоря, трансмиссар получает два независимых друг
от друга права на принятие двух самостоятельных наследственных масс.
На практике возникли сложности при определении круга наследников, получающих право наследования в порядке наследственной трансмиссии. В частности, потребовал толкования п. 1 ст. 1156 ГК РФ.
Если завещатель (трансмиттент) выразил волю на то, чтобы все, что он имел, перешло конкретным лицам, то переход к этим лицам и права на принятие наследства
будет более соответствовать его воле, чем переход этого права наследникам трансмиттента по закону.
102
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Независимо от того, является ли трансмиссар наследником трансмиттента по закону или по завещанию, наследование в порядке трансмиссии является разновидностью наследования по закону, т.к. порядок такого наследования не может быть изменен
волей трансмиттента. К наследникам трансмитента по завещанию право на принятие
наследства переходит не потому, что оно им завещано, а потому, что закон включил
их в круг наследников – трансмиссаров.
Получив от трансмиттента право на принятие наследства наследодателя, трансмиссар становится наследником наследодателя наряду с его «собственными» наследниками. Трансмиттент может в общем порядке принять или не принимать наследство,
отказаться он него, в его пользу от наследства может отказаться другой наследник,
трансмиссар на общих основаниях участвует в разделе наследства.
В самом деле, правила о наследственной трансмиссии защищают наследственные права наследника, который утратил свой наследственный статус (умер, перестал
быть субъектом наследственных правоотношений) после открытия наследства, но не
успел его принять в установленный срок (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). С точки зрения рассматриваемой коллизии нас интересует не столько то, что закон позволяет наследникам
умершего осуществить за него наследственные права, сколько придание законом
юридического значения праву на принятие наследства, возникающему с момента открытия наследства.
Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по
долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.
При этом не требуется соблюдения условий об уважительности причин пропуска
срока и времени обращения с требованием о восстановлении срока после отпадения
этих причин. В связи с этим возникает вопрос, возможно ли без обращения в суд восстановить срок для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии?
Представляется, что на этот вопрос следует ответить утвердительно. Если по поводу включения в состав наследников того, кто пропустил срок для принятия наследства, нет спора, превращение частного интереса в публичный и рассмотрение дела в
суде, нарушают принципы гражданско-правового регулирования.
Неодинаковы и доли при наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Если
наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер спустя
некоторое время после открытия наследства, но до истечения срока, установленного
для принятия наследства, не успев принять наследство или отказаться от него, неосуществленное им право перейдет к его наследникам.
В ст. 1156 ГК РФ также специально предусмотрено, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Это означает, что если наследник, к которому перешло право на принятие наследства, умер, не успев осуществить это право, его наследники уже такого права не имеют. В таком случае наследство основного
наследодателя (либо соответствующая доля в наследстве) перейдет к его наследникам
по закону или по завещанию, а при отсутствии наследников выморочное имущество в
порядке наследования перейдет к государству. Следует иметь в виду, что право умершего наследника на принятие обязательной доли в порядке наследственной трансмиссии не переходит и прекращается с его смертью (п. 3 ст. 1156 ГК РФ).
103
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
4.3. Фактическое принятие наследства
Принятие наследства осуществляется либо путем прямого волеизъявления, либо
путем совершения наследником так называемых конклюдентных действий, т.е. действий, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять
наследство.
Часто наследник, не сделав явных заявлений, ведет себя по отношению к наследственному имуществу, как если бы он был его собственником (пользуется имуществом, заботится о его сохранении и т.п.).
Со времен римского права такие действия (pro herede gestio – действие в роли наследника) рассматриваются как действия, свидетельствующие о намерении наследовать. Подобный способ принятия наследства – фактическое принятие – предусмотрен
и российским законодательством (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Особенностью фактического
принятия наследства является то, что действия наследника не направлены непосредственно на принятие наследства, они имеют самостоятельные цели, но их характер позволяет прийти к выводу о выражении в них воли наследника на приобретение
наследственного имущества. Действия такого рода, как мы указали, в цивилистике
называются конклюдентными (facta concludentia).
Поскольку воля наследника в конклюдентных действиях лишь предполагается,
пусть и с высокой степенью вероятности, законодатель устанавливает презумпцию
фактического принятия наследства. Важно подчеркнуть, что в данном случае предполагается воля на принятие наследства. Воля наследника на совершение действия в
отношении наследственного имущества (вступление во владение, управление и т.д.)
должна быть не предполагаемой, а очевидной.
Фактическое принятие наследства состоит в том, что признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.
УСЛОВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
Наследник вступил во владение или в управление
наследственным имуществом
Наследник принял меры по сохранению наследственного
имущества, защите его от посягательств или притязаний
со стороны третьих лиц
Наследник произвел за свой счет расходы на содержание
наследственного имущества
Наследник оплатил за свой счет долги наследодателя
или получил от третьих лиц причитавшиеся
наследодателю средства
В п. 2 ст. 1153 ГК РФ закреплена презумпция принятия наследства наследником,
если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он
совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:
104
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1) вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
2) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
3) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
4) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю средства.
При фактическом принятии наследства речь не идет о наделении лица имуществом
помимо его воли, поскольку презумпция действует только до тех пор, пока не доказано
иное. Специальных требований к доказыванию иного не установлено, поэтому наследнику, чтобы опровергнуть презумпцию, достаточно заявить о непринятии наследства.
Отметим основные правила, а также юридические действия, подтверждающие
фактическое вступление в наследство.
1) В силу буквального смысла ст. 1152 ГК РФ вступление наследника во владение
любой вещью из состава наследства, управление любой его частью рассматривается
на практике как принятие наследства. Это правило должно строго исполняться, поскольку оно является проявлением одного из принципов наследственного права – принципа универсальности наследственного правопреемства (ст. 1110 ГК РФ).
2) Если наследник проживает в месте нахождения наследства, а зарегистрирован
по месту жительства в ином месте, для признания его принявшим наследство имеет
значение фактическое вступление во владение, а не место регистрации.
3) Регистрация по месту жительства создает презумпцию фактического принятия
наследственного имущества, если оно находится в указанном месте. Презумпция может быть опровергнута в установленном порядке.
4) Наследник, обладавший с наследодателем имуществом на праве общей собственности, считается вступившим во владение и соответственно принявшим наследство ipso jure, поскольку общие собственники совместно владеют, пользуются
и распоряжаются общим имуществом (п. 1 ст. 244, ст. 246, 247 ГК РФ). Указанное
правило нельзя распространить на те случаи, когда наследник обладает правомочием
владения и/или пользования имуществом, принадлежавшим наследодателю. В частности, члены семьи собственника жилого помещения, имеющие право пользования
помещением на основании ст. 31 ЖК РФ, не могут считаться принявшими наследство
ipso jure, т.е. только в силу наличия этого права. Если такой член семьи собственника
проживал отдельно от собственника, он должен принять наследство, подав заявление
об этом или совершив действия, перечисленные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ.
5) О принятии наследства свидетельствует любой акт распоряжения им (продажа
вещей, сдача жилья в наем и т.д.). Совершение таких действий рассматривается в качестве доказательства отношения к наследству как к своему имуществу. Нельзя при
этом не обратить внимания на то, что распоряжение наследственным имуществом
до оформления наследственных прав может осуществляться наследником только в
интересах всех наследников.
6) Принятием наследства признается хранение принадлежавших наследодателю
документов (сберегательной книжки, документов на автомобиль и т.д.). Нельзя не
согласиться с тем, что многие из документов не составляют имущества как такового, а лишь подтверждают права наследодателя на имущество. Однако хранение документов следует рассматривать как принятие мер по сохранению наследственного
имущества (конечно, если они попали к наследнику до истечения срока для принятия
наследства). Не может свидетельствовать о принятии наследства нахождение у наследника свидетельства о смерти наследодателя, поскольку оно не имеет непосредственного отношения к наследству.
105
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В подтверждение факта принятия наследства могут приводиться любые доказательства, поскольку правил об их допустимости закон не устанавливает. Обычно
фактическое принятие наследства подтверждается справками государственных органов и уполномоченных организаций (налоговых органов, жилищно-эксплуатационных
организаций и т.д.). Однако возможности нотариуса по сбору и оценке доказательств
ограничены. В частности, он не может принимать в качестве доказательств свидетельские показания.
Даже если наследник, принявший наследство путем совершения конклюдентных
действий, не является к нотариусу лично, но в наследственном деле есть документы, подтверждающие принятие им наследства, нотариус обязан при оформлении наследства другими наследниками учесть его долю (как принято говорить, «оставить ее
открытой»). Если наследник не сможет представить нотариусу документы, подтверждающие принятие наследства, этот факт может быть установлен судом в порядке особого производства. Спор о праве гражданском, возникший при принятии наследства,
разрешается в исковом порядке.
В механизме фактического наследственного правопреемства выделяются отдельные стадии.
Если наследник, не совершая никаких юридических процедур, совершает действия, направленные на сохранение или целесообразное использование принадлежащих наследодателю вещей (например, наследник забрал вещи наследодателя, хотя
в течение непродолжительного времени проживал в доме наследодателя или в его
квартире и использовал его вещи), то после стадии установления субъективного права наступает стадия фактической реализации права, совмещающаяся с процедурной
стадией (юридически значимые действия субъекта, направленные на реализацию
данного права), то есть в данном случае юридически значимым является факт реального владения имуществом наследодателя.
Иной состав стадий механизма осуществления права на принятие наследства при
нарушения этого права.
В случае спора возникает стадия защиты права, в течение которой суд решает
вопрос о том, имело ли место принятие наследства. В результате происходит юридическая реализация права на принятие наследства, выраженная соответствующим
решением суда, либо не происходит реализации данного права, если суд счел притязания иных лиц на принятие наследства справедливыми.
Как указано выше, способами принятия наследственного имущества выступают:
1) вступление во владение или в управление наследством;
2) принятие мер по его сохранению, защите его от посягательств или притязаний
третьих лиц;
3) осуществление за счет собственных средств расходов на содержание наследственного имущества;
4) оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитающихся наследодателю денежных средств.
В соответствии с буквой гражданского закона названные способы являются фактическими (неформальными).
Обобщения судебной практики предлагают под способами принятия наследства
понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию
этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплате налогов,
страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих
в наследственном доме по договору жилищного найма, и др. (См.: п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2.).
106
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
При этом принятое имущество признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента его государственной регистрации, если таковая необходима.
Следует обратить внимание на то, что ст. 1153 ГК РФ прямо не отвечает на вопрос, возможно ли представительство при фактическом принятии наследства. Казалось бы, указанные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по
его поручению другими лицами, но только в течение шести месяцев со дня открытия
наследства. С другой стороны, представительство заключается в совершении одним
лицом от лица другого юридически значимых действий. А о каких юридически значимых действиях может идти речь при фактическом принятии наследства?! Этот вопрос
требует самостоятельного рассмотрения.
Вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом является самым распространенным основанием для признания фактического принятия наследства. Данное обстоятельство может выражаться в таких действиях, как:
1) владение и пользование недвижимым имуществом, принадлежавшим наследодателю;
2) владение и пользование движимым наследственным имуществом (вещами),
принадлежавшим наследодателю.
Владение и пользование каким-либо недвижимым наследственным имуществом,
принадлежавшим наследодателю, может выражаться, например, в следующих действиях:
– проживание в принадлежавшем ему жилом помещении (квартире или жилом
доме). Примером в данном случае может быть обстановка этого жилого помещения
новой мебелью, приобретенной наследником;
– осуществление ремонта этого жилого помещения;
– возделывание принадлежавшего наследодателю земельного участка;
– сбор урожая с этого земельного участка (сада или огорода), его консервирование или продажа;
– возведение на этом земельном участке каких-либо построек либо, напротив,
снос каких-либо имеющихся построек;
– проведение коммуникаций к дому или земельному участку, принадлежавшему
наследодателю;
– пользование гаражом, принадлежавшим наследодателю (например, наследник
переместил свое транспортное средство в гараж наследодателя);
– и других.
Пользование каким-либо движимым наследственным имуществом наследодателя
может заключаться в следующем:
– пользование предметами домашнего обихода (мебелью, столовыми приборами,
одеждой) при проживании в жилом помещении, принадлежащем наследодателю;
– перемещение (перевозка) предметов домашнего обихода в иное жилое помещение и пользование ими там;
– переход к наследнику каких-либо документов (например, технический паспорт
на автомобиль) и иных бумаг, принадлежавших наследодателю;
– уход за домашними растениями, имеющимися в жилом помещении, принадлежавшем наследодателю;
– пользование садовым инвентарем, принадлежавшим наследодателю;
– использование транспортных средств, принадлежавших наследодателю, - однако по причине необходимости регистрации транспортных средств наиболее приемлемым примером является пользование велосипедом;
– и тому подобное.
107
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом может выражаться в распоряжении этим имуществом.
По крайней мере, фактический наследник, может распорядиться в отношении
движимого имущества (вещей), поскольку для распоряжения недвижимым имуществом необходимо зарегистрировать право собственности на него.
Как показывает практика, убедительным доказательством фактического принятия наследства для нотариусов является справка, из которой следует, что наследники
и наследодатель проживали совместно (справка о месте жительства последнего и
указание места регистрации по постоянному месту жительства в паспорте наследника или в выписке из домовой книги).
В иных случаях нотариусы требуют решение суда, подтверждающее наличие факта принятия наследства. Поэтому вопрос о признании факта принятия наследства
(если срок принятия пропущен) хотя и следует в первую очередь согласовать с нотариусом, но, как показывает практика, он будет решаться в судебном порядке. Такие
дела рассматриваются в особом производстве по месту жительства заявителя и, как
правило, не требуют чрезмерных затрат времени.
Для подтверждения факта принятия наследства в судебном порядке доказательствами могут быть:
1) справка жилищно-эксплуатационной организации о том, что наследник проживал совместно с наследодателем;
2) справка налогового органа об оплате наследником после открытия наследства
налогов за имущество наследодателя;
3) квитанция об оплате наследником после открытия наследства налогов на имущество наследодателя;
4) квитанции об оплате коммунальных услуг, газа, водоснабжения и т.п.;
Итак, существует только два способа принятия наследства: формальный (юридический) и фактический, несмотря на то, что действующее законодательство предоставляет весьма широкие возможности для подтверждения факта принятия наследства.
В широком смысле вступление в наследство тождественно принятию наследства
и заключается в совершении наследником определенных действий, которые свидетельствуют о его согласии вступить в права наследования с целью перехода наследственной массы наследодателя к наследнику. Согласно ст. 1153 ГК эти действия могут
заключаться в двух способах: формальном (юридическом) и фактическом.
В узком смысле вступление в наследство – это совершение любых фактических
действий, свидетельствующих о намерении принять наследство.
4.4. Выдача свидетельства о праве на наследство
В ряде случае одного лишь принятия наследства недостаточно для реализации
наследственных прав. Необходим документ, подтверждающий приобретение наследства наследником. Эти документом является свидетельство о праве на наследство.
Согласно ст. 1162 ГК РФ наследники, призванные к наследованию, вправе обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче им свидетельств о праве на наследство.
По их желанию, выраженному в указанном заявлении, свидетельство может быть
выдано всем наследникам всем наследникам вместе или каждому в отдельности, на
все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.
За свидетельством о праве на наследство, как правило, наследники обращаются,
когда это свидетельство необходимо в качестве правоустанавливающего документа,
108
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
так как на имущество, не подлежащее регистрации, нотариальное оформление прав
наследования не обязательно: для осуществления всех правомочий собственника,
включая право распоряжения, достаточно физической передачи этого имущества наследнику.
Изменение собственника, и следовательно, осуществления им прав владения,
пользования и распоряжения недвижимым имуществом или движимым имуществом,
подлежащим специальной регистрации, невозможно без перерегистрации права
собственности, поэтому необходимо нотариальное оформление права наследования
имущества – выдача свидетельства о праве на наследство.
Выдаче свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию предшествует проверка нотариусом факта смерти наследодателя и времени открытия
наследства. Свидетельство выдается нотариальной конторой по месту открытия наследства.
При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, нотариус в соответствии с ч. 1 ст. 72 Основ законодательства о нотариате обязан путем истребования
соответствующих доказательств проверить наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче
свидетельства о праве на наследство. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию подлинный экземпляр или дубликат завещания, представленный
наследником, остается в наследственном деле.
Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, принявшего наследство, поэтому он может обратиться за получением свидетельства в любое время в пределах 6-ти месячного срока для принятия
наследства, исчисляемого с даты его открытия. В соответствии со ст. 1163 ГК РФ
свидетельство выдается наследникам по истечении указанных 6-ти месяцев.
Выдача свидетельства о праве на наследство производится только тогда, когда
право на наследство является бесспорным.
При этом, свидетельство о праве на наследство может быть получено наследником через представителя.
В случае отсутствия в нотариальном округе государственной нотариальной конторы, совершение этого нотариального действия поручается совместным решением
органа юстиции и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой.
Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть в установленном порядке наделен полномочиями по выдаче свидетельства о праве на наследство. В противном случае, свидетельство должно признаваться недействительным, как выданное лицом, не имеющим права на совершение данного нотариального действия.
Помимо нотариуса свидетельства о праве на наследство могут выдавать должностные лица консульских учреждений Российской Федерации (ст. 38 Основ законодательства о нотариате, ст. 45 Консульского устава СССР).
Свидетельство подтверждает возникшее право и как таковое не влечет возникновения, изменения или прекращения гражданских прав. Свидетельство о праве на наследство не входит в юридический состав, влекущий приобретение прав на наследственное имущество и вносит в гражданский оборот необходимую определенность
относительно принадлежности прав на наследственное имущество.
Кроме того, такой нотариальный акт как свидетельство о праве на наследство
в отсутствие спора о праве является юридически достаточным для охраны прав наследника.
Только после получения такого свидетельства наследник считается полным собственником, т.е. приобретает правомочия на владение, пользование и распоряжение.
109
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Свидетельство о праве на наследование необходимо и для истребования наследственного имущества у третьих лиц по виндикационному иску (ст. 301 ГК РФ), поскольку в предмет доказывания по делам данной категории входит подтверждение права
собственности на истребуемое имущество. Кроме того, в соответствии со ст. 312 ГК
РФ должник вправе при исполнении обязательств потребовать доказательств того, что
исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на то лицом.
Наличие свидетельства о праве на наследство необходимо для реализации разных по своей правовой природе субъективных гражданских прав. При этом в любом
случае необходимость получения свидетельства должна быть прямо указана в законе, либо следовать из его смысла.
Предельного срока для выдачи свидетельства о праве на наследство не существует.
Закон допускает получение свидетельства о праве на наследство до истечения
срока на принятие наследства. Возможность досрочной выдачи свидетельства существовала и по ранее действовавшему законодательству. В качестве доказательств
отсутствия других наследников могли быть приняты справки с места работы, исполнительных местных Советов народных депутатов и др.
В действующем законодательстве о нотариате отсутствуют даже примерный перечень доказательств, которые могут быть приняты нотариусом для подтверждения
факта отсутствия других наследников.
Нотариус для установления достоверности данных должен изучить свойства источника, из которых они получены, обстановку, в которой протекало формирование
доказательства, обстоятельства, влияющие на его достоверность.
При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус осуществляет функцию предварительного контроля за законностью в наследственных правоотношениях. Поскольку свидетельство о праве на наследство должно бесспорно подтвердить
наличие у наследника определенных прав на наследственное имущество, нотариус
при выдаче свидетельства должен путем истребования необходимых доказательств
убедиться в этом.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО
Правоподтверждающий
факт
Правообразующий факт
Презумпция правильности
свидетельства о праве
на наследство
Публичная достоверность
свидетельства о праве
на наследство
Приостановление выдачи
свидетельства
По решению суда
При наличии зачатого, но не
родившегося ребенка
наследодателя
Аннулирование
свидетельства
110
По решению
нотариуса
(п. 2 ст. 1155 ГК РФ)
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Нотариус, для того, чтобы проверить все правообразующие факты и вытекающие
из них права, должен провести исследование по трем направлениям: 1) по линии проверки факта, времени и места открытия наследства; 2) по линии выяснения оснований наследования и личности наследников; 3) по линии проверки прав наследодателя
на объекты наследования. В случае отсутствия препятствий нотариус выдает наследникам, принявшим наследство, свидетельство о праве на наследство.
Выдача свидетельства о праве на наследство может быть приостановлена по решению суда. Кроме того, выдача свидетельства приостанавливается в обязательном
порядке при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (ст. 3 ст. 1163
ГК РФ). Наличие зачатого, но еще не родившегося ребенка, является специальным
основанием для приостановления такого нотариального действия как выдача свидетельства о праве на наследство.
Свидетельство о праве на наследство, выдаваемое наследникам по завещанию и
по закону, по своей правовой природе имеет правоподтверждающий характер.
Свидетельство о праве на выморочное имущество, в отличие от этого, имеет правообразующий характер. С его получением связывается возникновение у государства
(Российской Федерации) права собственности или иного вещного права в отношении
наследственного имущества.
В гражданских правоотношениях действие свидетельства о праве на наследство
проявляется двояко. Первый аспект его действия может быть охарактеризован как
презумпция правильности свидетельства о праве на наследство. Как нотариальный
акт, свидетельство о праве на наследство создает опровержимую презумпцию о том,
что лицо, указанное в качестве наследника в свидетельстве, действительно входит в
состав наследников. Свидетельство должно быть признано недействительным в судебном порядке. Сам нотариус, за исключением случая п. 2 ст. 1155 ГК РФ, не вправе
аннулировать выданное свидетельство. Аннулирование свидетельства прекращает
отношения, связанные с фактом его выдачи не на будущее время, а с момента его
выдачи. Действиям лиц, получившим свидетельство, так и лица, его выдавшего, не
придается юридического значения.
Другим аспектом действия свидетельства о праве на наследство является его
публичная достоверность. До тех пор, пока свидетельство о праве на наследство не
признано недействительным, любое лицо вправе совершать с наследником любые
сделки в отношении имущества, указанного в свидетельстве, не опасаясь неблагоприятных последствий исполнения в пользу ненадлежащего лица. Свидетельство о
праве на наследство в смысле предписаний ст. 312 ГК РФ является достаточным доказательством того, что исполнение принимается уполномоченным лицом.
4.5. Охрана наследства
В соответствии с п. 2 ст. 1171 ГК РФ меры по охране наследственного имущества
принимаются нотариусом по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства
или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества.
Закон не предоставляет нотариусу права принимать такие меры по собственной
инициативе.
Принятие мер к охране наследственного имущества в совокупности других нотариальных действий, совершаемых после открытия наследства, обладает рядом осо-
111
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бенностей. Так, в соответствии с законодательством о нотариат нотариус принимает
такие меры в случае необходимости, т.е. когда признает это целесообразным для защиты интересов наследников, отказополучателей, кредиторов или государства (ст. 64
Основ законодательства о нотариате).
С другой стороны, проведение ряда действий в рамках принятия мер по охране
наследства зависит от усмотрения третьих лиц. Так, например, нотариус вправе описать наследственное имущество, если наследники или другие лица, проживавшие с
наследодателем, добровольно предъявят его к описи.
Если же принять меры к охране наследственного имущества не представляется
возможным (наследники или другие лица, проживавшие с наследодателем, возражают против описи, не предъявляют имущество к описи либо имущество вывезено
и т.п.), нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц, а в необходимых случаях – уполномоченный орган государственной власти или местного
самоуправления.
Принятие мер по охране наследственного имущества, осуществляемое нотариусом, ограничено определенным сроком. Приступить к принятию мер по охране наследственного имущества нотариус должен в срок, обеспечивающий его сохранность,
как правило, не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления сообщения.
