close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Kursovaya rabota(11)

код для вставкиСкачать
 Академия экономики и права
Министерство образования и науки Республики Казахстан
на тему: НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Подготовила: Сандыбаева.Б.Ж
Проверила: Сайдуова.О.Т
Алматы 2013
Содержание
Введение........ 3
1. Основные понятия наследственного права........ 4
1.1. Понятие и виды наследования........ 4
1.3. Наследство по завещанию........ 9
1.4. Наследование по закону........ 11
2. Проблемы осуществления наследства и наследственных прав и защита наследственных прав наследственных прав........ 14
2.1. Право граждан на обращение в суд и на судебную защиту........ 14
2.2. Наследственные иски - это проблемы, связанные с наследственными правоотношениями........ 16
2.3. Предпосылки и условия права на обращение в суд. Возбуждение наследственных дел........ 18
2.4. Доказательства........ 22
3. Судебное разбирательство........ 24
3.1. Защита наследственных прав в порядке особого производства........ 26
3.2. Жалобы на нотариальные действия........ 26
Заключение........ 28
Список использованной литературы........ 29
Введение
В целях наиболее полного раскрытия поставленной задачи , прежде всего необходимо отметить актуальность наследственного права. Вопросы наследования в последнее время приобретают все большую
актуальность. Происходит это на фоне изменений в экономике страны, развития
института частной собственности, общего роста благосостояния граждан, которые
кроме всего прочего получили возможность заниматься предпринимательской
деятельностью. Действительно, если еще десятилетие назад наиболее ценным
имуществом, которое могло передаваться по наследству, были, например, дача
или автомобиль, то сегодня это может быть и квартира, и земельный участок, и
целое предприятие. Кроме того, растет правовое сознание и правовая культура
граждан, которые более осознанно и ответственно стали подходить к вопросам
наследования. Все большее количество людей прибегают к составлению
завещания, тем самым по своему усмотрению распоряжаясь нажитым
имуществом
История развития наследственного права
На ранних этапах формирования человеческого общества нормы о наследовании как таковые не опосредовали складывающиеся между отдельными членами социума отношения, связанные со смертью. И это вполне объяснимо: на этапе зарождения социума потребности людей и средства их удовлетворения были более чем минимальными. Потребность в существовании норм о наследовании возникает только после появления накопленных материальных благ у одного человека, представляющих более или менее значимую ценность. Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли; во владении и пользовании рода и племени, а впоследствии - семьи оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени), кроме тех, которые подлежали захоронению вместе с умершим. Но складывавшиеся при этом отношения, безусловно, не могли в силу вполне понятных причин регулироваться правовыми нормами (права как такового еще не существовало), они регулировались нормами морали, обычаями, традициями; их соблюдение освящалось и обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением, в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода.
В сущности, зарождение и развитие института наследования рука об руку идет с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств. Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту - наследованию - охранительную функцию.
Наследственное право находит свои истоки в древнеримском праве. Первоначально в Древнем Риме наследования как юридического института не существовало: имущество умершего просто оставалось в его агнатской семье или роде. Развитие правового регулирования наследования связано с появлением завещаний.
Завещание - конкретно выраженное вовне волеизъявление наследодателя по поводу судьбы принадлежащего ему имущества на случай смерти - существовало наряду с наследованием без завещания или наследованием вопреки завещанию, т. е. вопреки действительной воле наследодателя. В Древнем Риме завещателями могли быть совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью, дееспособные и могущие объясняться не только путем мимики. Женщина могла быть завещателем только с согласия опекуна. Наследниками по завещанию могли быть римские граждане и их рабы, а также постумы (лица, зачатые при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившиеся), независимо от родства с завещателем, не лишенные наследственной правоспособности, и некоторые юридические лица. Завещание в Древнем Риме должно было быть продуктом собственной воли наследодателя, но могло быть поставлено и в зависимость от согласия третьего лица (например, мужа). Существовала также субституция - назначение добавочного наследника.