В дальнейшем срок осуществления мер по охране наследства и управлению им
нотариус определяет самостоятельно с учетом характера и ценности наследства, а
также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследственным имуществом. Однако в силу правила п. 4 ст. 1171 ГК РФ этот срок не может быть
более 6-ти месяцев, а в случаях, предусмотренных п. 2 и п. 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК
РФ, не более 9-ти месяцев со дня открытия наследства.
В соответствии со ст. 1172 ГК РФ для охраны наследства нотариус производит
опись имущества в присутствии двух свидетелей. Для производства описи могут
присутствовать исполнители завещания, наследники и в соответствующих случаях,
представители органа опеки и попечительства. Неявка указанных лиц, надлежащим
образом уведомленных о производстве описи, не является препятствием для ее проведения.
В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи наследодателя.
Заявления физических и юридических лиц о принадлежности им отдельных вещей
заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения
в суд с иском об исключении этого имущества из описи.
Опись наследственного имущества имеет весьма важное значение как для совершения нотариального действия по принятию мер к охране наследства, так и вообще в
наследственных правоотношениях. По акту описи имущество передается на хранение
или в доверительное управление соответствующим лицам. В дальнейшем, именно на
объекты, включенные в опись, выдается свидетельство о праве на наследство.
Норма ст. 1172 ГК РФ помимо проведения описи предусматривает еще и оценку
наследственного имущества.
Оценка наследственного имущества при проведении описи производится по заявлению исполнителя завещания, наследников или представителей органа опеки и
попечительства. При поступлении такого заявления имущество оценивается по соглашению между наследниками. Однако наследники вправе заключить и отдельное
соглашение в письменной форме, где зафиксируют свое согласие с произведенной
оценкой. При отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той его
части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым
оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки.
112
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Стоимость наследственного имущества имеет значение для его раздела в соответствии с причитающимися долями (ст. 1165 ГК РФ), для исчисления доли наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), для ответственности наследника по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ) и др.
МЕРЫ ПО ОХРАНЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Направление нотариусом запросов в банки, другие кредитные
организации и иные юридические лица с целью выявления состава
наследства и его охраны (п.3 ст. 1171 ГК РФ)
Производство нотариусом описи наследственного имущества
(п. 1 ст. 1172 ГК РФ)
Внесение денег в депозит нотариуса (п. 2 ст. 1172 ГК РФ)
Передача валютных ценностей, драгоценных металлов и камней,
изделий из них, не требующих управления ценных бумаг на
хранение банку (п. 2 ст. 1172 ГК РФ)
Передача иного имущества по договору хранения наследникам
или иным лицам (п. 4 ст. 1172 ГК РФ)
Уведомление ряда организаций о наличии в составе наследства
определенного имущества (п. 3 ст. 1172 ГК РФ)
Заключение нотариусом договора доверительного управления
наследственным имуществом (ч. 1 ст.1173 ГК РФ)
Другие необходимые меры по охране наследства
В соответствии с абз. 3 ст. 1172 ГК РФ основанием для проведения оценки является отсутствие соглашения наследников по поводу стоимости наследственного
имущества или его части. Оценка является факультативной частью описи наследственного имущества, т.е. относится к совершению такого нотариального действия как
принятие мер к охране наследства.
Заметим: охрана наследственного имущества в каждом случае имеет свои особенности, связанные с порядком и видами мер, направленных на сохранность конкретных предметов наследственной массы. Наличные деньги (ст. 140 ГК РФ), ценные
бумаги при залоге имущественного права, удостоверенного этими ценными бумагами
(п. 4 ст. 338 ГК РФ), вносятся в депозит нотариуса. Валютные ценности, драгоценные
металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору (ст. 921 ГК РФ). Валютные ценности (ст. 141 ГК
РФ), подлежащие передаче банку, составляют иностранную валюту и внешние ценные бумаги (бумаги иностранных эмитентов). Ценные бумаги передаются на хранение
в банк только в том случае, если они не требуют управления. В отношении таких ценных бумаг отсутствует необходимость совершения каких-либо юридически значимых
действий, а существует лишь потребность в обеспечении сохранности.
113
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Правовое оформление отношений, связанных с передачей указанного наследственного имущества банку, обеспечивается заключением договора о хранении ценностей (ст. 921 ГК РФ). Выбор банка осуществляется нотариусом самостоятельно.
Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей банком
нотариусу сохранного документа. Предъявление указанного документа является основанием для выдачи хранимых вещей поклажедателю. Меры по охране наследственного имущества продолжаются в течение времени, необходимого наследникам для
вступления во владение наследственным имуществом.
Меры по охране наследства продолжаются до принятия наследства всеми наследниками, в том числе теми, у которых право наследования возникает вследствие отказа от наследства или отстранения наследников от наследства, непринятия наследства другими наследниками либо по правилам наследственной трансмиссии (п.п. 2 и 3
ст. 1154, п. 2 ст. 1156 ГК РФ). В любом случае такой срок не должен превышать 9-ти
месяцев. После истечения указанного срока, который совпадает с истечением срока
по договору хранения ценностей в банке, нотариус должен предъявить в банк именное
сохранное свидетельство, получить хранимые ценности и передать их наследникам.
К охранительным мерам относится также уведомление нотариусом о наличии в
составе наследства определенного имущества ряда организаций, которые обеспечивают его соответствующий правовой режим. Так, если нотариусу стало известно, что
в состав наследства входит оружие, он уведомляет об этом органы внутренних дел
(п. 3 ст. 1172 ГК РФ). В случае смерти собственника гражданского оружия до решения
вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного
хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими.
РАСХОДЫ НА ОХРАНУ НАСЛЕДСТВА
Затраты на оплату услуг за хранение наследственного
имущества (банками, другими лицами)
Затраты на оплату публикации в печати об открытии
наследства и вызова наследников
Затраты на оплату почтовых транспортных услуг
Затраты на юридические и фактические действия по
управлению наследственным имуществом
Оплата за государственную регистрацию передачи
недвижимого имущества в составе наследства в
доверительное управление
Затраты на вознаграждение доверительному
управляющему
Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе имущества
умершего, передаются нотариусом органам внутренних дел по отдельной описи. После принятия наследниками наследства регистрация (перерегистрация) оружия, полученного по наследству, производится в 2-х недельный срок органами внутренних дел
114
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
на основании документов, подтверждающих вступление в наследство при условии
получения лицензии на приобретение указанного оружия.
Кроме того, о выявленном при описи имуществе, представляющем историческую,
научную, художественную или иную историческую ценность, нотариусом сообщается
в соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления.
Расходы на охрану наследства и управление им определяются в соответствии с
мерами, предусмотренными нотариусом или исполнителем завещания, на основании
ст. 1172, 1173 ГК РФ.
О прекращении мер по охране наследственного имущества нотариус, в силу правил п. 2 ст. 68 Основ законодательства о нотариате обязан предварительно уведомить наследников, а если имущество по праву наследования переходит к государству – соответствующий государственный орган.
4.6. Распоряжение наследственными правами на имущество
Распоряжение наследственными правами воплощает принципы автономии воли
субъектов гражданских правоотношений, вступление в них по своему собственному
усмотрению. В наследственном праве распоряжение правами наследодателя означает его право отказаться от наследства, а при принятии наследства – разделить или
прирастить его, если наследственное имущество может перейти или находиться в общей совместной собственности двух или более лиц.
СПОСОБЫ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА
Фактический
Совершение действий,
свидетельствующих об
отсутствии наследника
намерений принять
наследственное
имущество
Формальный
Подача наследодателем
заявления нотариусу по месту
открытия наследства
Подача заявления наследником
через другое лицо нотариусу по
месту открытия наследства
Пересылка по почте заявления об
отказе от наследства нотариусу по
месту открытия наследства
Отказ от наследства. Отказ от наследства не возможен только при наследовании выморочного имущества, во всех остальных случаях каких-либо ограничений не
существует. Отказ совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу
или должностному лицу, имеющему законные полномочия на выдачу свидетельства
о праве на наследство, письменного заявления наследника об отказе от наследства
(п. 1 ст. 1159 ГК РФ). Такое заявление наследник вправе передать через своего представителя (полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью) или отправить нотариусу по почте.
115
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Заметим, что отказ от наследства в отличие от его принятия не может быть совершен фактическими действиями. Непринятие наследства имеет место в случаях, когда
наследник не совершает никаких действий, направленных на получение наследства
(не подает заявление, не вступает во владение наследственным имуществом).
В отличие от непринятия при отказе наследник передает свое право на принятие
другим лицам. Кроме того, поскольку отказ это сделка, он может быть признан недействительным по основаниям, предусмотренным в Гражданском кодексе РФ.
Выделяют адресный (направленный) отказ (с указанием лица, в пользу которого
отказывается) и безадресный (безусловный) – без указания конкретных лиц.
Круг лиц, в пользу которых можно совершить отказ, ограничивается наследниками по завещанию или по закону (любой очереди), не лишенных наследства, в том
числе тех, которые призываются к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (п.1 ст. 1158 ГК РФ). Данное правило не подлежит
расширительному толкованию.
Исходя из необходимости точного соблюдения воли наследодателя, не допускается направленный отказ:
– от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя
завещано назначенным им наследникам.
– если наследнику подназначен наследник.
Кроме того, закон запрещает направленный отказ от обязательной доли в наследстве. Здесь законодатель исходит из того, что право на обязательную долю индивидуально распространяется на необходимых наследников, а сама обязательная
доля носит определенное целевое назначение – материальное обеспечение таких
наследников.
Отказ от наследства носит безоговорочный характер (нельзя отказаться от части
наследства, или долгов наследодателя).
Данный запрет установлен в целях предотвращения злоупотребления правом и
корреспондируется с положениями ст. 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц.
ВИДЫ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА
По целям отказа
По содержанию отказа
Отказ от наследства с целью
наследования всего
имущества умершего одним
наследником
Направленный (условный)
отказ –
в пользу конкретного лица
Отказ от наследства в связи с
невозможностью выехать на
территорию другого
государства
Безусловный отказ – без
указания лица, в пользу которого
наследник отказывается от
наследственного имущества
Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для
принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Кро-
116
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ме того, если наследство было принято наследником путем совершения действий,
свидетельствующих о фактическом его принятии (конклюдентных), впоследствии суд
может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по
истечении установленного срока, если найдет причины пропуск срока уважительными
(ст. 1157 ГК РФ).
Отказ от наследства носит бесповоротный характер, т.е. впоследствии он не может быть изменен или взят обратно никакими способами (ни подачей заявления о
принятии наследства, ни совершением действий, свидетельствующих о фактическом
принятии наследства).
Отказ от наследства, когда наследником является несовершеннолетний или ограниченно дееспособный гражданин, допускается только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Отказ от завещательного отказа не может быть совершен под условием или с
оговорками, но не допускается отказ в пользу другого лица. Это ограничение связано,
прежде всего, со строгим целевым назначением завещательного отказа и его связью
с личностью отказополучателя. Кроме того, в ст. 1160 ГК РФ особо оговаривается, что
если наследник одновременно является и отказополучателем, то его право на отказ
от получения завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или
отказаться от него.
Признание отказа от наследства недействительным возможно только в судебном
порядке. Суд может признать отказ недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА
Наследник по закону
В пользу наследников
по закону первой или
второй очереди
Наследник по завещанию
В пользу наследников
по завещанию, или по
закону любой очереди
Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.
Итак, не допускается отказ от наследства:
1) согласно ч. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ в пользу кого-либо из наследников по закону
или завещанию – от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество
наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве; если наследнику подназначен наследник, в порядке ст. 1121 ГК РФ;
2) в пользу наследников, лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 и ч. 1 п. 1 ст. 1158
ГК РФ);
3) в пользу лиц, которые не относятся к наследникам по закону или завещанию
(ч. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ);
4) при наследовании Российской Федерацией выморочного имущества (ч. 2 п. 1
ст. 1157 ГК РФ).
Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием, а также отказ
от части причитающегося наследства: наследник, отказавшийся от части наследства,
признается отказавшимся от всего наследства.
117
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Заявление об отказе от наследства может быть подано через поверенного, имеющего нотариально удостоверенную (приравненную к ней), доверенность.
В соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ к нотариально удостоверенным доверенностям
приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в
госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или
дежурным врачом;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и
других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих
и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные
начальником соответствующего места лишения свободы;
4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого
учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.
При получении заявления об отказе нотариус проверяет своевременность его подачи наследником. Важно учесть, что при отказе от наследства лица, на которое было
возложено исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного отказа
или завещательного возложения, оно переходит на других наследников, получивших
долю указанного лица.
В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право
отказа от получения завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.
Раздел и виды раздела наследства. Исторически первым способом отхода от
общей собственности, независимо от основания возникновения, был иск о разделе
наследственного имущества. Таким образом, вполне обоснован вывод о том, что в
римском праве при исковом разделе общей собственности используется в качестве
метода юридической техники аналогия правил совершения иска о разделе наследственного имущества – actio familiae erciscundae.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
В НАСЛЕДСТВЕНННОМ ИМУЩЕСТВЕ
Если в собственности 2-х или
нескольких наследников поступило
имущество, которое не может быть
разделено без изменения его
целевого назначения (неделимые
вещи)
Если в собственность 2-х или
более наследников перешло
по наследству имущество, не
подлежащее разделу
в силу закона
ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Долевая
118
Совместная
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум
или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано
двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в общую долевую собственность наследников (ст. 1164 ГК РФ).
К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются
положения гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил ст.ст. 11651170 ГК РФ. Однако при разделе наследственного имущества привила ст. 1168-1170
ГК РФ (соответственно о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе
наследства, преимущественном праве на предметы обычной домашней обстановки и
обихода при разделе наследства, о компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей) применяются в течение 3-х лет со
дня открытия наследства.
Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности
двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними
(ст. 165 ГК РФ), а при недостижении его – судом.
К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит
недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли
одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
ВИДЫ РАЗДЕЛА НАСЛЕДСТВЕННОЙ МАССЫ
Раздел наследства по
соглашению лиц, принявших
наследство
Раздел наследства в
судебном порядке
Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной
регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела
наследства.
Что касается раздела имущества, в составе которого нет недвижимости, то законодатель не обязал наследников получить до заключения соглашения о разделе
наследства свидетельства о праве на наследство. Следовательно, нотариус может
удостоверить соглашение о разделе наследства (кроме недвижимого имущества)
после того, как будет полностью определен круг наследников – участников общей долевой собственности на такое имущество, т.е. по истечении установленного законом
срока для принятия наследства.
В этом случае до выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус, по просьбе наследников, удостоверяет соглашение о разделе наследственного имущества,
в котором должно быть указано, что участниками общей долевой собственности являются наследники, но по их соглашению каждому из них переходит по праву собственности конкретный объект из наследственного имущества (с компенсацией или
без таковой). В то же время эти наследники вправе сначала получить свидетельство
на наследство, а затем оформить соглашение о разделе.
119
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ВИДЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НАСЛЕДНИКОВ
НА НЕДЕЛИМУЮ ВЕЩЬ
Приоритет права собственности на неделимую вещь
Приоритет права постоянного пользования неделимой вещью
Приоритет права пользования неделимым жилым помещением
При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства и
удостоверение соответствующего соглашения могут быть осуществлены только после рождения такого наследника (ст. 1166 ГК РФ).
Если соглашение о разделе имущества было заключено, оно признается ничтожной сделкой, полученное наследниками по такому соглашению имущество подлежит
возврату в натуре или его стоимость возмещается в деньгах. Если в состав наследственного имущества входило недвижимое имущество, акт его государственной регистрации может быть признан недействительным в судебном порядке.
При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением
правил ст. 37 ГК РФ, согласно которой опекун не может без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершить, а попечитель – давать согласие на
совершение сделок, влекущих отказ от принадлежащего подопечному права, раздел
его имущества или выдел их него долей, а также любых сделок, которые уменьшают
имущество подопечного. В целях охраны законных интересов указанных наследников
о составлении соглашения о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки
и попечительства.
КОМПЕНСАЦИЯ НЕСОРАЗМЕРНОСТИ ПОЛУЧАЕМОГО
НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ДОЛЕЙ
Передача другого
имущества
из состава наследства
Выплата соответствующей
денежной суммы или
предоставление
иной компенсации
Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в
счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.
Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому
подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися
собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.
Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет
своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода
120
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
(ст. 1169 ГК РФ). Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев.
Статья 1170 ГК РФ предусматривает компенсацию несоразмерности получаемого
наследственного имущества с наследственной долей. Несоразмерность наследственного имущества устраняется передачей этим наследником остальным наследникам
другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в
том числе выплатой соответствующей денежной суммы.
В случае недостижения согласия между наследниками спор о разделе и форме
компенсации решается судом.
Выплата компенсации без согласия наследника допустима лишь при условии, что
его доля незначительна, не может быть реально выделена и не имеет существенного
интереса в использовании общего имущества.
Раздел имущества в нотариальном порядке производится при отсутствии спора
между наследниками и при наличии в наследственной массе вещей, распорядится
которыми или получить которые наследники могут лишь при предъявлении нотариального свидетельства о праве на наследство (жилой дом, денежный вклад, автомобиль, паенакопление и т.п.). Договор (соглашение) оформляется после получения
свидетельства о праве на наследство и может быть удостоверен любым нотариусом
(в любой нотариальной конторе).
Выплата компенсации вместо выдела доли наследника в натуре допускается
только с его согласия. Кроме того, по согласию наследников, ставших участниками
общей долевой собственности, раздел наследства может быть произведен и не в соответствии с причитающимися наследникам долями, так как это допускается диспозитивным характером норм ГК РФ и принципом свободы волеизъявления участников
данных правоотношений. Поэтому стоимость вещей, закрепляемых за отдельными
наследниками договором (соглашением), может и не соответствовать размеру их отдельных долей в наследстве.
Возможен раздел имущества, наследуемого по завещанию, в котором наследственная масса распределена между несколькими лицами и в долевом отношении, а
также раздел наследства, завещанного одному лицу при наличии наследников, имеющих право на обязательную долю. Однако не может быть удостоверен договор (соглашение) о разделе в натуре имущества, если завещателем имущество конкретно
распределено за тем или иным наследником и каждый из наследников по завещанию
становится собственником отдельной вещи. Договор (соглашение) о разделе завещанного имущества может, по согласованию с заинтересованными лицами, устанавливать, кто из наследников погашает долги наследодателя, кто исполняет завещательный отказ.
Приращение наследственных долей. Приращение наследственных долей – это
переход к другим наследникам доли в наследственном имуществе отпавшего наследника.
Приращение наследственных долей – специальный порядок увеличения наследственных долей за счет доли отпавшего наследника. Правила ст. 1161 ГК РФ не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным
основаниям, подназначен наследник. Приращение наследственных долей происходит
только на основании воли других наследников, которые не принимают наследственное имущество.
При отсутствии завещания доля отпавшего наследника по закону переходит к
другим наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их
121
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
наследственным долям. Когда завещателем определена судьба лишь части наследственного имущества и отпавшим наследником является наследник по завещанию, то
его доля переходит к призванным к наследованию наследникам по закону пропорционально их долям в той части, которая не была завещана.
СЛУЧАИ ПРИРАЩЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ДОЛИ
Наследник не примет наследства
Наследник откажется от наследства, не указав при
этом, что отказывается в пользу другого наследника
Наследник не будет иметь права наследования
Наследник отстранен от наследования (недостойный
наследник)
Завещание окажется недействительным
В завещании завещатель может указать основного наследника и на непредвиденный случай подназначенного наследника. Тогда отказ основного наследника от
наследования не будет означать для других наследников приращения их наследственной доли. Наследство автоматически перейдет к подназначенному наследнику, если
будут соблюдены все условия, касающиеся подназначенного наследника.
Если наследник умер после открытия наследства, не успев его принять, приращение наследственных долей не происходит, действуют правила о наследственной
трансмиссии. Правила приращения распространяются на наследников, которые были
призваны к наследованию и приняли наследство. Приращение наследственной доли
возможно, если имеется хотя бы один сонаследник.
Следует учитывать, что приращение наследственных долей возможно лишь в случае, когда оставшиеся сонаследники приняли наследство.
Доля отпавшего наследника остается в составе наследства. При приращении доли
оставшихся наследников пересчитываются в сторону увеличения, перехода права на
принятие наследства от отпавшего наследника к другим наследникам не происходит.
При наследовании по закону доля отпавшего наследника переходит остальным
наследникам по закону той очереди, которая призывается к наследованию и делится
между ними равными частями. В случае, если наследодатель завещал все имущество
назначенным им наследникам, то доля отпавшего наследника переходит остальным
наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только
завещанием не предусмотрено иное распределением (абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК РФ).
Правила о приращении долей не применяется ни при отпадении необходимого
наследника, призванного к наследованию обязательной доли, ни при отказе от получения завещательного отказа. Первый запрет объясняется целевой направленностью
обязательной доли, второй – особым правовым положением отказополучателя (в частности, тем, что он является наследником).
Приращения наследственных долей не наступает в случаях, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника по закону или по завещанию либо
когда отпавшему наследнику наследодателем в завещательном распоряжении под-
122
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
назначен наследник (п. 2 ст. 1121 ГК РФ), а также при переходе наследственной доли
в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ).
4.7. Доверительное управление наследственным имуществом
Доверительное управление выступает как одна из мер сохранения наследственного имущества, обладающего специфическими свойствами (ценных бумаг, исключительных прав, долей в уставном капитале юридического лица). В силу особенностей
такого имущества оно требует участия управления им особого состава лиц, имеющих,
как правило, специальные навыки в установленной имущественной сфере.
Для полной реализации наследственных прав наследников и сохранения отдельных видов наследственного имущества наследники вправе прибегнуть к институту
доверительного управления имуществом.
Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но
и управления (предприятие, доля в уставном капитале хозяйственного общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в соответствии со ст.
1026 ГК РФ в качестве учредителя доверительного управления заключает договор
доверительного управления этим имуществом. В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания (ст. 1173
ГК РФ).
Нотариус учреждает доверительное управление по заявлению кого-либо из следующих лиц: наследника (наследников); отказополучателя; исполнителя завещания;
органа местного самоуправления; органа опеки и попечительства; других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества.
ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЗАЯВЛЯТЬ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Наследник (наследники)
Отказополучатель
Исполнитель завещания
Орган местного самоуправления
Орган опеки и попечительства
Другие лица, действующие
в интересах сохранения имущества
Нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК РФ в качестве учредителя доверительного
управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на опреде-
123
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ленный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется
осуществлять управление этим имуществом в интересах указанного учредителем управления лица (выгодоприобретателя).
Выгодоприобретателями по договору доверительного управления наследственным имуществом являются наследники. Если у нотариуса не имеется сведений о наследниках, то в договоре доверительного управления конкретный выгодоприобретатель может быть не назван, хотя в конечном итоге им будет являться наследник.
Договор доверительного управления наследственным имуществом является частным случаем доверительного управления имуществом в целом. С учетом особенностей правового регулирования наследственных правоотношений заключает такой
договор не собственник имущества (наследник), а в его интересах нотариус. Наследники являются выгодоприобретателями по данному договору.
Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами,
исключительные права (интеллектуальная собственность) и другое имущество. Не
могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги.
Существенные условия договора доверительного управления определены ст. 1016
ГК РФ. Так, в данном договоре должны быть указаны:
– состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
– наименование учредителя управления, доверительного управляющего и выгодоприобретателя (если о выгодоприобретателе имеются сведения);
– размер и форма вознаграждения управляющему;
– срок действия договора.
По общим нормам о доверительном управлении доверительным управляющим
может быть только индивидуальный предприниматель или некоммерческая организация. В отношении договора доверительного управления наследственным имуществом законом сделано определенное изъятие: круг лиц, которые могут быть назначены
в качестве доверительного управляющего, по сути, никак не ограничен.
В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен
исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат
исполнителю завещания.
Единственное ограничение в отношении кандидатуры доверительного управляющего вытекает из нормы, сформулированной в п. 3 ст. 1015 ГК РФ, в соответствии с
которой доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления. Таким образом, назначить доверительным управляющим наследника, принявшего наследство, нельзя.
При этом нужно учитывать, что отказ от наследства не может быть изменен или
взят обратно, и наследник, отказавшийся от наследства, может быть доверительным
управляющим по договору доверительного управления наследственным имуществом.
Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление наследственным имуществом лично, кроме следующих случаев, в которых он может поручить
другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом:
1) если он уполномочен на это договором доверительного управления наследственным имуществом;
2) если он получил на это согласие учредителя управления, сделанное в письменной форме;
124
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3) если он вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя
управления в разумный срок.
За действия избранного им поверенного доверительный управляющий отвечает
как за свои собственные.
Выплата вознаграждения доверительному управляющему предусмотрена ст. 1023
ГК РФ. Условия и объем ответственности доверительного управляющего, в управление которого передано наследственное имущество, определены в ст. 1022 ГК РФ.
Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного
имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются Правительством РФ. В частности, постановлением Правительства РФ
от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по
договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» установлено, что предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного
управления наследственным имуществом не может превышать 3% оценочной стоимости наследственного имущества, определяемой в соответствии с п. 1 ст. 1172 ГК
РФ.
Заметим, что к расходам на охрану наследственного имущества и управление им
могут входить:
– оплата непосредственно хранения (банковская ячейка, сейф, складские помещения и др.);
– выплата вознаграждения хранителю наследственного имущества;
– выплата вознаграждения доверительному управляющему, если в состав наследственной массы входит имущество, требующее управления.
Особые условия договора доверительного управления установлены в отношении
предприятия как объекта гражданских прав.
При управлении предприятием, переходящим по наследству, выгодоприобретателем такого управления должны быть только наследники. Однако законом ограничено
участие в качестве выгодоприобретателей нотариуса или иного лица.
Имена наследников должны составлять существенные условия договора доверительного управления наследственным имуществом, без которых этот договор считается незаключенным. Однако в момент заключения договора доверительного управления предприятием имена всех наследников могут быть неизвестны, поскольку они
могут не принять наследство или отказаться от него. Поэтому в таком договоре обязательно условие о том, что управление осуществляется в интересах всех наследников, способных быть призванными к наследованию. После того как срок для принятия
наследства истечет, определятся конкретные имена наследников, имеющих право на
вознаграждение.
Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 7 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» до принятия наследником умершего участника общества
наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности
исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица – управляющим, назначенным нотариусом.
На основании постановления нотариуса о назначении наследника доверительным
управляющим общество с ограниченной ответственностью обязано предоставить ему
финансовые документы для аудиторской проверки. После чего нотариус обязан выдать свидетельство о праве на наследство.
125
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Ответственность доверительного управляющего наступает в следующих случаях:
1) если он не проявил при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления;
2) если он совершил сделку с превышением предоставленных ему полномочий
или с нарушением установленных для него ограничений.
Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении
наследственным имуществом должной заботы об интересах выгодоприобретателя,
возмещает последнему упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом и несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти
убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или доверителя управления.
4.8. Ответственность наследника по долгам наследодателя
Принятие наследства наследниками носит универсальный характер и включает в
себя долги наследодателя. Этим обеспечивается стабильность гражданского оборота
и защита интересов лиц, которые при жизни наследодателя имели к нему имущественные требования.
Отметим и другое общее правило гражданского закона: обязательства должника
гражданина прекращаются его смертью только в том случае, если они носят личный
характер. В остальных случаях они переходят к его правопреемникам. Ответственность наследника вытекает из сущности универсального правопреемства (т.е. наследуются не только права, но и обязанности).
В настоящее время в гражданском законодательстве прямо установлена универсальность наследственного правопреемства, что должно было привести к замене наследодателя во всех правах и обязанностях, в том числе долгах (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).
Однако с другой стороны установлена ограниченная ответственность наследников
по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
В Древнем Риме картина была совершенно иная. Там полагали, что на наследника
переходит имущественно-правовая личность наследодателя. В силу этого и долги, лежавшие на наследодателе, делались собственными долгами наследника. И отвечал
он за них не только наследственным активом, но и всем своим имуществом.
При этом следует учитывать, что универсальное наследственное правопреемство
как в советском, так и в современном российском законодательстве всегда имело и
имеет конститутивный, а не транслятивный характер, т.е. наследник по долгам наследодателя отвечает только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества
(абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
В соответствии с действующим законодательством под долгом понимается любая
имущественная обязанность в широком смысле этого слова. Так, долг включает в
себя не только обязанность передать имущество, уплатить деньги, но и обязанность
незаконного владельца вернуть вещь.
К долгам самого наследодателя относятся, прежде всего, долги, вытекающие из
различных гражданско-правовых договоров (кредитного договора, договора займа,
купли-продажи и т.д.). В то же время не переходят по наследству обязанности, имеющие строго личный характер (например, из договора поручения).
Справедливо вести речь не об ответственности наследников по долгам наследодателя, а о правопреемстве наследников в долгах наследодателя. Как юридический
факт, смерть лица не должна порождать ответственность по его долгам у других лиц.
126
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Следовательно, ответственность наступает по долгам, которые не связаны с личностью наследодателя, а также если это прямо не запрещено ГК РФ или другими
законами. В ст. 1175 ГК РФ устанавливается, что наследники, принявшие наследство,
отвечают по долгам наследодателя солидарно (ст. 323 ГК РФ).
Солидарная обязанность наследников – это обязанность наследников исполнить
требования кредитора наследодателя совместно. Это означает, что кредитор вправе
требовать исполнения как от всех должников совместно, так от любого из них в отдельности, при том, как полностью, так и в части долга.
Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.
Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.
Если наследники принимают наследство, они становятся ответчиками по долгам
наследодателя, но только в пределах стоимости наследственного имущества, которое они получают. Если долги наследодателя окажутся больше, чем стоимость полученного имущества всеми наследниками, они ответят только тем, что получили по
наследству, но не более.
Нотариус по месту открытия наследства принимает претензии от кредиторов наследодателя. Претензии должны быть предъявлены в письменной форме. О поступившей претензии нотариус сообщает наследникам.
Следует иметь в виду, что наличие претензии кредиторов не приостанавливает
выдачу свидетельства о праве на наследство, и нотариус должен разъяснить это кредитору. Подача претензии главным образом необходима для того, чтобы известить наследников о наличии у наследодателя неисполненных имущественных обязательств.
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости
перешедшего к нему наследственного имущества.
Следует отметить, что правило об ограниченной ответственности по долгам наследодателя охраняет интересы не только наследников, но и кредиторов. При неограниченной ответственности по долгам наследодателя имущество наследодателя
может слиться с имуществом наследника, и может возникнуть ситуация, когда имущество самого наследника обременено долгами. В этом случае речь может идти о
конкуренции требований различных кредиторов, что осложняет положение кредиторов наследодателя.
Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований.
Срок исковой давности для кредиторов является пресекательным, т.е. не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. Это срок существования права.
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
К принявшим наследство
наследникам
До принятия наследства: к
исполнителю завещания или к
наследственному имуществу
Срок, установленный законом для предъявления кредиторами наследодателя
претензий к наследственному имуществу, относится к требованиям, вытекающим из
127
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
обязательств наследодателя. Этот срок не распространяется на иск третьих лиц о
признании права собственности на имущество и об истребовании принадлежащего
им имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования в пределах общего трехлетнего срока исковой давности (по ранее действовавшему законодательству этот срок был равен одному году).
Претензии к наследникам должны предъявляться независимо от срока наступления соответствующих требований. В противном случае они могут утратить принадлежащие им права требования. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не
подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
К долгам наследодателя также относятся долги, возникшие вследствие причинения им вреда. В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда,
обязанность по его возмещению переходит на его наследников в пределах стоимости
наследственного имущества.
Шестимесячный срок на предъявление претензий кредиторами установлен только
для требований, вытекающих из обязательств наследодателя, и не распространяется
на требования:
– третьих лиц о признании права собственности на имущество и его истребовании;
– о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, на его
похороны;
– о возмещении расходов по охране наследственного имущества и управлению
им.
К этим требованиям применяется общий срок исковой давности, составляющий
согласно ст. 196 ГК РФ 3 (три) года.
Если кредитор предъявляет претензии по неисполненным обязательствам к нотариусу (в государственную нотариальную контору), то последний обязан принять
заявление кредитора и зарегистрировать его в книге учета наследственных дел. Заявление кредитора о принятии мер к охране наследственного имущества регистрируется нотариусом в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного
имущества. Если до даты обращения кредитора к нотариусу им не было заведено
наследственное дело на умершего, оно заводится по заявлению кредитора.
При предъявлении требований существует срок исковой давности, в течение которого возможна принудительная защита нарушенного гражданского права средствами
искового судопроизводства. И этот срок не подлежит перерыву, приостановлению и
восстановлению. Давность порождает возникновение или трату прав. Общие положения гражданского законодательства говорят о двух сроках исковой давности:
– Общий срок (три года).
– Специальный срок.
– Специальный срок может быть следующим:
– 6 месяцев – по искам чекодателя ко всем обязанным лицам;
– 1 год – по искам о признании оспоримой сделки недействительной;
– 2 года – по искам о выкупе земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
– 5 лет – по искам о недостатках работ по строительству и др.
Особенности ответственности по обязательствам наследодателя установлены
для наследования прав участия в хозяйственных обществах и товариществах.
Так, наследники, вошедшие в число участников хозяйственного общества, с момента вхождения несут ответственность не только в пределах стоимости наследства,
128
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
но и личную ответственность – в соответствии с законом и уставными документами
юридического лица.
Если после принятия наследства обнаружатся долги предприятия, повлекшие затем его банкротство (причем банкротство будет вызвано осуществленными при жизни наследодателя действиями учредителей), то наследник может стать обязанным
отвечать по долгам общества даже при отсутствии своей вины. Претензии на имущество предприятия неминуемо коснутся и имущества, составлявшего прежде долю
наследодателя, а теперь – долю наследника.
На наследника полного товарища, независимо от того, принят он в товарищество
или нет, возлагается ответственность по обязательствам товарищества. Если наследник вступил в товарищество и приобрел статус полного товарища, он принимает на
себя равные с остальными участниками обязанности и несет субсидиарную ответственность в полном объеме по всем долгам товарищества, в том числе и по тем, которые образовались до его вступления в товарищество. Если наследнику выплачена
стоимость доли участника товарищества, то он несет субсидиарную ответственность
по долгам товарищества, образовавшимся до выбытия наследодателя из товарищества, в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за
год, в котором наследодатель выбыл из товарищества (п. 2 ст. 75 ГК РФ). Эта ответственность, в отличие от ответственности выбывшего участника, носит ограниченный
характер, так как правопреемник отвечает по долгам товарищества в пределах перешедшего к нему имущества выбывшего участника.
Ряд ограничений на переход по наследству полного объема прав, принадлежавших наследодателю как участнику хозяйственного товарищества, связан со статусом
наследника. Будучи наследником по закону, Российская Федерация возмещает расходы по ст. 1174 ГК РФ и несет ответственность по долгам в пределах стоимости
перешедшего к ней выморочного имущества. При этом требования о возмещении
расходов по ст. 1174 ГК РФ подлежат удовлетворению до уплаты долгов кредиторам
наследодателя.
По обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением, наследники должны нести ответственность перед кредиторами в полном объеме, поскольку
принятое имущество считается принадлежащим наследникам с момента открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ), а ограниченная ответственность установлена ст. 1175
ГК РФ только по долгам наследодателя.
Принцип ограниченной ответственности наследника пределами действительной
стоимости перешедшего к нему имущества наследодателя в полной мере защищает
интересы наследников, не замещающих наследодателя в составе участников коммерческой организации, а получающих лишь стоимость его доли.
Контрольные вопросы
1. Назовите черты (элементы) и принципы принятия наследства.
2. Перечислите способы принятия наследства. Дайте им характеристику.
3. Назовите стадии механизма реализации права на принятие наследства.
4. В какой срок наследство может быть принято?
5. В каких случаях наследство может быть принято наследником по истечении
срока на его принятие?
6. Что понимается под «наследственной трансмиссией»?
129
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
7. В чем отличие наследственной трансмиссии от наследования по праву представления?
8. Каковы особенности фактического принятия наследства?
9. Назовите условия фактического принятия наследства?
10. Раскройте стадии фактического наследственного правопреемства.
11. Каков срок выдачи свидетельства о праве на наследство?
12. Дайте характеристику юридического значения свидетельства о праве на наследство.
13. Назовите случаи и условия приостановления выдачи и аннулирования свидетельства о праве на наследство.
14. Перечислите меры по охране наследственного имущества.
15. Каков срок установления мер по охране наследственного имущества?
16. Что включается в расходы на охрану наследства?
17. Назовите и охарактеризуйте способы отказа от наследства.
18. Каковы виды отказа от наследства? Раскройте их содержание.
19. Назовите принципы отказа от наследства и его правовые последствия.
20. В пользу кого отказ от наследства не допускается?
21. В каком порядке может осуществляться раздел наследственного имущества?
22. Каковы условия передачи наследнику вещи, превышающей стоимость его
доли в наследственном имуществе?
23. Назовите случаи приращения наследственных долей.
24. В чем суть доверительного управления наследственным имуществом?
25. Перечислите лиц, уполномоченных заявлять об учреждении доверительного
управления наследственным имуществом.
26. В каких случаях доверительный управляющий вправе передать функции по
доверительному управлению наследственным имуществом другому лицу?
27. В каком объеме несут ответственность наследники по долгам наследодателя?
28. Раскройте порядок предъявления к наследникам требований кредиторов наследодателя.
130
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
5. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
5.1. Наследование предприятия.
5.2. Наследование прав, связанных с участием в коммерческих организациях
5.3. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства
5.4. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей
5.5. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных наследодателю в качестве средств к существованию
5.6. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством
или муниципальными образованиями на льготных условиях
5.7. Наследование земельных участков
5.8. Наследование государственных наград
5.1. Наследование предприятия
Термин «предприятие» в русском языке употребляется, как правило, в двух значениях. Первое значение раскрывает понятие предприятия как производственного
учреждения – это завод, фабрика, мастерская. Во втором значении под ним понимается задуманное, предпринятое кем-нибудь дело. Таким образом, рассматриваемое
понятие содержит предпринимательское начало.
Несмотря на то, что действующее законодательство, прежде всего ГК РФ (ст. 132),
рассматривает предприятие в качестве единого имущественного комплекса только
как объект гражданских прав, в законодательстве и в юридической литературе предприятие нередко рассматривается в качестве субъекта гражданских прав (в частности, государственные и муниципальные унитарные предприятия).
С юридической точки зрения предприятие – это установленный законом неделимый объект гражданско-правовых отношений. Его неделимость заключается в распространении единого правового режима на все имущество, входящее в его состав.
При наследовании имущества предприятия по частям практически невозможно частично передать фирму, клиентелу, репутацию и т.п. При наследовании в целом помимо возможности передать в полном объеме нематериальные объекты предприятия
сохраняются производственное или торговое дело, рабочие места для занятых на
предприятии людей.
Исключительными правами в составе предприятия являются указанные в ст. 132
ГК РФ права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию,
работу и услуги – фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания,
принадлежащие собственнику предприятия на основании лицензий права пользования такими средствами индивидуализации, а также иные права на объекты интеллектуальной собственности, возникающие из авторских и иных договоров, на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, прав на промышленные
образцы, изобретения, «ноу-хау» и т.п.
Наследовать предприятие как имущественный комплекс имеют право следующие
субъекты гражданского права:
1) гражданин,
2) юридическое лицо,
3) Российская Федерация.
Причем необходимо иметь в виду, что юридические лица могут быть наследниками только при наследовании по завещанию. Российская Федерация является на-
131
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
следником по закону только выморочного имущества, т.е. имущества, на которое не
претендуют наследники по причинам, указанным в ст. 1151 ГК РФ.
Поэтому наследование предприятия в целом предпочтительнее с публично-правовой точки зрения.
Цель особого нормирования наследования состоит в охране предприятия как
средства производства, имеющего важное значение для всего общества. Осуществляя эту цель, нормы о наследовании должны стремиться, в частности, к достижению
следующих результатов:
1) противодействие перехода предприятия по частям, в том числе перехода отдельных прав и обязанностей, составляющих предприятие;
2) обеспечение его перехода в порядке наследования в руки лиц, способных гарантировать надлежащий уровень использования предприятия в соответствии с его
целевым назначением.
Одним из новых объектов гражданского права, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, является предприятие как имущественный
комплекс.
Значение такого сложного объекта прав, в состав которого входят различные
права и обязанности, для предпринимателя, а также для общества в целом очень
велико. Учитывая трудности, возникающие в использовании, распоряжении и управлении предприятием при наследовании по закону, возникает проблема сохранения
предприятия на «ходу».
Эта проблема должна решаться путем ограничения использования предприятия
только его прямым целевым назначением, т.е. для извлечения прибыли.
Так, предприятие как имущественный комплекс используется только для предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 132 ГК РФ)
Правомочия собственника зависят от того, как его статус устанавливается законодательством. Поскольку, согласно п. 1 ст. 132 ГК РФ, предприятие как имущественный комплекс должно быть использовано для осуществления предпринимательской
деятельности, для того чтобы пользоваться предприятием, наследнику необходимо
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом,
гражданин, получивший право собственности на предприятие путем наследования по
закону, будет ограничен в его использовании, пока не приобретет статус предпринимателя.
Из сказанного выше следует, что государство не заинтересовано в том, чтобы при
наследовании по закону предприятие прекратило свое существование и не использовалось в предпринимательской деятельности. В этой связи следует положительно
отметить ряд норм ч. 3 ГК РФ, позволяющих решить данную проблему.
Задача законодательства, направленная на сохранение целостности предприятия
как неделимого имущества и использование его по назначению, наследниками решается путем применения правила о преимущественном праве наследника на получение предприятия в счет своей наследственной доли. Это правило предусмотрено
ст. 1168 ГК РФ, в которой говорится о преимущественном праве на неделимую вещь
при разделе наследства, а также ст. 1178 ГК РФ, в которой предусмотрено преимущественное право с целью сохранения предприятия для использования по целевому
назначению.
Согласно п. 1 ст. 1168 ГК РФ, если наследуется часть предприятия, то право на
получение в счет своей наследственной доли имеет наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на предприятие. Это преимущество при разделе наследства наследник имеет перед иными наследниками по закону,
132
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того,
пользовались они этим предприятием или нет.
Исходя из смысла п. 2 ст. 1168 ГК РФ, если среди наследников отсутствуют лица,
являвшиеся ранее участниками общей собственности на предприятие, то преимущественное право перед иными наследниками на получение предприятия в счет своей
наследственной доли имеет наследник, постоянно пользовавшийся предприятием. К
этим лицам можно отнести арендатора, управляющего по договору доверительного
управления и т.п.
Согласно ч. 1 ст. 1178 ГК РФ, наследник, который на момент открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение предприятия в счет своей
наследственной доли входящего в состав наследства. Исходя из логики норм ч. 3 ГК
РФ, данное правило применяется, если среди наследников отсутствуют лица, указанные в п. 1 и п. 2 ст. 1168 ГК РФ. Включение в часть III ГК РФ данной нормы следует
признать положительным моментом.
Поскольку предприятие как имущественный комплекс должно использоваться в
предпринимательской деятельности, то и лицо, обладающее правом ведения предпринимательской деятельности (предприниматель), при прочих равных условиях,
имеет определенные преимущества перед иными наследниками по закону.
Преимущество предпринимателя перед иными наследниками (при прочих равных
условиях) при наследовании по закону предприятия, используемого в предпринимательской деятельности, можно объяснить следующими причинами.
Во-первых, наследник, осуществляющий предпринимательскую деятельность,
может обладать навыками, позволяющими ему использовать предприятие в товарном
обороте с наименьшими потерями.
Во-вторых, он может сразу после принятия наследства приступить к управлению
им.
В-третьих, указанный наследник, имея определенный капитал, используемый им в
коммерческой деятельности, может сразу после принятия наследства вложить средства в предприятие. Это позволит укрепить его базу и снизить риск разорения или запущения, которое в некоторой степени возможно в связи со смертью собственника, а
также убедить кредиторов в состоятельности наследника, принявшего предприятие.
В-четвертых, у предпринимателя имеются свои наработанные коммерческие связи
и клиенты, что также может положительно сказаться на рентабельности предприятия.
Право преимущественного получения в счет своей наследственной доли предприятия как имущественного комплекса следует применять только при наследовании по
закону. Оно неприменимо при наследовании по завещанию, имеющему в содержании
указание доли в наследстве и конкретного наследника, которому предназначается
предприятие, поскольку волеизъявление завещателя в отношении предприятия не
может быть исполнено иначе, чем это указано в завещании, так как будет нарушен
принцип свободы завещания. Напомним, что свобода завещания ограничивается
только правилами об обязательной доле в наследстве (ч. 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ).
Следует учесть, что преимущественным правом на наследование предприятия обладает также коммерческая организация, являющаяся наследником по завещанию.
Данное правило будет выполняться, если все имущество наследователя завещано, в
том числе и предприятие, двум или нескольким наследникам без указания доли или
конкретного лица, которому предназначается предприятие (ч. 1 ст. 1178 ГК РФ).
В свою очередь, нераздельность предприятия при наличии многих наследников
ведет к очень тяжелому обременению основного наследника выкупными платежами
133
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
(компенсацией) в пользу остальных сонаследников. Это может привести к ликвидации
предприятия, что представляется нежелательным. Данный вопрос в части III ГК РФ
остался без решения.
По общему правилу осуществление кем-либо из наследников преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам (п. 2 ст. 1170 ГК РФ).
Следует отметить, что при недостижении согласия между наследниками, в том
числе обладающими преимущественным правом на получение предприятия в счет
своей наследственной доли, входящей в состав наследства, все спорные ситуации
должны разрешаться в судебном порядке.
Поскольку предприятие – неделимый объект, его нельзя разделить в натуре, иначе оно потеряет все свои свойства как имущественный комплекс.
В соответствии с ч. 2 ст. 1178 ГК РФ в случае, когда никто из наследников не
имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие,
входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую
собственность наследников в соответствии с причитающимися им долями.
В соответствии со ст. 1165 ГК РФ наследственное имущество, которое находится
в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. Соглашением может быть предусмотрено, что предприятие в целом поступает в собственность одного из наследников при соблюдении
правил ст. 1170 ГК РФ. Также по соглашению наследники могут перераспределить
свои доли в предприятии в неравных размерах.
Не исключено, что наследники в соглашении предусмотрят такие условия, которые могут выходить за рамки наследственных отношений. Так, по соглашению может
быть предусмотрено, что наследники, получившие предприятие в общую долевую
собственность наследников, после государственной регистрации права на него обязуются:
а) передать его в доверительное управление либо постороннему лицу, либо одному из участников общей долевой собственности на предприятие;
б) создать коммерческую организацию, например общество с ограниченной ответственностью, и в качестве вклада внести в него предприятие для осуществления
предпринимательской деятельности;
в) продать предприятие как имущественный комплекс, а вырученные от его продажи деньги поделить в соответствии с причитающимися им долями.
Исходя из смысла ст. ст. 1165, 1170, 1178 ГК РФ, в случае, если среди наследников окажется несколько лиц, обладающих преимущественным правом на получение
предприятия в счет своей наследственной доли, указанное соглашение заключается
между ними при условии, что они выплатили полностью компенсацию иным наследникам.