Наследование по закону - древнейшее право - фиксировало фактически сложившиеся отношения на основе агнатского родства (т. е. родства не по крови, а по подчинению домовладыке). Прежде всех наследовали дети, затем кровные родственники до шестой степени (ближайшие исключали дальнейших) и, наконец, переживший супруг. В Юстиниановом своде законов был закреплен порядок наследования по четырем классам: 1) потомки наследования с применением права представления;
2) ближайшие восходящие по линиям полнородные братья и сестры или их дети по праву представления; 3) неполнородные братья и сестры по праву представления; 4) все остальные боковые родственники без ограничения степеней. Наследование вопреки завещанию происходило вследствие ограниченной свободы завещания, устанавливаемой в интересах класса, - обычно это называют классом необходимого наследования. Близкие родственники, имевшие право быть наследниками по закону и не получившие и четверти причитающейся им доли, могли подать жалобу на безрассудность завещателя, ничего или мало им оставившего, и требовать доли, причитавшейся по закону. Усыновленные имели право только на обязательную долю от усыновителя.
В Древнем Риме существовал институт легата - дарения, совершаемого по завещанию. В древнейшее время от употребляемой завещателем формулировки зависело, приобретает ли легатарий вещное право путем устной или письменной просьбы наследодателя к наследнику по завещанию или по закону. Первоначально легаты ничем не ограничивались, но затем появляются попытки их ограничения.
Принятие наследства происходило по древнейшему праву - без возможности отказа. Срок не был установлен, но кредиторы могли запросить наследника, который был вправе просить суд определить время на размышление, по истечении этого времени он считался принявшим наследство. Если наследник умер, не приняв наследства, то наследовали его наследники, в остальных случаях его доля переходила к остальным наследникам, призываемым с ним одновременно.
Возможно было временное введение во владение наследством: для женщин, беременных наследником; для попечителей умалишенного; несовершеннолетнего, законность рождения которого оспаривается; иных спорных наследников, представивших обеспечение.
Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных пут привели к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение разнообразных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может. Однако для утверждения этих незыблемых устоев современной цивилизации человечеству потребовалось не одно 1. Основные понятия наследственного права
1.1. Понятие и виды наследования
Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества (имущественных прав) умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства.
Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.
Наследодателем признается лицо после смерти которого осуществляет-ся наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граж-дане РК, в том числе недееспособные или ограничено дееспособные и ино-странные граждане, проживающие на территории Республики Казахстан.
Наследниками являются лица, указанные в законе или в завещании, правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства.
Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое пе-реходят к наследникам на основании норм наследственного права. В наслед-ственную массу может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях.
"Наследство" - не просто один из многочисленных юридических тер-минов, это - конкретное правовое понятие. Важно сразу четко определить, что понимают юристы под этим словом. Наследство - совокупность имуще-ственных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что идет речь о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанно-стей.
Принципы наследственного права. Под принципами наследственного права как одной из относительно самостоятельных подотраслей гражданского права понимаются основополагающие начала, на которых базируются все нормы, регулирующие отношения по поводу наследования. К этим принципам могут быть отнесены следующие.
1. Принцип универсальности наследственного правопреемства. Это наиболее важный принцип наследственного права; он означает, что между волей наследодателя направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель).
Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками. Другими словами, наследник принимает все имущество и все права и обязанности без какого-либо исключения, не зная, что входит в наследство, - банковские вклады наследодателя, принадлежавшие ему акции или его долговые обязательства.
2 . Принцип свободы завещания. Он является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Данный принцип означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им; может оставить наследство любому субъекту гражданского права; по своему усмотрению распределить наследство между наследниками; лишить наследства всех или часть наследников; оформить особые завещательные распоряжения.
В соответствии с указанным принципом воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно оказывать на него давление, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким и т. д.
Принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в одном случае, прямо предусмотренном законом: наследодатель не может ни прямо, ни косвенно, лишить в завещании необходимых наследников, круг которых предусмотрен ГК, причитающейся им обязательной доли, которая за ними бронируется. В то же время в законе иногда определяется круг лиц, которым то или иное наследственное имущество не может быть завещано. Так, получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также некоммерческие организации, а вот к коммерческой организации права получателя постоянной ренты перейти не могут, в том числе и в порядке наследования.
3. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как определен круг наследников по закону, которые призываются к наследованию в том случае, если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана.
В наследственном праве круг наследников по закону определен исходя из предположения, что если бы наследодатель сам распорядился своим наследством, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону. Этим во многом объясняется и установление очередности призвания наследников по закону к наследованию. Вначале призываются наиболее близкие наследодателю наследники - переживший супруг, дети, родители, и лишь при их отсутствии, в том числе и потому, что они отказались от наследства, призываются наследники более отдаленной степени родства по прямой или боковой линии. Тот же критерий выдерживается в случаях призвания к наследованию по закону наследников последующих очередей. Конечно, при таком подходе может случиться, что к наследованию будет призван наследник, с которым наследодатель не общался в силу какой-то личной неприязни, но законодатель ориентируется не на исключения из общего правила, а на типические ситуации, хотя при этом и возможны издержки. К тому же наследодатель может обезопаситься от призвания к наследованию нежелательных для него наследников, составив завещание.
Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место и в случаях применения правил о приращении наследственных долей. Наследодатель может указать в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или откажется от него. Но если наследодатель этого не сделал, доля отпавшего наследника перейдет к другим наследникам, которые призываются к наследованию по закону или по завещанию. Это правило опять-таки установлено исходя из предположения, что именно так долей отпавшего наследника распорядился бы сам наследодатель.
4. Принципы дозволительной направленности и диспозитивности. Эти принципы действуют в наследственном праве не только по отношению к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора: они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него отказались. Волеизъявление наследника не должно зависеть от какого-либо влияния других лиц, безотносительно от того, направлено ли это влияние на принятие или на отказ от принятия наследства. В случае давления волеизъявление наследника может быть признано недействительным по основаниям признания сделок недействительными.
5. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Этот принцип в отношениях по наследованию находит свое отражение в большом пласте норм наследственного права, являясь как бы канвой отрасли. Например, достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится прежде всего в целях охраны основ правопорядка и нравственности.
Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания (ст. 1123 ГК), истолкованием содержания завещания именно так, как предполагал наследодатель во время составления завещания, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Не менее важное значение придается и охране интересов наследника, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц.
В числе других физических и юридических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказополучателей, доверительных управляющих и др.
6. Принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных посягательств. В наследственном праве данный принцип закреплен в ст. 1171 ГК, он также воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т. д.
Мерам по охране наследства являются: 1) опись наследственного имущества; 2) оценка наследственного имущества; 3) внесение на депозит нотариуса наличных денег, входящих в состав наследства; 4) передача банку по договору хранения валютных ценностей, драгоценных металлов, камней и изделий из них; 5) доверительное управление имуществом.
Наличие всех перечисленных принципов, характерных только для данного раздела гражданского права, дает достаточные основания полагать, что налицо относительно самостоятельное подразделение отрасли права - подотрасль, которая в дальнейшем может перерасти в самостоятельную отрасль.
2.1 Наследование по завещанию
Гражданско-правовая природа завещания. Под наследованием по завещанию понимается переход прав и обязанностей умершего к лицам, указанным им самим в совершенном при жизни распоряжении о судьбе его имущества на случай смерти. Именно это распоряжение о своем имуществе именуется завещанием.
Центральное место в наследовании по завещанию занимает завещание как документ и как акт. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или к юридическим лицам. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.[31, с.35]
Согласно п. 1 ст. 1046 ГК РК завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Но нельзя сказать, что этим определением исчерпывается полнота смысла завещания как сложного юридического элемента.
Термин "завещание" употребляется в двух значениях. Во-первых, это документ, в котором выражена воля завещателя. Во-вторых, под завещанием понимается сам акт выражения воли завещателя. В этом значении завещание представляет собой сделку, т. е. действие гражданина, имеющее правовые последствия.[32, с.7]
По своей юридической природе завещание представляет собой одностороннюю сделку. Одностороннюю сделку следует определить как сделку, для совершения которой достаточно волеизъявления одной стороны, или как сделку, представляющую собой волеизъявление одной стороны. В данном случае завещание представляет собой волеизъявление завещателя. Завещание не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица, и его действительность не зависит от согласия этого лица (наследника) приобрести наследство, а также от его согласия с содержанием завещания и т. д. Более того, сам факт существования завещания, не говоря уже о его содержании, зачастую является для наследников неизвестным.
Наиболее характерным признаком для завещания является то, что завещание представляет собой распоряжение на случай смерти, что и отличает эту сделку от других и придает ей специфические особенности. Дело в том, что при завещании правовые последствия, по общему правилу, наступают только после открытия наследства (однако при жизни завещателя вновь составленное завещание влечет отмену или изменение ранее составленного завещания). Все указанные в завещании лица приобретают право наследования только после открытия наследства и призвания их к наследованию.
Закон прямо указывает на недопустимость совершения завещания через представителя, так как завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, оно непосредственно связано с его личностью. Совершить завещание может только непосредственно сам завещатель.
Закон говорит, что наследодатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе [7, п. 5 ст. 1046], и при этом закон имеет в виду, что завещать можно только свое имущество. Предметом завещательного распоряжения может быть любое имущество гражданина, которое может переходить по наследству. При совершении завещания от завещателя не требуется предоставления доказательств, подтверждающих его право на завещаемое имущество [51, п. 2 ст. 56]. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. В том случае, когда имущество, указанное в завещании, не принадлежит завещателю полностью или принадлежит частично, а такое часто встречается в судебной практике, завещание может быть признано полностью или частично недействительным.
Еще одной немаловажной особенностью завещания является тайность его совершения. Это связано, прежде всего, с тем, что завещание - это распоряжение на случай смерти. Только от воли наследодателя зависит, поставить ли в известность заинтересованные лица или нет. Нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания, его составления, отмены или изменения. [7, ст. 1054]
В казахстанской правовой системе, как и в любой другой, к завещанию предъявляются строгие требования в отношении формы. Признавая допустимым только письменное завещание, законодатель требует, чтобы достоверность и правомерность совершения завещания была подтверждена соответствующим должностным лицом.[33, с.14]
Только в том случае, когда распоряжение гражданина отвечает всем вышеперечисленным требованиям и совершено в форме, предусмотренной законом, оно считается завещанием. И если все условия, необходимые для действительности завещания, соблюдены, закон охраняет волю наследодателя.[1, с316-318]
Таким образом, завещание - это юридический акт, не имеющий юридического характера при жизни составителя и заключающий в себе одностороннее распоряжение физического лица, сделанное в установленной законом форме, о том, что должно быть исполнено после его смерти и главным образом в отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц.[34, с.22]
Содержание завещания должно соответствовать действительной воле завещателя, должно быть свободным и должно правильно выражать его волю.
Существенные распоряжения завещателя можно условно разделить на две группы: 1) касающиеся лиц, которые должны приобрести определенные права в случае смерти завещателя; 2) касающиеся конкретного распределения имущества между этими лицам.[30, с.64]
К завещательным распоряжениям первой группы относятся: назначение и подназначение наследников, отказополучателей, лишение определенных лиц права наследования.
Что касается завещательных распоряжений второй группы, то завещатель вправе распределить между назначенными им наследниками все имущество либо его часть. В последнем случае часть имущества, оставшаяся не завещанной, распределяется между наследниками по закону. В число этих наследников входят и те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию. [7, ст. 1049] Распределение имущества может состоять в установлении завещателем равных либо разных долей каждому из наследников. При отсутствии в завещании размеров долей, причитающихся каждому наследнику, эти доли признаются равными. А также не исключены распоряжения завещателя о распределении между наследниками конкретных вещей, прав и обязанностей, из которых состоит наследственная масса. Так, например, жене - дом, сыну - автомобиль и т. п.