В ст. 1165 ГК РФ указано, что к соглашению о разделе наследства применяются
правила гражданского законодательства о форме сделок и форме договоров.
Следует отметить, что, согласно п. 2 ст. 1165 ГК РФ, соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение
о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть
заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
Как мы указывали, при наследовании по закону предприятие может перейти в
собственность наследника, который не зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя. В этом случае наследник должен решить, желает он заниматься
предпринимательской деятельностью или нет. Необходимость регистрации в качест-
134
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ве предпринимателя может быть вызвана не только желанием наследника. С принятием наследства наследник становится собственником всего предприятия, при этом он
становится правопреемником наследодателя по всем долгам и требованиям, связанным с предприятием, в том числе по заключенным наследодателем хозяйственным
договорам и трудовым договорам с наемными работниками. Для того чтобы иметь
право осуществлять предпринимательскую деятельность, наследник должен в установленном порядке зарегистрироваться в качестве предпринимателя.
5.2. Наследование прав, связанных с участием
в коммерческих организациях
Говоря о наследовании прав, связанных с участием в коммерческих организациях
речь следует вести, прежде всего, о хозяйственных товариществах и обществах. К
таковым отнесены: полное товарищество, товарищество на вере (коммандитное), общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, акционерное общество.
Вопросам наследственного преемства прав, связанных с участием в коммерческих организациях, посвящена всего одна статья части III Гражданского кодекса Российской Федерации – ст. 1176 ГК РФ, в которой закреплен универсальный принцип.
Однако не следует забывать о том, что некоторые разрозненные нормы об особенностях перехода по наследству долей, паев и акций содержатся и в I части ГК РФ, а также
в законодательных актах о соответствующих юридических лицах.
Российский законодатель прямо называет наследственным имуществом:
1) полного товарища и вкладчика – долю в складочном капитале товарищества;
2) участника общества с ограниченной ответственностью – долю в уставном капитале общества;
3) члена производственного кооператива – пай в имуществе кооператива;
4) участника акционерного общества – акции.
Тем не менее, условия и порядок призвания к наследованию прав, связанных с
участием в коммерческих организациях своеобразны, и подчас различаются друг от
друга, в зависимости от вида юридического лица.
Если в состав наследственного имущества входит доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, может возникнуть ситуация, требующая
управления имуществом (до принятия наследства наследниками и др.). В этом случае
нотариус в порядке принятия мер к охране наследственного имущества на основании
ст. ст. 1173 и 1026 ГК РФ в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.
При возникновении необходимости управления долей в складочном капитале
умершего участника полного товарищества нотариус либо душеприказчик в порядке
принятия мер к охране наследственного имущества в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.
Статус участника коммерческой организации предоставляет гражданам совокупность прав как имущественного, так и неимущественного характера. К имущественным правам можно отнести: права участников (акционеров, членов производственных кооперативов) на получение части прибыли (дивидендов) организации; права на
выплату действительной стоимости доли (пая) или выдачу имущества в случае выхода из общества или кооператива; права на получение имущества или его стоимости в
случае ликвидации организации и т.д. Неимущественными являются права, связанные
135
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
с участием в управлении организацией (право на участие в общем собрании, право
созыва внеочередного собрания, право на включение вопросов в повестку дня и т.д.)
и контролем за ее деятельностью (право на получение информации о деятельности,
право на знакомство с бухгалтерской и иной документацией организации и т.д.).
Федеральный закон «Об акционерных обществах» не содержит норм, устанавливающих специальный правовой режим наследования акций. В том случае, когда
наследодатель являлся участником акционерного общества, порядок наследственного правопреемства регулируется непосредственно положениями п. 3. ст. 1176 ГК РФ,
которые определяют, что «в состав наследства участника акционерного общества
входят принадлежащие ему акции, наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества».
В соответствии с гражданским законодательством акционеры не имеют вещных
прав непосредственно на имущество акционерного общества, они наделены лишь
обязательственными правами (п. 2 ст. 48 ГК РФ) в отношении общества. Право собственности в данной ситуации возникает на приобретенные акции, в силу обладания
которыми собственник наделяется статусом акционера и приобретает комплекс имущественных и неимущественных прав в отношении акционерного общества.
Можно сделать вывод о том, что в состав наследства (наследственную массу)
участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции как особый
вид имущества. Однако специфика и ценность указанного имущества состоят в том,
что оно предоставляет владельцу определенный набор имущественных и неимущественных прав в отношении акционерного общества, являющегося эмитентом данных
акций. Лицо, унаследовавшее акции общества, одновременно приобретает статус акционера и наделяется полным объемом прав, которым обладал наследодатель.
При переходе акций к другому владельцу в порядке наследования законодатель
не предоставляет преимущественных прав при разделе наследства на получение в
счет своей доли входящих в состав наследства акций общества наследникам, уже
являющимся на день открытия наследства акционерами данного общества (как это
предусматривается ст. 1178 ГК РФ о наследовании предприятий).
Законодатель также не устанавливает никаких ограничений, связанных с согласием остальных участников закрытого акционерного общества на приобретение статуса
акционера данного общества наследником бывшего участника закрытого акционерного общества (как это предусматривает п. 1 ст. 1176 ГК РФ в отношении общества с
ограниченной или дополнительной ответственностью).
Наследники акционеров автоматически становятся участниками соответствующей организации (п. 2, 3 ст. 1176 ГК РФ).
Однако практика складывается неоднозначно по акционерным обществам. Встречаются судебные акты, признающие необоснованными действия обществ, участников,
регистраторов, препятствующие наследникам вступить в акционерное общество.
Иной порядок наследования предусматривается законодательством в том случае,
если наследодатель являлся участником общества с ограниченной или дополнительной ответственностью. Согласно п. 1 ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью входит доля этого
участника в уставном капитале общества. При этом «доля участника в уставном капитале общества представляет собой не имущество в натуре, а является величиной
условной, характеризующей объем прав, связанных с участием в обществе».
Таким образом, от наследодателей – участников обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью к наследникам в порядке наследственного правопреемства переходят не доли как таковые, а комплекс имущественных и неимущественных
прав, связанных с участием в обществе.
136
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Нет никаких препятствий для наследования прав, связанных с участием в обществе с ограниченной ответственностью. Чтобы в состав наследственного имущества умершего участника общества вошла его доля в уставном капитале общества, не
требуется согласия остальных участников такого общества. Имущество наследуется
в общем порядке независимо от воли третьих лиц. Согласие участников общества
требуется только для перехода доли к наследнику, т.е. фактически для вступления
наследника в общество. Только после получения такого согласия наследник вправе
осуществлять права и нести обязанности участника общества. Однако отсутствие согласия не может ограничивать его наследственную правоспособность (ст. 18 ГК РФ),
т.е. право наследовать имущество.
Объем преходящих по наследству прав зависит от того, требуется ли согласие
остальных участников общества на вступление наследника в общество и получено ли
такое согласие. В соответствии с законом может наступить или не наступить полное
правопреемство наследодателя. При наступлении полного наследственного преемства в комплексе таких прав и обязанностей наследники, наследуя долю, становятся
участниками хозяйственных обществ. Если полного наследственного правопреемства
не возникает, то к наследникам переходит только строго ограниченный законом круг
прав и обязанностей. В этих случаях наследуется, как правило, стоимость доли, а
также право получения дивидендов за определенный период.
Коммерческие организации в Российской Федерации создаются также в форме
товариществ: полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). Хозяйственные товарищества так же, как и хозяйственные общества, наделены общей правоспособностью и имеют в собственности обособленное имущество.
Участник товарищества так же, как и участник общества, не имеет вещных прав на
имущество юридического лица, а приобретает в отношении него лишь обязательственные права. Следовательно, в данной ситуации так же, как и в случае наследования в обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, необходимо
говорить не о наследовании доли как таковой, а о наследовании прав, связанных с
участием в хозяйственных товариществах.
В порядке наследственного правопреемства не переходит право быть участником
полного товарищества. Следовательно, неверно утверждать, что при оформлении
наследственных прав умершего участника полного товарищества до выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусу должно быть представлено согласие на
вступление наследника в товарищество.
Вне зависимости от мнения остальных полных товарищей в состав наследства
участника полного товарищества входит доля последнего в складочном капитале товарищества.
Нотариус уполномочен проверить, являлся ли наследодатель участником полного товарищества, для чего необходимо представить документ, подтверждающий это
участие, например учредительный договор, а также выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Однако, вопрос приема лиц в хозяйственное товарищество выходит за пределы
компетенции нотариата.
До предъявления свидетельства о праве на наследство постановка перед товарищами вопроса об их согласии на вступление лица как наследника в товарищество
неправомерна.
Полные участники хозяйственных товариществ обязаны принимать личное участие в деятельности товариществ. Поэтому личные качества участников, а не вклады в
складочный капитал приобретают решающее значение в деятельности товариществ.
137
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Можно выделить два различных подхода законодателя к регулированию наследования прав участников в хозяйственных товариществах: первый связан с участием
наследодателя в качестве полного товарища в полном или коммандитном товариществе; второй связан с участием наследодателя в качестве вкладчика в коммандитном
товариществе.
В случае смерти участника полного товарищества его наследник может вступить в
полное товарищество лишь с согласия других участников. Такой подход законодателя
обусловлен тем, что в полных товариществах важна личность не только каждого из
участников как таковая, поскольку они совместно участвуют в управлении и по общему правилу в хозяйственной деятельности общества, но и имущественное положение
вступающего участника, поскольку они несут солидарную субсидиарную ответственность по долгам товарищества всем своим имуществом.
В случае отказа в принятии наследника в состав участников товарищества, расчеты с наследником, не вступившим в товарищество, производятся в том же порядке,
что и расчеты с участниками, выбывшими из товариществ, т.е. ему выплачивается
стоимость доли участника на момент выбытия из товарищества или выдается имущество в натуре на соответствующую сумму. Моментом выбытия в данном случае
следует считать момент смерти наследодателя.
Если наследник вступил в товарищество и приобрел статус полного товарища, он
принимает на себя равные с остальными участниками обязанности и несет субсидиарную ответственность в полном объеме по всем долгам товарищества, в том числе
и по тем, которые образовались до его вступления в товарищество. Если наследнику
выплачена стоимость доли участника товарищества, то он несет субсидиарную ответственность по долгам товарищества, образовавшимся до выбытия наследодателя
из товарищества, в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором наследодатель выбыл из товарищества (п. 2 ст. 75 ГК
РФ). Эта ответственность, в отличие от ответственности выбывшего участника, носит
ограниченный характер, так как правопреемник отвечает по долгам товарищества в
пределах перешедшего к нему имущества выбывшего участника.
Не может быть принято в товарищество, даже с согласия остальных участников,
лицо, которое в силу законодательных ограничений не может быть участником товарищества. Данное правило должно применяться как в случае наследования по закону, так и по завещанию, т.е. правопреемниками полных товарищей не могут стать
юридические лица, хотя и указанные в завещании, но являющиеся некоммерческими
организациями, и физические лица, не обладающие статусом предпринимателя.
Наследник, не являющийся предпринимателем, вправе получить лишь стоимость
имущества, соответствующего доле наследодателя в складочном капитале этого товарищества.
При этом существует категория граждан, которые в силу своего служебного положения не могут заниматься предпринимательской деятельностью (например, государственные служащие, судьи, работники правоохранительных органов, адвокаты).
В качестве наследника полного товарища они могут претендовать только на выплату
стоимости доли, а не на весь комплекс имущественных и неимущественных прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах.
Необходимо учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 69 и п. 3 ст. 82 ГК РФ лицо
может быть участником только одного полного товарищества, а также лицо может
быть полным товарищем только в одном товариществе на вере и при этом не может
являться участником полного товарищества.
Из этого следует, что наследник, на момент принятия наследства уже являющийся
полным товарищем в каком-либо товариществе, не может стать полным товарищем в
138
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
организации наследодателя, а получает лишь стоимость доли в складочном капитале
товарищества.
Практически все права вкладчиков, предусмотренные Гражданским кодексом РФ,
носят имущественный характер. Это связано с тем, что коммандитисты не принимают
участия в деятельности и управлении обществом.
Наследники вкладчиков в товарищество на вере автоматически становятся участниками соответствующей организации (п. 2, 3 ст. 1176 ГК РФ).
Правила наследования правопреемниками вкладчиков в товариществе на вере
сходны с правилами наследования акций в акционерных обществах. В состав наследства вкладчика входит его доля в складочном капитале товарищества, которая,
по сути, представляет собой комплекс обязательственных прав участника в отношении коммандитного товарищества. Наследник, к которому перешла доля, становится
вкладчиком товарищества на вере.
Особые правила наследования прав участия закреплены в отношении иных юридических лиц.
Порядок наследования прав, связанных с участием в производственном кооперативе, в основном подобен порядку наследования прав полных товарищей в хозяйственных товариществах и прав участников хозяйственных обществ. В соответствии
с п. 1 ст. 1176 ГК РФ, а также п. 4 ст. 111 ГК РФ и п. 3 ст. 7 Федерального закона «О
производственных кооперативах» в случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом
кооператива.
О согласии иных членов кооператива здесь не говорится. Следовательно, в уставе может быть зафиксировано, что наследники вообще не вправе стать членами
кооператива.
Если в уставе не содержится ни слова о правилах наследования пая умершего
члена, то действует универсальная норма: наследник принимается в кооператив. Возможна и третья ситуация, когда устав прописывает в качестве условия приема наследника в кооператив согласие остальных членов.
Однако, гражданин наследует пай вне зависимости от каких-то субъективных
(собственное желание, согласие остальных членов) или объективных (предъявляемые законом требования) обстоятельств. Все указанные выше обстоятельства влияют на приобретение статуса исключительно члена производственного кооператива,
но не наследника.
Если же устав кооператива содержит запрет на вступление наследника в кооператив или вступление возможно только с согласия остальных участников кооператива, а в таком согласии наследнику отказано, он вправе требовать выплаты стоимости
пая умершего члена кооператива. Поскольку п. 3 ст. 111 ГК РФ устанавливает необходимость получения согласия кооператива при передаче пая или его части гражданину, не являющемуся членом кооператива, то можно сделать вывод о том, что на
принятие в качестве наследства пая умершего члена кооператива наследником, уже
являющимся членом данного кооператива, какого-либо согласия не требуется.
Особенностью производственных кооперативов является то, что в большинстве
случаев между кооперативом и его членами существуют трудовые отношения. В связи с этим ст. 7 Федерального закона «О производственных кооперативах» предусматривает обязанность кооператива выплатить наследнику не только стоимость пая,
но и неполученные наследодателем заработную плату, премии и иные доплаты. При
этом ст. 1183 ГК РФ регулирует порядок наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Право на получение
подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработ-
139
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ной платы и приравненных к ней платежей, принадлежит проживавшим совместно с
умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам.
Таким образом, если наследник, принявший пай в производственном кооперативе, не являлся членом семьи умершего или его нетрудоспособным иждивенцем, то
он, несмотря на наследование пая, не приобретает право на получение заработной
платы, премий и иных доплат наследодателя как работника кооператива.
5.3. Наследование имущества
члена крестьянского (фермерского) хозяйства
Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет форму свободного предпринимательства, осуществляемого на принципах экономической выгоды. Фермерское
хозяйство может быть создано одним гражданином (ч. ч. 1, 2 ст. 1 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (КФХ)).
Согласно ГК РФ крестьянское (фермерское) хозяйство не является юридическим
лицом, однако в соответствии со ст. 259 ГК РФ членами крестьянского (фермерского)
хозяйства на базе имущества хозяйства может быть создано хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
Кроме того, в соответствии со ст. 23 ГК РФ крестьянское (фермерское) хозяйство
может осуществлять деятельность путем регистрации его главы как предпринимателя. В соответствии с указанными положениями ГК РФ в законе закреплено, что крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица.
Членами фермерского хозяйства могут быть:
1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки
каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, братья и сестры
членов фермерского хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хозяйства
по достижении ими возраста шестнадцати лет;
2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. Максимальное количество таких граждан не может превышать пять человек.
Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой имущественный комплекс, поскольку в состав его входит имущество, используемое для производства,
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Однако предприятием
крестьянское (фермерское) хозяйство считаться не может, поскольку для того, чтобы
в отношении предприятия обладать правами или совершать сделки, право на предприятие как на недвижимость должно быть зарегистрировано за правообладателем.
Иначе обстоит дело, когда члены крестьянского (фермерского) хозяйства из имущества хозяйства создают в соответствии с ГК РФ предприятие, которое будет считаться объектом гражданских прав.
Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если соглашением между ними не установлено иное. Доли членов
фермерского хозяйства при долевой собственности на имущество фермерского хозяйства устанавливаются соглашением между членами фермерского хозяйства (ч. 3
ст. 6 Закона о КФХ).
В соответствии со ст. 257 ГК РФ в совместной собственности членов крестьянского хозяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или
приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки,
мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельско-
140
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
хозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и
другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов.
Указанные предметы могут рассматриваться как средства производства, принадлежащие крестьянскому хозяйству. Как следует из п. 2 ст. 258 ГК РФ, земельный
участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому хозяйству (в состав
которого жилой дом не входит), при выходе из хозяйства одного из его членов разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это имущество.
Общий порядок наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства установлен в п. 1 ст. 1179 ГК РФ, определившем, что после смерти члена
крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил ст.ст. 253 – 255 ГК
РФ и ст.ст. 257 – 259 ГК РФ.
Наследование после любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства, в
том числе и его главы, осуществляется по общим правилам наследования с учетом
особенностей, связанных с принадлежностью имущества хозяйства его членам на
праве общей собственности, а также с тем, что имущество хозяйства составляет с
экономической точки зрения единое целое. Законодательство стремится обеспечить
сохранение имущественной базы хозяйства при выбытии кого-либо из его членов.
Особенности такого наследования определяются тем, что в состав наследственной
массы входит, во-первых, имущество самого субъекта – участника крестьянского хозяйства (например, квартира в городе); во-вторых, доля в праве общей собственности
участников крестьянского хозяйства.
Поскольку имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его
членам на праве общей совместной собственности, если соглашением между ними не
предусмотрено иное, то для наследования доли умершего члена хозяйства эта доля
должна быть определена.
При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником
об ином доля наследодателя в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства будет считаться равной доле других членов хозяйства.
Аналогичные правила действуют при наследовании, когда наследник умершего
члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является. Как следует из п. 2 ст. 1179 ГК, срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения – судом, но не
может превышать один год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения
между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в
этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия
наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается.
В случае, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это
хозяйство прекращается (п. 1 ст. 258 ГК РФ), в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих
продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество
крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками по
правилам ст. 258 и 1182 ГК РФ.
В этом случае, если хотя бы один из наследников изъявит желание продолжить
вести крестьянское (фермерское) хозяйство, он приобретает преимущественное
право на получение всего имущества по наследству, но на него, однако, возлагается обязанность выплатить соответствующую компенсацию остальным наследникам,
призванным к наследованию.
141
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства открывается
наследство, и наследование осуществляется на общих основаниях. Наследование и
раздел наследственного имущества должны осуществляться с обязательным соблюдением норм, касающихся владения, пользования, распоряжения и раздела имущества, находящегося в совместной собственности, выдела из него доли и обращения
взыскания на долю в общем имуществе (ст. ст. 253 – 255 ГК РФ).
При этом, ранее существовавший режим общей совместной собственности изменяется на режим общей долевой собственности независимо от волеизъявления
сособственников.
Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам не
входит в его члены, то у него на выбор есть два законных пути распоряжения своей наследственной долей. Во-первых, он вправе вступить в члены крестьянского
(фермерского) хозяйства. Тогда его доля выделяться не будет, а станет составной
частью права общей собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
При этом, доля наследодателя в праве собственности на имущество хозяйства для
осуществления наследования в любом случае подлежит определению (выявлению)
путем соглашения между наследником и остальными членами хозяйства.
Во-вторых, наследник вправе получить компенсацию, соразмерную наследуемой
им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации может определяться наследником и остальными членами хозяйства либо устанавливаться решением суда в случае возникновения
спора.
Если наследник входит в число членов крестьянского (фермерского) хозяйства, он
будет лишен права требовать компенсации наследуемой им доли, поскольку не выходит из членов крестьянского (фермерского) хозяйства, а должен будет ее принять в
виде доли в праве собственности на имущество хозяйства, тем самым, увеличив размер своей доли по сравнению с долями других членов хозяйства, которые не входят
в число наследников.
Порядок наследования доли в общей собственности зависит от того, является или
нет наследник участником хозяйства. Если является, то, видимо, такой наследник получает именно долю наследодателя, т.е. размер его собственной доли увеличивается.
Если наследник участником хозяйства не является, но желает им стать, он может
быть принят в члены хозяйства и станет обладателем доли наследодателя в праве
общей собственности.
Гражданский кодекс РФ существенно сократил максимальные сроки выплаты
компенсации наследнику, не являющемуся участником крестьянского хозяйства.
ГК РФ ограничил этот срок одним годом. Данная мера направлена на обеспечение интересов наследников, для которых растягивание выплат на несколько лет
может превратиться в фактическое обесценение их доли в связи с инфляцией. ГК
РФ не указывает, в какой форме должна предоставляться компенсация, однако использование слова «выплачивает» свидетельствует о том, что она осуществляется в
денежной форме. Вместе с тем, учитывая, что не допускается только передача основных средств и раздел земельного участка, можно предположить, что по соглашению
сторон компенсация может быть предоставлена в натуре (например, произведенной
продукцией).
Подлежит также установлению размер доли наследника, которую необходимо
компенсировать. Если на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства установлен режим долевой собственности, это не вызывает затруднений, а в случаях, когда
имущество принадлежит членам хозяйства на праве общей совместной собственности, – действует специальное правило, установленное ч. 2 ст. 1179 ГК РФ. Согласно
142
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ему доля наследодателя, перешедшая к наследнику, признается равной долям других
членов хозяйства. Однако соглашением между наследником и членами хозяйства может быть установлен и иной размер доли, подлежащий компенсации.
Если среди наследников нет лиц, желающих продолжить ведение крестьянского
(фермерского) хозяйства, то имущество такого хозяйства подлежит разделу. На имущество этого хозяйства устанавливается общая долевая собственность наследников.
Наследники вправе сохранить имущество в долевой собственности либо произвести
раздел наследственного имущества между собой.
Принцип неделимости имущества крестьянского хозяйства накладывает отпечаток и на порядок возмещения наследником долгов умершего. Из статьи 258 ГК РФ
следует, что взыскание по долгам члена крестьянского (фермерского) хозяйства не
может быть обращено на земельный участок и средства производства. Доля наследника в этих случаях также должна быть определена в денежном выражении.
Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения – судом, но не может превышать один год со
дня открытия наследства.
В порядке наследственного правопреемства, предусмотренного ст. 1179 ГК РФ,
не передается личное имущество гражданина либо имущество, которое хотя и использовалось в деятельности хозяйства, но было приобретено на личные средства
наследодателя, т.е. то имущество, которое на момент смерти наследодателя не входило в состав общей совместной (или долевой) собственности членов крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства (как от сельскохозяйственной, так и от несельскохозяйственной деятельности, а также доходы, полученные от участия в ассоциациях, кооперативах и других предприятиях, учреждениях и организациях), являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению
между ними. Речь в данном случае не идет о доходах наследодателя от деятельности,
не связанной с тем крестьянским хозяйством, членом которого он был.
Земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства либо при
наследовании лицом, не являющимся членом хозяйства, разделу не подлежат.
5.4. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей
Оборотоспособность – возможность лица свободно распоряжаться объектами
гражданских прав путем их отчуждения другим лицам.
Действие норм наследственного права, как показывает ГК РФ, может быть связано с административно-правовой сферой. Цель установления специальных норм в
отношении наследования ограниченно оборотоспособных вещей заключается в том,
чтобы, не нарушая гарантированных прав частной собственности и наследования,
обеспечить необходимые условия для охраны общественной безопасности, здоровья
населения, экономической безопасности, государственных интересов и национальных интересов в области истории и культуры и других частных и публичных интересов, ввиду которых установлен режим ограниченной оборотоспособности вещей.
До введения в действие части III ГК РФ порядок наследования ограниченно оборотоспособных вещей был иным. В ряде случаев до выдачи свидетельства о праве на
наследство требовалось представить специальное разрешение. В настоящее время
143
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
отсутствие разрешения не является основанием для отказа в выдаче свидетельства о
праве на наследство, поскольку ограниченно оборотоспособные вещи наследуются в
том же порядке, что и вещи, находящиеся в свободном обращении.
ВЕЩИ
Вещи, не изъятые из оборота
Вещи, ограниченные в обороте
Вещи, изъятые из оборота
В зависимости от способов и оснований ограничения оборота определенных объектов различают:
1) объекты гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным
участникам гражданского оборота, например, на основании ст. 1.2. Закона РФ от 21
февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» недра в границах территории РФ принадлежат
РФ на праве исключительной собственности.
2) объекты гражданских прав, которые допускаются к обороту лишь по специальному разрешению уполномоченных органов. К ним относятся оружие, наркотические
средства, лекарственные средства (ядовитые и сильнодействующие), валютные ценности и др.
3) права на землю и другие природные объекты, которые могут отчуждаться или
иным образом передаваться в порядке наследования в той мере, в какой их оборот
допускается законами о земле и других природных ресурсах.
В соответствии со ст. 1180 ГК РФ принадлежавшие наследодателю оружие, а также сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи (п. 2 ч. 2 ст. 129 ГК РФ) входят в
состав наследства и наследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в
состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения.
Хотя специального разрешения на принятие наследства, в состав которого входят
ограниченно оборотоспособные вещи, и не требуется, наследник должен получить
специальное разрешение на то, чтобы эти вещи продолжали оставаться в его собственности и находились в сфере его фактического господства, или, как говорится в
законе, получить специальное разрешение на эти вещи. Отказ соответствующих органов выдать наследнику такое разрешение (например, отказ органов внутренних дел
зарегистрировать за наследником унаследованное им ружье) может быть обжалован
в судебном порядке.
Положения ст. 1180 ГК РФ фактически устанавливая специфику наследования ограниченно оборотоспособных вещей, закрепляют необходимость в соответствующей
ситуации получения наследником специального разрешения, т.е. лицензии.
Следовательно, такая лицензия нужна наследнику лишь тогда, когда он хочет
стать полноценным собственником ограниченно оборотоспособных вещей. Для самого же факта принятия наследства, т.е. для приобретения права собственности, как
явствует из ст. 1180 ГК РФ, данное разрешение не требуется.
Меры по охране ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка,
установленного законом для соответствующего имущества.
144
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Нотариус производит опись такого имущества наряду с остальным в присутствии
двух свидетелей.
Как следует из норм закона, к ограниченно оборотоспособным вещам относится
оружие. Оружие – это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для
поражения живой или иной цели, подачи сигналов.
В соответствии со ст. 2 ФЗ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» оружие в
зависимости от целей его использования, а также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на:
1) гражданское;
2) служебное;
3) боевое ручное стрелковое и холодное.
Граждане могут передавать и принимать по наследству только гражданское оружие, кроме того, в Законе нет прямого запрета на передачу по наследству наградного
холодного оружия.
К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием.
Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах
внутренних дел, производится при наличии у наследника лицензии на приобретение
гражданского оружия. С момента открытия наследства до того момента, пока наследники не примут ограниченно оборотоспособные вещи, входящие в состав наследства,
нотариус должен обеспечить все меры по охране такого имущества.
Согласно ФЗ «Об оружии» граждане России имеют право на приобретение оружия. Однако такое право возникает у граждан, достигших 18 лет и получивших лицензию на приобретение конкретного вида оружия (ст. 10 и 13). Возраст, по достижении
которого граждане России могут получить разрешение на хранение или хранение и
ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть снижен
не более чем на два года законодательными (представительными) органами субъектов Федерации.
При этом наследование боевого короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия прямо запрещено действующим законодательством (ст. 20.1 ФЗ «Об
оружии»). Поскольку в Законе нет прямого запрета на наследование наградного холодного оружия, то оно, как представляется, может быть унаследовано.
Таким образом, из оружия в целом может быть унаследовано только гражданское
оружие, а из наградного оружия может быть унаследовано наградное гражданское и
наградное холодное оружие.
В соответствии с п. 3 ст. 1172 ГК РФ, если нотариусу стало известно, что в состав
наследственной массы входит оружие, он обязан уведомить об этом органы внутренних дел.
Уведомление органов внутренних дел об оружии, входящем в состав наследства,
обязан осуществить нотариус, согласно ст. 1172 и 1180 ГК РФ в рамках реализации
мер по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей
до получения наследником специального разрешения на эти вещи.
В соответствии с п. 26 Методических рекомендаций по совершению отдельных
видов нотариальных действий, если при составлении описи имущества наследодателя нотариусом будет обнаружено оружие, он обязан передать его по отдельной описи
представителю органов внутренних дел либо, при невозможности передать оружие по
отдельной описи по назначению, уведомить об этом органы внутренних дел.
Согласно ст. 20 ФЗ «Об оружии» в случае смерти собственника гражданского
оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на
145
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается
для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими.
Изымается также боевое и служебное оружие.
К видам ограниченно оборотоспособного имущества отнесены наркотические и
психотропные средства. Наркотические средства – это вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в России в соответствии с российским законодательством, международными договорами России, в том
числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.
Психотропные вещества – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в России, в соответствии с
российским законодательством, международными договорами России, в том числе
Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.
Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это запрещенные для
оборота в России вещества синтетического или естественного происхождения, не
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих
контролю в России, химическая структура и свойства которых сходны с химической
структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. Указанные вещества, если они входили
в состав имущества наследодателя, исключаются из наследственной массы.
Принимая заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, нотариус не
должен требовать от наследника каких-либо разрешений. При выдаче свидетельства
он должен разъяснить наследнику, что, если в его собственности окажется вещь, на
приобретение которой необходимо особое разрешение, а в его выдаче наследнику
отказано, эта вещь подлежит отчуждению в порядке, установленном для имущества,
которое не может ему принадлежать.
Таким образом, если в собственности наследника окажется вещь, ограниченная
в обороте в связи с тем, что она может принадлежать строго определенным лицам,
наследник должен будет ее реализовать в установленном порядке. В свою очередь,
если эта вещь, на приобретение которой необходимо разрешение, наследник либо
должен получить соответствующее разрешение, либо реализовать это имущество управомоченным на его использование лицам.
Имущество должно быть отчуждено в течение года с момента возникновения
права собственности на него согласно свидетельству о праве на наследство. Если в
течение указанного срока имущество не отчуждено, то согласно решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, оно подлежит принудительной продаже (ст. 238 ГК РФ). Суммы, вырученные
от реализации этого имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на реализацию.
5.5. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных
наследодателю в качестве средств к существованию
Среди отдельных видов имущества законодатель выделил невыплаченные при
жизни наследодателя суммы зарплаты и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в
146
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
качестве средств к существованию (ст. 1183 ГК РФ). Следует обратить внимание, что
речь идет не о любых причитающихся наследодателю платежах, а именно о средствах
к существованию наследодателя.
Под иными суммами можно, в частности, понимать рентные платежи либо другие
суммы, причитавшиеся по гражданским договорам наследодателю, авторский гонорар, оплата по различным гражданско-правовым договорам в связи с оказанием услуг, выполнением работ, невыплаченные рентные платежи и др.
Право на выплату указанных сумм принадлежит проживающим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от
того, проживали ли они совместно с умершим или нет. Такие лица не обязательно
являются наследниками либо могут быть наследниками более отдаленной очереди по
сравнению с той, которая призывается к наследованию.
Статья 1183 ГК РФ устанавливает особенности наследования определенных денежных средств и определяет режим денежных средств, которые:
– являлись средствами к существованию;
– подлежали выплате при жизни наследодателя;
– не были получены наследодателем.
Статья не определяет понятия «члены семьи наследодателя». Понятие «член
семьи» раскрывается в ряде других нормативных актов. Например, ст. 2 Семейного
кодекса РФ (СК РФ) в состав семьи включает супругов, родителей и детей (усыновителей и усыновленных), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, и других родственников и иных лиц.
Понятие члена семьи дано п. 1 ст. 69 Жилищного кодекса РФ, согласно которому
к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного
нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они
вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В
исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма в судебном порядке.
Таким образом, можно сделать вывод: круг членов семьи не ограничивается родственниками наследодателя по прямой восходящей и нисходящей линии, а может при
определенных условиях включать в себя других родственников, а также лиц, не состоящих с наследодателем в родственных отношениях (например, мачехи, отчимы и
другие). Представляется, что лиц, не являющихся супругами и не относящихся к числу
близких родственников наследодателя (имеются в виду родители, дети, внуки), следует признавать членами семьи наследодателя, если они не просто совместно проживали с наследодателем, но и вели общее хозяйство с ним. Члены семьи получают
указанные средства независимо от того, наследниками какой очереди они являются
или указаны ли они в завещании, а также независимо от наличия или отсутствия трудоспособности и нуждаемости.
Под нетрудоспособными иждивенцами следует понимать инвалидов, лиц, достигших пенсионного возраста, а также несовершеннолетних, не достигших возраста трудового совершеннолетия.
Круг родственников умершего, которые могут претендовать на получение суммы
пенсии, в частности входят:
– дети, братья, сестры и внуки умершего, не достигшие 18 лет, либо обучающиеся
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов независимо от их организационно-правовой формы до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет;
147
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
– дети, братья, сестры и внуки умершего старше вышеуказанного возраста, если
они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности;
– один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего независимо от
возрасти и трудоспособности;
– брат, сестра либо ребенок умершего, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 14
лет и имеющими право на трудовую пенсию, и не работают;
– родители и супруг умершего, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности;
– дедушка и бабушка умершего, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности, при отсутствии лиц, которые в соответствии с
законодательством обязаны их содержать.
Закон устанавливает срок для реализации права на получение невыплаченных наследодателю денежных сумм. Согласно ч. 2 ст. 1183 ГК РФ соответствующие требования должны быть предъявлены обязанным лицам в течение 4 (четырех) месяцев со
дня открытия наследства. Этот срок является пресекательным, т.е. с его истечением
управомоченными лицами утрачивается соответствующее право.
При отсутствии указанных лиц либо если они сами не заявят о своих требованиях
в установленный срок, эти суммы включаются в состав наследства и наследуются на
общих основаниях.
Указанная норма носит императивный характер и не может быть изменена завещанием. Также не имеет значения причина, по которой наследодатель не успел
вовремя получить эти суммы.
Обязанными лицами в данном случае признаются те субъекты, на которых лежит
обязанность производить соответствующие выплаты.
В зависимости от вида причитающихся выплат к ним относятся: работодатели;
органы социальной защиты населения; органы службы занятости; исполнительные
органы Фонда социального страхования и Пенсионного фонда; лица, признанные причинителями вреда здоровью или жизни потерпевшего и обязанные к его возмещению; лица, обязанные производить выплату алиментов, либо организации, в которые
направлен исполнительный лист для удержания алиментов по месту работы, и др.
В случае отсутствия лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных
наследодателю, а также в случае непредъявления этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок такие денежные средства включаются в
состав наследства и наследуются на общих основаниях. При этом лица из числа членов семьи наследодателя, относящиеся к наследникам по закону или по завещанию,
которые не использовали права на получение денежных сумм в особом порядке, не
лишаются права на наследование указанных сумм в общем порядке наследственного
правопреемства по завещанию или по закону.
Таким образом, законодательством на 4–х (четырехмесячный) период со дня
смерти гражданина все перечисленные выше суммы выведены из состава наследства, поэтому возмещать какие-либо из перечисленных расходов за счет сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, нельзя.
Только после истечения 4–х (четырехмесячного) срока при отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок данные
148
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
правоотношения становятся наследственными. Соответствующие суммы включаются в
состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.
5.6. Наследование имущества, предоставленного
наследодателю государством или муниципальными
образованиями на льготных условиях
Согласно ст. 1184 ГК РФ средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.
В качестве имущества, которое может быть унаследовано в порядке ст. 1184 ГК
РФ, является имущество, предоставленное наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях. По правовому смыслу льгота означает
полное или частичное освобождение от соблюдения установленных законом общих
правил, выполнения каких-либо обязанностей. В качестве такого имущества могут
выступать движимые вещи длительного пользования: специальные средства ортопедического назначения, средства передвижения - мото-, вело-, кресла-коляски, автомобили, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающая аппаратура, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом и др.
Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или
муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства
и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.
Порядок наследования имущества, предоставляемого инвалидам, а также иным лицам, нуждающимся в социальной защите, в льготном порядке, т.е. бесплатно либо по
более низким, чем для остальных граждан, ценам, регулируется ст. 1184 ГК РФ. Имущество наследодателю должно быть предоставлено решением полномочных органов:
1) Российской Федерации;
2) субъектов Российской Федерации;
3) муниципальных образований.
Следует отметить, что по ранее действовавшему законодательству такого рода
имущество не входило в состав наследственного имущества, однако после смерти
лица, которому было предоставлено такое имущество, переходило в собственность
его семьи. При отсутствии семьи транспортное средство возвращалось органу, его
предоставившему.
На общих основаниях наследовались лишь легковые автомобили, приобретенные
инвалидами с зачетом стоимости автомобиля «Запорожец» с ручным управлением,
или мотоколяски.
Заметим: имущество может быть передано наследодателю в собственность либо
в пользование. Если имущество было передано наследодателю в собственность, оно,
бесспорно, наследуется на общих основаниях. Относительно судьбы имущества, переданного наследодателю по праву пользования, мнения специалистов расходятся.
Ранее действовавшее законодательство предусматривало ряд случаев, когда отдельные категории граждан имели право на получение подобного имущества. Так,
Закон «О ветеранах» предусматривал предоставление ветеранам-инвалидам транспортных средств. В настоящее время указанная льгота была заменена денежными
компенсациями.
149
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Теперь, в самом общем виде о предоставлении имущества на льготных условиях
наследодателю в связи с его инвалидностью говорится в ст. 11.1 Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Согласно указанной статье к
техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие
технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или
устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.
Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации инвалидов технические средства реабилитации, предоставленные им за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации, передаются
инвалидам в безвозмездное пользование, и в состав наследства они не входят. Дополнительные средства для финансирования расходов на предусмотренные ст. 11.1
указанного Закона технические средства реабилитации инвалидов могут быть получены из иных не запрещенных законом источников. В последнем случае возможна
их передача в собственность, и, соответственно, они будут наследоваться на общих
основаниях.
Итак, указанная статья распространяет общий режим наследственного правопреемства на имущество наследодателя, полученное им при жизни в порядке натуральной социальной помощи в соответствии с законодательством о социальном обеспечении граждан. По своему существу нормы ст. 1184 ГК РФ не предусматривают особенностей наследования имущества, поступившего к наследодателю на основании
специальной социальной помощи, а подтверждают применение к таким отношениям
единых правовых начал наследования.
К лицам, в отношении которых устанавливаются льготы на приобретение некоторых видов имущества, относятся, в частности, инвалиды Великой Отечественной
войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей,
участники боевых действий по защите СССР и РФ, участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Таким образом, речь идет об имуществе, предоставленном публично-правовым
образованием на льготных условиях. В эту категорию входят как вещи, предоставленные бесплатно, так и за частичную плату.
Следует обратить внимание на то, что все имущество, предоставленное наследодателю в виде льготы, входит в состав наследства. При отсутствии завещания
имущество, предоставленное наследодателю в виде льготы, наследуется по закону в
составе иного имущества, входящего в наследство.
5.7. Наследование земельных участков
Согласно ст. 1181 ГК принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным
участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется.
Право собственности – это вещное право, которое предоставляет своему носителю исключительные правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы,
находящиеся на нем лес и растения, водные объекты, если иное не установлено законом.
150
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Земельный участок относится к сложным вещам, т.е., как следует из ст. 134 ГК
РФ, это совокупность разнородных вещей, которые образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению.
Земельный участок в соответствии с п. 2 ст. 6 Земельного кодека РФ определяется как часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которого
описаны и удостоверены в установленном порядке. По наследству переходит как поверхностный (почвенный) слой земельного участка, так и замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. В соответствии с Водным кодексом РФ (п. 2 ст. 8)
в частной собственности граждан могут находиться обособленные водные объекты.
В частности, речь идет о прудах, обводненных карьерах, расположенных в границах
земельного участка, принадлежащего на праве собственности физическому лицу. Таким образом, указанные водоемы также могут быть включены в состав наследства,
но только вместе с земельным участком, в пределах которого они расположены.
Правоустанавливающим документом на земельный участок, на основании которого происходит наследование, является свидетельство о праве собственности на
землю.
Правоустанавливающие документы, свидетельствующие о правах наследодателей на земельные участки, выдаются учреждениями юстиции по регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Юридически действительными признаются свидетельства, выданные комитетами
по земельным ресурсам и землеустройству до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
(т.е. до 31 января 1998 г.), а также выданные до создания и начала деятельности учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В отличие от других вещей, которые наследуются только в том случае, если они
принадлежали наследодателю на праве собственности, земельные участки могут также наследоваться, если они принадлежали ему на основании особого права – пожизненного наследуемого владения (ст. 265 ГК РФ).
Для права пожизненного наследуемого владения характерен особый субъектный
состав. Субъектами этого права могут быть только граждане, что вытекает из природы
этого права: переход его может быть осуществлен только после смерти гражданина.
Государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству проводится на основании свидетельства о
праве на наследство. Государственная регистрация удостоверяет право наследника
на владение и пользование земельным участком. Таким образом, такое свидетельство является обязательным документом для государственной регистрации права пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Земельный участок может быть делимым и неделимым.
Делимым является земельный участок, который может быть разделен на части,
каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок.
Этот участок образуется без перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
При невозможности раздела земельного участка с учетом минимального размера,
установленного для участков соответствующего целевого назначения, он переходит
к тому из наследников, который имеет преимущественное право на получение в счет
своей наследственной доли этого земельного участка. Остальным же наследникам
предоставляется компенсация в виде другого имущества или денежной суммы.
В соответствии с п. 2 ст. 1182 ГК РФ компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном ст. 1170 ГКРФ (путем передачи взамен другого
151
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
имущества из состава наследства или предоставления иной компенсации). Причем
норма п. 2 ст. 1182 ГК РФ в качестве общего правила устанавливает возможность
осуществления кем-либо из наследников преимущественного права только после
полной выплаты компенсации другим наследникам.
Закрепление в ст. 1168 ГК РФ преимущественного права на неделимую вещь (земельный участок в том числе) при разделе наследства является новеллой гражданского законодательства, обусловленной необходимостью защиты прав наследников,
имевших наиболее тесную связь с наследуемым имуществом.
Преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли неделимого земельного участка, находившегося в общей собственности, имеет наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на него
перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности,
независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка либо не воспользовался им, владение, пользование и
распоряжение этим участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.
Однако необходимо принимать во внимание ограничения оборота земельных участков, установленные законодательством РФ. В частности, согласно ст. 15 Земельного
кодекса РФ иностранные граждане, иностранные юридические лица, а также лица
без гражданства не могут обладать на праве собственности земельными участками,
находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается
Президентом РФ. В силу положений ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» указанные лица
не могут иметь в собственности земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения.
Если в результате наследования размер общей площади земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения окажется больше установленного предельного размера либо наследником земельного участка окажется иностранный
гражданин, иностранное юридическое лицо либо лицо без гражданства, то в силу ст. 5
и 11 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» соответствующие
земельные участки подлежат отчуждению их собственниками в течение года со дня
возникновения права собственности на них.
Согласно ст. 33 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ) предельные (как максимальные,
так и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в
собственность для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства,
огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами
субъектов РФ, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства – нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Особенности наследования садовых, огородных и дачных земельных участков
определены в ст. 30 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». В соответствии с вышеуказанной статьей садовые, огородные и дачные земельные участки,
находящиеся в собственности граждан, наследуются по закону или по завещанию.
Садовые, огородные и дачные земельные участки, предоставленные гражданам на
праве пожизненного наследуемого владения, наследуются только по закону.
По наследству могут передаваться также принадлежавшие наследодателям доли
в праве общей собственности на земельный участок (земельные доли). Наследование
в этом случае производится аналогично наследованию земельных участков.
152
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Исключение из общего правила составляет наследование земельных участков,
принадлежащих членам крестьянских (фермерских) хозяйств. Земельный участок
члена крестьянского (фермерского) хозяйства остается в совместной собственности
других членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
При этом если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, то он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей
совместной собственности членов хозяйства. В случае отсутствия соглашения между
членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в этом
имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия такого наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается (п. 2
ст. 1179 ГК РФ).
В тех случаях, когда земельные участки сельскохозяйственного назначения входят
в состав выморочного имущества, они поступают в фонд перераспределения земель.
В соответствии со ст. 80 ЗК РФ такой фонд создается в целях перераспределения
земель для сельскохозяйственного производителя, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.
5.8. Наследование государственных наград
Особое внимание законодатель уделил наследованию государственных наград,
почетных и именных знаков. Порядок их наследования зависит от того, распространяется ли на них законодательство о государственных наградах Российской Федерации
или нет.
Согласно п. 1 ст. 1185 ГК РФ государственные награды, которых был удостоен
наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных
наградах России, не входят в состав наследства. Передача этих наград после смерти
награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах России.
В первую очередь следует указать на Положение о государственных наградах
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 02 марта 1994 г.
№ 442 «О государственных наградах Российской Федерации».
В соответствии с названным Указом Президента РФ государственные награды
РФ – высшая форма поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной
деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством. Государственными
наградами РФ являются: звание Героя РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетные звания РФ, перечень которых утвержден указанным нормативным актом.
Законность владения государственной наградой подтверждается соответствующими
документами к ней.
В соответствии с п. 1 Положения государственными наградами Российской Федерации являются:
– звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации;
– почетные звания Российской Федерации.
Согласно п. 12 указанного Положения государственные награды и документы к
ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из
153
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
супругов, отцу, матери, сыну или дочери. В случае смерти награжденных, государственные награды и документы к ним, остаются у наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление
Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам.
В соответствии с ч. 2 ст. 1185 ГК РФ по наследству могут переходить не только
государственные награды, но и государственные и негосударственные почетные, памятные и иные знаки.
К государственным наградам, принадлежавшим наследодателю, наследование
которых происходит в порядке, установленном ч. 2 ст. 1185 ГК РФ, могут относиться награды, которые не являются личными наградами наследодателя, и на них не
распространяется действие законодательства о государственных наградах. Это могут
быть награды родственников наследодателя, полученные им в соответствии с рассматриваемой статьей, либо награды, приобретенные от других лиц для целей коллекционирования. В качестве таковых могут выступать, например, государственные
ордена и медали России досоветского периода.
Медали лауреатов государственных премий, лауреатов конкурсов исполнителей,
победителей Олимпийских игр, золотые и серебряные медали за особо успешное
окончание средней школы, памятные знаки отличия об окончании определенных высших учебных заведений, а также различные ведомственные награды относятся к почетным, памятным и иным знакам отличия. Коллекции наград, почетных, памятных и
иных знаков отличий имеют историческую, научную, культурную, художественную и
иную познавательную ценность и переходят также в порядке наследственного правопреемства.
Особым образом регулируется вопрос наследования государственных наград,
когда наследодатели были награждены уже после их смерти. В соответствии с п. 14
Положения государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или
дочери (т.е. наследникам).
Государственные награды и документы к ним умершего награжденного или награжденного посмертно могут быть переданы государственным музеям с согласия
наследников по решению Комиссии по государственным наградам при Президенте
РФ при наличии ходатайства музея, поддержанного соответствующим органом государственной власти субъекта РФ, или по ходатайству федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится музей.
Акт о принятии государственных наград соответствующий музей направляет в
Управление Президента РФ по государственным наградам. Переданные музеям для
хранения и экспонирования государственные награды не возвращаются наследникам
умершего награжденного или награжденного посмертно. Указанное требование распространяется и на награды, переданные музеям до принятия указанного Положения.
Государственные награды не могут находиться на хранении в музеях, работающих на
общественных началах и не обеспеченных необходимыми условиями хранения государственных наград.
Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, награжденные государственными наградами, выезжающие из РФ за границу, имеют право вывозить эти
государственные награды при наличии документов, подтверждающих их награждение.
Наследники умершего награжденного, выезжающие из РФ за границу на постоянное жительство, имеют право вывозить документы о награждении их умершего
родственника. Порядок вывоза государственных наград из драгоценных металлов
регулируется законодательством РФ.
154
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Таким образом, принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят
в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.
Контрольные вопросы
1. Кто вправе наследовать предприятие?
2. В чем особенности наследования предприятия?
3. Раскройте порядок реализации преимущественных прав при наследовании
предприятия.
4. Перечислите имущество, которое может быть унаследовано наследниками лиц,
являвшихся членами хозяйственных организаций.
5. Что входит в состав наследства участника акционерного общества?
6. Назовите особенности наследования прав, связанных с участием в товариществах.
7. Какие права имеет наследник члена производственного кооператива?
8. Назовите особенности наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
9. Какое имущество, входящее в состав имущества крестьянского (фермерского)
хозяйства, может быть унаследовано?
10. Каким образом осуществляется наследование ограничено оборотоспособных
вещей?
11. Назовите последствия нарушения порядка наследования ограничено оборотоспособных вещей.
12. Каковы особенности наследования невыплаченных сумм, предоставленных
наследодателю в качестве средств к существованию?
13. Какое имущество, из числа предоставленного наследодателю на льготных основаниях, может быть унаследовано?
14. Раскройте правила реализации преимущественного права при наследовании
земельных участков.
15. Назовите особенности наследования садовых, огородных и дачных, а также земельных участков, принадлежащих членам крестьянского (фермерского) хозяйства.
16. Определите особенности наследования государственных наград. Какие государственные награды не входят в состав наследства?
155
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
6. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ
Наследственное законодательство согласно ранее принятой терминологии капиталистическими странами континентальной Европы разделяется на романскую и
германскую ветви. К романской системе относят в первую очередь наследственное
право Франции, которое оказало непосредственное влияние на законотворческий
процесс в Италии, Бельгии и некоторых других, в том числе неевропейских, странах
(преимущественно бывших латиноамериканских и африканских колоний). Германскую правовую ветвь возглавляет право Федеративной республики Германия, которое
сохранило обычаи, действовавшие до рецепции в области наследования. Кроме того,
современное сравнительное правоведение знает и другой подход к разграничению
правовых систем, и выделяет континентальную и англо-саксонскую систему права. К
первой традиционно отнесены страны, континентальной Европы (Германия, Италия
Швейцария, Польша и т.п.), а ко второй – Англия и США, использующих в своем арсенале судебные прецеденты и своды законов.
Источники наследственного права государств дальнего зарубежья и стран
СНГ. Нормативные институты современного наследственного в развитых правовых
системах, частности Англии, Франции, Германии, США, формировались не оно столетие. Этим объясняются фундаментальные основы нормативной базы, которые мало
поддаются изменениям, несмотря на постоянное обновление общественной жизни.
Стабильность нормативных актов отражает силу правовой традиции, сформированной за счет использования обширной судебной практики, тщательного доктринального анализа.
Хотя, нужно отметить, что потребности жизни общества неоднократно приводили
к отторжению или рождению многочисленных правовых механизмов регулирования
наследственных отношений. Такая стремительная эволюция, как правило, в рамках
перехода от одной общественно-экономической формации к другой, подчас захватывала все отрасли законодательства.
Естественный отбор правовых конструкций, наиболее приемлемых в современных
условиях является особо актуальным, а в рамках сравнительно-правового материала
позволяет сопоставить юридическую практику различных стран с российским опытом
регулирования наследственных правоотношений, оценить достоинства и недостатки
как отечественной, так и зарубежной правовой доктрины. Наиболее это важно и для
законодателя, при проведении ревизии действующих правовых конструкций. Такая
деятельность должна быть регулярной, поскольку правотворчество – это постоянный
процесс.
В начале 90-х распад СССР значительным образом повлиял на формирование
законодательства вновь образованных независимых государств. При этом, наследственное законодательство СССР много лет служило правовым «ориентиром» для
правотворческой деятельности сопредельных союзных Республик. На постсоветском
пространстве наблюдается рецепция кодифицирования норм о наследовании. Среди
наиболее значительных явлений в этой области, которые могли бы считаться вполне отражающими тенденции на современном этапе развития континентальной системы права, следует назвать Гражданский кодекс Грузии (принят 26 июня 1997 г.),
Гражданский кодекс Республики Литва (принят 18 июля 2000 г.), Гражданский кодекс
Республики Молдова (принят 6 июня 2002 г.) и Гражданский кодекс Украины (при-
156
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
нят 16 января 2003 г.). Только одна бывшая советская республика – Эстония – отказалась от кодификации наследственного права (равно как и гражданского права в целом), приняв 15 мая 1996 г. Закон «О наследовании». Во многом обозначенный закон
заимствовал правила о наследовании Германского гражданского кодекса (уложения),
где категории наследников и очередность их призвания к наследованию устанавливаются по парантеллам. В свою очередь, Латвия отказалась вообще от постсоветской
кодификации гражданского права, восстановив с 1 сентября 1992 г. Гражданский закон Латвийской Республики 1937 г.
Процесс подготовки законодательных актов указанных государств занял значительный период времени, и ставил перед собой задачу учесть в нормативной базе
вновь формируемые социальные устои и социально-экономические отношения, адаптированные под ход общественного развития. В итоге, каждый из обозначенных нормативных документов определил содержание правового регулирования, выработанного в ходе многолетней правоприменительной практики, отвечающим потребностям
развития общества в современных условиях.
Тенденции, которые можно обнаружить во вновь принятых кодифицированных
законах стран СНГ и Балтии, отражают новые направления развития наследственного права. Суть наметившихся изменений, как правило, обозначает увеличение круга
наследников по закону, расширение завещательной свободы, введение дополнительных оснований призвания к наследованию – наследственного договора, качественное
и количественное увеличение наследственной массы и т.д.
Следует провести определенный сопоставительный анализ развитых правопорядков в сфере наследования, которые имеют (или могут иметь) существенное влияние
и на развитие отечественного наследственного права.
Открытие наследства. Существующие в иностранных правопорядках правила
призвания к наследованию в значительной степени отличаются от установленных в
России.
В сложившихся нормативной практикой условиях, как правило, нотариус получает
сообщение об открывшемся наследстве от кого-либо из наследников, явившихся к
нему с целью подачи заявления о принятии наследства. Узнать о месте работы или
жительства других наследников он может, скорее всего, со слов этих же наследников
либо из представленных ими документов. Практика сложилась таким неблагоприятным для «отсутствующих» наследников образом, что нотариусы нередко не извещают
их об открывшемся наследстве, не выясняют их местонахождение, считая, что заинтересованные в получении наследства наследники самостоятельно должны явиться в
нотариальную контору по месту открытия наследства. Таким образом, такая практика
исходит из презумпции наличия у наследника сведений (информации) об открывшемся наследстве. И если последний не выразил желание заявить о себе, как о наследнике, то считается, что он надлежащим образом уведомлен о своих наследственных
правах. Правда, в этом случае рождается другая презумпция – такими конклюдентными действиями наследник фактически выражает свой отказ от принятия наследства.
С этим вряд ли можно согласиться, поскольку наследник может быть не информирован об открывшемся наследстве.
В свою очередь достаточным в рамках обязанности по уведомлению наследников
умершего лица об открытии наследства, считалось размещение информации об этом
в печатном издании, причем извещение наследников об открытии наследства путем
помещения публикации об этом в соответствующем средстве массовой информации
успешно производилось в дореволюционной России. Сейчас такое извещение осуществляется в некоторых зарубежных странах (Швейцарии, Чехии, Грузии).
157
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
При открытии наследства особо разрешается вопрос относительно определения
понятий «место нахождение имущества» и «место жительства наследодателя».
В результате обращения к разным правовым системам такие понятия, как «место
жительства», «движимое и недвижимое имущество», «вещные права», не могут избежать различного толкования. Например, в Республике Венесуэла понятие «место
жительства» обладает в принципе теми же правовыми характеристиками, что и в Российской Федерации (Закон Венесуэлы «О международном частном праве» 1998 г.).
Напротив, по законодательству Швейцарской Конфедерации лицо может быть признано проживающим в Швейцарии лишь в том случае, если оно пребывает на ее территории в течение определенного срока либо осуществляет там производственную и
коммерческую деятельность (Закон «О международном частном праве» 1987 г.)
Время открытия наследства. Время открытия наследства – начальный элемент
в развитии наследственного правоотношения. Практика иностранных государств различным образом определяет наступление этого момента. В России смерть считается
не наступившей, пока жизнедеятельность организма поддерживается техническими
средствами (например, аппаратом искусственного дыхания). Таким же образом определяется статус субъектов, подвергшихся воздействию низких температур («замораживанию») с целью возможного в будущем исцеления от неизлечимых ныне заболеваний. Такой субъект не может считаться умершим, следовательно, наследство не
открывается.
В свою очередь, в американском праве понятие смерти содержится в § 1-107 Единообразного наследственного кодекса (Uniform Probate Code; далее – ЕНК) и основано
на Единообразном законе об определении смерти (Uniform Determination of Death Act):
она наступает в момент бесповоротного прекращения кровообращения, дыхания или
всех функций мозга. Поскольку не доказано иное, доказательством момента смерти
являются данные свидетельства о смерти.
При кажущейся схожести американских норм с российскими между ними есть
различие: по прецедентному праву США человек считается живым до тех пор, пока
функционирует хоть один из трех указанных элементов организма, например, мозг
уже мертв, а сердце еще работает.
Совершение завещания. Свобода завещания, как известно, выступает основным принципом наследственного права для законодательства любого государства.
Российский законодатель также использовал этот принцип, отдав приоритет над законной очередностью призвания к наследованию последней воле умершего.
Между тем, в российском наследственном праве к совершению завещания применяются правила о сделке, что требует наличия у лица, ее осуществляющую необходимых полномочий, т.е. правосубъектности, которая в полном объеме возникает при
достижении таким лицам 18 летнего возраста.
Если обратиться к зарубежному опыту, то в Испании завещание может составить
любое лицо, достигшее 14 лет, в Словении и Черногории – 15, во Франции, ФРГ, Сербии и Хорватии – 16, в Швейцарии – 18 лет. Определение возраста зависит от исторических законодательных традиций, развития культуры и иных факторов (этнических,
географических) той или иной страны. Что касается ограниченно дееспособных граждан, которые признаны таковыми вследствие злоупотребления спиртными напитками
и наркотическими средствами (ст. 30 ГК), то из смысла приведенной нормы можно
вывести невозможность составления завещания указанными лицами.
Различные походы существуют и в порядке совершения завещаний.
Необходимо также учитывать соблюдение коллизионных норм, действующих в
том или ином правопорядке. Например, такая коллизионная привязка, как примене-
158
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ние закона «места жительства завещателя» вполне может привести к тому, что и российский гражданин будет вынужден подчинить свое завещание той форме, которая
воспринята иностранным государством.
По правилам Французского законодательства, совершение завещания требует
услуг не одного, а двух сразу двух нотариусов (либо одного нотариуса, но двух свидетелей).
В свою очередь, Швейцарское законодательство вообще исключает нотариуса из
круга участников наследственных правоотношений. Его функции исполняет должностное лицо – служащий судебного или административного органа. Присутствие свидетелей по-прежнему обязательно (ст. 86 швейцарского Закона «О международном
частном праве» 1987 г.). Законодательство Германии, напротив, практически не обращается к статусу свидетеля как одного из непосредственных участников правоотношений по наследованию (§ 2064 ГГУ).
Завещательный отказ. Завещательный отказ (легат) распространен во многих
странах, в частности в Испании, ФРГ, Франции, Венгрии. Кроме того, гражданское
законодательство зарубежных стран предусматривает и другие виды завещательных
распоряжений. Например, ст. 655 – 659 ГК Венгрии содержат такие неизвестные российскому законодателю виды распоряжений, как договор о наследовании и дарении
на случай смерти, договор в отношении ожидаемого наследства. По договору о наследовании наследодатель обязуется назначить договаривающуюся с ним сторону
своим наследником за предоставление содержания или внесение пожизненных периодических платежей. Дарение на случай смерти может быть совершено только в
отношении той части наследства, которая при наличии завещания была бы признана
предметом завещательного отказа. Право заключения договора в отношении ожидаемого наследства венгерским законодательством предоставлено исключительно
потомкам наследодателя.
Аналогичный институт содержит наследственное право КНР, правда, в весьма
специфическом преломлении. Наследственное законодательство КНР рассматривает завещательный дар как договор, который касается содержания наследодателя при
жизни (ст. 5 Закона о наследовании). Гражданин может заключить с опекуном (попечителем) соглашение о завещательном даре за опеку (попечительство), в соответствии с которым опекун берет на себя обязательства по обеспечению гражданина при
жизни и по организации его похорон и приобретает право получения завещательного
дара. Подобный договор может быть заключен также с организацией (ст. 31 Закона
о наследовании). Такой же практики придерживаются и некоторые страны англосаксонской системы права.
Имущество, ограниченное в наследственном обороте. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей в России относится к элементам правил наследования особых видов имущества. Определение состава имущества, которое не может
входить в состав наследства, лежит в плоскости норм об имуществе, изъятом из оборота. Более «мягкие» условия в реализации права на переход имущества закреплены
в отношении ограниченно оборотоспособных вещий. В этом смысле диаметрально
противоположным понимаем наследования отдельных видов имущества отличается
право США. Общим, однако, для обеих стран, имеющих различные правовые системы, является отражение такого имущества в законодательстве.
Как правило, наследственный закон США и России предусматривает имущество,
к которому неприменимы нормы о наследовании, и порядок его посмертного перехода
определяется иными нормами. Причем, практика США, в отличие от России, характеризуется традиционно широким перечнем такого имущества. Нужно, тем не менее,
159
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
отметить, что в отечественной наследственной практике постепенно наблюдается сокращение перечня такого имущества, что следует признать правильным и соответствующим духу римского права с его принципом универсальности, а не партикулярности наследования и единства права собственности, а не его расщепления.
В США отграничить наследственное имущество можно и методом исключения
всех непробационных активов (nonprobate assets) – имущества и прав, к которым неприменимы нормы о наследовании и которые не могут быть предметом распределения управляющим.
Впрочем, даже границы институтов, присутствующих в обеих системах права,
часто не совпадают: состав пробационного имущества в США намного уже наследственной массы в России. Другой крайностью является широта института усыновления
(adoption), значительно выходящего за рамки своей сущности и назначения.
Российская правовая доктрина и современная нормативная база без внимания оставила вопрос о праве принадлежности субъектам наследственного имущества. Как
известно, имущество гражданам может принадлежать не только на праве собственности, но и на ином вещном праве. В последнем случае можно говорить, например, о
праве пожизненного (наследуемого) владения, которое было весьма распространено
в советский период при предоставлении гражданам земельных участков для ведения
подсобного хозяйства.
Необходимо отметить, что такой дефект законодательства можно обнаружить не
только в российском наследственном законе. В законодательстве многих зарубежных
стран (например, Германии, Франции, Квебека, Израиля, Латвии, Украины) также не
говорится о праве, приобретаемом наследником на имущество, входящее в состав
наследства, а в ГК Республики Казахстан хотя и говорится, что наследник приобретает право на причитающееся ему наследство, но не определено, какое именно это
право (ст. 1072). Только в ГК Грузии определено, что принятое наследство считается
собственностью наследника со дня открытия наследства (ст. 1433).
Вероятно, что в гражданском законодательстве должен быть отражен правовой
режим принадлежности имущества, переходящего в порядке наследования. Нелишним является, и четкое закрепление норм о том, какие права (в том числе и вещные)
могут переходить по наследству.
Очередность наследования и недостойные наследники. Очередность наследования является «краеугольным камнем» наследственного права любого государства, и редко вопрос о порядке призвания к наследованию решается типовым образом:
огромное влияние оказывают традиции, общественное сознание, и социально-экономические устои.
В соответствии с Законом Болгарии о наследовании от 29 января 1949 г. наследники по закону распределены в четыре очереди. В первую очередь наследуют дети,
в том числе усыновленные, а при их отсутствии – их нисходящие потомки по праву
представления. В третью очередь к наследованию имущества умершего призываются
братья и сестры либо их нисходящие родственники по праву представления. В четвертой очереди, когда наследуют родственники по боковой линии, право представления уже не действует, поэтому, например, внучатые племянники (племянницы) – дети
умерших двоюродных братьев (сестер) не наследуют с находящимися в живых своими дядями и тетями – двоюродными братьями (сестрами) наследодателя.
Законодательство других стран бывшего социалистического лагеря в целом повторяет данную наследственную систему, за исключением некоторых следующих особенностей.
В соответствии с нормами § 608 раздела IV Закона Венгрии 1959 г. «О Гражданском кодексе Венгерской Республики» (в редакции 1977 г.) во вторую очередь насле-
160
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
дуют родители умершего, а если родители отсутствуют – дед и бабка наследодателя,
в случае смерти которых к наследованию по праву представления призываются их
нисходящие, то есть дяди и тети наследодателя, а при их отсутствии двоюродные братья и сестры и т.д. Согласно § 602 ГК недостойными наследниками признаются лица,
посягавшие на жизнь наследодателя или совершившие противоправные действия,
направленные против кого-либо из наследников по закону.
В соответствии с нормами Гражданского кодекса Польши 1964 г. к наследованию
не могут быть призваны лица из числа наследников по закону, которые судом признаны недостойными быть наследниками. Согласно ст. 928 ГК Польши недостойным
признается наследник:
1) совершивший умышленное тяжкое преступление против наследодателя;
2) обманом или угрозой заставивший наследодателя составить, отменить или изменить завещание;
3) скрывший, уничтоживший или подделавший завещание (также и в тех случаях,
когда подделка завещания была осуществлена третьим лицом).
Недостойный наследник исключается из наследования, как если бы не дожил до
открытия наследства.
Наследственное право Чехии (Гражданский кодекс 1963 г., в редакции 1992 г.)
к недостойным наследникам относит лиц, умышленно совершивших уголовно наказуемое деяние по отношению к наследодателю, его супругу, детям или родителям
либо совершивших предосудительные действия по отношению к последней воле наследодателя. Данное лицо может наследовать, если наследодатель простит ему это
деяние.
Напротив, наследственное право Сербии, Черногории, Хорватии, Словении и других республик бывшей Югославии существенно ограничивает круг лиц, которые не
могут наследовать. Так, например, переживший супруг может быть исключен из числа
наследников по закону в следующих случаях:
1) если наследодатель подал заявление с требованием о расторжении брака, а
после его смерти были установлены в судебном порядке серьезные причины стойкого
распада совместной жизни;
2) если суд вынесет решение о недействительности брака по причинам и обстоятельствам, которые были известны пережившему супругу в момент заключения брака;
3) если совместная жизнь с наследодателем была прекращена в течение длительного периода времени на основании виновного поведения пережившего супруга или
по взаимному соглашению с наследодателем (ст. 22 Закона о наследовании Сербии,
ст. 27 Закона о наследовании Хорватии)
Во Франции в основу наследования по закону положено разделение кровных
родственников наследодателя на группы, называемые разрядами (ordres), причем
близость родства определяется числом рождений, каждое из которых называется
степенью (degre). Последовательность степеней образует линию (ligne). Линии называют прямыми (нисходящими и восходящими), в которые объединяются лица, происходящие одни от других, и боковыми, в которые входят лица, не происходящие одни
от других, но происходящие от общего предка.
К первому разряду относятся дети наследодателя и их нисходящие, ко второму – родители наследодателя, его братья и сестры и нисходящие этих последних, к
третьему – восходящие наследодателя, кроме его родителей, к четвертому – боковые
родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, кроме его
братьев и сестер и их нисходящих (ст. 734, 745 ФГК). Наличие родственников предыдущего разряда устраняет от наследства последующие разряды.
161
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Гражданский кодекс Республики Литва от 18 июля 2000 г. устанавливает, что
в равных долях наследуют в первую очередь – дети, в том числе усыновленные и
рожденные после смерти наследодателя, во вторую очередь – родители и внуки, в
третью – бабушка и дедушка со стороны отца и матери, а также правнуки, в четвертую – братья и сестры, прабабушка и прадедушка со стороны отца и матери, в пятую – дети братьев и сестер (племянники и племянницы), братья и сестры родителей
(дяди и тети), в шестую – дети братьев и сестер родителей, т.е. двоюродные братья
и сестры (ст. 5.11 ГК Республики Литвы). Внуки имеют право наследования в первой
очереди по праву представления детей наследодателя, а правнуки – во вторую очередь по праву представления внуков наследодателя (ст. 5.12 ГК Республики Литва).
Супруг не назван наследником, однако, как и в Латвии и Эстонии, он имеет право наследования супружеской доли. Так, согласно ст. 5.13 переживший супруг имеет право
наследовать вместе с наследниками первой очереди одну четверть наследства, если
наследников трое кроме него, если же их больше трех, то он наследует в равных долях с другими наследниками. Если супруг наследует вместе с наследниками второй
очереди, то он имеет право на половину из наследства, если же наследников первой
и второй очереди нет, то супруг должен унаследовать наследство целиком (ст. 5.13 ГК
Республики Литвы). Однако предметы домашнего обихода и обстановки переходят по
наследству независимо от очереди и доли в наследстве к тем наследникам по закону,
которые проживали вместе с наследодателем по крайней мере один год перед его
смертью (ст. 5.14 ГК Республики Литвы). Литовский наследственный закон выбрал
очень интересный подход, заключающийся в том, что предметы домашнего обихода и
обстановки переходят только к наследникам, но независимо от очереди и не входят в
наследственную массу, но к такому переходу применяются правила о наследовании,
поскольку иное прямо не указано.
Надо сказать, что традиции российского наследственного права строятся на безусловном признании наличия родственных связей между родителями и детьми, и другими близкими родственниками независимо от их фактических отношений.
Это является, как нередко отмечается в литературе, одной из особенностей российского наследственного права. В конченом счете такой нормативный подход отражает, большую, чем в странах Запада, близость отношений между людьми.
Примечательно, что во многих национальных законодательствах родители умершего не включаются в первый разряд (очередь, класс, парантеллу) наследников
(ст. 734 ФГК; § 1925 ГГУ; ст. 458 ШГК; ст. 889 ЯГК; ст. 6 болгарского Закона о наследовании; ст. 931 ГК Польши). В частности, в Англии родители наследодателя также
не относятся к числу ближайших родственников: при наличии пережившего супруга
и детей умершего родители вообще не призываются к наследованию, а если детей
нет, то права родителей на имущество зависят от его стоимости. При отсутствии пережившего супруга родители умершего наследуют во вторую очередь. Сходным образом регламентируются наследственные права родителей умершего наследодателя
и в США.
Соотношение наследственных прав родственников. Интересный пример соотношения наследственных прав содержит законодательство Франции. При переходе
наследственного имущества к восходящим или к боковым родственникам, оно делится на две равные части, этот институт носит название правило «о трещине» (fente).
Половина поступает к родственникам по отцовской линии, а половина – по материнской. В этом случае имеются как бы два наследства: часть, причитающаяся каждой
линии, распределяется по общим правилам независимо от того, как распределяется
наследство в другой линии. Может, в частности, случиться, что в одной линии будут
162
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
наследовать лица одной очереди (например, восходящие), а во второй – другой (например, боковые родственники).
Следует отметить, что ни в Германии, ни во Франции отчим и мачеха, а также
фактические воспитатели наследодателя, пасынки, падчерицы и фактические воспитанники, если они не были усыновлены наследодателем в установленном законом
порядке, не являются наследниками по закону.
Что касается Англии, то если нет пережившего супруга и нисходящих, то наследником следующего класса являются родители, причем приемные родители приравниваются к родным, они получают наследство в полную собственность в равных долях.
Если у наследодателя остался лишь один из родителей, то он получает все наследство в полную собственность (в Англии нет разделения наследства на материнскую и
отцовскую линию).
Таким образом, можно сделать вывод, что различием при наследовании по очередям во Франции и России, классам в Англии и парантеллам в Германии (при общем
правиле, что наследники предыдущей очереди, класса или парантеллы отстраняют
от наследования наследников последующих очередей) является само несовпадение
по составу очередей в Российской Федерации, Франции, Германии и Англии. Так, в
Англии родители наследодателя отстраняют от наследования его братьев и сестер, во
Франции и Германии они являются наследниками одной очереди. Кроме этого, родители (братья, сестры наследодателя – Франция, Германия) в рассмотренных странах
являются наследниками второй очереди (за исключением России, где родители являются наследниками первой очереди, что, видимо, отражает традиционно большую,
чем в Западной Европе, близость отношений между детьми и родителями).
Подназначение наследника (субституция). Подназначение наследников как
институт наследственного права свойственен не только для права Российской Федерации, но и законодательства зарубежных стран. Однако, в последнем случае можно
наблюдать некоторые особенности, в первую очередь, в механизме и сущности ее
реализации. Причем обнаружить можно и некоторые разновидности субституции в
действующих правилах о подназначении наследника. Например, французский законодатель, запретил субституцию в общем порядке (ст. 896 ФГК), но в то же время
установил, что при совершении завещания в пользу детей, братьев и сестер завещатель вправе возложить на них обязанность передать наследственное имущество
своим детям – внукам и племянникам завещателя. Для обеспечения исполнения этого
распоряжения могут быть применены такие меры, как опись имущества или учреждение управления и пр. (ст. 1048 – 1074 ФГК).
Германское право допускает как обычную субституцию (§ 2096 ГГУ), так и назначение «последующего наследника», к которому имущество перейдет после смерти
основного наследника или в течение определенного в завещании срока, который не
может быть более 30 лет (§ 2100 – 2146 ГГУ). Сходные правила содержатся и в ШГК,
который предусматривает не только обычную субституцию на случай смерти основного наследника или его отказа от наследства (ст. 487), но и обязанность наследника
передать имущество третьему лицу (ст. 488). Болгарское право разрешает только ординарную субституцию (ст. 21 Закона о наследовании).
Подобные конструкции отражают специфическое видение «объема» перехода наследственной массы в рамках наследственных правоотношений.
Обязательная доля в наследстве. Правила об обязательной доле в наследстве
в практике иностранных государств нашли различное отражение в законодательстве.
Российский опыт, как было показано выше, хотя и воспринимает приоритет завещания, как основания наследования, но также предлагает заменять волю наследодателя,
в случаях, когда тот не оставил последнего волеизъявления на случай своей смерти.
163
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Наследственная доктрина некоторых государств возводит завещание как способ
распоряжения наследством в единый абсолют. При этом, имущество, не включенное
в завещание распределяется между оставшимися наследниками. Нормативное конструирование соответствующих правовых предписаний определяется несколькими
подходами, которые присутствуют в ряде стран.
При этом, как таковая обязательная доля, которая в Российском наследственном
праве, имеет сугубо социально-обеспечительные корни, не поддерживается иностранным законодателем. В частности, во Франции, Швейцарии, Болгарии наследственное
имущество разделяется на две части. Выделяется, так называемая «свободная доля»
и «резерв». Наследодатель может распорядиться посредством завещания «свободной долей». Другая часть – «резерв», переходит к членам семьи наследователя. В
последнем случае, в зависимости от близости члена семьи к наследователю наследник получают в определенной пропорции незавещанное имущество.
Размер резерва зависит от числа присутствующих на момент открытия наследства
обязательных наследников, а также от того, к какой категории лиц они относятся.
К числу лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, относятся, прежде всего, дети наследодателя и его переживший супруг, при этом первым отдается
безусловный приоритет (ст. 913 – 916 ФГК; ст. 471 ШГК; ст. 28 – 29 болгарского Закона о наследовании).
Для Франции характерно, что все наследники, принадлежащие к классу нисходящих (дети, усыновленные, внуки и т.д.), пользуются правом на резерв. Размер резерва составляет половину наследства, если наследодатель оставил одного законнорожденного ребенка, две трети – если осталось двое детей и три четверти – если трое
детей и более.
Интересным является тот факт, что переживший супруг во Франции права на резерв не имеет и потому может быть полностью лишен наследства. Для внебрачного
ребенка, наследующего после своих отца или матери наряду с законнорожденными
детьми, размер резерва составляет половину того, что причиталось бы ему, если бы
он был законнорожденным. Если же он наследует наряду с братьями и сестрами наследодателя или с их нисходящими, размер повышается до трех четвертей. Восходящие наследники также имеют право на резерв при условии, что они призваны к наследованию по закону. Размер резерва составляет четверть наследства для каждой
линии, отцовской и материнской.
Вторая система определения обязательной доли, принятая, в частности, в Германии и России, основана на том, что обязательные наследники вправе требовать от
наследников по завещанию выплаты стоимости части доли, которая причиталась бы
им при наследовании по закону (ст. 1149 ГК РФ; § 2303 ГГУ).
Правом на обязательную долю в Германии обладают нисходящие родственники,
родители и супруг, исключенные из числа наследников завещательным распоряжением или в том случае, если их доля по завещанию меньше, чем половина их законной
доли (§ 2303 – 2305 ГГУ), получающие при этом половину той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. При этом в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства
по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого
наследника завещательного отказа.
Согласно положениям французского законодательства (ст. 913 ФГК), безвозмездные предоставления имущества, производимые посредством сделок между живыми
и посредством завещания, не могут быть больше половины имущества, которое принадлежит лицу, делающему распоряжение, если оно оставляет после своей смерти
164
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
одного ребенка; трети – если оно оставляет двух детей; четверти - если оно оставляет
трех или более детей. В ст. 914 ФГК установлено, что безвозмездные предоставления, производимые посредством сделок между живыми или посредством завещаний,
не могут быть больше половины имущества, если, за отсутствием детей, умерший
оставил одного или нескольких восходящих в каждой из линий – отцовской и материнской; трех четвертей имущества – если он оставил восходящих лишь в одной линии.
Регулирование обязательной доли в наследственном праве России в некоторых
случаях созвучно и конструированием этого правового института и в других странах.
Например, согласно ст. 1149 ГК РФ, размер обязательной доли уменьшился до
одной второй доли, которая причиталась бы обязательным наследникам при наследовании по закону. Аналогичное правило закреплено в ГК Венгрии 1959 г. В Гражданском кодексе Швейцарии с изменениями от 1984 г. обязательная доля составляет 1/2
только в отношении родителей и пережившего супруга наследодателя, в отношении
же наследников по нисходящей линии (детей) такая доля равна 3/4.
Свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство в
российской юридической практике не является правоуставливающим документом, а
лишь подтверждает, наряду с другими документами наследников, права на наследство, и в большей степени является доказательством принятия наследства в объеме,
указанном в свидетельстве перед третьими лицами.
Некоторые черты, свойственные российскому дореволюционному наследственному праву, отмечаются также и в ныне действующем законодательстве ряда зарубежных государств. Так, в соответствии с параграфом 2353 германского Гражданского
уложения по заявлению наследника суд по наследственным делам выдает ему свидетельство о его правах на наследство, а если он призывается к наследованию только в
части, то о размерах его наследственной доли. При этом перед выдачей свидетельства суд устанавливает ряд фактов, доказывающих права наследника (параграф 2354
ГГУ), но не определяет состав и место нахождения конкретного наследственного имущества. Поэтому свидетельство о праве наследования в Германии также не подтверждает право наследника на определенные виды имущества, а лишь устанавливает, что
права на все наследство в целом либо определенная доля наследства признается
принадлежащей конкретному наследнику.
Выморочное имущество. Природа права на выморочное имущество имеет различные основания в зависимости от традиции рецепции имущественных прав. Следует отметить, что Российская доктрина исходит из признания права на принятие выморочного имущества как обязательства и в качестве самостоятельного основания
наследования. В отличие от правового опыта России, зарубежная правовая доктрина
исходит из двух традиционных подходов в судьбе способов приобретения прав на выморочное имущество.
Так, по законодательству Германии (§ 1936 ГГУ), Швейцарии (ст. 466 ШГК), Италии, Испании приобретение государством выморочного имущества рассматривается
как наследование. В этом случае наследование определяется как производный способ приобретения права собственности в порядке универсального правопреемства.
Англосаксонские правовые начала исходят из предположения отсутствия в прошлом на соответствующее имущество прав каких бы то ни было лиц. Иначе говоря, по
такой логике выморочное имущество не обременялось правами третьих лиц. Данный
подход воспринят, в частности, Во Франции (ст. 539, 768 ФГК), Англии, США (титул
78 Единообразного закона о распоряжении невостребованным имуществом США),
где государство приобретает выморочное имущество как бесхозяйное без каких-либо
обременений, что является первоначальным способом приобретения права собственности.
165
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Вообще, в странах с англосаксонской системой права воспринята концепция, согласно которой государство является обладателем «конечного титула собственности»
на любое имущество (особенно недвижимое). И если после своей смерти собственник, не оставил ни завещания, ни наследников по закону, происходит своего рода
возврат имущества государству.
Наличие таких нормативных диспропорций объясняется принципиальными отличиями в наследственном праве стран Западной Европы и правом Англии и США.
Наследование предприятий. Наследование предприятий, как в российском, так
и в иностранном правопорядке регулируется по схожей схеме. Причем иностранный
законодатель, в некоторых случаях отходит от определяющего предприятие его имущественного режима как имущественного комплекса, что, в частности, проявляется
в возможности изменять состав предприятия, вплоть до полного его «уничтожения»
(при продаже имущественного комплекса по частям). Поэтому, в сегодняшнем отношении законодателей иностранных государств к разделам наследуемых предприятий
прослеживается стремление примирить два противоречия: с одной стороны, раздел
предприятия уменьшает его стоимость и невыгоден не только наследникам, но и обществу в целом. С другой стороны, невозможно как запретить наследнику раздел наследственного имущества, так и передать наследственное имущество в монопольное
владение лишь определенной части наследников. Потому, например, Гражданский
кодекс Японии содержит возможность ограничения свободы раздела наследственного имущества как завещанием, так и судом (ст. 907 - 908 ГК Японии), однако срок
такого ограничения не может превышать пяти лет. При этом завещанием может быть
предусмотрен способ такого раздела.
Различным образом в законодательстве зарубежных стран регулируется вопрос
об ответственности наследников, вступающих в коммерческую организацию на место
наследодателя. Так, например, в Германии наследник полного товарища, вступивший
в товарищество, несет ответственность наравне с другими участниками... по обязательствам товарищества, возникшим до его вступления (§ 128 – 130 Торгового уложения Германии). Исключением составляет случай, когда наследник, вступая в товарищество, оговорит, что ему при сохранении прежней доли прибыли будет предоставлено положение лица, не несущего личную ответственность (т.е. права коммандитиста)
(§ 139 Торгового уложения). В такой ситуации полное товарищество превращается,
по существу, в коммандитное. По-разному, в законодательстве западных стран решается общий вопрос о переходе от прежнего владельца предприятия к новому владельцу (покупателю, наследнику) требований и долгов, связанных с деятельностью
предприятия. По праву ФРГ, Нидерландов, Швейцарии и Италии они, при наличии
определенных условий, передаются от прежнего владельца предприятия к новому
владельцу. Французский и американский опыт определяет, что при продаже торгового фонда или комплексного отчуждения не влечет за собой перехода этих прав и
долгов к покупателю.
Исполнение завещания. Особая система охраны наследственного имущества
установлена в странах общего права. После открытия наследства наследственное
имущество переходит не непосредственно к наследникам, а к особому лицу – личному
представителю наследодателя. Таким образом, закон исходит из приоритета обеспечения сохранности имущества завещателя. В зависимости от того, указан ли личный представитель непосредственно в завещании или назначен судом, он именуется
соответственно исполнителем завещания (executor of the will) или администратором
(administrator). Завещатель вправе выбрать в качестве исполнителя любое лицо или
корпорацию, профессионально занимающуюся управлением имуществом.
166
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В законодательстве стран континентальной правовой системы, в том числе в наследственном праве России, отсутствует жесткое требование относительно перехода
имущества к администратору имущества. Там решение вопроса о назначении исполнителя завещания отдается на усмотрение наследодателя.
Контрольные вопросы
1. Назовите правовые системы наследования, дайте им общую характеристику.
2. Охарактеризуйте основные источники наследственного права государств дальнего зарубежья и стран СНГ.
3. Назовите особенности регулирования открытия наследства в иностранных государствах.
4. Перечислите общие тенденции развития наследственного права стран СНГ.
5. Каковы особенности порядка уведомления наследников об открытии наследства в иностранных правопорядках?
6. Сопоставьте определение момента открытия наследства в праве России и
США.
7. Назовите возраст, с которого можно составить завещание в иностранных государствах.
8. Каковы особенности составления завещания за рубежом?
9. Каковы виды и особенности завещательных распоряжений в наследственном
праве зарубежных стран?
10. Установите соотношение наследования ограничено оборотоспособного имущества в наследственном праве России и США.
11. Назовите особенности очередности наследования в различных государствах.
12. Каково соотношение наследственных прав родственников во Франции, Германии и Англии?
13. Назовите особенности подназначения наследника (субституции) в иностранной наследственной практике.
14. В чем особенности обязательной доли в иностранных государствах в сравнении с российской практикой?
15. Назовите юридическое назначение свидетельства о праве на наследство в
России и Германии.
16. Определите особенности регулирования приобретения прав на выморочное
имущество в странах континентальной и англо-саксонской системы права.
17. Назовите специфику наследования предприятий в иностранной практике.
18. Каковы особенности порядка исполнения завещания в зарубежных странах?
167
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. При наследовании умершего имущество переходит к наследникам в порядке:
А) универсального правопреемства
Б) сингулярного (частичного) правопреемства
В) определенном нотариусом
Г) определенном наследниками
2. Наследование осуществляется по закону, если:
А) наследодатель не оставил завещания
Б) наследодатель не достиг совершеннолетия
В) наследодатель признан недееспособным
Г) завещание отменено составлением нового завещания
3. В состав наследства входят:
А) вещи, имущественные права и обязанности
Б) имущественные и личные неимущественные права и обязанности
В) вещи, права и обязанности
Г) вещи, имущественные и личные неимущественные права и обязанности
4. Временем открытия наследства является:
А) день смерти гражданина
Б) день объявления гражданина безвестно отсутствующим
В) день получения родственникам умершего документов о смерти наследователя
Г) день вынесения судом решения о признании гражданина умершим
5. Местом открытия наследства является:
А) последнее место жительства наследователя
Б) место нахождения движимого имущества наследователя
В) место постоянного проживания наследодателя
Г) место постоянного проживания родственников наследодателя
6. К наследованию по закону и по завещанию могут призываться:
А) физические лица (граждане)
Б) юридические лица (организации)
В) иностранные государства
Г) иностранные организации
7. Завещание – это:
А) административный акт
Б) односторонняя сделка
В) двухсторонняя сделка
Г) договор о правах и обязанностях наследников
8. Свобода завещания ограничивается:
А) имуществом, которое принадлежит наследодателю
Б) обязательной долей в наследстве
В) долей, принадлежащей родственникам наследодателя
Г) недвижимым имуществом наследодателя
168
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
9. Завещатель может совершить завещание в пользу:
А) только родственников наследодателя
Б) одного лица
В) одного или нескольких лиц
Г) государства
10. Завещатель вправе распорядиться:
А) любым имуществом
Б) имуществом, которым он располагает
В) имуществом, на которые зарегистрированы права собственности
Г) любым имуществом, в том числе, которое приобретет в будущем
11. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать:
А) признания права
Б) самозащиты права
В) компенсации морального вреда
Г) прекращения или изменения правоотношения
12. Завещание не может быть удостоверено:
А) должностным лицам органов МСУ
Б) должностным лицам консульских учреждений РФ
В) судьями
Г) главными врачами больниц
13. Принципами наследования по завещанию являются:
А) безотзывность завещания
Б) неизменность завещания
В) гласность завещания
Г) свобода и тайна завещания
14. Собственноручно должно быть написано:
А) закрытое завещание
Б) открытое завещание
В) завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах
Г) завещательное распоряжение в банке
15. По представлении свидетельства о смерти нотариус вскрывает закрытое
завещание не позднее, чем через:
А) 3 дня
А) 10 дней
В) 15 дней
Г) 30 дней
16. В случае смерти наследователя его денежные средства, находящиеся на
счетах в банках:
А) входят в состав наследства в любом случае
Б) остаются в распоряжении банка
В) не входят в состав наследства
Г) входят в состав наследство, если в их отношении сделано завещательное распоряжение
169
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
17. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах утрачивает
силу, если завещатель не воспользовался возможностью совершить завещание
в иной форме, при отпадении этих обстоятельств в течение:
А) 15 дней
Б) 20 дней
В) 1 месяца
Г) 2-х месяцев
18. Завещание может быть признано судом недействительным по иску
А) прокурора
Б) органа опеки и попечительства
В) лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием
Г) любого лица
19. К видам завещательных распоряжений относится:
А) легитимация
Б) реституция
В) субституция
Г) пролонгация
20. Предметом завещательного отказа могут быть:
А) действия неимущественного характера
Б) действия имущественного и неимущественного характера
В) действия имущественного характера
Г) любые действия, на усмотрение наследодателя
21. Право на завещательный отказ со дня открытия наследства действует:
А) в течение 6-ти месяцев;
Б) в течение 1 года;
В) в течение 2-х лет;
Г) в течение 3-х лет
22. Правом на получение завещательного возложения обладает:
А) отказополучатель
Б) любое лицо
В) душеприказчик
Г) банк
23. Обязанным лицом по завещательному отказу является:
А) отказополучатель
Б) наследники по закону
В) наследники по закону и завещанию
Г) государство
24. Наследник выполняет завещательный отказ:
А) в пределах стоимости наследственной массы
Б) в пределах стоимости перешедшего к нему наследства
В) в пределах стоимости принадлежащего ему имущества
Г) за счет выделенных для этого средств в наследстве
170
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
25. При наследовании по закону установлено:
А) 5 очередей
Б) 7 очередей
В) 8 очередей
Г) 9 очередей
26. По праву представления не наследуют:
А) внуки наследодателя
Б) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя
В) родители наследодателя
Г) двоюродные братья и сестры наследодателя
27. К первой очереди наследников не относятся:
А) ребенок наследодателя (зачатый, но не родившийся)
Б) родители наследодателя
В) братья и сестры наследодателя
Г) переживший супруг наследодателя
28. К наследникам третьей очереди относятся:
А) племянники и племянницы наследодателя
Б) прадедушки и прабабушки наследодателя
В) дяди и тети наследодателя
Г) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя
29. Право на обязательную долю в наследстве не имеют:
А) несовершеннолетние дети наследодателя
Б) нетрудоспособные дети наследодателя
В) нетрудоспособный супруг наследодателя
Г) отказополучатель
30. Обязательная доля в наследстве по отношению к имуществу, наследуемому по закону, составляет:
А) 1/2
Б) 1/3
В) 1/4
Г) 1/5
31. При наличии выморочного имущества к государству переходят:
А) наследственные права
Б) наследственные права и обязанности
В) только долги наследодателя
Г) обязанности по завещательному возложению
32. К признакам, характеризующим принятие наследства, не относятся:
А) волевой акт
Б) добровольный акт
В) условно
Г) односторонняя сделка
171
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
33. Общий срок для принятия наследства составляет:
А) 1 месяц
Б) 3 месяца
В) 6 месяцев
Г) 9 месяцев
34. Наследственная трансмиссия – это:
А) приобретение обязательной доли
Б) переход имущества к государству
В) переход права на принятие наследства
Г) переуступка наследственной доли
35. Наследник не вправе отказаться от наследства в пользу:
А) наследников по закону
Б) наследников по завещанию
В) государства
Г) наследников, наследующих по праву представления
36. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается по
истечении:
А) 2-х месяцев
Б) 3-х месяцев
В) 6-ти месяцев
Г) 9-ти месяцев
37. Нотариус принимает меры к охране наследственного имущества в пределах:
А) 3-х месяцев со дня открытия наследства
Б) 6-ти месяцев со дня открытия наследства
В) 9-ти месяцев со дня открытия наследства
Г) 12-ти месяцев со дня открытия наследства
38. Доверительное управление наследственным имуществом вправе учреждать:
А) органы местного самоуправления
Б) отказополучатель
В) прокурор
Г) нотариус
39. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя:
А) солидарно
Б) субсидиарно
В) солидарно-субсидиарно
Г) не отвечают
40. Наследовать предприятие не вправе:
А) гражданин
Б) юридическое лицо
В) Российская Федерация
Г) иностранная организация
172
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
41. Предприятие наследуется как:
А) совокупность прав на имущество
Б) имущественный комплекс
В) совокупность прав и обязанностей
Г) совокупность имущественных и неимущественных прав
42. В состав наследства члена потребительного кооператива входит:
А) денежные средства
Б) пай
В) доля в складочном капитале
Г) долговые обязательства
43. Срок выплаты компенсации наследникам члена крестьянского (фермерского) не может превышать:
А) 6 месяцев
Б) 1 года
В) 2-х лет
Г) 3-х лет
44. Для обращения унаследованных ограниченно оборотоспособных вещей
в собственность наследника необходимо:
А) разрешение нотариуса
Б) специальное разрешение (лицензия)
В) решение органа местного самоуправления
Г) решение самого наследника
45. Суммы, невыплаченные гражданину в качестве средств к существованию, включаются в состав наследства, если с момента его открытия прошло:
А) 2 месяца
Б) 3 месяца
В) 4 месяца
Г) 6 месяцев
46. Государственные награды наследуются, если:
А) не имеют культурно-исторической ценности
Б) указаны в завещании
В) входят в состав коллекций
Г) вручены наследодателю посмертно
47. Наследование земельных участков не допускается:
А) гражданами
Б) организациями
В) иностранными организациями
Г) государством
48. Унаследован может быть земельный участок, принадлежавший наследодателю, на праве:
А) аренды
Б) оперативного управления
В) пожизненного наследуемого владения
Г) безвозмездного пользования
173
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
49. При невозможности раздела земельного участка, земельный участок
подлежит:
А) продаже
Б) передаче наследнику, имеющему на него преимущественное право
В) передаче государству
Г) передаче органу местного самоуправления
50. При наследовании ценных бумаг АО (акций) наследник:
А) становится акционером
Б) получает денежную компенсацию
В) приобретает право собственности на имущество АО
Г) приобретает право собственности на ценные бумаги и комплекс имущественных и неимущественных прав акционера
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВ
№
Вариант
ответа
№
Вариант
ответа
№
Вариант
ответа
№
Вариант
ответа
№
Вариант
ответа
1
А
11
В
21
Г
31
Б
41
Б
2
А
12
В
22
Б
32
В
42
Б
3
А
13
Г
23
В
33
В
43
Б
4
А
14
А
24
Б
34
В
44
Б
В
5
А
15
В
25
В
35
В
45
6
А
16
Г
26
В
36
В
46
В
7
Б
17
В
27
В
37
В
47
В
8
Б
18
В
28
А
38
Г
48
В
9
В
19
В
29
Г
39
А
49
Б
10
Г
20
В
30
А
40
Г
50
Г
174
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ
(ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ) РАБОТ
1. Становление и развитие наследственного права в России
2. Наследственные правоотношения и их субъекты.
3. Свобода и тайна завещания: практика регулирования.
4. Недействительность завещания: условия и правовые последствия.
5. Специальные распоряжения завещателя: виды, правовой режим.
6. Наследование в имущественном режиме супругов.
7. Право представления в основаниях наследования по закону.
8. Наследственные права усыновленных и иждивенцев наследодателя.
9. Способы приобретения наследства: вопросы правового регулирования.
10. Доверительное управление в системе мер охраны наследственного имущества.
11. Ответственность наследника по долгам наследодателя: основания и виды.
12. Правовые аспекты наследования отдельных видов имущества.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)
1. Зарождение наследования в первобытно-общинном строе.
2. Наследование в Древнем Риме.
3. Развитие наследования в России.
4. Наследственное право в Советский период.
5. Институт наследования на современном этапе.
6. Понятие, предмет и метод наследственного права.
7. Источники наследственного права.
8. Принципы наследственного права.
9. Наследственное правоотношение: понятие, структура.
10. Субъекты наследственных правоотношений.
11. Наследственная масса: понятие, объем.
12. Время открытия наследства.
13. Место открытия наследства.
14. Основания наследования.
15. Недостойные наследники.
16. Завещание: понятие, содержание.
17. Наследодатели по завещанию.
18. Форма и удостоверение завещания.
19. Свобода завещания.
20. Тайна завещания.
21. Виды завещаний.
22. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
23. Исполнение завещания: условия и субъекты.
24. Отмена и изменение завещания.
25. Недействительность завещания:
26. Обязательная доля в наследстве.
175
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
27. Назначение и подназначение наследников (субституция).
28. Завещательный отказ (легат).
29. Завещательное возложение.
30. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках.
31. Общие правила наследования по закону.
32. Очередность наследования по закону.
33. Наследование по праву представления
34. Наследование усыновленными наследодателя.
35. Наследование иждивенцами наследодателя.
36. Наследственные права пережившего супруга.
37. Наследование выморочного имущества.
38. Принятие наследства: понятие, способы.
39. Сроки вступления в наследственные права.
40. Наследственная трансмиссия.
41. Фактическое принятие наследства.
42. Свидетельство о праве на наследство: условия и порядок выдачи.
43. Приостановление выдачи и аннулирование свидетельства о праве на наследство.
44. Меры по охране наследства.
45. Расходы на охрану наследства.
46. Отказ от наследства.
47. Раздел наследства.
48. Приращение наследственных долей: условия, порядок.
49. Доверительный управляющий в наследственных правоотношениях: правовой
статус.
50. Договор доверительного управления наследственным имуществом: понятие,
предмет, существенные условия.
51. Виды и условия ответственности наследников по долгам наследодателя.
52. Размер ответственности наследников по долгам наследодателя.
53. Наследование предприятия.
54. Наследование прав, связанных с участием в коммерческих организациях
55. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства
56. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей
57. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных наследодателю в качестве средств к существованию
58. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством
или муниципальными образованиями на льготных условиях
59. Наследование земельных участков
60. Наследование государственных наград
176
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Время открытия наследства – день смерти наследодателя или день вступления
в силу решения суда, которым лицо объявлено умершим.
Выморочное имущество – имущество, переходящее по праву наследования по
закону к государству.
Завещание – односторонняя сделка, направленная на распределение имущества
между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который
устанавливает завещатель лично. Завещание не может быть совершено через представителя.
Завещательный отказ (легат) – право завещателя в завещании возложить на
одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет
наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или
нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.
Завещательное возложение – право завещателя в завещании возложить на
одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера,
направленное на осуществление общеполезной цели.
Исполнитель завещания (душеприказчик) – лицо, специально назначенное
наследодателем для реализации положений завещания, полномочия которого подтверждаются свидетельством.
Место открытия наследства – последнее постоянное место жительства наследодателя, место, где он был зарегистрирован.
Наследство (наследственная масса) – имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его
смертью, переходящие в порядке универсального правопреемства как одно целое к
наследникам на основании норм наследственного права.
Наследник – лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя.
Наследодатель – лицо, после смерти которого осуществляется наследственное
правопреемство.
Наследование – переход имущества, которое наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, не успел принять в установленный срок вследствие своей смерти, к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию.
Наследственные правоотношения – переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом.
Наследование по праву представления – право названных в законе лиц занять
место своего родителя, умершего до открытия наследства либо одновременно с на-
177
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
следодателем, в наследовании по закону наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Наследственное право – совокупность норм, регулирующих порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие связанные
с этим отношения, которые возникают либо до момента открытия наследства, при
жизни наследодателя (например, отношения по составлению завещания), либо после
наследственных правоотношений как отношения по разделу имущества.
Наследственная трансмиссия – переход к наследникам наследника, умершего,
не успев принять наследство, права на его принятие.
Недостойный наследник – лицо, отстраненное от наследования вследствие подтвержденных в судебном порядке умышленных противоправных действий, совершенных в отношении наследодателя, его последней воли, других наследников.
Нормы наследственного права – правовые нормы, закрепляющие и регулирующие сферу общественных отношений, связанных с наследованием.
Обязательная доля в наследстве – право определенного круга лиц, на часть
открывшегося наследства независимо от содержания завещания.
Основания наследования – порядок и условия призвания отдельных лиц к наследованию (в качестве оснований наследования выступают наследование по закону и
пол завещанию).
Охрана наследства – совокупность мер со стороны заинтересованных лиц, направленных на сбережение, сохранение наследственного имущества в неизменном
виде.
Подназначение наследника (субституция) – указание в завещании дополнительного (запасного) наследника на случай, если основной наследник не примет наследство.
Свидетельство о праве на наследство – документ, удостоверяющий права лица,
призванного к наследованию, на наследственное имущество (определенный объем
прав и обязанностей наследодателя).
Срок для принятия наследства – период времени, в течение которого лицо, призываемое к наследованию, вправе в установленном порядке принять наследственное
имущество.
Толкование завещания – принятие во внимание при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом буквального смысла содержащихся в
нем слов и выражений.
Фактическое принятие наследства – совершение с момента открытия наследства лицом, призываемым к наследованию действий, направленных на реализацию
фактического управления и владения наследственным имуществом.
178
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Антимонов, Б., Герзон, С., Шлифер, Б. Наследование и нотариат. М., 1946.
2. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955.
3. Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005.
4. Барщевский М.Ю. Наследственное право: Учеб. пособие. М.: Белые альвы,
1995.
5. Барщевский М.Ю. Правовое регулирование наследования по завещанию:
Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1984.
6. Бегичев, А.В. Наследование предприятия. М. Волтерс Клувер, 2006.
7. Бергман В. Введение к пониманию Германского гражданского уложения // Гражданское уложение Германии: Ввод. закон к Гражд. уложению / Пер. с нем.; Науч. редакторы – А.Л. Маковский и др. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. VIII - XVII.
8. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. М.,
2002.
9. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003.
10. Горбункова, И.М. Особенности правоохранительной деятельности российского
нотариата в сфере наследственных правоотношений. Городец. 2007.
11. Гордон М.В. Наследование по закону и завещанию. М.: Юрлит, 1967.
12. Гражданское и торговое право зарубежных стран: В 2 т. 4-е изд., перераб. и
доп. / Отв. ред. проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров. М.: Международные отношения, 2005. Т. 2.
13. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред.
Е.А. Васильев. М., 1993.
14. Гражданское право: Учебник. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.:
ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2000.
15. Гражданское право. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1999.
16. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. / под ред. Е.А. Суханова. Волтерс Клувер. 2008.
17. Гришаев С.П. Наследственное право. М.: Юристъ, 2003.
18. Грудцына, Л.Ю. Наследственное право: Краткий курс. – М.: Изд-во Эксмо,
2004.
19. Гуев А.Н. Гражданское право: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2003.
20. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс в Российской
Федерации. М.: Эксмо, 2004.
21. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. Изд. 2-е. М.:
Приор, 2004.
22. Зайцева, Т.И. Судебная практика по наследственным делам. Волтерс Клувер,
2007.
23. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 4-е издание, переработанное и дополненное. Статут. 2003.
24. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной
практике: комментарии (ГК РФ, часть 3, V глава), методические рекомендации, образцы документов, нормативные акты, судебная практика: Практическое пособие. М.:
Волтерс Клувер, 2005.
25. Закиров Р.Ю. Наследование по завещанию по российскому гражданскому
праву: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2005.
179
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
26. Звягинцева, Л.М., Плюхина, М.А., Решетникова, И.В. Доказывание в судебной
практике по гражданским делам. Учебно-практическое пособие. М., 2000.
27. Имущественные отношения супругов и наследование / под ред. А.В. Сутягина.
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008.
28. Иоффе И.С. Лекции по гражданскому прав Л.: ЛГУ, 1965.
29. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Ч. 3. Л., 1965.
30. Источники права: Русская Правда. Выпуск третий / Р.Л. Хачатуров. Тольятти:
Изд-во ТолПи, 1997.
31. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ / Под ред. Е.А. Суханова, А.Л. Маковского. М., 2002.
32. Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Т. Светланова. М.: Юрайт-Издат, 2004.
33. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный).
Часть третья / Под общ. ред. М.Г. Масевич и Б.В. Леванова. М.: ИКФ Омега-Л, 2002.
34. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М.: ДЕЛО, 1992.
35. Ляпунов С.Г. Наследственные споры. М.: Эксмо, 2005.
36. Мананников, О.В. Наследственное право России: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004.
37. Международное частное право: Учебник / Г.К. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004.
38. Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2003.
39. Метелев, С.Е., Храмцов, К.В. Нотариат и реализация наследственных прав:
Учеб. пособие. – Омск: Издатель Васильев, В.В., 2008.
40. Миронов Б.Н. Социальная история России. СПб., Т.2. 2000.
41. Мусаев Р.М. Наследование по завещанию: История и современность: Дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2003.
42. Нарышкина Р.П. Гражданское и торговое право капиталистических государств.
М.: БЕК, 1995.
43. Наследственное право / Отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005.
44. Настольная книга нотариуса. В 2-х томах. Т. 2. М., 2004.
45. Никифоров, А.В. Наследственное право России: Учебное пособие / А.В. Никифоров, отв. ред.: д.ю.н. проф. М.Я. Шиминова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.
46. Оглоблина О.М. Наследование по завещанию: Практич. пособие. М.: Издание
Тихомирова М.Ю., 2004.
47. Омарова У.А. Основные институты наследственного права и степень отражения в них принципа социальной справедливости: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 1999.
48. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительноправовое исследование / Руководитель авторского коллектива – д.ю.н. В.В. Залесский. М., 1999.
49. Пащенко Е.Г. Экономическая реформа в КНР и гражданское право. М., 1997.
50. Пергамент М.Я. Пределы наследования в гражданском праве. СПб., 1906.
51. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации
(постатейный). Часть третья. М.: Витрэм, 2002.
52. Право наследования: Теоретико-методологические и практические проблемы:
Монография / Г.С. Лиманский; Моск. ин-т экономики, менеджмента и права; Ряз. фил.
Рязань, 2004.
53. Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии (система, история, институты).
М., 1994.
54. Сакаэ Вагацума, Тори Аринздуми. Гражданское право Японии. Кн. 2. М.: Прогресс, 1999.
180
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
55. Сборник «Германское право». Часть И. М.: Международный центр финансовоэкономического развития, 1996.
56. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву.
М., 1998.
57. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву.
М.: Статут, 2003.
58. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953.
59. Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002.
60. Смолина, Л.В. Наследственное право. – СПБ.: Питер, 2005.
61. Советское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т. 2 / Под ред. О.А. Красавчикова. М.: Высшая школа, 1969.
62. Советское гражданское право. Т. 1. М.: Юридическая литература, 1965.
63. Советское гражданское право. Т. 1. М.: Высшая школа, 1972.
64. Советское гражданское право / Под ред. И.Б. Новицкого. М., 1959.
65. Советское гражданское право / Под ред. В.Т. Смирнова, Ю.К. Толстого,
А.К. Юрченко. Л., 1982. Ч. 2.
66. Сучков А.А. Завещание, вступление в наследство и раздел имущества. Претензии кредиторов. Уплата налогов. Образцы документов. М.: Приор, 2002.
67. Телюкина М.В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса
Российской Федерации. М., 2002.
68. Французский гражданский кодекс / Науч. ред. и предисл. Д.Г. Лаврова; Пер. с
фр. А.А. Жуковой, Г.А. Пашковской. СПб., 2004.
69. Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996.
70. Чичерин Б.Н. Собственность и государство. Ч. 1. М., 1882.
71. Шершеневич, Г.С. Учебник русского гражданского права. М., 1995.
72. Шилохвост О.Ю. Проблемы правового регулирования наследования по закону в современном гражданском праве России: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М.,
2006.
73. Шилохвост, О.Ю. Спорные вопросы регулирования наследования усыновленных // Журнал российского права. 2006. № 1.
74. Щербина Н.В. Субъекты наследственного правопреемства по российскому законодательству: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
75. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. М., 1985.
76. Эйдинова, Э.Б. Осуществление наследственных прав и защита их судом и нотариатом. Дисс… канд. юрид. наук. М., 1972.
77. Юдельсон, К.С., Кац, А.К. Научно-практический комментарий к Положению о
государственном нотариате. М., 1970.
78. Яичков К.К. Гражданское право зарубежных стран. М.: Международные отношения, 1998.
79. Ярошенко К.Б. Вопросы применения законодательства о наследовании (о
сроках принятия наследства) // Комментарий судебной практики. Выпуск 8 / Под ред.
К.Б. Ярошенко. М.: Юрид. лит., 2002. С. 184.
80. Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию // Комментарий судебной практики за 1973 г. М., 1974.
81. Ярошенко К.Б. О наследовании завещанных вкладов // Проблемы гражданского, семейного и жилищного законодательства: Сборник статей. Отв. ред. В.Н. Литовкин. ОАО «Издательский дом «Городец», 2005.
181
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ПРИЛОЖЕНИЕ.
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
(извлечения)
Статья 18. Содержание правоспособности граждан
Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной
законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства;
иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и
иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные
имущественные и личные неимущественные права.
Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав
Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного
лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или
не ограничены в обороте.
Статья 131. Государственная регистрация недвижимости
Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения
этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат:
право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования,
ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.
Статья 182. Представительство
…
Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от
собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и т.п.), а также лица, уполномоченные на
вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок.
Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются:
право пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 265);
182
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (статья 268);
сервитуты (статьи 274, 277);
право хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право оперативного управления имуществом (статья 296).
Статья 218. Основания приобретения права собственности
…
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или
законом.
Статья 222. Самовольная постройка
…
Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в
предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом,
в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном)
пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В
этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.
Статья 256. Общая собственность супругов
…
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также
полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования,
является его собственностью.
Статья 265. Основания приобретения права пожизненного наследуемого владения земельным участком
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся
в государственной или муниципальной собственности, приобретается гражданами по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством.
Статья 283. Прекращение прав владения и пользования земельным участком
при его изъятии для государственных или муниципальных нужд
В случаях, когда земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных нужд, находится во владении и пользовании на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, прекращение этих
прав осуществляется применительно к правилам, предусмотренным статьями 279 282 настоящего Кодекса.
Статья 305. Защита прав владельца, не являющегося собственником
Права, предусмотренные статьями 301 - 304 настоящего Кодекса, принадлежат
также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на
праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного
управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором.
Это лицо имеет право на защиту его владения также против собственника.
183
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ
«О введении в действие части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации»
Статья 1. Ввести в действие часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - часть третья Кодекса) с 1 марта 2002 года.
Статья 2. Признать утратившими силу с 1 марта 2002 года:
раздел VII «Наследственное право» и раздел VIII «Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Применение гражданских законов иностранных
государств и международных договоров» Гражданского кодекса РСФСР (Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1964, N 24, ст. 406);
пункт 16 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1964 года «О
порядке введения в действие Гражданского и Гражданского процессуального кодексов РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, N 24, ст. 416);
пункт 1 и абзацы девятый и десятый пункта 2 раздела I Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1974 года «Об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РСФСР в связи с введением в действие Закона РСФСР о государственном нотариате» (Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1974, N 51, ст. 1346);
раздел I Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1977 года «О
внесении изменений и дополнений в Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977, N 24, ст. 586);
пункты 74 - 76 раздела I Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 года «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР
и некоторые другие законодательные акты РСФСР» (Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250);
пункт 9 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 3 марта 1993
года N 4604-1 «О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на
территории Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 11, ст. 393);
Федеральный закон от 14 мая 2001 года N 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 21, ст. 2060).
Статья 3. С 1 марта 2002 года раздел VI «Наследственное право» и раздел VII
«Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц. Применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров» Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, N 26, ст. 733) на территории Российской
Федерации не применяются.
Статья 4. Впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, в соответствие с частью третьей Кодекса законы
и иные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза
ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются
постольку, поскольку они не противоречат части третьей Кодекса.
184
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Изданные до введения в действие части третьей Кодекса нормативные акты Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета Российской Федерации, не являющиеся
законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также применяемые на территории Российской Федерации нормативные акты Верховного Совета
СССР, не являющиеся законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета СССР, Президента СССР и Правительства СССР по вопросам, которые согласно
части третьей Кодекса могут регулироваться только федеральными законами, действуют впредь до введения в действие соответствующих законов.
Статья 5. Часть третья Кодекса применяется к гражданским правоотношениям,
возникшим после введения ее в действие.
По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей Кодекса, раздел V «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.
Статья 6. Применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие
части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с
правилами части третьей Кодекса, если срок принятия наследства не истек на день
введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на
день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем
из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям.
В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с
правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части
третьей Кодекса (статьи 1142 - 1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса.
При отсутствии наследников, указанных в статьях 1142 - 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117 Гражданского
кодекса Российской Федерации), либо никто из наследников не принял наследства,
либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал,
что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила о наследовании
выморочного имущества, установленные статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статья 7. К завещаниям, совершенным до введения в действие части третьей
Кодекса, применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания.
Статья 8. Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года.
Статья 8.1. Если до введения в действие части третьей Кодекса вкладчиком в соответствии со статьей 561 Гражданского кодекса РСФСР было сделано распоряжение
о выдаче вклада в случае своей смерти, находящиеся на данном вкладе денежные
средства не входят в состав наследственного имущества и на порядок и условия их
185
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
выдачи не распространяются нормы раздела V «Наследственное право» части третьей Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей
статьи.
В случае смерти вкладчика выдача таких денежных средств лицу, указанному в
распоряжении, осуществляется банком на основании документов, удостоверяющих
факт смерти вкладчика.
Если лицо, указанное в распоряжении, умерло до дня смерти владельца вклада
или в один день с ним, распоряжение на случай смерти утрачивает свою силу, находящиеся на вкладе денежные средства включаются в состав наследственного имущества владельца вклада и на порядок и условия их выдачи распространяются нормы
раздела V «Наследственное право» части третьей Кодекса. Если в распоряжении на
случай смерти вкладчика в качестве получателя вклада указано более одного лица,
данная норма применяется при условии, что все указанные лица умерли до дня, следующего за днем смерти владельца вклада.
Статья 9. Внести в Федеральный закон от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3302) следующие
изменения:
часть вторую статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Изданные до введения в действие части первой Кодекса нормативные акты Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета Российской Федерации, не являющиеся
законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также применяемые на территории Российской Федерации нормативные акты Верховного Совета
СССР, не являющиеся законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета СССР, Президента СССР и Правительства СССР по вопросам, которые согласно
части первой Кодекса могут регулироваться только федеральными законами, действуют впредь до введения в действие соответствующих законов.»;
часть первую статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Установленные частью первой Кодекса сроки исковой давности и правила их
исчисления применяются к тем требованиям, сроки предъявления которых, предусмотренные ранее действовавшим законодательством, не истекли до 1 января
1995 года.».
Статья 10. Внести в Федеральный закон от 26 января 1996 года N 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 411) следующие изменение и дополнение:
часть вторую статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Изданные до введения в действие части второй Кодекса нормативные акты Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета Российской Федерации, не являющиеся
законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также применяемые на территории Российской Федерации нормативные акты Верховного Совета
СССР, не являющиеся законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета СССР, Президента СССР и Правительства СССР по вопросам, которые согласно
части второй Кодекса могут регулироваться только федеральными законами, действуют впредь до введения в действие соответствующих законов.»;
186
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
статью 5 дополнить частью следующего содержания:
«Установленные частью второй Кодекса сроки исковой давности и правила их
исчисления применяются к тем требованиям, сроки предъявления которых, предусмотренные ранее действовавшим законодательством, не истекли до 1 марта
1996 года.».
Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате
(извлечения)
Глава VIII. НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ НОТАРИУСАМИ
И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
Статья 36. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах
Нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, совершают
нотариальные действия, предусмотренные статьей 35 настоящих Основ, а также выдают свидетельства о праве на наследство и принимают меры к охране наследственного имущества. При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий поручается совместным
решением территориального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся
частной практикой.
Свидетельство о праве собственности в случае смерти одного из супругов выдается государственной нотариальной конторой, в компетенцию которой входит оформление наследственных прав.
Статья 37. Нотариальные действия, совершаемые главами местных администраций и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления
В случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, соответственно глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления
поселения или глава местной администрации муниципального района и специально
уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муниципального района имеют право совершать следующие нотариальные действия:
1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости управлению им;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах.
Законодательными актами Российской Федерации главам местных администраций поселений и специально уполномоченным должностным лицам местного само-
187
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
управления поселений, главам местных администраций муниципальных районов и
специально уполномоченным должностным лицам местного самоуправления муниципальных районов может быть предоставлено право на совершение иных нотариальных действий.
Статья 38. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами
консульских учреждений Российской Федерации
Должностные лица консульских учреждений Российской Федерации совершают
следующие нотариальные действия:
1) удостоверяют сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации;
2) принимают меры к охране наследственного имущества;
3) выдают свидетельства о праве на наследство;
4) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
5) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
6) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
7) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
9) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
10) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
11) удостоверяют время предъявления документов;
12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;
13) совершают исполнительные надписи;
14) принимают на хранение документы;
15) обеспечивают доказательства;
16) совершают морские протесты.
Законодательными актами Российской Федерации могут быть предусмотрены и
иные нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации.
Глава IX. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ
Статья 46. Совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств
Удостоверительные надписи совершаются при удостоверении сделок, свидетельствовании верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи на документах, верности перевода документов с одного языка на другой, при удостоверении времени предъявления документов на соответствующих документах.
В подтверждение права наследования, права собственности, удостоверения фактов нахождения гражданина в живых и в определенном месте, тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, принятия на хранение документов
выдаются соответствующие свидетельства.
188
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава XI. ПРИНЯТИЕ МЕР К ОХРАНЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА.
ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО
Статья 61. Извещение наследников об открывшемся наследстве
Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить
об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно.
Нотариус может также произвести вызов наследников путем помещения публичного извещения