Поскольку завещание вступает в силу уже после смерти наследодателя, когда невозможно или трудно устранить дефекты завещания, воля завещателя должна быть четко выражена в определении круга наследников, размера их долей, а также характера их участия в наследственном правопреемстве.[1, с.319]
Лишение завещателем права наследования. Одним из пунктов в завещании может быть лишение наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. Существуют два способа лишения права наследования: 1) прямое лишение - когда прямо указывается, кого именно из наследников наследодатель лишает наследства; 2) косвенное лишение - когда завещатель просто умалчивает в завещании о ком-либо из наследников, распределяя принадлежащее ему имущество между другими наследниками. Допускается составление завещания, в котором вообще никакого имущества не завещается, а завещатель только лишает права на наследство кого-либо из наследников, так называемые "отрицательные завещания". В таком случае к наследованию призываются наследники по закону, за исключением тех, кого наследодатель лишил наследства прямым указанием в "отрицательном завещании". Смысл такого завещания заключается в том, что в данном случае наследники по закону не могут отказаться от наследства в пользу наследника, лишенного права наследства. При отсутствии же наследников по закону право наследования переходит к государств.
Завещание с условиями - это не типический случай наследования по завещанию. Для возникновения такого правопреемства необходимо наличие более сложного юридического состава. Так, если при наследовании по завещанию требуется наличие таких юридических фактов как завещание, смерть завещателя, приобретение наследства, то при возникновении правопреемства по условному завещанию к этой цепи следует добавить еще один юридический факт - наступление оговоренного в завещании условия.
Завещательный отказ (легат). Завещательный отказ - это возложение на наследника по завещанию исполнения какого-либо обязательства в пользу третьих лиц (отказополучателей).
Согласно п. 1 ст. 1057 ГК РК завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение за счет наследства какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения завещательного отказа.
Отказополучателями (легатариями) могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Из этого следует, что к числу отказополучателей относятся не одни лишь частные лица, но и юридические лица, а также государство. Нет сомнений, что завещатель может возложить выполнение завещательного отказа на государство, в лице отдельно взятой организации, или юридическое лицо, если они назначены наследниками по завещанию.
Сущность завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, составляющей наследство, определенному лицу или лицам передается какое-либо отдельное право.[36, с.544] Следовательно, мы имеем дело с частичным (сингулярным) правопреемством.
Отказополучатель не является наследником. В силу этого отказополучатель не несет ответственности по долгам наследодателя. [7, п. 6 ст. 1057]
Характерно, что отказополучатель получает соответствующую имущественную выдачу не непосредственно от завещателя, а при посредстве наследника по завещанию. Завещатель обязывает кого-либо из наследников по завещанию или всех выполнить известное обязательство за счет наследства в пользу указанного завещателем лица. Таким образом, при назначении наследника имеет место преемство "непосредственное", при установлении же завещательного отказа преемство в имуществе завещателя является "посредственным".[11, с.155]
Между наследником и отказополучателем устанавливаются обязательственные правоотношения, где наследник - должник, а отказополучатель - кредитор.[36, с.544] Однако положение отказополучателя как кредитора отличается от положения других кредиторов наследодателя. По существу, требование отказополучателя к наследнику представляет собой требование лица, "одаренного" завещателем. Поэтому оно подлежит удовлетворению только после того, как будут удовлетворены требования кредиторов наследодателя, в основе которых обычно лежат возмездные отношения. Наследник должен, в первую очередь, расплатиться с долгами наследодателя, а затем только приступить к выполнению завещательного отказа.[1, с.324]
Предоставляя право завещателю совершать завещательные отказы, закон в интересах наследников ограничивает это право. [7, п. 3 ст. 1057] Наследник должен исполнить завещательный отказ в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом долгов наследодателя. Завещательный отказ, возложенный на обязательного наследника, ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, превышающей стоимость его обязательной доли. В случае, когда завещательный отказ возложен на всех или нескольких наследников, он обременяет каждого из них соразмерно доле в наследстве, если в завещании не указано иное.
Наследование по закону
Другим видом наследования является наследование по закону.
Несмотря на все большую популярность завещаний, наследование по закону на сегодняшний день остается основным способом наследования.
Наследование по закону не зависит от воли наследодателя. Наследодатель
никаким образом не участвует в формировании условий и порядка наследования.
По закону может наследоваться как все имущество, входящее в состав
наследственной массы (например, при отсутствии завещания), так и часть этого имущества (например, в случае признания части завещания недействительной).
При наследовании по закону одним из главных фактов выступает родство -
кровная связь лиц, происходящих от общего предка.
При определении круга наследников по закону исходим из того, в каких родственных связях состояли лица (наследники) с наследодателем. И несмотря на то, что закон в состав наследников по закону включает и другие лица, не состоящие в кровном родстве с наследодателем, например, пережившего супруга, нетрудоспособных иждивенцев (которые могут и не быть родственниками), сводных братьев и сестер, отчима и мачеху (которые включены в седьмую очередь наследников по ст. 1065 ГК РК), а также государство, когда наследует выморочное имущество, - факт близкого родства наследников с наследодателем является основным критерием при установлении круга наследников по закону.[41, с.57]
Следует отметить, что все наследники призываемой очереди наследуют в равных долях, т. е. наследственное имущество делится между ними поровну. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование лишь в случаях, если наследники предыдущей очереди отсутствуют, отстранены от наследования по каким-либо причинам, не приняли наследство либо отказались от него, кроме случаев отказа от наследства в пользу конкретных лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди.[41, с.58]
Первая очередь наследников по закону. Согласно ст. 1061 ГК РК к наследникам первой очереди относятся дети наследодателя, в том числе родившиеся живыми после смерти, а также супруг и родители.
При определении данных понятий необходимо руководствоваться нормами семейного права.
Употребляя термин "дети", законодатель имеет в виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном браке, даже в том случае, если регистрация совершена незадолго до рождения ребенка, а также детей, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства.
Если мать ребенка состоит в браке в момент зачатия или рождения ребенка, установление отцовства совершается на основании презумпции отцовства, согласно которой отцом ребенка считается муж матери. Происхождение ребенка от лиц, состоящих в браке между собой, удостоверяется записью о браке родителей.
Презумпция отцовства действует и в случаях, если ребенок родился в течение двухсот семидесяти дней с момента расторжения брака; признания брака недействительным; смерти мужа, - если не доказано иное.[42, с.33]
Особого внимания заслуживает вопрос о наследственных правах детей, рожденных вне брака, так называемых "внебрачных детей".
После смерти матери дети наследуют всегда. Происхождение ребенка от матери - очевидно. Факт материнства устанавливается ЗАГСом на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения - на основании медицинских документов, свидетельских показаний или иных доказательств (п. 1 ст. 46 Закона о браке и семье). Хотя в особых случаях факт материнства может быть установлен по решению или по приговору суда.
Взаимные права и обязанности между матерью и ребенком возникают независимо от того, рожден ли ребенок в браке или в отсутствие зарегистрированных брачных отношений. Если в записи о рождении ребенка указана лишь мать, ребенок наследует только матери.
Наследование "внебрачных" детей отцу возможно лишь в случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. Отцовство лица, не состоящего в брачных отношениях с матерью ребенка, устанавливается путем подачи совместного заявления отцом и матерью ребенка, в случаях, предусмотренных законом: по заявлению отца, или по решению суда.
Только юридически оформленное отцовство (материнство) порождает взаимные права и обязанности между родителями и детьми.
Таким образом, если в свидетельстве о рождении в качестве родителей записаны отец и мать, дети наследуют и по отцу, и матери. Если записана одна мать, дети наследуют лишь матери.
Хотелось бы отметить правовое положение детей, рожденных в браке, впоследствии признанном недействительным.
Согласно п. 3 ст. 27 Закона о браке и семье признание брака недействительным не ущемляет права детей, родившихся в таком браке, или родившихся в течение двухсот семидесяти дней со дня признания брака недействительным.
В данном случае также работает презумпция отцовства. Дети от недействительного брака обладают всеми правами и обязанностями по отношению к родителям и их родственникам, как и дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой.[43]
К категории детей относятся и усыновленные дети.
Усыновление - это правовой институт, направленный на создание между усыновителем и усыновленным таких же отношений, какие возникают между родителями и родными детьми. Данный правовой институт конструируется на модели кровнородственной семьи.[42, с.35]
Усыновление (удочерение) - это установление между лицами, фактически не связанными происхождением друг от друга, таких же правоотношений, какие существуют между родителями и детьми.
Закон не делает различий между связями, порожденными родством по происхождению, и связями, возникшими в результате усыновления.
Наследники последующих очередей. В соответствии со ст.1064 ГК РК, если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
В соответствии с п. 1. ст.1064 ГК РК призываются к наследованию:
в качестве наследников четвертой очереди родственники третей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;
в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются сводные братья и сестры, пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, если они совместно проживали с наследодателем одной семьей не менее десяти лет.
Столь жесткое по сроку условие оправдано тем, что между наследодателем и его мачехой или отчимом, а также сводными братьями и сестрами нет никаких родственных связей, а существующие между ними отношения не порождают никаких правовых последствий.
В отличие от наследников предшествующих очередей к наследникам седьмой и восьмой очереди относятся лица, не связанные родственными отношениями с наследодателем. Они связаны больше социальными узами.
Позиция законодателя основывается на том, чтобы, по возможности, наследственное имущество оставалось в собственности граждан, а не перешло к государству как выморочное наследство. Видимо, включение в круг наследников людей, не связанных родством, но при этом составляющих единую семью, обусловлено жизнью, поскольку в практике подобные случаи встречаются часто.[40, с.3-6]
Выморочное наследство. По праву наследования имущество может переходить к государству, как по закону, так и по завещанию. Выморочное наследство переходит к государству как особому наследнику по закону. Наследование выморочного наследства осуществляется государством в порядке универсального наследственного правопреемства.[1, с.351] В ст. 1083 ГК РК четко определен круг случаев, когда наследство признается выморочным: если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все они отказались от наследства.
Наследство признается судом выморочным на основании заявления местного исполнительного органа по месту открытия наследства по истечении одного года со дня открытия наследства. Наследство может быть признано выморочным до истечения указанного срока, если расходы, связанные с охраной наследства и управлением им, превысили его стоимость.
Действующее законодательство возлагает на нотариуса лишь назначение доверительного управляющего наследством. [7, ст. 1071] А уже доверительный управляющий осуществляет охрану и управление наследственным имуществом; принимает все возможные меры по розыску наследников; получает причитавшиеся наследодателю денежные суммы; производит очистку от долгов и т. п. И уже после того, когда все эти мероприятия проведены и можно точно сказать, что наследников нет, по решению суда наследство признается выморочным и переходит в коммунальную собственность по месту его открытия.
Охрана наследства и управление им при наследовании по закону. В соответствии со ст.1071 ГК РК, в случае, если часть имущества наследуется по завещанию, исполнитель завещания, назначенный наследодателем, осуществляет охрану всего наследства и управление им, включая и ту часть наследства, которая переходит в порядке наследования по закону.
Исполнитель завещания, назначенный в соответствии со статьей 1059 ГК РК наследниками по завещанию или судом, осуществляет функции по охране всего наследства в целом и управлению им, если наследники по закону не потребуют назначения доверительного управляющего наследством для исполнения указанных функций применительно к части наследства, переходящей в порядке наследования по закону.
Доверительный управляющий наследством назначается нотариусом по месту открытия наследства по просьбе одного или нескольких наследников по закону. Наследник по закону, не согласный с назначением управляющего наследством или его выбором, вправе оспорить назначение доверительного управляющего наследством в суде.
Если наследники по закону отсутствуют либо неизвестны, местный исполнительный орган должен обратиться к нотариусу с просьбой о назначении доверительного управляющего наследством. В случае явки наследников по закону, доверительный управляющий наследством может быть отозван по их требованию с возмещением ему необходимых расходов и выплатой разумного вознаграждения за счет наследства.
Доверительный управляющий наследством осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1059 ГК РК, применительно к исполнителю завещания, поскольку иное не вытекает из особенностей наследования по закону.
Доверительный управляющий наследством имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов по охране наследства и управлению им, а если иное не предусмотрено его соглашением с наследниками - и на вознаграждение
Cписок использованной литературы:
1.Остапенко Инна Геннадьевна к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
юридического факультета АГУ им. К. Жубанова
ПРИНЦИПЫ ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАЗАХСТАНА
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
167
Размер файла
47 Кб
Теги
kursovaya, rabota
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа