close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Chernyshev Pravovedenie07

код для вставкиСкачать
Федеральное агентство по образованию
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
Ю. В. ЧЕРНЫШЕВ
ПРАВОВЕДЕНИЕ
Учебное пособие по гражданскому праву для студентов всех
специальностей и форм обучения
Санкт-Петербург
2007
1
УДК 347.1(075.8)
Рецензенты: канд. филос. наук, доцент Л. В. Балтовский (ГМА им. адм.
С. О. Макарова); канд. филос. наук, доцент И. Н. Лопушанский (СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной
Прокуратуры)
Чернышев Ю. В.
Правоведение: Учебное пособие по гражданскому праву для студентов
всех специальностей и форм обучения / СПбГАСУ. – СПб., 2007. – 135 с.
Излагаются основные понятия гражданского права. Содержание материала
позволяет создать представление о наиболее важных направлениях внутри отрасли
гражданского права: раскрывается сущность гражданских правоотношений,
функции юридических лиц, смысл и значение сделок и договоров. Пособие
рассчитано на студентов всех специальностей и форм обучения.
Рекомендовано Редакционно-издательским советом СПбГАСУ в качестве
учебного пособия
Ó Ю. В. Чернышев, 2007
Ó Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет,
2007
2
Введение
Для того чтобы разработать правовые основы любой профессиональной деятельности, включая правовое обеспечение строительной и
архитектурной деятельности, необходимо четко определить, что брать
за основу подобной регламентации.
В настоящее время существует такой нормативный акт, как Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Однако наряду с ним
существуют предпринимательское право, коммерческое право, Трудовой
кодекс Российской Федерации.
Принят, признан и успешно применяется в жизни Гражданский
кодекс Российской Федерации, наличие которого свидетельствует о том,
что он является сутью становления современного гражданского общества с высокопродуктивным рыночным хозяйством. Чем обусловлено
значение Гражданского кодекса в жизни нашего общества на современном этапе его развития? Тем, что Гражданский кодекс Российской Федерации утверждает в обществе право современного цивилизованного
рынка, вводит товарно-денежные отношения в рамки закона, оформляет
и юридически обеспечивает права и законные интересы участников экономической деятельности.
Значение Гражданского кодекса Российской Федерации обусловлено тем, что заложенные в нем принципы и основные начала устанавливают юридическое равенство всех субъектов гражданского оборота,
основанное на равенстве правоспособности, неприкосновенности всех
форм собственности, недопустимости произвольного вмешательства кого
бы то ни было в частноправовые отношения, надежной судебной защите
прав и законных интересов участников экономической деятельности. Все
это вместе взятое и образует основные устои жизни гражданского общества. Сейчас, кроме Гражданского кодекса Российской Федерации, нет
другого общепризнанного и общезначимого нормативного акта, который
бы выражал и проводил на практике основополагающие принципы частного права. Именно через Гражданский кодекс Российской Федерации,
основанный на частном праве, происходит переход к демократическому
праву, в центре внимания которого – человек, его достоинства и неотъемлемые права. Именно частное право, выраженное в Гражданском кодексе Российской Федерации, утверждает автономию воли и юридический
3
статус субъектов гражданского оборота, возможность для них устанавливать своей волей и в своем интересе условия и порядок юридически
защищенного поведения на основе принципа «свободы договора».
В хозяйственной жизни любого общества существуют только люди
и вещи. И те и другие могут быть либо активными, либо пассивными.
Пассивные вещи все те, которые требуют приложения к ним сил человека. Активные вещи все те, которые могут работать сами по себе, а иногда и вопреки воли человека. Это роботы, компьютеры и пр. Люди тоже
могут быть активными и пассивными. Активные люди – это предприниматели, менеджеры, изобретатели, творческие работники. Пассивные
люди – это наемные работники, выполняющие волю активных людей.
Тем не менее все они обладают абсолютно равной правоспособностью,
а значит юридически равноправны, экономически независимы друг от
друга.
Однако в настоящее время существуют попытки искусственно разделить гражданское законодательство на две части, выделив из него отдельно предпринимательские правоотношения и отдельно трудовые правоотношения.
В современных условиях развития экономики страны, конечно,
предпочтение следует уделять индивидуумам, обладающим большей
продуктивной способностью, но не на законодательном уровне. Именно
людьми с такой способностью являются предприниматели, но их деятельность уже урегулирована гражданским законодательством. Услуги
предпринимателей уже востребованы и в частном и в государственном
секторе экономики.
Предприниматель – это тоже физическое лицо, создающее новые
отношения в экономике. Специфика лишь в том, что предприниматель
находит новые возможности либо для производства новых товаров, работ или услуг, либо устанавливает новые способы использования уже
существующих товаров, работ или услуг. И для своей деятельности предприниматель может использовать как свой капитал, так и привлеченные
капиталы других субъектов.
Быть предпринимателем – это искусство, так как эти люди своим
внутренним зрением видят конечный результат своих проектов. Основная задача, стоящая перед предпринимателем, будет выполнена тогда,
когда государственный, общественный или частный инвестор согласится предоставить свои фонды для реализации творческих замыслов предпринимателя. А это значит, что предприниматель – это одно из физичес-
ких лиц, но он более активен в экономической жизни общества и именно
своей природной активностью отличается от других физических лиц –
менеджеров и наемных работников, претворяющих в жизнь творческие
замыслы предпринимателя.
Предприниматель – это не финансист. Главная функция предпринимателя – реформировать или революционизировать нетронутые технологические процессы либо для производства нового, либо для использования старого, но новым способом. Задача предпринимателя –
открыть новые источники финансирования прогрессивных проектов
и реорганизовать застывшее производство. Основная функция предпринимателя – организовать дело так, чтобы достичь конечного результата при правильном использовании труда менеджеров и наемных работников.
Чтобы быть предпринимателем, достаточно подняться выше тех
рутинных задач, которые понятны каждому среднему специалисту. Но
при этом надо научиться сопротивляться явным и скрытым попыткам
воспрепятствования его деятельности, для чего совершенно не обязательно создавать особую отрасль права, так как подобные качества являются неотъемлемой частью личности самого предпринимателя.
С другой стороны, идеи предпринимателя воплощаются в жизнь
трудом наемных работников под руководством менеджеров (иногда самих предпринимателей). Здесь исключительно важно, чтобы исполнители воли предпринимателей и менеджеров были свободными людьми,
а это значит, что каждый наемный работник должен иметь право самостоятельно выбирать вид своей деятельности или вообще отказаться от
работы. Современные экономические условия часто ограничивают свободу этого выбора и человек часто вынужден заниматься не тем, что его
интересует, на что он имеет специальное образование и природные способности, а тем, где он может обеспечить себе и своей семье сносное
существование. Действующий Трудовой кодекс Российской Федерации
нельзя назвать кодексом свободных людей. В советское время все основные средства производства и орудия труда находились в собственности
государства. Государство назначало руководителей фабрик и заводов
и одновременно делегировало им право наказывать нерадивых работников в условиях всеобщей трудовой повинности. Так родился институт
дисциплинарной и материальной ответственности работников. При наличии общегражданской имущественной ответственности говорить еще
и о материальной ответственности вообще не приходится.
4
5
Экономическая ситуация в стране изменилась, а институт дисциплинарной ответственности в трудовых отношениях между равноправными предпринимателями, менеджерами и наемными работниками сохранился. По смыслу общей теории государства и права правонарушение (действие или бездействие) порождает юридическую ответственность. В соответствии со словарем-справочником «Гражданское право»
(М., 1996), юридическая ответственность – это мера государственного
принуждения, применяемая к нарушителям требований права. Если одно
физическое лицо – предприниматель – может привлечь к юридической
ответственности другое физическое лицо – наемного работника, то зачем тогда мы имеем судебную систему? Разве будет работник чувствовать себя соучастником в общем деле развития страны, если он находится в подчиненном состоянии?
Страны с развитой экономической системой основаны на том, что
работодатели воспринимают работников как потребителей своей и чужой продукции, а для этого они поднимают покупательную способность
своих работников всеми доступными им способами с обязательной регламентацией со стороны работодателя застраховать каждого работника
по обязательному пенсионному страхованию, обязательному медицинскому страхованию и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6
Глава 1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
§ 1. Предмет, метод, принципы и система гражданского права
Термин «гражданское право» возник со времен Древнего Рима
и происходит от латинского выражения jus civile – «право гражданское»,
т. е. право римских граждан. Впоследствии этот термин стал употребляться во всех системах права. В современном российском праве термин
«гражданское право» означает:
· отрасль права как совокупность правовых норм;
· науку как систему знаний, идей, представлений о гражданскоправовых явлениях;
· учебную дисциплину.
Нас в основном интересует гражданское право как отрасль права.
Существует ряд крупных отраслей права, каждая из которых имеет свои
особенности. Отрасли права отличаются друг от друга:
предметом – тем кругом общественных отношений, которые регулирует данная отрасль права;
методом – тем набором приемов и способов, с помощью которых
конкретная отрасль права регулирует входящий в нее круг общественных отношений.
Предметами гражданского права, определенными ст. 2 ГК РФ, являются:
· имущественные отношения – отношения по поводу материальных предметов между конкретными субъектами;
· связанные с имущественными личные неимущественные отношения, возникающие в основном в результате создания объектов
творческой деятельности, при этом создатель приобретает неимущественное право авторства на результат своей творческой деятельности,
но когда автор использует или разрешает иным лицам использовать
результат своей творческой деятельности, тогда за практическое использование своей интеллектуальной собственности автор приобретает право на получение вознаграждения; именно возможность получения материальной выгоды превращает личное неимущественное авторское право в имущественное отношение, а значит и регулируемое гражданским правом;
7
· неимущественные отношения (составляют отдельную группу),
отнесенные к предмету гражданского права, составляющие неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага, которые
гражданским правом не регулируются, а лишь защищаются; к числу
последних относят жизнь и здоровье, честь и доброе имя, неприкосновенность частной жизни, деловую репутацию и т. д.
Гражданско-правовой метод регулирования обладает рядом специфических особенностей.
1. Рыночные отношения предполагают равенство продавца и покупателя с точки зрения невозможности для участников имущественного отношения диктовать свою волю друг другу. Они соотносятся друг
с другом как равные, независимые друг от друга ни юридически, ни экономически. В силу этого важнейшей характерной чертой метода гражданского права является равенство сторон отношения, регулируемого
гражданским правом.
2. Равенство участников имущественного отношения основано на
автономии воли участников такого отношения, что означает наличие
возможности у участников имущественного отношения свободно формировать и проявлять свою волю. Абсолютное большинство гражданских отношений возникает в результате соглашений, достигнутых сторонами и при этом стороны самостоятельно определяют своей волей
и в своем интересе характер будущего отношения и имеют возможность
по своему усмотрению выбрать вариант своего поведения в данном отношении: купить или не купить, а если купить, то сколько, а может купить у другого, где дешевле и качество получше.
3. Стороны имущественного отношения обязаны быть добросовестными и разумными, а это значит, что они должны добровольно исполнить добровольно принятое на себя обязательство. А если обязательства
добровольно не исполняются, то вторая сторона имеет возможность защитить свои нарушенные гражданские права в судебном порядке путем
обращения в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд или в избранный сторонами третейский суд. В отдельных случаях возможна защита
нарушенных гражданских прав через нотариат или в административном
порядке, т. е. путем обращения в вышестоящий по отношению к должнику орган. Но решения, принятые в административном порядке, можно обжаловать в суде.
4. Отличительной особенностью метода гражданского права является то, что ответственность за нарушение гражданских прав носит
исключительно имущественный характер и заключается в обязанности
причинителя вреда возместить потерпевшему полностью причиненный
ему вред. Другими словами, воздействие оказывается не на личность
правонарушителя, а на его имущественную сферу.
Гражданское право России имеет свои принципы, под которыми
понимают основные начала, характеризующие систему гражданских
правоотношений. Все они приведены в ст. 1 ГК РФ.
1. Равенство участников гражданского оборота, но о нем уже сказано в разделе методов гражданского права.
2. Принцип неприкосновенности собственности означает, что ни
один субъект гражданского права не может быть лишен своего имущества
иначе, чем по решению суда в случаях, прямо предусмотренных законом.
3. Принцип свободы договора означает свободу в выборе контрагента, свободу выбора договора и его условий, недопустимость понуждения к заключению договора.
4. Принцип невмешательства в частные дела означает, что ни органы государственной власти, ни органы местного самоуправления не могут вмешиваться в частные дела граждан, если они осуществляют деятельность в соответствии с законом.
5. Принцип дозволительной направленности гражданско-правового
регулирования общественных отношений – допускается делать все то,
что прямо не запрещено законом; большинство норм гражданского права носит диспозитивный характер, а это значит, что осуществление
субъектами гражданских прав зависит от их усмотрения, включая свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств по всей территории РФ. Каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для осуществления предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности.
6. Принцип восстановления и судебной защиты нарушенных прав
означает:
а) с одной стороны, наличие строгой имущественной ответственности субъектов гражданского права при нарушении добровольно принятых на себя обязательств;
б) с другой стороны, возможность защищать гражданские права
в суде, в том числе оспаривать в арбитражном суде или в суде общей
юрисдикции акты государственных органов и органов местного самоуправления, незаконно ограничивающие права участников имущественного
оборота (ст. 13 ГК РФ).
8
9
Как и любая другая отрасль права, гражданское право имеет свою
систему, под которой понимают его структуру, состав отдельных инструментов и норм в их определенной последовательности. Система гражданского права существует объективно, так как отражает реальные общественные отношения, являющиеся предметом данной отрасли. Она
находит свое отражение в законодательстве, прежде всего в кодифицированных актах ГК РФ. Гражданское право включает в себя две большие
группы институтов и норм: общую и особенную части. Вся отрасль делится на подотрасли, а они в свою очередь делятся на институты – совокупности правовых норм, регулирующие относительно самостоятельные группы однородных и взаимосвязанных общественных отношений,
например, подряда.
Общая часть содержит положения, которые имеют значение для
всех институтов особенной части гражданского права. В нее включены:
· институты и нормы, определяющие предмет гражданского права и способы защиты гражданских прав;
· нормы, посвященные субъектам гражданского права;
· нормы, регулирующие основания возникновения и прекращения гражданских правоотношений;
· сроки в гражданском праве;
Особенная часть включает в себя такие важные подотрасли, как:
· право собственности и иные вещные права;
· обязательственное право;
· право на результаты творческой деятельности и др.
§ 2. Гражданское правоотношение
В процессе повседневной деятельности люди и их объединения
вступают между собой в различные отношения, которые в силу их общественного характера получили название общественных отношений.
Но не все общественные отношения становятся правоотношениями.
Гражданское правоотношение – это волевое, общественное имущественное или личное неимущественное отношение, урегулированное
нормами гражданского права, участники которого взаимно связаны между
собой наличием субъективных прав и обязанностей.
Гражданское правоотношение обладает специфическими и только
ему присущими особенностями:
10
· субъекты гражданских правоотношений равны между собой,
имущественно обособлены и самостоятельны независимо от их
функции в конкретном правоотношении (должник не подчинен
кредитору и наоборот);
· круг субъектов (участников) гражданских правоотношений широк – это граждане, юридические лица, Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;
· множественность объектов гражданских правоотношений: вещи,
работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага;
· возникают, изменяются и прекращаются гражданские правоотношения на основании жизненно важных обстоятельств, которые получили название юридических фактов;
· существует возможность устанавливать гражданские права
и обязанности соглашениями сторон, в то время как иные правоотношения возникают только на основании закона; при этом
допустимо устанавливать гражданские правоотношения, которые законом вообще не предусмотрены, если они напрямую не
противоречат закону;
· установлены способы защиты нарушенных гражданских прав
путем искового производства в судебных органах.
Любое гражданское правоотношение представляет собой сложное
правовое явление, в состав которого включают три необходимых элемента:
субъекты правоотношения;
объекты правоотношения;
содержание гражданского правоотношения.
Под субъектами понимают участников гражданского правоотношения, которыми являются:
· граждане (физические лица);
· юридические лица;
· Российская Федерация;
· субъекты Российской Федерации;
· муниципальные образования.
В процессе действия гражданского правоотношения состав субъектов может меняться в результате правопреемства, т. е. при переходе
в определенных случаях прав и обязанностей от одного лица – правопредшественника – к другому – правопреемнику, вступающему в правоотношение вместо предшественника.
11
Правопреемство может быть:
· универсальным (или общим);
· сингулярным (частным).
Особенностью универсального правопреемства является то, что
правопреемник занимает место правопредшественника во всех правах
и обязанностях, а при сингулярном правопреемник занимает место правопредшественника только в одном или нескольких правоотношениях.
Под объектом гражданских правоотношений понимают все то, по
поводу чего возникает гражданское правоотношение, а значит в отношении чего между субъектами образуются субъективные права и соответствующие им обязанности.
Каждое гражданское правоотношение имеет свой объект, но в вещных правоотношениях это будет вещь или имущество, а в обязательственных правоотношениях – это будут действия обязанного лица, направленные на передачу управомоченному лицу установленной им вещи (работ или услуг).
Под содержанием гражданского правоотношения понимают возникающие из него субъективные права и обязанности. Причем речь идет только о субъективных правах, т. е. принадлежащих конкретным участникам
конкретного правоотношения. Субъективные права следует отличать от
объективных прав, в которых речь идет об абстрактных предписаниях норм
права, выраженных в различных нормативных актах государства.
Гражданских правоотношений множество, но в зависимости от элементного состава их можно классифицировать, т. е. подразделять на определенные группы.
Такая классификация имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как помогает правильно уяснить характер взаимоотношений сторон в конкретном правоотношении, а значит правильно
применить гражданское законодательство к фактически возникшему
конкретному правоотношению.
Так, исходя из содержания гражданского правоотношения, их можно
подразделить на имущественные и неимущественные.
Различие между ними в том, что в имущественных правоотношениях права и обязанности субъектов возникают:
· либо в связи с обладанием имущества (в вещных правоотношениях);
· либо с передачей имущества одним лицом другому (в обязательственных правоотношениях).
В неимущественных правоотношениях права и обязанности сторон не имеют материального содержания и возникают по поводу нематериальных благ.
Исходя из субъектного элемента правоотношения можно подразделить на абсолютные и относительные. Такое деление основано на следующем:
· в абсолютных правоотношениях носителем субъективного права выступает один субъект (собственник вещи), а все без исключения иные субъекты выступают носителями субъективной обязанности не нарушать субъективное право управомоченного
субъекта (несобственники). Кроме этого, носитель абсолютного права самостоятельно удовлетворяет свой интерес, используя принадлежащую ему вещь без помощи посторонних лиц (это
вещные отношения);
· в относительных правоотношениях управомоченному лицу противостоит строго конкретное обязанное лицо, за счет действий
которого управомоченное лицо удовлетворяет свой интерес (это
обязательственные отношения).
Исходя из объектного элемента правоотношения подразделяются
на вещные и обязательственные.
Вещные правоотношения – собственность и иные вещные права –
представляют собой статику гражданского оборота, т. е. обособление
конкретных вещей конкретными лицами, что и дает потом юридическую возможность стать субъектом – участником гражданского оборота.
Чтобы вещь продать, ее надо иметь.
Обязательственные правоотношения – это динамика гражданского
права, которые оформляют переход вещей от одного лица к другому
с помощью активных действий обязанных лиц.
Кроме деления по элементам, гражданские правоотношения можно классифицировать и по иным основаниям.
1. Срочные и бессрочные
Срочные всегда ограничены определенным сроком: или конкретной датой, или определенным периодом времени.
Бессрочные каким-либо сроком не ограничены и могут быть прекращены либо по воле управомоченного лица (собственник продал вещь),
либо по требованию управомоченного лица в обязательственных отношениях.
12
13
2. Простые и сложные
В простых правоотношениях одному лицу принадлежит только одно
право – требовать исполнения одной обязанности у строго конкретного
лица, которое несет лишь одну обязанность, выраженную в требовании
управомоченного лица (договор займа).
В сложных правоотношениях стороны связаны между собой взаимными правами и обязанностями, а это значит, что та сторона правоотношения, которая добросовестно и надлежаще исполнила лежащую на
ней субъективную обязанность, приобретает право требовать от другой
стороны конкретного правоотношения встречного исполнения, равноценного своему исполнению.
Так, в договоре подряда подрядчик обязуется изготовить вещь по
заказу заказчика. Закончив работу, подрядчик приобретает право требовать от заказчика принять изготовленный им результат труда и оплатить
расходы, понесенные им в процессе изготовления вещи и вознаграждение его труда. В свою очередь заказчик, принимающий готовую вещь,
при обнаружении в ней недостатков вправе требовать их устранения за
счет подрядчика, если будет установлена вина подрядчика. Таким образом, стороны сложного правоотношения обмениваются взаимными
субъективными правами и обязанностями, вытекающими друг из друга.
Определив эти права и обязанности, можно сделать вывод о том, какие именно нормы гражданского законодательства применимы в данном случае.
Источниками права называются конкретные формы выражения
гражданско-правовых норм, при наличии которых нормы приобретают
юридическую обязанность и обеспечиваются государственным принуждением.
Источники гражданского права принято делить:
· на правовые акты;
· обычаи;
· прецеденты;
· договоры.
Законодательство Российской Федерации включает в себя правовые акты законодательной и исполнительной власти, основывающиеся
на исходных началах российского права, закрепленных в Конституции
РФ и отражающих принципы рыночной экономики.
1. Конституция РФ обладает высшей юридической силой по сравнению с другими правовыми актами. В ней содержатся основополагающие для гражданско-правового регулирования нормы:
· определяющие формы и содержание право собственности;
· определяющие основные параметры правоспособности;
· право на занятие предпринимательской деятельностью.
2. Особое место в системе гражданского законодательства занимает ГК РФ.
Часть 1 ГК РФ принята Государственной думой 21 октября 1994 года
и введена в действие с 1 января 1995 года.
Часть 2 принята Государственной думой 22 декабря 1995 года
и введена в действие с 1 марта 1996 г.
Часть 3 принята Государственной думой 1 ноября 2001 года и введена в действие с 1 марта 2002 года.
Эти три части ГК РФ имеют следующее значение:
· заложили основу рыночной системы экономики;
· появились нормы, рассчитанные на регулирование предпринимательской деятельности.
3. Специальные основы и кодексы регулируют лишь отдельные
сферы общественных отношений, например «Основы жилищной политики», «Кодекс торгового мореплавания».
4. Специальные законы регулируют отдельные виды общественных отношений, например «Закон о несостоятельности (банкротстве)».
5. Подзаконные акты, квалифицируемые по юридической силе:
· указы Президента РФ, которые в соответствии с п. 3 ст. 3 ГК РФ
не должны противоречить закону;
· постановления Правительства Российской Федерации;
· нормативные акты федеральных органов исполнительной власти: министерств и ведомств; последние могут издавать такие
нормативные акты, которые предусмотрены законами, постановлениями Правительства, указами Президента.
Нормативные акты местных органов власти в соответствии со ст. 71
Конституции РФ к источникам гражданского права не относятся. Гражданское законодательство относится к исключительной компетенции РФ,
т. е. существует только на федеральном уровне.
6. Соотношение гражданского законодательства, обычаев делового
оборота и морали (нравственности).
Обычаи делового оборота – сложившиеся и широко применяемые
14
15
§ 3. Источники гражданского права
в предпринимательской деятельности правила поведения, не закрепленные в законе, т. е. как бы не являющиеся источниками гражданского права. Но ст. 6 ГК РФ гласит, что если отношения, входящие в предмет гражданского права, не урегулированы законом или соглашением сторон, то
применяются обычаи делового оборота.
Правила морали источником гражданского законодательства не
являются, но они обычно совпадают с законом. Если правила морали
с законом не совпадают, действует закон. Правила морали имеют решающее значение при толковании норм права, так как в соответствии
с ГК РФ каждый участник гражданского оборота должен действовать
разумно, добросовестно и справедливо.
7. Соотношение гражданского законодательства и судебного прецедента.
Официально в Российской Федерации судебный прецедент источником законодательства не признается. Однако Пленум Высшего Арбитражного суда РФ, Верховного суда РФ являются высшими судебными
органами и они должны давать и дают толкование норм, обязательное
для всех нижестоящих судов, что дает возможность говорить о судебном
прецеденте. Решение суда по конкретному делу теперь имеет значение
не только для участников конкретного дела, но и для других судов той
же инстанции.
Исходя из изложенного можно сказать, что судебный прецедент
в настоящее время можно считать источником гражданского законодательства.
8. Соотношение гражданского законодательства РФ и норм международного права.
В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепринятые принципы и нормы международного права и международные договоры,
в которых участвует РФ, являются составной частью правовой системы РФ. На основании п. 2 ст. 7 Конституции РФ установлен приоритет международных договоров над внутренним законодательством,
а значит договоры выступают источником гражданского законодательства.
16
Глава 2. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) КАК СУБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
§ 1. Гражданская правоспособность
Для совершения сделок и юридических фактов, т. е. жизненно важных обстоятельств субъекты должны обладать определенными качествами: правоспособностью и дееспособностью.
Правоспособность – способность субъекта иметь гражданские права
и нести обязанности (ст. 17 ГК РФ). Это не естественное качество человека, а юридическое свойство, которое наделяет человека этой способностью. В РФ правоспособность признана в равной мере за любым человеком, что и приводит граждан к равноправию в гражданском обороте.
Под содержанием правоспособности понимают любые допускаемые законом гражданские права и обязанности.
Дееспособность – способность своими действиями приобретать
и осуществлять гражданские права и обязанности. Для обладания дееспособностью необходимо, чтобы человек осознавал значение своих действий.
Право- и дееспособность являются юридическими свойствами,
которыми граждане наделяются государством и только государство может ограничить или лишить этих свойств.
Ст. 22 ГК РФ устанавливает, что сделки, направленные на ограничение право- и дееспособности недействительны, а также признаются
недействительными любые акты государственных или муниципальных органов управления, ограничивающие право- или дееспособность граждан.
Правоспособность следует отличать от субъективного права, так
как правоспособность – это лишь абстрактная способность иметь гражданские права, а субъективное право – это конкретное право лица на
что-то.
По ст. 18 ГК РФ все граждане равны в своей правоспособности,
а это значит, что любой гражданина на территории РФ может:
· иметь имущество на праве собственности;
· завещать и наследовать имущество;
· заниматься предпринимательской и иной деятельностью, не запрещенной законом;
17
· создавать юридические лица как самостоятельно, так и совместно с другими лицами;
· совершать любые сделки, не запрещенные законом;
· свободно выбирать место жительства;
· иметь авторские права;
· с 16 лет быть членом кооператива и т. д.
Гражданская правоспособность реализуется гражданами по-разному в зависимости от их возможностей и поэтому объем субъективных
прав и обязанностей у граждан разный.
Гражданская правоспособность возникает в момент рождения гражданина и существует до момента его фактической смерти, так как объявление судом гражданина умершим не прекращает правоспособность.
В содержание правоспособности входит способность наследовать
имущество, и ст. 1116 ГК РФ установила, что в число наследников входит ребенок умершего, родившийся после смерти наследодателя. Но это
не значит, что зачатый, но еще не родившийся ребенок обладает гражданской правоспособностью. Это лишь юридико-технический прием
обеспечить определенное материальное положение будущего гражданина, которому по ст. 1149 ГК РФ должна будет выделена обязательная
доля в наследстве.
Лишить гражданина правоспособности нельзя, а ограничить правоспособность можно, но только по приговору суда за совершенное преступление при условии, что приговор вступил в законную силу.
В силу правоспособности гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Под
предпринимательской понимается деятельность, осуществляемая по
инициативе лица на свой риск за счет собственных средств в целях систематического извлечения прибыли:
· от использования своего имущества;
· продажи товаров;
· выполнения работ;
· оказания услуг
лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом порядке (ст. 23 ГК).
Если лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляет предпринимательскую деятельность, то
оно не вправе ссылаться на отсутствие регистрации и к нему применяются правила, установленные для коммерческих организаций.
Индивидуальные предприниматели могут быть признаны банкротами в нижеследующих случаях.
1. Гражданин, осуществляющий индивидуальную предпринимательскую деятельность, отвечает по своим долгам всем принадлежащим
ему имуществом, за некоторыми исключениями. Данные исключения
установлены ст. 446 ГПК РФ и к ним относятся:
· жилое помещение (его часть), если для гражданина-должника
и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем
помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением;
· земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором настоящей статьи, а также земельные участки, использование которых не связано с осуществлением гражданином-должником предпринимательской деятельности;
· предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
· имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
· племенной молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица,
пчелы, используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также хозяйственные
строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания;
· семена, необходимые для очередного посева;
· продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной установленной величины прожиточного минимума самого
гражданина-должника, лиц, находящихся на его иждивении,
а в случае их нетрудоспособности – шестикратной установленной величины прожиточного минимума на каждого из указанных лиц;
· топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
· средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;
18
19
· призы, государственные награды, почетные и памятные знаки,
которыми награжден гражданин-должник.
2. Объявить гражданина банкротом можно только по решению суда
и только в случае, если он не в состоянии удовлетворить требования всех
кредиторов, касающихся предпринимательской деятельности.
Требования кредиторов удовлетворяются в следующем порядке:
· возмещение гражданам нанесенного вреда и выплата алиментов;
· выплата заработной платы и выходного пособия лицам, работающим на предпринимателя-банкрота, а также вознаграждений
по авторским договорам;
· требования, обеспеченные залогом;
· платежи в бюджет и внебюджетные фонды;
· расчеты с другими кредиторами.
Все неудовлетворенные требования после окончания процедуры
банкротства считаются погашенными, за исключением одного – возмещение нанесенного вреда жизни или здоровью граждан.
Под гражданской дееспособностью физического лица (гражданина) понимается его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ).
Дееспособность предполагает способность человека осознавать
значение своих действий и правильно их оценивать, а также руководить
своими действиями. Оценка действий должна осуществляться с точки
зрения их правового значения. Для этого необходима определенная психическая зрелость. Зрелость же психики зависит от возраста и психического здоровья человека, поэтому необходимо определить тот момент,
с которого человек считается полностью дееспособным с учетом медицинских показателей.
Дееспособность состоит из элементов:
· сделкоспособность – это способность самостоятельно осуществлять в повседневной жизни принадлежащие человеку в силу
установленной законом правоспособности права совершать сделки, приобретая тем самым субъективные права и возлагая на
себя новые субъективные обязанности;
· деликтоспособность – это способность нести самостоятельно
гражданско-правовую имущественную ответственность за вред,
причиненный его противоправными действиями другим лицам.
Гражданский кодекс РФ закрепляет наличие и объем дееспособности граждан в зависимости от возраста.
1. До 6 лет ребенок считается полностью недееспособным в силу
абсолютно незрелой психики.
2. Граждане в возрасте от 6 до 14 лет называются малолетними
и в целом признаются недееспособными, за исключением того, что они
наделены правом самостоятельно совершать:
а) мелкие бытовые сделки, т. е. сделки на небольшую сумму, направленные на удовлетворение повседневных потребностей,
исполняемые при самом их совершении;
б) безвозмездные сделки, направленные на получение выгоды, если
такие сделки не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации.
Кроме сказанного, они могут самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от законных представителей (родителей или лиц, их заменяющих) либо от других лиц с разрешения законных представителей.
Недостаток дееспособности малолетних граждан в гражданском
обороте восполняется дееспособностью их законных представителей.
3. Граждане в возрасте от 14 до 18 лет именуются несовершеннолетними. Они уже обладают частичной дееспособностью, а это значит,
что они могут самостоятельно с письменного согласия законных представителей совершать любые сделки. При этом расширяется объем дееспособности, реализуемой самостоятельно:
а) совершают те же сделки, что и малолетние (ст. 26 ГК РФ);
б) вправе без согласия законных представителей самостоятельно
распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;
в) вправе вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
г) осуществлять права автора произведений науки, литературы
и искусства и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности.
Если в соответствии с гражданским законодательством у малолетних граждан вообще отсутствует деликтоспособность (за вред, причиненный ими, несут полностью ответственность их законные представи-
20
21
§ 2. Гражданская дееспособность
тели как за собственные действия), то с 14 лет возникает деликтоспособность. Однако их деликтоспособность имеет специфику, состоящую в том,
что при отсутствии у несовершеннолетнего средств для возмещения причиненного вреда бремя его возмещения до достижения причинителем вреда
совершеннолетия возлагается на его законных представителей, если они
не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1064 ГК РФ).
4. В полном объеме гражданская дееспособность возникает с достижением совершеннолетия, т. е. с 18 лет. Она означает и полную деликтоспособность. Однако ГК РФ как исключение закрепляет возможность
приобретения полной дееспособности ранее 18 лет в двух случаях:
· если гражданин вступает в брак в возрасте до достижения
18 лет в случаях, предусмотренных законом, то его полная дееспособность возникает с момента регистрации брака; приобретенная таким образом дееспособность сохраняется и после расторжения брака до достижения гражданином 18 лет;
· если достигший 16 лет гражданин работает по трудовому договору или с согласия законных представителей занимается предпринимательской или иной не запрещенной законом деятельностью, то он может досрочно получить полную дееспособность;
такой способ досрочного получения полной дееспособности
называется эмансипацией, которая возможна при соблюдении
следующих правил:
– достижение 16 лет;
– работа по трудовому договору, гражданско-правовому договору, занятие предпринимательской деятельностью;
– согласие законных представителей на приобретение несовершеннолетним гражданином экономической независимости;
– решение органа опеки и попечительства о признании гражданина эмансипированным.
Если законные представители не дают согласия на эмансипацию,
то спор разрешает суд.
5. При наличии психического расстройства, выражающегося в том,
что человек: либо не понимает значения своих действий; либо понимает, но не может руководить ими, он может быть, согласно ст. 29 ГК РФ,
по решению суда объявлен недееспособным, т. е. ему назначается опекун и он совершает все, включая бытовые сделки за лицо, признанное
недееспособным. Пока не отменено решение суда, это лицо, даже в свет-
лые промежутки понимающее значение своих действий, все равно остается недееспособным. Если недееспособное лицо причиняет своими действиями вред другим лицам, то ответственность за вредоносный результат несут опекуны. Для определения психического состояния лица суд
назначает судебно-психиатрическую экспертизу. При выздоровлении
данного лица, что констатируется повторной судебно-психиатрической
экспертизой, суд принимает решение о признании гражданина дееспособным.
6. Дееспособность и правоспособность неотчуждаемы. Никто не
может быть ограничен в дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом.
Гражданский кодекс РФ предусматривает два случая ограничения
дееспособности:
· при наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных представителей либо органа опеки и попечительства может
ограничить частичную дееспособность несовершеннолетнего в
возрасте от 14 до 18 лет в части самостоятельно распоряжаться
своим заработком, стипендией или иными доходами, кроме случаев, когда несовершеннолетний приобрел полную дееспособность регистрацией брака или эмансипацией. Основаниями ограничения выступают неразумное расходование собственных
средств во вред своему здоровью без учета необходимых потребностей в питании, одежде и пр.;
· в судебном порядке может быть ограничена дееспособность совершеннолетнего гражданина. В соответствии со ст. 30 ГК РФ
граждане, злоупотребляющие спиртными или наркотическими
веществами и тем самым ставящие свою семью в тяжелое материальное положение, по решению суда могут быть ограничены
в дееспособности; для решения суда об ограничении гражданина в дееспособности необходимо наличие состава юридических
фактов:
– злоупотребление спиртным или наркотиками;
– ставит в трудное положение семью.
Затруднительное материальное положение членов семьи такого
гражданина может быть вызвано:
· уклонением его от своих обязанностей по содержанию других
членов семьи;
· либо когда семья вынуждена его содержать.
22
23
Ограниченно дееспособные граждане могут:
· совершать сделки с согласия назначенного попечителя;
· самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки;
· нести ответственность за причинение вреда.
§ 3. Опека и попечительство
Опекун своей дееспособностью полностью заменяет дееспособность своего подопечного, а попечитель только одобряет действия своего подопечного.
Опека и попечительство устанавливаются над недееспособными
либо не полностью дееспособными гражданами. Опекун и попечитель
работают под контролем органов опеки и попечительства.
Опека и попечительство характеризуются следующими чертами:
· доходы подопечного гражданина расходуются только в интересах подопечного и с согласия органов опеки и попечительства;
· опекуны не вправе без разрешения органов опеки и попечительства совершать сделки, направленные на отчуждение или уменьшение имущества подопечного, а попечители не вправе давать
согласие на совершение подобных сделок;
· опекун (попечитель), их супруги и близкие родственники не
вправе совершать сделки с подопечными, за исключением сделок о передаче имущества подопечному в дар или в безвозмездное пользование;
· при необходимости постоянного управления недвижимым или
ценным движимым имуществом подопечного органы опеки
и попечительства заключают договор доверительного имущества с управляющим;
· по просьбе совершеннолетнего полностью дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может осуществлять
свои права и обязанности, может быть установлено попечительство в виде патронажа, причем такое лицо само заключает договор поручения или доверительного управления с управляющим,
а бытовые и мелкие сделки совершает самостоятельно; патронаж прекращается по заявлению подопечного.
24
§ 4. Индивидуализация физических лиц в гражданском обороте
Гражданин в гражданских правоотношениях должен быть индивидуализирован по двум признакам.
1. Имя (фамилия, имя, отчество, если иное не установлено национальными обычаями) – гражданин приобретает гражданские права
и исполняет обязанности под своим именем. В определенных случаях
(в авторском праве) можно использовать псевдоним (вымышленное имя)
или сменить имя, но только в порядке, установленном законом. Имя гражданина и его перемена регистрируется в порядке, установленном для
регистрации актов гражданского состояния. Приобретение прав и обязанностей и использование чужого имени законом не допускается.
2. Место жительства гражданина. В соответствии со ст. 20 ГК РФ,
место жительства гражданина – это то место, где лицо постоянно или
преимущественно проживает. Для граждан в возрасте до 14 лет или находящихся под опекой местом жительства является место жительства
законных представителей. Место жительства придает устойчивость гражданскому обороту, так как предполагается, что гражданин всегда присутствует в определенном месте, хотя в определенные промежутки времени его там нет.
Каждый гражданин может одновременно иметь только одно место
жительства, которое определяется государственной регистрацией с достаточной точностью с указанием населенного пункта, улицы, номера
дома, квартиры.
Свободный выбор места жительства – одно из важнейших конституционных прав человека по ст. 27 Конституции РФ, которое защищается гражданским законодательством как принадлежащее гражданину нематериальное благо (ст. 150 ГК РФ).
Правовое значение места жительства для гражданского права велико:
· место жительства должника, а иногда и кредитора необходимо
для установления места исполнения обязательства (ст. 316 ГК
РФ);
· по месту жительства определяется место открытия наследства;
· по месту жительства определяется подсудность гражданских дел
в судах;
· по месту жительства направляются официальные вызовы, извещения, судебные повестки.
25
Согласно ст. 42 ГК РФ суд может признать гражданина безвестно
отсутствующим, если в течение одного года в месте его постоянного
жительства нет сведений о его местонахождении. Для признания гражданина безвестно отсутствующим закон предъявляет следующие требования:
· решение выносит только суд;
· гражданин длительное время (1 год) отсутствует в месте своего
постоянного жительства;
· отсутствуют сведения о месте его фактического нахождения в
течение более чем 1 года;
· заинтересованные лица должны принимать определенные меры
к розыску такого гражданина.
Годичный срок исчисляется со дня получения последних сведений
об отсутствующем гражданине. Если этот день установить невозможно –
срок начинается с 1 числа следующего месяца, а если и месяц не известен, то с 1 января следующего года.
Юридические последствия признания гражданина безвестно отсутствующим следующие:
· над имуществом безвестно отсутствующего лица устанавливается опека (доверительное управление) и из этого имущества
выделяется:
а) содержание гражданам, которых он должен был содержать;
б) погашаются задолженности безвестно отсутствующего;
· брак может быть расторгнут в упрощенном порядке.
В случае явки гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим в место своего постоянного жительства:
· решение суда о признании его безвестно отсутствующим отменяется;
· доверенное управление его имуществом прекращается;
· в отношении брачных отношений вопрос решается соглашением заинтересованных лиц.
Признание гражданина безвестно отсутствующим не устраняет
неопределенность в гражданском обороте, поэтому ГК РФ установлен
институт объявления гражданина умершим. Для этого не обязательно
предварительно признавать гражданина безвестно отсутствующим.
В соответствии со ст. 45 ГК РФ для объявления гражданина умершим необходимо соблюсти следующее условие:
· длительное безвестное отсутствие гражданина по месту постоянного жительства более 5 лет; но при этом из общего срока
существуют исключительные сроки:
– если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих его жизни (авария) или дающих основание предполагать его гибель при определенном несчастном случае
(взрыв), то такого гражданина суд может объявить умершим
после 6 месяцев со дня вышеуказанных обстоятельств;
– если гражданин пропал без вести при проведении военных
действий, то суд может объявить его умершим по истечении
двух лет со дня окончания военных действий.
Но у гражданина не должно быть оснований скрываться с постоянного места жительства от алиментов, уголовного преследования и т. п.
Это абсолютно необходимое условие как для объявления гражданина
умершим, так и для признания его безвестно отсутствующим.
Юридическими последствиями объявления гражданина умершим
являются:
· открытие наследства;
· автоматическое прекращение брака;
· сохранение правоспособности объявленного умершим.
Если гражданин, объявленный умершим, появляется, то наступают следующие юридические последствия:
1) решение суда об объявлении его умершим отменяется;
2) имущество лица, объявленного умершим, возвращается ему:
· если оно сохранилось в натуре;
· лицами, получившими это имущество по безвозмездным сделкам (завещание, дарение);
3) если имущество лица, объявленного умершим, перешло к другим лицам по возмездным сделкам, то оно должно быть возвращено ему
только при условии, что лицо, получившее имущество, знало, что лицо,
объявленное умершим, фактически живо, т. е. приобретатель оказался
недобросовестным;
4) если второй супруг не успел вступить в другой брак, то их брак
автоматически восстанавливается независимо от желания супругов.
От объявления гражданина умершим следует отличать установление в судебном порядке факта смерти гражданина, что предусмотрено
п. 8 ст. 265 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ).
26
27
§ 5. Признание гражданина безвестно отсутствующим.
Объявление гражданина умершим
Заявление об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах (п. 8 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ) принимается к производству суда и рассматривается при предоставлении
заявителем документа об отказе органа записи актов гражданского состояния в регистрации события смерти.
При наличии спора между заинтересованными сторонами либо при
отказе органа ЗАГСа в исправлении или изменении записи спор разрешается судом (п. 3 ст. 47 ГК РФ).
Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния производится органом записи актов гражданского состояния на
основании решения суда, вынесенного в порядке особого производства.
§ 6. Акты гражданского состояния
Акты гражданского состояния – действия граждан или события,
влияющие на возникновение, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан (ФЗ № 18–2002 г.).
Ст. 47 ГК РФ дает исчерпывающий перечень обстоятельств, которым придается значение актов гражданского законодательства:
· события – рождение и смерть;
· действия – заключение и расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени.
С вышеназванными фактами закон связывает правовое положение
гражданина в обществе и семье:
· возникновение и прекращение правоспособности человека определяется моментом его рождения и смерти;
· с момента рождения исчисляется возраст, необходимый для приобретения частичной и полной дееспособности;
· с фактом усыновления возникает возможность законного представительства.
Государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами ЗАГСа путем внесения соответствующих записей в книгу записей актов гражданского состояния (актовую книгу)
и на основании таких записей гражданам выдается соответствующее
свидетельство. При регистрации актов гражданского состояния должны быть представлены документы, подтверждающие подлежащие
регистрации факты, а также и документы, удостоверяющие личность
заявителя. Актовые записи являются бессрочными доказательствами
удостоверенных ими фактов, пока они не опровергнуты в судебном
порядке.
Исправления и изменения записей актов гражданского состояния
производятся самими органами ЗАГСа при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными сторонами.
28
29
Глава 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
§ 1. Понятие юридического лица
В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается
организация, которая имеет в собственности на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом; может иметь свои права и обязанности и быть ответчиком в суде.
Для того чтобы организация могла быть признана полноправным
участником гражданского оборота юридическим лицом, она должна обладать следующими признаками:
1. Организационное единство
Любое юридическое лицо – это определенным образом организованный коллектив:
· необходима независимость юридического лица от входящих
в его состав участников, которые в процессе деятельности юридического лица могут меняться, а само юридическое лицо остается как самостоятельный субъект гражданского права;
· оно должно быть так организационно устроено, чтобы это позволяло вырабатывать и выражать самостоятельную волю в гражданском обороте.
Обеспечивают организационное единство с помощью:
· устава;
· либо учредительного договора;
· либо устава и учредительного договора;
· либо на основании общего положения о юридических лицах
некоторых видов.
2. Имущественная обособленность
Любое юридическое лицо, участвующее в гражданских правоотношениях как его самостоятельный субъект, должно обладать таким
имуществом, которое обособлено (отделено) от любых других субъектов, включая и самих участников юридического лица.
Такая имущественная обособленность обеспечивается с помощью
одного из трех правовых средств:
· правом собственности;
· правом хозяйственного ведения;
30
· правом оперативного управления имуществом.
При этом имущество юридического лица должно быть закреплено
либо на самостоятельном балансе, либо на утвержденной собственником его имущества смете.
3. Самостоятельная имущественная ответственность
Она означает, что по всем своим обязательствам юридическое лицо
отвечает всем своим обособленным имуществом, а учредители (участники или собственники имущества юридического лица) не отвечают по
обязательствам созданного ими юридического лица. Юридическое лицо
не отвечает по личным обязательствам своих учредителей (участников
либо собственников его имущества).
Но при этом возможны и исключения из общего правила, но они
устанавливаются только законом или учредительными документами
юридического лица. Например, если юридическое лицо создало в организационно-правовой форме учреждение, то оно несет ответственность
по своим обязательствам только денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную (дополнительную) ответственность несут его
учредители, как собственники имущества учреждения.
4. Участие в гражданском обороте от своего имени
Каждое юридическое лицо обладает собственным наименованием,
под которым оно и приобретает гражданские права и обязанности.
§ 2. Виды юридических лиц
1. В зависимости от прав учредителей на имущество созданного
ими юридического лица они делятся:
а) на юридические лица, в которых учредители (участники) обладают только обязательственными правами на его имущество, т. е. правами требования на часть прибыли, полученной юридическим лицом
в результате использования имущества учредителей, и к ним относятся:
· хозяйственные общества и товарищества;
· производственные и потребительские кооперативы;
б) на юридические лица, учредители которых обладают вещным
правом на имущество созданных ими юридических лиц (правом собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления).
К таким юридическим лицам относятся:
· государственные и муниципальные унитарные предприятия;
· учреждения;
31
в) на юридические лица, учредители которых вообще не имеют
никаких прав на имущество созданных ими юридических лиц и к таким
юридическим лицам относятся:
· общественные и религиозные объединения (организации);
· благотворительные и иные фонды;
· объединения юридических лиц (союзы и ассоциации).
Имущество таких юридических лиц при их ликвидации поступает
на цели, ради которых эти юридические лица и были созданы.
2. В зависимости от цели деятельности юридические лица делятся:
· на коммерческие организации;
· некоммерческие организации.
Коммерческие организации – это такие юридические лица, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли из любых видов деятельности, которая по общему правилу после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды
распределяется между учредителями.
Некоммерческие организации – все те юридические лица, которые
создаются не ради извлечения прибыли, а для удовлетворения социальных
или иных потребностей граждан. Прибыль, полученная некоммерческой организацией, никогда не распределяется между учредителями, а
направляется на достижение основной уставной деятельности.
Некоммерческие организации могут иметь прибыль, а значит могут заниматься предпринимательской деятельностью, но в отличие от
коммерческих организаций, которые могут заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом, некоммерческие организации могут
заниматься предпринимательской деятельностью при соблюдении двух
условий:
· эта предпринимательская деятельность должна служить достижению некоммерческих целей;
· их предпринимательская деятельность должна соответствовать
их основной деятельности.
Коммерческие организации отличаются от некоммерческих и тем,
что юридические лица в форме коммерческих организаций могут создаваться только в тех организационно-правовых формах, которые строго
предусмотрены ГК РФ без расширительного толкования:
· хозяйственные товарищества и общества;
· производственные кооперативы;
· государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций
строгой регламентации не подлежат, и к ним относятся:
· потребительские кооперативы;
· общественные и религиозные объединения;
· учреждения;
· фонды и иные формы.
3. В зависимости от организационно-правовой формы различают
следующие виды коммерческих юридических лиц:
· государственные и муниципальные предприятия;
· полное товарищество;
· товарищество на вере (коммандатное);
· ООО (общество с ограниченной ответственностью);
· ОДО (общество с дополнительной ответственностью);
· АО (акционерное общество: может быть открытым и закрытым).
32
33
§ 3. Правоспособность и дееспособность юридических лиц
Право- и дееспособность юридических лиц отличается от правои дееспособности граждан тем, что у граждан правоспособность изначально для всех равна, а у юридических лиц она не одинакова.
В основном юридическим лицам присуща специальная правоспособность, которая характеризуется тем, что юридические лица вправе
приобретать и осуществлять только те гражданские права и обязанности, которые соответствуют установленным целям деятельности данного
юридического лица.
Специальной правоспособностью обладают все некоммерческие
организации.
Коммерческие организации в основном обладают общей правоспособностью, а это значит, что им разрешена любая деятельность, кроме
напрямую запрещенной законом. Исключением из этого общего правила выступают унитарные предприятия, для которых объем правоспособности устанавливают учредители – собственники их имущества.
Правоспособность юридического лица возникает в момент создания юридического лица, который определяется датой государственной
регистрации юридического лица, и прекращается в момент прекращения самого юридического лица.
ГК РФ и некоторые другие нормативные акты устанавливают ограничения правоспособности некоторых юридических лиц:
· для некоторых видов деятельности необходимы лицензии и эти
виды деятельности могут устанавливаться только ФЗ РФ № 128-ФЗ
от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
· в законе может быть предусмотрено, что соответствующее юридическое лицо не может заниматься определенным видом деятельности; так, банкам запрещены торговля и любая производственная деятельность;
· в учредительных документах самого юридического лица может
быть предусмотрен запрет заниматься определенным видом деятельности.
Дееспособность юридического лица проявляется в том, что юридическое лицо может приобретать гражданские права и нести обязанности действиями:
а) своих органов управления;
б) своих участников в предусмотренных законом случаях.
Одинаковой и полной дееспособностью обладают в отличие от
граждан, юридические лица, а также и коммерческие и некоммерческие
организации.
Дееспособность юридического лица возникает одновременно с
правоспособностью в момент государственной регистрации и носит одно
обобщенное наименование – правоспособность юридического лица с
определенными элементами дееспособности.
Прекращается праводееспособность юридического лица ликвидацией.
обороте, то по требованию учредителей недобросовестный орган обязан возместить юридическому лицу нанесенные убытки.
Органы юридического лица могут быть:
· коллегиальные (общие собрания акционеров);
· единоличные (директор, президент);
· смешанные (есть и коллегиальные и единоличный).
Так, в открытом акционерном обществе должна быть трехзвенная
система управления обществом по принципу разделения властей:
· общее собрание акционеров – высший законодательный орган,
определяющий экономическую политику общества;
· директор (совет директоров) – исполнительный орган, исполняющий решения общего собрания;
· арбитражный орган – наблюдательный совет, контролирующий
соответствие действий исполнительного органа решениям общего собрания.
Порядок определения видов органа, его назначения или избрания
устанавливается учредительными документами и законом.
§ 5. Способы образования юридического лица
Органы юридического лица необходимы для осуществления дееспособности юридического лица, т. е. только через них юридическое лицо
их действиями принимает на себя гражданские права и несет обязанности. И в силу этого по ст. 53 ГК РФ органы юридического лица:
· должны действовать от имени юридического лица;
· только в интересах представляемого ими юридического лица;
· разумно;
· добросовестно.
Если орган юридического лица злоупотребляет предоставленным
ему правом представлять интересы юридического лица в гражданском
1. Распорядительный способ
Юридическое лицо создается на основе нормативного акта (распоряжения) государственного органа. Так, на основе распоряжения Правительства РФ создаются казенные, т. е. унитарные государственные предприятия.
2. Разрешительный способ
Юридическое лицо создается по инициативе учредителей – будущих участников юридического лица, для создания которого требуется
получить разрешение компетентного органа государственного управления. Так, для создания объединения юридических лиц необходимо получить разрешение Антимонопольного комитета РФ во избежание создания нового монополиста.
3. Нормативно-явочный способ
Если в нормативном акте предусматривается возможность создания такого юридического лица, то явка учредителей этого лица обязывает государственный орган зарегистрировать данное юридическое лицо,
если им соблюдены требования закона.
В соответствии с ГК РФ все юридические лица должны регистри-
34
35
§ 4. Органы юридического лица
роваться органами юстиции, но в настоящее время юридические лица
регистрируются в налоговых органах.
ГК РФ требует, чтобы для создания юридического лица в регистрационный орган предоставлялись учредительные документы:
· устав;
· учредительный договор – договор, заключенный между учредителями;
· устав и учредительный договор (ООО);
· общее положение для общеобразовательных учреждений.
В представленных на регистрацию учредительных документах должны быть определенные сведения:
· наименование и местонахождение юридического лица;
· порядок управления юридическим лицом;
· иные сведения, предусмотренные законом «О регистрации юридических лиц»;
· у некоммерческих организаций, обладающих специальной правоспособностью, обязательно должны быть отражены цели
и виды предпринимательской деятельности.
В учредительном договоре, если он является документом, обязательным для государственной регистрации должно быть отражено:
· обязательство о создании юридического лица;
· определенный порядок совместной деятельности по созданию
юридического лица;
· порядок формирования имущества юридического лица;
· порядок распределения прибыли и убытков;
· порядок управления юридическим лицом;
· порядок выхода учредителей (участников) из состава юридического лица.
В связи с принятием Федерального закона от 8 августа 2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» с 1 июля
2002 г. изменен порядок регистрации юридических лиц. В данном законе отражено следующее:
· установлен более длительный срок регистрации – 5 рабочих дней
с момента представления документов в регистрирующий орган;
· подпись заявителя на заявлении, подаваемом в регистрирующий
орган, должна быть нотариально удостоверена;
· установлен прямой запрет на предъявление требований о нотариальном заверении документов, предоставляемых в регистри36
рующий орган, кроме случаев, прямо установленных законом;
· нашли отражение особенности государственной регистрации
вновь создаваемых юридических лиц, возникающих в результате реорганизации юридических лиц; обновлен порядок государственной регистрации изменений в учредительных документах
юридического лица;
· подробно расписан порядок государственной регистрации ликвидации юридических лиц.
С принятием этого закона реализованы положения ГК РФ, удостоверяющие, что государственная регистрация юридических лиц должна
осуществляться федеральным законом, что и имеет место в наши дни.
§ 6. Индивидуализация юридических лиц
1. Наименование юридического лица
Должно содержаться указание на организационно-правовую форму юридического лица. Для некоммерческих организаций и унитарных
предприятий установлено особое требование – в их наименовании должно быть указание на характер деятельности юридического лица.
Коммерческие юридические лица должны иметь фирменное наименование, которое регистрируется одновременно с регистрацией юридического лица и имеет исключительно важное значение, так как это
исключительное право юридического лица использовать свое фирменное наименование в предпринимательской деятельности. Юридическое
лицо – коммерческая организация имеет право на защиту своего фирменного наименования от любых посягательств и на взыскание убытков
в случаях неправомерного использования его фирменного наименования иными лицами.
2. Местонахождение юридического лица
Оно определяется по месту регистрации юридического лица. В соответствии с законом в учредительных документах некоторых юридических лиц может быть установлено и иное местонахождение юридического лица, а кроме этого, может быть указание на его почтовый адрес, который всегда должен совпадать с местонахождением органов юридического лица.
В некоторых законах и подзаконных актах встречается понятие
«юридический адрес», но в ГК РФ такого понятия нет.
37
3. Товарный знак (знак обслуживания)
Обозначение, способствующее отличать товары (работы, услуги)
одних юридических лиц от однородных товаров других юридических
лиц. Правовое положение товарных знаков определено ФЗ от 23.09.1992
№ 3521-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания».
В соответствии с этим законом для получения права на товарный
знак его нужно зарегистрировать в патентном ведомстве РФ. С момента
регистрации у юридического лица появляется исключительное право на
использование и распоряжение этим товарным знаком, а это значит, что
юридическое лицо может продать свой товарный знак или предоставить
право пользования своим товарным знаком по лицензионному договору
коммерческой концессии другим лицам.
Товарные знаки могут быть различных видов:
· словесный в виде определенного словосочетания;
· изобразительный в виде рисунков;
· объемный товарный знак (круг «Мерседес»);
· комбинация первых трех.
Филиал осуществляет те же функции, что и само создавшее его
юридическое лицо, только в меньшем объеме, а представительство создается для представления интересов юридического лица в другом регионе. Представительство может осуществлять функции самого создавшего
его юридического лица, но в отличие от филиала не вправе осуществлять хозяйственную деятельность.
§ 8. Прекращение юридических лиц
Под филиалами и представительствами юридических лиц понимают обособленные территориально структурные подразделения юридических лиц. Они создаются для территориального расширения сферы
деятельности юридического лица и всегда находятся вне места нахождения самого юридического лица.
Создаются филиалы и представительства на основании решения
компетентного органа управления юридического лица при соблюдении
двух условий:
· если право создания их предусмотрено в учредительных документах юридического лица;
· если получено согласие администрации на создание филиала или
представительства юридического лица по месту их создания.
Как филиал, так и представительство действуют на основании Положения о них, разработанного создавшим их юридическим лицом,
а значит они не являются самостоятельными юридическими лицами. Руководители филиалов и представительств назначаются создавшим их
юридическим лицом и действуют от имени и по поручению юридического лица на основании доверенности юридического лица.
Юридическое лицо может прекращаться либо путем реорганизации, либо путем ликвидации. При этом следует различать два понятия:
· прекращение деятельности юридического лица означает, что
юридическое лицо по тем или иным причинам временно не функционирует, но не исключено из реестра государственной регистрации;
· прекращение юридического лица означает, что существующее
юридическое лицо исключается из реестра государственной регистрации со всеми вытекающими юридическими последствиями – ликвидация; либо существующее юридическое лицо исключается из реестра государственной регистрации, а на базе
его имущества создается и регистрируется новое юридическое
лицо, что имеет место при реорганизации.
Реорганизация означает, что одно юридическое лицо прекращается, а на базе его имущества возникает одно или несколько новых юридических лиц, а это значит, что реорганизация всегда связана с правопреемством, т. е. права и обязанности прекратившегося юридического лица
переходят к вновь созданному.
Реорганизация может быть:
· добровольная, когда собственники имущества юридического
лица, либо его учредители (участники) сами принимают решение о реорганизации;
· принудительная, когда решение о реорганизации юридического
лица принимается внешним компетентным органом.
Способы реорганизации юридических лиц предусмотрены ст. 57,
58 ГК РФ и они расширительному толкованию не подлежат:
· слияние юридических лиц – два или более юридических лица
сливаются в одно и все их права и обязанности по передаточному акту переходят к вновь создающемуся юридическому лицу;
38
39
§ 7. Филиалы и представительства юридических лиц
· присоединение – одно юридическое лицо прекращает свою деятельность, входя в состав другого юридического лица, и права
и обязанности прекратившегося юридического лица на основании передаточного акта переходят к юридическому лицу, к которому оно присоединилось;
· выделение не связано с прекращением юридического лица,
а просто объем имущества существующего юридического лица
на основании разделительного баланса уменьшается, а на базе
выделенной части имущества создается новое юридическое
лицо, при этом по правилам правопреемства ко вновь созданному юридическому лицу переходит та часть прав и обязанностей
первоначального юридического лица, которая соответствует
объему переданного имущества;
· разделение – одно юридическое лицо прекращает свое существование, а его имущество по разделительному балансу передается
двум или более вновь возникающим юридическим лицам, которые по правилам правопреемства несут солидарную ответственность по обязательствам юридического лица, прекратившего свое
существование в результате разделения;
· преобразование – то же самое юридическое лицо по основаниям, предусмотренным законом, приобретает новую организационно-правовую форму.
Независимо от способа реорганизация всегда связана с правопреемством, чем и отличается от ликвидации. Действующее законодательство
закрепляет следующие требования к документам при реорганизации:
· должны быть отражены все аспекты правопреемства по всем
обязательствам реорганизованных юридических лиц;
· разделительный баланс или передаточный акт утверждаются
органом, принявшим решение о реорганизации;
· соответствующие документы подаются в регистрационный
орган;
· юридическое лицо, подлежащее реорганизации, считается прекратившим свое существование только после внесения соответствующих записей в государственный реестр юридических лиц;
· после принятия решения, орган, принявший решение, обязан
сообщить о своем решении в регистрационный орган;
· еще до принятия решения о реорганизации юридическое лицо
обязано сообщить об этом своим кредиторам, а им законом пре-
доставлено право потребовать досрочного исполнения или прекращения всех обязательств реорганизуемого юридического лица
и возмещения убытков, причиненных досрочным прекращением обязательств;
· если в разделительном балансе умышленно или по неосторожности упущено какое-то обязательство реорганизуемого юридического лица, то вступает в силу общее правило: «в том случае, если невозможно определить правопреемника, кредитор
вправе предъявить иск к любому из них», т. е. действует солидарная ответственность при множественности должников.
Ликвидация – юридическое лицо полностью прекращает свое существование как субъект гражданского права и на его месте не возникает никаких других юридических лиц, т. е. нет правопреемника.
Ликвидация может быть:
· добровольная, если решение о ликвидации принимает собственник имущества созданного им юридического лица либо учредители (участники) юридического лица;
· принудительная – по решению суда в случаях, прямо предусмотренных законом:
а) если юридическое лицо осуществляет запрещенную законом деятельность;
б) если юридическое лицо неоднократно нарушало закон;
в) если юридическое лицо (некоммерческая организация) осуществляло деятельность, не соответствующую уставу;
г) если юридическое лицо осуществляло лицензируемые виды
деятельности без наличия лицензии.
Ликвидация юридического лица осуществляется в порядке следующих стадий:
· орган, принявший решение о ликвидации юридического лица,
обязан незамедлительно сообщить о своем решении в регистрационный орган, осуществивший регистрацию этого юридического лица;
· создается ликвидационная комиссия (в малых юридических лицах – ликвидатор) и определяются порядок и сроки ее работы;
персональный состав ликвидационной комиссии согласовывается с регистрационным органом, при этом ликвидационная
комиссия помещает в средства массовой информации сообщение о предстоящей ликвидации юридического лица, в котором
40
41
извещает о порядке и сроках предъявления кредиторами своих
требований к ликвидируемому юридическому лицу. Срок
предъявления требований не может быть менее двух месяцев со
дня публикации; одновременно с публикацией ликвидационная
комиссия обязана принять все зависящее от нее меры по обнаружению и оповещению кредиторов и должников ликвидируемого юридического лица;
· после окончания срока для предъявления претензий кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, состоящий из двух частей:
а) в первой части содержатся все активы юридического лица;
б) во второй части – долги.
При этом активы должны превышать долги, иначе будет не ликвидация, а банкротство.
Промежуточный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации, и после утверждения его регистрационным органом, ликвидационная комиссия приступает к погашению долгов
юридического лица. Долги погашаются в очередности, установленной ст. 64 ГК РФ:
· удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;
· производится выплата выходных пособий и оплата труда лиц,
работающих по трудовому договору или по гражданско-правовым договорам с выплатами в фонд обязательного социального
страхования, и выплата вознаграждений по авторским договорам;
· удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица;
· погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
· осуществляются расчеты с другими кредиторами в соответствии
с действующим законодательством.
Расчеты осуществляются за счет денежных средств юридического
лица, а при их недостаточности – за счет реализованного имущества
юридического лица.
Если кредитор пропустил двухмесячный срок для предъявления
претензий к ликвидируемому юридическому лицу, то его требования
удовлетворяются за счет имущества, оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов, заявивших свои требования в установленный
законом срок. А если имущества оказывается недостаточно, то требования кредитора, просрочившего предъявление своих требований, считаются погашенными.
После окончания расчетов с кредиторами их требования считаются погашенными. Также погашаются следующие требования кредиторов:
· если в удовлетворении требований кредитору отказано ликвидационной комиссией, а кредитор решение ликвидационной
комиссии не обжаловал в суде;
· если в удовлетворении требований кредитору отказано судом;
· если после расчетов с кредиторами осталось какое-либо имущество, то в коммерческих организациях оно передается учредителям (участникам) для разделения между ними в соответствии с их долями (паями), так как эти учредители (участники)
обладают либо вещными, либо обязательственными правами на
имущество юридического лица; а в некоммерческих организациях имущество, оставшееся после удовлетворения требований
всех кредиторов, передается на выполнение уставных целей;
· после завершения распределения имущества ликвидационная
комиссия обращается в орган, принявший решение о ликвидации, с просьбой утвердить окончательный ликвидационный баланс, который со всеми сопутствующими документами передается в регистрационный орган, и на этом ликвидация завершена.
Если окажется, что долгов у юридического лица больше, чем активов, то ликвидация осуществляется только через банкротство.
42
43
§ 9. Несостоятельность (банкротство) юридического лица
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Заявить о признании банкротом может как само юридическое лицо,
так и его кредиторы и прокурор.
Порядок банкротства установлен ФЗ РФ № 6-ФЗ от 8 января 1998 г.
с изменениями на 12 марта 2001 г.
Признаки банкротства:
· юридическое лицо не способно выполнить требования кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления срока платежа;
· требования к должнику – юридическому лицу в совокупности
составляют не менее 500 МРОТ, а к должнику – гражданину
не менее 100 МРОТ.
Процедура банкротства предназначена для защиты интересов кредиторов, если требования кредиторов не могут быть выполнены, то потери кредиторов должны быть распределены между ними равномерно.
Возможные процедуры (стадии) банкротства:
1. Наблюдение – руководство организацией-банкротом сохраняется
за его органами управления, но вводятся ограничения на продажу имущества и на займы. Наблюдение устанавливается с момента принятия
судом заявления о признании банкротом. Осуществляется контроль за
использованием должником своего имущества и за удовлетворением им
имущественных требований кредиторов. Контроль осуществляет назначенный арбитражным судом временный управляющий со следующими
функциями:
· анализ финансового состояния;
· созыв собрания кредиторов;
· осуществление контроля за руководителем юридического лица
и совершаемыми им сделками.
2. Внешнее управление – арбитражный суд назначает арбитра (внешнего управляющего), который приобретает права руководителя юридического лица на срок не более 12 месяцев (возможно продление на 6 месяцев). На внешнего управляющего возлагаются следующие функции:
· создание реестра требований кредиторов;
· осуществление мер по финансовому оздоровлению организациибанкрота;
· взыскание задолженностей с должников организации банкрота;
· написание отчета о своей деятельности.
3. Конкурсное производство – вводится судом на срок до одного
года с возможным продлением до 6 месяцев. Конкурсный управляющий
назначается арбитражным судом и его основная функция с учетом финансового положения должника реализовать его имущество и удовлетворить требования кредиторов в той же очередности, что и при ликвидации (ст. 64 ГК РФ).
4. Мировое соглашение – возможно на любой стадии процедуры
банкротства с целью определить размеры и порядок погашения признанных требований кредиторов.
5. Иные процедуры банкротства, признанные законом.
В качестве досудебной процедуры банкротства возможно применение санации (оздоровления) несостоятельного должника, что проявляется в оказании финансовой помощи для восстановления платежеспособности должника. Правда, на практике это применяется редко.
В качестве понятия «управляющего» во всех процедурах банкротства используется понятие «арбитражный управляющий». Это физическое лицо, обладающее специальными знаниями и лицензией.
Процедура банкротства следующая:
· заинтересованное лицо обращается в арбитражный суд с иском
о признании банкротом;
· арбитражный суд принимает заявление о банкротстве;
· решение арбитражного суда о примененной им процедуре (стадии) банкротства публикуется в «Вестнике Высшего Арбитражного суда РФ».
Участниками процесса банкротства выступают:
· арбитражный управляющий, назначаемый судом;
· собрание кредиторов и комитет кредиторов;
· должники юридического лица (банкрота);
· работники юридического лица и другие заинтересованные лица.
Участники процедуры банкротства выполняют различные функции:
· функции арбитражных управляющих приведены выше;
· функции собрания кредиторов:
а) выдвигает кандидатуру арбитражного управляющего, которого назначает суд;
б) дает разрешение арбитражному управляющему на совершение сделок с имуществом юридического лица;
в) определяет размер вознаграждения арбитражному управляющему;
г) осуществляет контроль за деятельностью арбитражного
управляющего;
· функции комитета кредиторов – действует в перерывах между
собраниями кредиторов, а если кредиторов менее 50, то может
действовать и вместо собрания кредиторов.
44
45
Глава 4. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Объектами гражданских прав выступают материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают
в правоотношения и которые являются предметом их обязательств.
Все объекты делятся на материальные и нематериальные блага.
Ст. 128 ГК РФ дает перечень объектов гражданского права, из которых материальными благами являются:
· вещи, включая деньги и ценные бумаги;
· иное имущество, включая имущественные права;
· работы и услуги.
§ 1. Классификация вещей
1. По критерию возможности перемещения вещей без несоразмерного для вещи ущерба, вещи делятся:
а) на недвижимые:
· земля и ее недра;
· вещи, связанные с землей;
· воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты;
· иное имущество, предусмотренное законом;
б) на движимые, к которому закон относит имущество, не включенное в состав недвижимого.
Юридическое значение такого деления вещей проявляется в том,
что все сделки с недвижимым имуществом подлежат государственной
регистрации.
Существует закон № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Действие
этого закона распространяется:
а) на земельные участки;
б) участки недр;
в) обособленные водные объекты;
г) здания, сооружения и помещения в них;
д) леса и многолетние насаждения;
е) кондоминиумы;
46
ж) предприятия как имущественные комплексы, используемые
в предпринимательской деятельности, в состав которых в соответствии
со ст. 132 ГК РФ включают:
· здания, сооружения;
· оборудование, инвентарь;
· права требования, долги;
· товарные знаки и знаки обслуживания.
Согласно ст. 1 закона № 72-ФЗ от 15.06.1996 г. «О товариществах
собственников жилья» под кондоминиумом понимают единый комплекс
недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок и расположенные на нем здания и другие объекты недвижимости, в котором
отдельные лица владеют отдельными помещениями, а остальное находится в общей долевой собственности.
2. Вещи в зависимости от особенностей правового регулирования
сделок с ними могут быть:
· изъятыми из гражданского оборота, т. е. вообще не могут быть
предметом гражданско-правовых сделок (порнография);
· ограниченными в гражданском обороте (оружие, наркотики,
валюта, ценности);
· свободно обращаемые в гражданском обороте.
3. Вещи по своим естественным свойствам подразделяются:
· на потребляемые – перестают существовать в результате их однократного использования (продукты питания);
· непотребляемые – сохраняющие свои свойства в результате многократного использования при условии естественного износа.
Юридическое значение такого деления в том, что в зависимости от
сущности сделки их предметом могут быть те или иные вещи, например, предметом сделки аренды могут быть только непотребляемые вещи.
4. По способу реализации вещей, избранному участниками гражданского оборота, вещи подразделяются:
· на индивидуально-определенные – какими-либо признаками
выделяемые из вещей какого-либо рода;
· определяемые родовыми признаками по количеству, весу.
Юридическое значение такого деления проявляется в том, что:
· индивидуально-определенные вещи юридически незаменимы
и при их гибели обязанность по их передаче прекращается;
47
· вещь, определяемая родовыми признаками – заменима.
Какая из этих вещей может быть объектом сделки определяется
содержанием гражданско-правового договора:
· при поставке – родовая;
· при аренде – индивидуально-определенная;
· в договорах подряда – индивидуально-определенная.
5. По возможности раздела без утраты существенных свойств вещи
бывают:
· делимые – не утрачивают своего значения при делении на части
(жидкости);
· неделимые – утрачивают свое самостоятельное значение при
разделе (автомобиль).
К этой же категории вещей относятся сложные или совокупные
вещи – физически они делимые, но связаны общим назначением (лыжи,
мебельный гарнитур, столовый сервиз).
Юридическое значение такого деления вещей проявляется в том, что
при разделе общего имущества делимая вещь делится по числу собственников, а неделимая вещь передается одному из них, а он выплачивает денежную компенсацию долей остальных собственников неделимой вещи.
6. Вещи подразделяются:
· на главную вещь;
· ее принадлежность, т. е. вещь, которая связана с главной вещью
и служит ей (картина и рама, скрипка и футляр).
Ст. 135 ГК РФ определяет, что принадлежность следует судьбе главной вещи, если иное не предусмотрено договором.
Принадлежности следует отличать от запасных частей, которые не
следуют судьбе главной вещи, а передаются только по специальному
соглашению.
7. В результате того или иного использования вещи появляются
новые вещи, которые подразделяются:
· на плоды – естественные порождения вещи, как неодушевленные, так и одушевленные (яблоко, яйцо);
· продукция – все полученное от вещи в результате ее хозяйственного использования;
· доходы – поступления, связанные с использованием вещи в гражданском обороте (проценты и пр.).
48
Плоды, продукция и доходы принадлежат лицу, которое на законном основании использует эту вещь.
8. Вещи подразделяются:
· на одушевленные;
· неодушевленные.
Это связано с особыми правилами поведения по отношению к животным и недопустимо жестоким обращением с ними, а при решении
вопроса о праве собственности на животное принимается во внимание
привязанность животного к человеку.
§ 2. Деньги
Это специфический объект гражданских прав и отличается от других объектов тем, что деньги выступают всеобщим эквивалентом и с их
помощью можно выразить и оплатить практически любое обязательство.
Официальной денежной единицей в РФ является рубль.
По своей природе деньги относятся к родовым и делимым вещам.
Ст. 317 ГК РФ установила, что обязательство может быть выражено в иностранной валюте или в условных денежных единицах (у. е.). Но
фактическая оплата должна быть произведена в рублях по курсу ЦБ РФ.
Оплата в иностранной валюте допускается только в случаях, предусмотренных законом, так как иностранная валюта отнесена к вещам, ограниченным в гражданском обороте.
§ 3. Имущественные права
Ст. 128 ГК РФ предусматривает в качестве одного из объектов гражданского права имущественные права.
Ст. 382 ГК РФ предусматривает ситуацию, когда право требования, обращенное к должнику, можно по договору передать или продать
другому лицу. Такая передача называется уступкой права требования, а
продажа – договором купли-продажи имущественных прав. На основании таких договоров у покупателя (нового кредитора) возникает право
требования к должнику. А это значит, что имущественное право может
быть объектом только обязательственных правоотношений.
В качестве объектов вещных прав выступают только вещи.
49
§ 4. Информация
По ст. 128 ГК РФ информация является объектом гражданских правоотношений.
Согласно ст. 2 ФЗ РФ № 24 от 20.02.1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации» под информацией понимают сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их предоставления.
Сама информация является нематериальным благом, а физический
объект, выступающий носителем этой информации – материальным благом.
Согласно ст. 10 ФЗ № 24, информация с точки зрения ее доступности разделена на следующие категории:
· открытая – общедоступная информация;
· информация с ограниченным к ней доступом:
а) информация, отнесенная к государственной тайне, что регулируется законом от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной
тайне» в редакции от 06.10.1997 г.;
б) конфиденциальная информация, перечень которой утвержден
Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении
перечня сведений конфиденциального характера»:
информация о гражданах (персональные данные);
сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;
сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну,
урегулированные ст. 139 ГК РФ;
сведения, связанные с профессиональной деятельностью
(врачебная тайна, адвокатская, нотариальная и т. д.);
сведения о сущности изобретений, полезных моделей или промышленных образцов до официальной публикации информации
о них.
В гражданском обороте особую важность приобретает служебная
или коммерческая тайна (ст. 139 ГК РФ).
Информация становится коммерческой тайной, если соблюдены три
условия:
· она имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;
· к ней нет свободного доступа на законных основаниях;
· обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
50
ГК РФ устанавливает имущественную ответственность в виде возмещения убытков за получение информации, составляющей коммерческую тайну, незаконными методами и способами. Коммерческой тайной
является ноу-хау.
Постановлением Правительства РФ от 05.12.1991 г. № 35 утвержден перечень информации, которая не может считаться коммерческой
тайной в силу ее публичного значения:
· учредительные документы юридических лиц;
· документы, предоставляющие право осуществления предпринимательской деятельностью (лицензия);
· сведения, включенные в отчетность по налогообложению;
· документы о платежеспособности участников гражданского
оборота;
· сведения о численности, составе работающих в организации,
их заработной плате;
· документы об уплате налогов.
§ 5. Работы и услуги
Работы отличаются от услуг тем, что результат выполнения работ
всегда воплощен в каком-либо материальном объекте. При выполнении
услуг материального результата может и не быть, так как для управомоченного лица в услуге важен не достигнутый результат, а сам процесс
оказания услуги (например, хранение, представительство и т. п.).
§ 6. Интеллектуальная собственность
Под интеллектуальной собственностью понимают результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, а также исключительные
права на эти результаты.
В качестве результатов интеллектуальной деятельности выступают произведения науки, искусства, архитектуры. Эти произведения следует отличать от материальных носителей, на которых они выражены,
так как само произведение представляет собой систему образов, идей
и мыслей авторов, которые носят исключительный нематериальный характер и не являются объектом гражданского права. А материальный
носитель, на котором отображено произведение (книга, рисунки, проекты) имеет материальный характер; именно он является результатом ин51
теллектуальной деятельности, а следовательно, объектом гражданского
права.
Кроме перечисленного, результатами интеллектуальной деятельности выступают патенты, полученные на изобретения, полезные модели
и промышленные образцы.
Права на результаты интеллектуальной деятельности возникают у
того, кто своим творческим и интеллектуальным трудом создал тот или
иной результат.
В соответствии со ст. 138 ГК РФ объектом гражданского права становится тот результат интеллектуальной собственности, который можно
практически использовать с извлечением определенного дохода от него.
· любая ценная бумага обладает признаком публичной достоверности, а это значит, что она не может быть оспорена должником, кроме двух случаев:
а) если будет доказано, что пропущен срок предъявления ценной бумаги к исполнению (срок действия чека – 10 дней);
б) будет доказана подделка ценной бумаги.
§ 8. Виды ценных бумаг
С развитием гражданского права возникла необходимость фиксировать определенные имущественные гражданские права для того, чтобы они могли принимать участие в гражданском обороте наравне с вещами. Так появились ценные бумаги.
Согласно ст. 142 ГК РФ, ценная бумага – это установленной формы
документ, предъявление которого необходимо для осуществления имущественного права, зафиксированного в ценной бумаге.
Любая ценная бумага обладает специфическими признаками:
· она воплощает в себе субъективное право, причем виды прав,
которые можно удостоверить ценной бумагой, определены законом (ст. 144 ГК РФ);
· не всякий документ, свидетельствующий о праве на какие-либо
ценности, является ценной бумагой, а только тот документ, без
предъявления которого нельзя осуществить заложенное в документе право, а это значит, что каждая ценная бумага обладает
признаком презентации, т. е. осуществить зафиксированное в
ценной бумаге субъективное право можно только путем предъявления ценной бумаги в подлиннике;
· ценная бумага – строго формальный документ, который должен
содержать указание на то субъективное право, на которое претендует субъект; кроме того, этот документ должен содержать
необходимые реквизиты и быть в строго определенной законом
форме; несоблюдение формы ценной бумаги приводит к ее ничтожности;
Из действующего законодательства вытекает следующая классификация ценных бумаг.
1. По способу обозначения в них управомоченного ценной бумагой
лица они делятся:
· на именные, в которых право, зафиксированное в ценной бумаге, может быть осуществлено только лицом, обозначенным в
ценной бумаге;
· ордерные – право, зафиксированное в ценной бумаге, может быть
осуществлено лицом, указанным в ценной бумаге либо по его
распоряжению или приказу другим лицам;
· на предъявителя – зафиксированное в ценной бумаге право может быть осуществлено любым лицом, предъявившим ценную
бумагу.
Приведенные виды ценных бумаг обладают различной оборотоспособностью:
· для ценных бумаг на предъявителя достаточно простого вручения ценной бумаги;
· для именной ценной бумаги требуется соблюдение правил об
уступке права требования;
· ордерные ценные бумаги передаются путем индоссамента трех
видов (при этом лицо, передающее бумагу, называется индоссант, а лицо ее получающее – индоссат):
а) бланковый – не содержит указания на лицо, которому должник по ценной бумаге обязан произвести исполнение; при
совершении бланкового индоссамента ценная бумага становится предъявительской;
б) ордерный – содержит указание на лицо, которое или по
приказу которого должно быть произведено исполнение;
в) перепоручительный – не передает права на ценную бумагу,
а просто индоссат выступает представителем индоссанта.
52
53
§ 7. Ценные бумаги
Ордерные ценные бумаги отличаются повышенной надежностью,
так как все лица, совершившие индоссамент, несут солидарную ответственность перед фактическим владельцем ценной бумаги, кроме лиц,
выполнивших на индоссаменте надпись: «без перевода на меня».
2. С учетом того, как была выпущена ценная бумага, они бывают:
· эмиссионными;
· неэмиссионные.
Характерной особенностью эмиссионных ценных бумаг является
то, что они размещаются выпусками и имеют равный объем и сроки действия внутри одного выпуска (акции, облигации).
Неэмиссионные ценные бумаги выдаются штучно и закрепляют
индивидуальный объем прав (чек, вексель, коносамент и т. п.).
3. По содержанию прав, воплощенных в ценной бумаге, они делятся:
· на денежные – выражают право на получение определенной
денежной суммы (чеки, векселя);
· товарные – выражают право на получение товаров или услуг
(коносамент, варрант, жилищный сертификат);
· дающие право на участие в управлении АО (простая акция).
Утраченные ценные бумаги не пропадают, так как законодательством предусмотрена возможность восстановления прав по ценной бумаге:
· восстановить права по именной ценной бумаге просто;
· для восстановления прав по ордерным и предъявительским ценным бумагам можно обратиться в суд с иском о признании утраченного документа недействительным и о восстановлении прав
по утраченной ценной бумаге. При подаче такого иска суд выносит определение о запрете лицу, выпустившему ценную бумагу (эмитенту) производить выплаты по утраченной ценной
бумаге и суд публикует объявление о вызове в суд фактического
держателя ценной бумаги. Если фактический держатель ценной
бумаги явится в суд и представит ценную бумагу, то суд оставляет заявление лица, утратившего ценную бумагу, без рассмотрения и разъяснит, что надо подать иск об истребовании ценной
бумаги у ее держателя. А если фактический держатель в суд не
явится, то утраченная ценная бумага признается недействительной и такое решение суда является основанием для выдачи новой бумаги.
54
Ст. 149 ГК РФ ввела понятие бездокументарной ценной бумаги –
фиксация прав владельца ценной бумаги происходит не на документе,
а в ЭВМ или путем записи на счета.
Фиксация в бездокументарной форме осуществляется специальным
регистратором, обладающим лицензией. Лицо, осуществившее регистрацию, обязано выдать документ, свидетельствующий о закрепленном
праве, но этот документ ценной бумагой не является.
Ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам относит:
· государственные и частные облигации;
· вексель;
· чек;
· депозитный и сберегательный сертификаты;
· банковская сберегательная книжка на предъявителя;
· коносамент;
· приватизационные ценные бумаги;
· акция;
· другие ценные бумаги, которые устаовлены законом от 22.04.1996
г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции от 31.12.1999 г.
Акция
Это ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение части прибыли АО в виде дивидендов, на участие в управлении АО
и на часть имущества АО, оставшуюся после ликвидации АО.
Акции делятся:
· на обыкновенные – их владелец обладает правом голоса на общем собрании акционеров;
· привилегированные – их владелец обладает преимущественным
правом на получение дивидендов и приоритетное участие в разделе имущества при ликвидации.
Все акции могут быть только именными.
Облигация
Это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости, а также зафиксированный в акции процент от ее стоимости.
55
Виды облигаций:
· государственные – с обязательствами РФ и субъектов РФ;
· муниципальные – с обязательствами муниципальных образований;
· частные – с обязательствами юридических лиц;
· целевые – с правом приобретения определенного товара.
По своей юридической природе облигации удостоверяют отношения займа.
Чек
Это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя плательщику (банку или иному кредитному учреждению) уплатить держателю чека указанную в нем денежную
сумму.
В чековом правоотношении участвуют:
· чекодатель – лицо, выписавшее чек на основании счета в какомлибо банке;
· чекодержатель – лицо, обладающее правом получения по чеку
указанную в нем сумму;
· плательщик – кредитное учреждение, имеющее лицензию на
осуществление банковских операций.
Чек должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные
ст. 878 ГК РФ:
· наименование «чек»;
· поручение плательщику выплатить указанную в чеке сумму;
· наименование и номер счета, с которого должен быть произведен платеж;
· дата и место составления чека;
· подпись чекодателя по банковскому образцу.
Чек всегда срочный документ и он должен быть предъявлен банку
для оплаты в течение 10 дней со дня выдачи.
Чек может быть гарантирован лицом, которое гарантирует оплату
суммы, указанной в чеке. Такое лицо называется авалистом.
Вексель
Это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство выплатить до наступления срока, установленного векселем,
определенную денежную сумму владельцу векселя.
56
Вексель может быть простой или переводной. В простом векселе
указанную в нем сумму платит векселедатель; в переводном (тратте) –
указанную в векселе сумму платит лицо, указанное в векселе.
Законом от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»
установлено, что на территории РФ применяется положение о простом
и переводном векселе от 07.08.1937 г. № 104/1341.
Вексельные правоотношения характеризуются следующими признаками:
· выдача векселя представляет собой абстрактную сделку, т. е.
основание, по которому выдан вексель, юридического значения
не имеет;
· по закону вексель вправе выдавать только физические и юридические лица;
· вексель выполняется только на бумажном носителе;
· плательщиком по векселю может быть любое лицо, а не только
банк, как установлено в чековых распечатках;
· вексель может быть средством:
а) платежа;
б) кредитования;
в) перевода денег;
· любой вексель может быть передан посредством индоссамента;
· вексель – строго формальный документ.
В гражданском обороте с векселем совершают следующие операции:
· учет векселя банком означает, что банк до наступления указанного в векселе срока платежа оплачивает вексель его владельцу,
взимая при этом процент от его стоимости, а при наступлении
указанного в векселе срока платежа предъявляет вексель должнику;
· инкассирование векселей банком означает, что банк берет на себя
обязательство предъявить вексель к оплате и получить по нему
указанную в нем денежную сумму за определенный процент;
· банк может выступить вексельным авалистом, т. е. выдать поручительство об оплате векселя, как и по чековым операциям;
· через нотариуса можно произвести протест векселя, протест
неплатежа по векселю, протест неакцепта платежа по векселю.
57
Депозитные и сберегательные сертификаты
Это ценные бумаги, удостоверяющие сумму вклада, внесенного
в банк, и права вкладчика получить сумму вклада и процентов по нему
после истечения срока хранения, указанного в сертификате.
Депозитный сертификат выдается только юридическим лицам,
а сберегательный сертификат – физическим лицам.
Коносамент
Это товарно-распорядительный документ, предусмотренный Кодексом торгового мореплавания, утвержденный Законом РФ от 30.04.1999
№ 81-ФЗ в редакции от 26.05.2001 г.
Коносамент удостоверяет право его держателя распоряжаться указанным в коносаменте грузом, принятым судном к перевозке, т. е. удостоверяет право собственности на груз, сданный под морскую перевозку.
При передаче коносамента происходит переход права собственности на груз, указанный в нем. Груз выдается перевозчиком только владельцу коносамента.
58
Глава 5. СДЕЛКИ
§ 1. Понятие и виды сделок
В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделка – это действия лиц, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей.
В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские правоотношения
возникают из договоров и сделок, предусмотренных законом, а также из
сделок, законом не предусмотренных, но не противоречащих ему.
Сделка – это юридический факт, т. е. жизненно-важные обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка обладает специфическими только ей присущими признаками:
· сделка является всегда правомерным действием, и даже когда
сделка признается недействительной, она не переходит в разряд
неправомерных действий, а лишь наступают особые правовые
последствия – реституция;
· сделка всегда совершается с намерением породить определенные правовые последствия;
· сделка направлена на установление, изменение или прекращение именно гражданских прав и обязанностей.
Сделка всегда является волевым актом и ее характеризуют воля
и волеизъявление. Воля – это внутреннее желание, намерение лица совершить определенные действия, а волеизъявление – это воплощение
внутренней воли в реальности.
Сделка всегда представляет собой единство воли и волеизъявления, но при наличии двух условий:
· должны быть нормальные условия для формирования воли;
· волеизъявление должно быть адекватно воле.
Исходя из вышеизложенного можно установить, что сделка – это
юридический факт, содержащий в себе обязательные элементы:
· субъекты сделки должны соответствовать требованиям закона,
т. е. быть праводееспособными лицами;
· содержание сделки на должно противоречить требованиям закона и подзаконных актов;
59
· необходимо единство воли и волеизъявления;
· необходимо соблюсти установленную законом или соглашением
сторон форму сделки.
Если в сделке присутствуют все четыре элемента, то она действительна с точки зрения действующего законодательства и порождает ожидаемые права и обязанности.
Но если в сделке присутствует порок любого из ее элемента, то она
признается недействительной и не порождает правового результата –
ожидаемого возникновения гражданских прав и обязанностей.
§ 2. Классификация сделок
б) консенсуальные, в которых моментом совершения сделки
считается соглашение, достигнутое сторонами, а предмет
сделки передается во исполнение сделки, а не ее совершение (в договоре-подряде подрядчик передает заказчику готовый результат своего труда, но не любой, а определенный
заказчиком в момент совершения сделки).
4. По степени определенности и связанными с ними правовыми
последствиями сделки делятся:
а) на условные, которые связывают возникновение или прекращение гражданских прав и обязанностей с условием, относительно которого в момент совершения сделки неизвестно, наступит оно или нет. Выделяют два существенных признака условий:
условие не должно выражать существа данной сделки,
а поэтому договоры страхования не являются условными, так
как в них условие выражает существо сделки;
в отношении наступления условия существует неопределенность;
б) безусловные сделки.
5. Иные виды сделок:
срочные и бессрочные – с указанием срока действия или без него;
биржевые;
фидуциарные – лично-доверительные;
внешнеэкономические.
Сделки классифицируются по различным основаниям.
1. По характеру волеизъявления сделки делятся:
а) на односторонние, когда для совершения сделки необходимо, но и достаточно волеизъявление одной стороны (например, объявление конкурса);
б) двусторонние, когда для совершения сделки необходимо согласованное волеизъявление двух субъектов (договор);
в) многосторонние, когда необходимо согласованное волеизъявление более двух субъектов (учредительный договор, договор о совместной деятельности).
2. По специфике основания сделки, т. е. мотивов, от которых зависит действительность сделки, они делятся:
а) на возмездные и безвозмездные (возмездная сделка – сделка,
в которой одной стороне предоставлено встречное предоставление на ее предоставление другой стороной; безвозмездная – без встречного предоставления);
б) абстрактные и каузальные (абстрактная сделка не ставит
никакой цели; вексель – ничем не обусловленное обязательство уплатить деньги; каузальные сделки всегда имеют цель
породить определенный правовой результат: цель договораподряда – приобрести в собственность результат труда подрядчика).
3. По способу совершения сделки делятся:
а) на реальные, в которых моментом совершения сделки считается момент передачи вещи, выступающей предметом сделки (заем);
Сделка считается действительной, а значит у сторон сделки возникают ожидаемые ими правовые последствия, если все элементы сделки
соответствуют требованиям закона:
· закон предъявляет особые требования к субъектам, принимающим участие в сделке: сделка должна быть совершена дееспособным лицом, а если закон признает собственное волеизъявление лица необходимым, но не достаточным условием совершения сделки (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет),
воля такого лица должна быть подкреплена волей его законного
представителя;
· содержание и правовой результат сделки не должны противоречить закону и иным правовым актам;
60
61
§ 3. Условия действительности сделок
· волеизъявление лица, совершающего сделку, должно соответствовать его действительной воле, т. е. совершено не для вида, а
с намерением породить юридические последствия, при этом воля
лица, совершающего действие, должна формироваться свободно и не находиться под неправомерным посторонним воздействием (насилие, обман, угроза) либо под влиянием иных факторов, неблагоприятно влияющих на процесс формирования
воли лица (заблуждение, болезнь, опьянение, стечение тяжелых
обстоятельств и т. п.);
· волеизъявление должно быть совершено в форме, предусмотренной законом для данной сделки.
Для закона небезразлично, в какой форме участники сделки
совершают их волеизъявление.
Форма сделки – это способ выражения волеизъявления сторон.
Форма сделки может быть:
· устной – воля лица не обязательно должна быть записана или
даже произнесена: сделка может быть совершена молчанием,
если это молчание имеет юридическое значение «да» или «нет»;
в устной форме совершаются сделки, исполняемые при самом
их совершении, если нет необходимости в нотариальном удостоверении сделки;
· письменная – простая и нотариальная; условия, при которых
сделка должна быть совершена в простой письменной форме,
указаны в ст. 161 ГК РФ:
а) сделки юридических лиц между собой и гражданами;
б) сделки между гражданами на сумму, превышающую не менее
чем в 10 раз МРОТ, а в случаях, предусмотренных законом,
независимо от суммы (сделки с валютой).
Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической
сделки влечет ее недействительность.
Ст. 163 ГК РФ установлены условия, при которых сделка должна
совершаться в письменной нотариально удостоверенной форме:
· в случаях, прямо установленных законом;
· в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя по закону этого не требуется.
Несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность
сделки за исключением, предусмотренным п. 2 ст. 165 ГК РФ: если одна
сторона сделки полностью или частично исполнила сделку, а вторая сто-
рона уклоняется от исполнения, то суд вправе признать сделку действительной и при несоблюдении нотариальной формы.
В ряде случаев письменные сделки (с недвижимостью) подлежат
государственной регистрации.
Государственная регистрация формой сделки не является, а является дополнительным условием ее совершения. Требование о государственной регистрации сделок вытекает только из закона и не может быть
установлено сторонами. До регистрации таких сделок за ними не признается значения юридического факта.
Общие правила о государственной регистрации сделок установлены ст. 164 ГК РФ:
· сделки с движимым имуществом требуют государственной регистрации только в случаях, установленных законом;
· сделки с недвижимостью всегда подлежат государственной регистрации по ст. 131 ГК РФ и по закону «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Законом установлены принципы государственной регистрации:
· общедоступность сведений о государственной регистрации;
· принцип неопровержимости этих сведений, а это значит, что
зарегистрированное право может быть оспорено только в суде.
62
63
§ 4. Условия недействительности сделок
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное
в виде сделки, не порождает юридических последствий, т. е. не влечет
возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей.
Закон в ст. 166 ГК РФ подразделяет все недействительные сделки
на два общих вида:
· ничтожные сделки;
· оспоримые сделки.
Ничтожная сделка недействительна уже в момент ее совершения в
силу действующего законодательства, а поэтому судебного решения о
признании недействительной не требуется. Ничтожная сделка не подлежит исполнению. На ничтожность сделки вправе ссылаться и требовать
в судебном порядке применения последствий ее ничтожности любые
заинтересованные лица.
Суд, установив при рассмотрении гражданского дела факт совершения ничтожной сделки, констатирует ее недействительность и вправе
применить последствия недействительности ничтожной сделки по собственной инициативе (п. 2 ст. 166 ГК РФ).
Оспоримой называется сделка, которая в момент ее совершения
порождает свойственные действительной сделке правовые последствия,
но они носят неустойчивый характер, так как по требованию определенного законом круга лиц оспоримая сделка может быть признана недействительной по предусмотренным законом основаниям.
Из п. 1 ст. 166 ГК РФ можно заключить, что основания недействительности сделок могут устанавливаться только ГК РФ.
Ст. 180 ГК РФ допускает возможность признать недействительной
часть сделки при сохранении действительности остальных ее частей, если
можно предположить, что сделка могла быть совершена и без включения в нее недействительной ее части.
Такое предложение возможно при наличии двух условий:
· недействительность части сделки не повлияет на ее остальные
действительные части;
· стороны в момент совершения сделки были бы согласны сделку
совершить и без включения в нее спорной недействительной
части.
Закон определяет специальные сроки исковой давности по требованиям, связанным с недействительностью сделок:
· для ничтожных сделок он составляет 10 лет с момента, когда
началось исполнение ничтожной сделки;
· для оспоримых сделок – один год со дня прекращения оснований, влияющих на недействительность оспоримой сделки.
§ 5. Виды ничтожных сделок
К ничтожным сделкам ГК РФ относит:
· сделки, не соответствующие требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК РФ);
· сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ);
· мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ);
· сделки, совершенные лицом, признанным недееспособным
(ст. 171 ГК РФ);
· сделки, совершенные малолетними гражданами (ст. 172 ГК РФ);
· сделки, совершенные с нарушением установленной законом или
соглашением сторон обязательной формы в тех случаях, когда
64
несоблюдение формы сделки влечет ее ничтожность (п. 1 ст. 165
ГК РФ).
Ст. 168 ГК РФ устанавливает общее правило о ничтожности сделки, противоречащей закону или иному правовому акту. Применение
ст. 168 ГК РФ основано на объективном критерии – противоречии закону, поэтому наличие или отсутствие вины сторон юридического значения не имеет.
Последствием недействительности таких сделок выступает двусторонняя реституция (ст. 167 ГК РФ).
Ст. 169 ГК РФ представляет собой квалифицированный вид незаконных сделок, предусмотренных ст. 168 ГК РФ. Для применения
ст. 169 ГК РФ необходимо наличие следующих квалифицирующих признаков:
а) сделка нарушает требования правовых норм, обеспечивающих
основы правопорядка, т. е. направленных на охрану и защиту:
основ конституционного строя;
прав и свобод человека и гражданина;
обороноспособности страны;
экономической системы государства;
б) сделка одновременно с нарушением правовых норм противоречит основам общественной нравственности:
грубо нарушает представление о добре и зле;
пороке и добродетели;
в) наличие у сторон умысла на достижение противоправного или
безнравственного результата.
Последствиями таких сделок выступают либо неприменение реституции, либо односторонняя реституция.
Ст. 170 ГК РФ предусматривает несовпадение волеизъявления, сделанного сторонами (стороной) с действительной волей сторон (стороны).
Мнимая сделка – это сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать соответствующие правовые последствия.
Притворная сделка – это сделка, совершенная с целью прикрыть
другую сделку.
При совершении мнимой сделки воля сторон направлена не на установление отношений между сторонами сделки, а на возникновение
каких-либо последствий у третьих лиц, например дарение имущества с
целью избежать описи этого имущества.
65
Правовыми последствиями мнимой сделки является двусторонняя
реституция.
При совершении притворной сделки воля сторон направлена на
установление между сторонами сделки гражданско-правовых отношений, но не тех, что выражены в волеизъявлении, а иных (выдача доверенности на право управления личным автомобилем с правом его последующей продажи). Ничтожность притворной сделки несомненна, но она
прикрывает другую сделку, которая может быть при определенных обстоятельствах признана действительной.
Ст. 171, 172 ГК РФ требуют наличия специального субъекта: недееспособного либо малолетнего гражданина.
Основанием недействительности этих сделок является отсутствие
у их субъектов необходимой для совершения действительной сделки
дееспособности, что приводит к двусторонней реституции.
Дополнительным последствием является обязанность возместить
недееспособной стороне понесенный ею реальный ущерб, но при условии, что дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности или малолетстве другой стороны сделки. Здесь действует презумпция вины причинителя вреда по правилам ст. 401 ГК РФ, поэтому
бремя доказывания отсутствия своей вины возложено на дееспособную
сторону сделки.
По ст. 171, 172 ГК РФ предусмотрена возможность реанимировать
эти сделки, если по иску законных представителей в суде будет доказано, что сделка совершена в интересах недееспособной стороны.
§ 6. Виды оспоримых сделок
Существуют следующие виды оспоримых сделок:
1. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности (ст. 173 ГК РФ).
Под это понятие подпадают два вида сделок:
· сделки, совершенные юридическим лицом в противоречии с
целями деятельности, т. е. сделки, совершенные некоммерческими организациями по видам деятельности, которые не включены в их учредительные документы;
· сделки, совершенные юридическим лицом по лицензируемым
видам деятельности при отсутствии лицензии.
66
Указанные сделки признаются судами недействительными при
наличии трех условий:
· сделка, совершенная за пределами правоспособности юридического лица;
· другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о
ее незаконности;
· иск может предъявить только установленный законом субъект:
учредитель или государственный контрольный орган.
Последствиями недействительности такой сделки является двусторонняя реституция.
2. Сделка, совершенная лицом или органом с ограниченными полномочиями (ст. 174 ГК РФ).
Под отсутствием полномочий ГК РФ понимает выход лица, совершающего сделку, за рамки предоставленных ему полномочий:
· по доверенности;
· органом юридического лица;
· из обстановки.
Для признания таких сделок недействительными в суде необходимо доказать, что другая сторона действовала недобросовестно: знала или
заведомо должна была знать об указанных ограничениях.
Последствия признания таких сделок недействительными – двусторонняя реституция.
3. Сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14
до 18 лет (ст. 175 ГК РФ).
Такая сделка может быть признана судом недействительной по иску
законных представителей несовершеннолетнего.
Юридические последствия – двусторонняя реституция, кроме того –
возмещение потерпевшему реального ущерба.
4. Сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176 ГК РФ).
Сделка признается недействительной судом по иску попечителя
с применением двусторонней реституции.
5. Сделки, совершенные гражданами, не способными понимать
значения своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ).
Речь идет о сделке, совершенной лицом хотя и дееспособным, но
в момент совершения сделки находившимся в таком состоянии, когда он
практически не понимал, что делает:
· нервное потрясение;
67
· опьянение;
· болезненное состояние.
Сделка признается недействительной судом либо по иску самого
гражданина, либо по иску иных лиц, чьи права были нарушены такой
сделкой.
Юридические последствия – двусторонняя реституция.
6. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего
существенное значение (ст. 178 ГК РФ).
В таких сделках проявляется несоответствие между волеизъявлением
и подлинной волей. Право на иск имеет заблуждающаяся сторона. Но для
признания сделки недействительной суд должен установить, что заблуждение было существенным относительно вида сделки либо таких качеств ее
предмета, которые значительно снижают возможность использовать предмет сделки по прямому назначению. Заблуждение по поводу мотивов сделки юридического значения не имеет (купил не знаю зачем !!!).
Юридические последствия – двусторонняя реституция.
7. Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).
В таких сделках волеизъявление стороны не соответствует ее действительной воле в силу того, что потерпевшая сторона была лишена
возможности действовать по своей воле и в своем интересе.
Обман – преднамеренное введение другого лица в заблуждение:
· ложным заявлением;
· ложным обещанием;
· умышленным умолчанием об отрицательных сторонах предмета
сделки.
Насилие – противоправное воздействие на волю другого лица путем причинения физических и нравственных страданий ему или его близким с целью заставить совершить сделку.
Угроза – противоправное психологическое воздействие на другую
сторону, выражающееся в предупреждении о причинении ему или его
близким существенного вреда в будущем, во избежание чего потерпевшая сторона была вынуждена совершить сделку.
Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой
стороной проявляется в соглашении о совершении сделки в ущерб предоставляемому, но в интересах либо контрагента сделки, либо самого
представителя.
68
Кабальная сделка характеризуется тем, что одна сторона воспользовалась стечением тяжелых обстоятельств у другой стороны, и сделка
была совершена на невыгодных условиях для потерпевшего.
Все эти сделки могут быть признаны судом недействительными по
иску потерпевшего.
Юридические последствия – односторонняя реституция.
§ 7. Юридические последствия признания сделки
недействительной
Ст. 167–179 ГК РФ устанавливают различные юридические последствия частично или полностью исполненных сделок, а впоследствии
признанных недействительными.
1. Общее правило установлено п. 2 ст. 167 ГК РФ и называется
оно двусторонней реституцией. Данное последствие предусматривает
возвращение сторон в то состояние, в котором они находились до совершения сделки, а это значит, что каждая сторона сделки возвращает другой стороне все полученное ею в результате данной сделки в натуре.
А при невозможности возврата в натуре производит возмещение в денежном выражении.
2. В отдельных случаях суды применяют одностороннюю реституцию, т. е. приводят в первоначальное состояние только невиновную
потерпевшую от сделки сторону, возвращая ей все, что она исполнила
по сделке. А полученное по такой сделке виновной недобросовестной
стороной либо еще не полученное, но причитающееся ей по сделке, взыскивается в доход государства.
3. Если обе стороны сделки оказались недобросовестными и действовали со злым умыслом, то при признании сделки недействительной
суды вообще не применяют реституцию, а все полученное сторонами по
исполненной сделке либо причитающееся им к получению подлежит
перечислению в доход государства.
4. Кроме последствий недействительности сделок, закон предусматривает и дополнительные имущественные последствия, заключающиеся в обязанности виновной стороны возместить другой невиновной
стороне понесенный ею реальный ущерб, выражающийся в расходах,
утрате или повреждении имущества.
69
Представительству посвящена глава 10 ГК РФ.
Представительство – гражданское правоотношение, заключающееся в действиях лица в пределах данных ему полномочий, осуществляемых от имени представляемого, или приобретение непосредственно для
представляемого лица гражданских прав или обязанностей.
Представительство обладает тремя признаками:
· права и обязанности приобретаются не тем лицом, которому они
будут принадлежать;
· представитель действует от имени представляемого им лица, и
приобретенные им права принадлежат представляемому с момента возникновения;
· представляемый наделяет представителя определенными полномочиями и в силу только этих полномочий представитель самостоятельно совершает волевые действия в процессе осуществления предоставленных ему полномочий.
В силу представительства к правоспособности представляемого
присоединяется дееспособность представителя, а значит представительство является возможностью осуществлять чужие права.
Полномочия представителя являются юридическим фактом, но в
границах дееспособности представителя.
Не относятся к представительству:
· посредник, который совершает в чужих интересах фактические,
а не юридические значимые действия;
· рукоприкладчик, который подписывая сделку за другое лицо,
выражает факт совершения сделки, но не выражает собственной воли;
· посыльный в силу того, что его задача довести волю пославшего его лица до сведения третьих лиц;
· комиссионер, так как он приобретает по сделке права и обязанности непосредственно сам, а затем передает их комитенту;
· не является представительством деятельность органов юридического лица, так как органы формируют и выражают волю
юридического лица вовне его.
Совершение некоторых действий юридического характера не может совершаться через представительство, если эти действия носят сугубо личный характер:
· совершение завещания;
· регистрация брака.
Субъектами представительства выступают:
· представляемый – им может быть любой субъект гражданского
права, обладающий правоспособностью;
· представитель – им может быть только дееспособное лицо;
· третье лицо – в интересах которого действует представитель от
имени и по поручению представляемого.
Закон не запрещает одному лицу быть единовременно представителем двух или более лиц, но такой представитель не вправе совершать
сделки между представляемыми им же лицами, кроме коммерческого
представительства.
Представитель не вправе совершать сделки от имени лица, представляемого с собой лично.
Закон допускает различные виды представительства, которые различаются по основаниям их возникновения:
· представительство, основанное на законе, возникает независимо от воли или желания представителя и его полномочия определены законом и изменению не подлежат;
· представительство, основанное на доверенности, является добровольным, возникает по воле и представляемого и представителя, а круг полномочий представителя определяет представляемый;
· представительство, основанное на административном акте, требует особого распоряжения компетентного органа;
· коммерческое представительство – впервые закреплено в российском законодательстве в ГК РФ. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представляющее интересы предпринимателей при заключении ими договоров о предпринимательской деятельности.
Коммерческое представительство имеет свои особенности:
а) представляются только интересы предпринимателей: индивидуальных и коллективных (юридических лиц);
б) коммерческий представитель может представлять одновременно интересы двух и более лиц в их отношениях между
собой, но при условии согласия этих лиц;
70
71
Глава 6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ
§ 1. Понятие и виды представительства
в) коммерческое представительство осуществляется на основании договора, которым и определяются полномочия представителя;
г) компетентные органы могут издавать специальные акты по
вопросам коммерческого представительства.
Полномочия добровольного представителя определяются доверенностью. Доверенность – это письменное полномочие, выдаваемое одним лицом другому, для предоставления его интересов перед третьими
лицами. Устных доверенностей не бывает.
Доверенность – односторонняя сделка, при ее совершении необходимо соблюдать все элементы сделки:
· представителем по доверенности может быть только полностью
дееспособное лицо;
· полномочия в доверенности должны быть правомерными;
· выдача доверенности всегда является актом, подтверждающим
единство воли и волеизъявления доверителя;
· необходимо соблюдать установленную форму доверенности. Что
касается формы доверенности, то закон устанавливает ряд специальных требований, распространяющихся исключительно на
доверенность:
а) доверенность на совершение сделок, требующих нотариального удостоверения, должна быть нотариально удостоверена (п. 2 ст. 185 ГК РФ);
б) должна быть нотариально удостоверена доверенность, выдаваемая в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК РФ);
в) доверенности, требующие нотариального удостоверения, могут быть удостоверены и иными лицами, перечень которых
приведен в п. 3 ст. 185 ГК РФ;
г) закон предъявляет особые требования к доверенности, выдаваемой юридическими лицами:
– доверенность от имени юридического лица выдается за
подписью его руководителя или иного лица, но только уполномоченного на выдачу доверенности учредительным документом, с приложением печати;
– доверенность, выдаваемая от имени юридического лица,
основанного на государственной или муниципальной соб-
ственности, на получение или выдачу денег или иных имущественных ценностей, должна быть подписана и главным
бухгалтером.
Доверенность является сугубо срочной сделкой и если в ней не
указана дата ее совершения, то такая доверенность ничтожна.
Срок действия доверенности не может превышать трех лет, а если
срок действия в доверенности не указан, то она действительна в течение
года с даты выдачи.
Существует одно исключение из максимального срока действия
доверенности, которое относится к доверенности, предназначенной для
совершения действий за границей – она действительна до момента ее
отмены доверителем.
Доверенность всегда является именным документом, а значит должна содержать указание на представителя и представляемого.
По характеру совершаемых действий и объему полномочий различают несколько видов доверенностей:
· генеральная доверенность, охватывающая совершение всех юридически значимых действий, связанных:
а) с деятельностью лица;
б) управлением его имуществом;
в) управлением его имущественными правами;
· специальная доверенность, которая выдается на совершение
определенного комплекса юридически значимых действий, где
круг полномочий ограничен характером совершаемых действий
(доверенность юрисконсульту);
· разовая доверенность, выдаваемая на совершение одного юридически значимого действия.
Законом установлена возможность осуществления передоверия,
т. е. лицо, которому выдана доверенность, будучи лишенным возможности исполнить данное ему поручение лично, вправе передоверить исполнение другому лицу в двух предусмотренных законом случаях:
· если представитель уполномочен на это самим доверителем;
· представитель вынужден прибегнуть к передоверию в силу обстоятельств, лишающих его возможности исполнить поручение
лично (болезнь).
В обоих случаях представитель должен немедленно уведомить
о состоявшемся передоверии доверителя и сообщить ему сведения о новом представителе. В противном случае он несет ответственность за дей-
72
73
§ 2. Доверенность
ствия нового представителя, как за свои собственные. Он также несет
ответственность за недобросовестность избранного им представителя в
порядке передоверия.
Поскольку представительство относится к разряду лично-доверительных сделок, то любая сторона этой сделки вправе в любой момент
отказаться от исполнения в одностороннем порядке независимо от соглашения сторон.
Доверенность прекращается:
· в силу закона по истечении срока действия;
· в случае смерти гражданина-доверителя или представителя;
· в случае ликвидации юридического лица на той или иной стороне доверенности.
Из перечисленных правил следует, что представительство не допускает правопреемства.
Глава 7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
§ 1. Осуществление гражданских прав
В соответствии со ст. 183 ГК РФ при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий
сделка считается совершенной от имени и в интересах совершившего ее
лица, если другое лицо впоследствии прямо не одобрит сделку. Такое
одобрение является односторонней сделкой.
Третьи лица не вправе оспаривать такие сделки, а значит контрагент сделки обязан во избежание последующих недоразумений проверить полномочия другой стороны сделки.
Последующее одобрение сделки наступает с обратной силой, а это
значит, что права и обязанности по сделке возникают у одобрившего ее
лица с момента совершения сделки, а не с момента ее одобрения.
Осуществление гражданских прав означает совершение тех действий, возможность которых предусмотрена субъективным правом.
Ст. 9 ГК РФ предусматривает общее правило, согласно которому
граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению, своей волей и в своем интересе.
Отказ гражданина и юридического лица от осуществления принадлежащих им гражданских прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом:
· отказ от наследства прекращает право на наследство;
· отказ оплатить таможенную пошлину прекращает право на импортный товар (ст. 105 Таможенного кодекса).
При осуществлении гражданских прав нельзя превращать субъективное право в обязанность.
При осуществлении гражданских прав затрагиваются интересы не
только лиц, непосредственно осуществляющих принадлежащие им права, но и третьих лиц. Для соблюдения интересов третьего лица установлены требования по осуществлению гражданских прав:
· действует «шикана» – запрет на осуществление субъективных
прав исключительно с целью причинить вред другим лицам;
· не допускается любое другое злоупотребление субъективными
правами в любых формах.
Двигателем рыночной экономики является свободная конкуренция,
поэтому при осуществлении гражданских прав не допускается ограничение конкуренции путем:
· использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции;
· злоупотребления доминирующим положением на экономическом рынке.
По общему правилу во всех случаях, когда граждане или юридические лица действуют за пределами своих субъективных прав, им должно быть отказано в защите их гражданских прав. Но может быть установлена и более строгая ответственность, а именно, если лицо наруши-
74
75
§ 3. Представительство без полномочий
ло правила свободной конкуренции, то оно должно возместить потерпевшему причиненные убытки в размере, превышающем объем субъективного гражданского права.
§ 2. Защита гражданских прав
Защита гражданских прав представляет собой действия по применению установленных законом санкций за нарушение соответствующего субъективного права.
Санкции – это предусмотренные законом меры на случай нарушения права.
Защита гражданских прав осуществляется:
· в административной форме путем обращения в вышестоящий
по отношению к нарушителю права орган за защитой нарушенного права, при этом решение, принятое в административном
порядке, может быть обжаловано в суде;
· в судебной форме путем обращения за защитой нарушенного
права в суды:
общей юрисдикции (федеральные и мировые);
арбитражные;
третейские.
§ 3. Способы защиты субъективных гражданских прав
Способы защиты предусмотрены ст. 12 ГК РФ и их можно подразделить на меры охраны нарушенных гражданских прав и меры гражданско-правовой ответственности.
1. К мерам охраны нарушенных гражданских прав относятся такие
санкции, которые направлены на предупреждение или пресечение правонарушения, а если правонарушение фактически имело место, то на
восстановление положения, имевшего место до нарушения права.
Меры охраны не связаны с дополнительными обременениями для
нарушителя и применяются независимо от вины правонарушителя. Этим
они отличаются от мер гражданско-правовой ответственности.
ГК РФ предусмотрены следующие меры охраны:
· признание права означает, что лицо фактически обладает правом, но документально оно не подтверждено;
· пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения субъективного права;
76
· восстановление положения, существующего до нарушения права, например, предъявление виндикационного иска;
· принуждение к исполнению обязанности в натуре;
· прекращение или изменение существующего гражданского правоотношения;
· признание оспоримой сделки недействительной и применение
последствий ее недействительности, а также применение последствий ничтожной сделки;
· признание недействительным акта государственного органа
и органа местного самоуправления в случаях, когда такие акты
противоречат действующему законодательству, при этом различают два вида актов:
а) ненормативный, создающий права и обязанности для конкретных лиц; он признается судом недействительным по искам этих лиц, одновременно в том же процессе и решается
вопрос о возмещении вреда, причиненного лицу признанным недействительным актом;
б) нормативный, создающий гражданские права и обязанности
для неопределенного круга лиц; такие акты признаются судом недействительными только по искам прокуроров
(ст. 22 ФЗ РФ «О прокуратуре»), а после их признания судом недействительными лица, понесшие материальные
убытки от действия таких неправомерных актов, могут обратиться в суд с иском о возмещении причиненного вреда;
· неприменение судом акта государственного органа или органа
местного самоуправления;
· самозащита права осуществляется самим участником гражданского оборота без обращения к компетентным государственным
органам при соблюдении следующих условий:
а) лицо является бесспорным обладателем защищаемого права;
б) избираемый участником способ самозащиты права должен
соответствовать и характеру и интенсивности правонарушения;
в) меры самозащиты характеризуются оперативностью;
г) меры самозащиты носят фактический, а не юридический
характер, поэтому они не могут дублировать или подменять
собой действия компетентных государственных органов.
77
2. Меры гражданско-правовой ответственности, в отличие от мер
охраны, всегда связаны с дополнительными имущественными обременениями для правонарушителя в виде возложения на него дополнительных обязанностей либо лишения его принадлежащего ему субъективного права.
Все меры гражданско-правовой ответственности (по общему правилу) применяются только при наличии вины, кроме случаев, предусмотренных законом, например, ответственность предпринимателей перед потребителями.
При нарушении имущественного права (по общему правилу) применяется возмещение убытков.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, чье имущественное право
нарушено, вправе требовать возмещения причиненных ему убытков
в полном объеме.
При этом под убытками понимают:
· реальный ущерб:
а) уменьшение наличного имущества;
б) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести в будущем для восстановления нарушенного права;
в) утрата или повреждение имущества;
· упущенная выгода, которая выражается в неполучении доходов,
которые потерпевший мог бы получить, если бы его право не
было нарушено; она не может быть меньше тех доходов, которые получил правонарушитель в результате нарушения субъективного права потерпевшего.
Убытки по общему правилу возмещаются в полном объеме, т. е.
реальный ущерб + упущенная выгода.
78
Глава 8. СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
§ 1. Понятие и виды сроков в гражданском праве
Срок может быть определен различными способами:
· путем указания на календарную дату;
· путем указания на период времени, который может исчисляться
годами, кварталами, месяцами, неделями, днями и часами;
· путем указания на событие, которое неизбежно должно произойти (в отличие от условных сделок, где событие неизвестно наступит или нет).
Начинается течение срока в гражданском праве на следующий день
после календарной даты или наступления соответствующего события, и
заканчивается в 24.00 ч того же самого дня недели, соответствующего
месяца и года.
Это общее правило, но из него установлены исключения:
· если действия должны быть совершены в организации, то тогда
срок истекает в тот час, в какой в организации прекращаются
соответствующие операции;
· письменные заявления, сделанные в отделении связи до 24.00 ч,
считаются сделанными своевременно, несмотря на прекращение соответствующих операций в организации.
Сроки в гражданском праве подразделяются на виды:
1. Сроки осуществления гражданских прав.
Под сроками осуществления гражданских прав понимают то время, в течение которого лицо, обладающее правом, имеет возможность
совершить действия, предусмотренные принадлежащим ему субъективным правом.
При этом сроки осуществления гражданских прав подразделяются:
· на срок существования права – время от возникновения права
до его прекращения;
· срок его осуществления.
Сроки осуществления гражданских прав могут устанавливаться:
· договором;
· односторонней сделкой;
· законом;
· судом.
79
Для некоторых субъективных гражданских прав закон не устанавливает сроки осуществления.
Сроки осуществления гражданских прав делятся на подвиды:
а) пресекательный срок – время, по истечении которого своевременно не осуществленное гражданское право прекращается. Пресекательный срок имеет юридическое значение
только тогда, когда он меньше срока существования права;
б) гарантийный срок – время, в течение которого проданный
товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым
к его качеству;
в) срок годности – время, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению.
2. Срок защиты гражданских прав.
Срок защиты субъективных гражданских прав – это период времени, в течение которого устраняются нарушения субъективного гражданского права и регулируются последствия его нарушения.
Сроки защиты гражданских прав подразделяются:
· на претензионные сроки, в течение которых стороны могут урегулировать свои разногласия самостоятельно без обращения в
суд;
· сроки исковой давности.
Срок исковой давности – это время, в течение которого защищается право по иску лица, чье право нарушено.
Значение исковой давности проявляется в том, что:
· институт исковой давности придает устойчивость гражданскому праву:
а) стимулирует субъектов своевременно принимать необходимые меры, направленные на защиту нарушенных субъективных прав;
б) устраняет неопределенность в гражданском обороте;
в) устраняет угрозу оспаривания субъективных гражданских
прав за пределами срока исковой давности;
· институт исковой давности освобождает должника от ответственности.
Ст. 195 ГК РФ под исковой давностью понимает срок судебной
защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Общий срок исковой давности – 3 года. Из этого общего правила
есть два исключения:
· сокращенные сроки, например, срок оспаривания оспоримой
сделки – 1 год;
· удлиненный срок, при ничтожной сделке – 10 лет.
Ст. 208 ГК РФ устанавливает случаи, когда исковая давность не
применяется:
· по требованиям о защите личных неимущественных прав;
· по требованиям вкладчиков к кредитным учреждениям о возврате вкладов;
· по требованию собственника или законного владельца об устранении всяких нарушений права собственности путем предъявления виндикационного или негаторного иска;
· по иным требованиям, установленным законом.
Гражданским кодексом РФ установлено общее правило, в соответствии с которым началом течения исковой давности считается день, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего субъективного права.
Из этого общего правила установлены исключения:
· по требованиям к транспортным организациям, вытекающим из
договоров перевозки, сроки исковой давности начинаются со дня
получения отрицательного ответа на претензию;
· по обязательствам с определенным сроком исполнения течение
исковой давности начинается со дня окончания дня, следующего за днем исполнения обязательства;
· по обязательствам с неопределенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается с момента предъявления кредитором требования об исполнении обязательства.
Участники гражданского оборота не могут повлиять на течение
сроков исковой давности, но закон устанавливает обстоятельства, которые влияют на течение срока исковой давности:
· приостановление течения срока исковой давности;
· прерывание течения срока исковой давности.
Приостановление срока исковой давности может иметь место только
в четырех случаях:
· если предъявлению иска в суд препятствовало действие непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. обстоятельства, характеризующиеся одновременно двумя свойствами в совокупности:
80
81
§ 2. Сроки исковой давности
а) носят неотвратимый в конкретных условиях характер;
б) носят непредсказуемый чрезвычайный характер, который невозможно предвидеть или предсказать;
· если истец или ответчик находится в составе вооруженных сил,
переведенных на военное положение;
· мораторий – установление Правительством на основании закона отсрочки исполнения обязательства;
· в силу приостановления действия закона или иного правового
акта, регулировавшего соответствующее правоотношение.
Указанные обстоятельства приостанавливают течение срока исковой давности на весь период действия самих обстоятельств, но только
при условии, что эти обстоятельства имеют место в последние 6 мес.
течения срока исковой давности. После прекращения действия указанных в законе обстоятельств течение срока исковой давности возобновляется, а если оставшаяся часть срока окажется меньше 6 мес., то она
удлиняется до 6 мес.
Срок исковой давности при определенных обстоятельствах прерывается, а потом начинает течь заново на полный срок.
Обстоятельствами, прерывающими течение срока исковой давности, закон признает:
· предъявление иска в суд гражданином или юридическим лицом
в установленном законом порядке;
· совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих
о признании долга, но при условии, что должник сделал такое
признание перед кредитором.
Перемена лиц в обязательстве не влияет на течение срока исковой
давности, применяемой судом только по заявлению стороны в споре,
сделанному в любой момент до принятия решения судом.
Если срок исковой давности пропущен гражданином по уважительной причине, то нарушенное право подлежит защите путем восстановления срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности возможно только при совокупности следующих условий:
· нарушено право гражданина;
· имеется уважительная причина пропуска срока;
· уважительная причина связана с личностью гражданина (болезнь, неграмотность);
· причина имела место в последние 6 мес. срока.
Собственность как экономическая категория – это отношения между
людьми, их коллективными образованиями по поводу принадлежащего
им имущества.
Эти отношения основаны на различении «своего» и «чужого»,
а это значит, что одни субъекты обладают имуществом и охраняют его,
а другие должны уважать чужую собственность, не причинять вред собственнику.
Отношения собственности существовали еще при первобытно-общинном строе, когда не было ни государства, ни права. Люди, чтобы
выжить, присваивали дары природы, приручали животных, изготавливали приспособления для охоты. И если чужие племена пытались отнять их собственность, защищали ее.
Сущностью отношений собственности является принадлежность
материальных благ, прежде всего средств производства; содержание собственности составляет отношения по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим лицу имуществом своей властью и по своему
усмотрению.
С появлением государства и права возникла необходимость в закреплении сложившихся в обществе отношений собственности, правовой охране интересов собственников. Отношения собственности закрепляются и охраняются с помощью правового института права собственности. При этом различают объективное право собственника и субъективное право собственности.
Право собственности в объективном смысле – это совокупность
правовых норм, регулирующих отношения собственности. Группа этих
норм и образует институт права собственности.
Право собственности в субъективном смысле – это юридически
обеспеченная возможность субъекта владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей властью, по своему усмотрению, в своих интересах, в пределах, установленных законом.
Субъективное право собственности всегда принадлежит конкретному лицу на конкретное имущество.
82
83
Глава 9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ
ПРАВА
§ 1. Общие положения о праве собственности
Правоотношение собственности, как и любое другое правоотношение имеет свои элементы: субъект, объект, содержание.
Субъектами правоотношений собственности выступают:
· собственник – правообладающая сторона;
· обязанная сторона – все окружающие собственника лица, их круг
не ограничен.
В силу такого круга субъектов правоотношение собственности является абсолютным.
Объектом правоотношения собственности являются вещи, предметы материального мира. В состав объектов ГК РФ ввел понятие интеллектуальной собственности, признав в ст. 128 ГК РФ объектом собственности нематериальные блага.
Содержание правоотношения собственности выражено в ст. 209 ГК РФ:
«Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом».
Эта триада полномочий так объединяет действия собственника, что
утрата одного из правомочий приводит к утрате права собственности.
Правомочие владения – юридически обеспеченная возможность
удержания имущества в сфере своего хозяйственного господства.
Владение собственника всегда законно, так как опирается на титул. Свой титул владения собственник может передать другим лицам и
тогда возникает титульный владелец – не собственник, но владеющий
чужой вещью на законных (договорных) основаниях. Владение может
быть незаконным, когда лицо фактически владеет вещью без законного
на то основания (вор).
Правомочие пользования – юридически обеспеченная возможность
извлекать из вещи ее полезные свойства: получать доходы, продукцию и
плоды. Фактическое пользование чужим имуществом без правового основания является неправомерным действием.
Правомочие распоряжения – юридически обеспеченная возможность определить юридическую судьбу вещи.
Акт распоряжения имуществом – это юридический факт, чаще всего в виде договора купли-продажи, дарения.
Уничтожение собственником своего имущества – юридический
факт-действие – односторонняя сделка, прекращающая право собственности.
Акт потребления собственником своего имущества (потребили кирпич на стройке) – это юридический поступок, который не прекращает
права собственности, а переводит его на новый объект.
Основаниями возникновения и прекращения права собственности
выступают юридические факты – жизненно важные обстоятельства,
с которыми закон связывает возникновение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Основания возникновения права собственности иначе называют
способами приобретения права собственности. Их принято делить на
два вида:
· первоначальные способы – все те, когда право собственности
на вещь возникает либо впервые, либо независимо от воли предыдущего владельца вещи;
· производные – возникновение права собственности у лица происходит по воле предыдущего собственника.
Практическое значение такого деления способов приобретения права собственности проявляется в том, что при первоначальных способах
порядок приобретения права собственности определяется только зако-
84
85
§ 2. Формы собственности
Существует три формы собственности:
· частная собственность – принадлежит частным лицам;
· государственная собственность – все то, что принадлежит всему обществу в целом и правомочия собственника осуществляются действиями органов государственной власти;
· муниципальная собственность – правомочия собственника осуществляются органами местного самоуправления.
В рамках каждой формы собственность делится на виды.
Частная собственность подразделяется на собственность физических и юридических лиц; государственная – на собственность Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; муниципальная –
на собственность городов, поселков и иных муниципальных образований.
Общая собственность не представляет собой ни самостоятельной
формы, ни самостоятельного вида, а просто это обобщенная разновидность всех форм и видов. Общая собственность подразделяется на общую долевую и общую совместную собственность.
§ 3. Основания возникновения и прекращения
права собственности
ном, а при производных способах – законом и волей предыдущего собственника.
Ниже перечислим первоначальные способы приобретения права
собственности.
1. Производство материальных благ (ст. 219 ГК РФ) – лицо, создавшее вещь с соблюдением закона для себя, становится собственником
вещи.
Для вновь созданных объектов недвижимости из этого общего правила установлено исключение: право собственности на здания, сооружения и иные объекты недвижимости возникает только с момента государственной регистрации этого права. А до регистрации права собственности застройщик является собственником только материалов и средств,
затраченных на стройку.
2. Спецификация (ст. 220 ГК РФ) (изготовление вещи из чужого
материала) подчиняется следующим правилам:
· по общему правилу – право собственности на новую движимую
вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретает собственник материалов,
если иное не предусмотрено договором;
· из этого общего правила установлено исключение: собственником вещи становится спецификатор (переработчик), если стоимость переработки превышает стоимость материалов при добросовестности переработчика;
· между собственником материалов и переработчиком должны
производиться взаиморасчеты:
а) если собственником готовой вещи становится собственник
материалов, то он возмещает затраты, понесенные переработчиком;
б) если собственником готовой вещи становится переработчик,
то он возмещает собственнику материалов их стоимость;
· собственник материалов, утративший их в силу недобросовестности переработчика, вправе требовать возмещения причиненных ему убытков;
· спецификация может иметь место и в недвижимости. Если реконструкция здания или иной недвижимости осуществляется
в установленном законом порядке, то тот, кто реконструировал
здание, получает его в собственность. Когда лицо в установленном законом порядке сдает объект недвижимости из чужих мате-
риалов, то готовый объект недвижимости принадлежит создателю, и он возмещает убытки собственнику материалов.
3. Самовольная постройка (ст. 222 ГК РФ) – жилой дом или иная
недвижимость, созданный на чужом земельном участке без разрешения
на ведение строительства, осуществленного с существенными нарушениями градостроительных норм по общему правилу, подлежит сносу за
счет застройщика.
Но из этого общего правила ГК РФ устанавливает два исключения:
· право собственности на самовольную застройку может быть
судом признано за законным владельцем земельного участка, на
котором возведена самовольная постройка, который обязан компенсировать застройщику все понесенные им расходы на строительство по ценам, определяемым соглашением сторон или
судом;
· право собственности на самовольную постройку может быть
судом признано за застройщиком, но при условии, что им будут
своевременно предоставлены все необходимые разрешения.
4. Плоды, продукция и доходы (ст. 136 ГК РФ).
Плоды – естественное деление вещей, продукция – результат участия вещей в процессе производства, доходы – результат участия вещей в
экономическом обращении.
По общему правилу плоды, продукция и доходы принадлежат лицу,
которое использует это имущество на законных основаниях, если иное
не установлено законом или договором.
5. Брошенные вещи (ст. 226 ГК РФ).
Речь идет о приобретении права собственности на вещи, от которых собственник отказался. Брошенная движимая вещь становится собственностью лица, вступившего в фактическое владение ею, но только
после признания судом этой вещи бесхозной. Из этого общего правила
ГК РФ устанавливает исключение, в соответствии с которым решение
суда не требуется:
· если стоимость брошенной вещи ниже 5 МРОТ;
· если брошены отходы производства или брошенная продукция;
· если малоценные или брошенные вещи находятся на земельном
участке лица, обратившего эти вещи в свою собственность.
6. Находка (ст. 227 ГК РФ).
Находка – это вещь, утраченная собственником и найденная другим лицом. При этом собственник от этой вещи не отказывался. Для
приобретения права собственности на найденную вещь необходимо:
86
87
· чтобы вещь выпала из владения собственника;
· по общему правилу нашедший чужую вещь обязан немедленно
уведомить об этом собственника и возвратить найденную вещь;
· если собственник неизвестен, то вступают в действие следующие правила:
а) вещь, найденная в помещении, передается владельцу помещения;
б) вещь, найденная в транспорте, передается владельцу транспорта;
в) если вещь найдена в публичных местах, то нашедший оставляет ее у себя и извещает о находке территориальный отдел
милиции;
г) скоропортящиеся продукты реализуются и возвращаются
деньги;
· при обнаружении собственником утраченной вещи:
а) вещь возвращается ему;
б) нашедшему вещь возмещаются все расходы по поиску собственника и за хранение вещи;
в) нашедшему вещь выплачивается вознаграждение до 20 % от
стоимости вещи;
· если в течение 6 мес. с момента заявления о находке (при отсутствии заявления образуется состав присвоения чужого имущества) собственник не будет найден, то утраченная вещь поступает в собственность нашедшего ее, а при отказе нашедшего от
найденной вещи – в органы местного самоуправления.
7. Безнадзорный скот (ст. 230 ГК РФ).
Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот, обязано
немедленно возвратить его. Если собственник неизвестен, то нашедшее
лицо обязано сообщить в милицию или в орган местного самоуправления
в течение трех дней, и они организуют поиск хозяина животного.
На время розыска животное остается у нашедшего или передается
другому лицу.
Если собственник найден, то нашедшему возмещаются расходы на
содержание животного, за вычетом полученного от животного дохода,
а также вознаграждение в размере до 20 % стоимости животного.
Если собственник не найден, то по истечении 6 мес. с момента заявления нашедший становится собственником животного. Если собственник обнаружится по истечении 6 мес., то он вправе истребовать свое
животное:
· если в суде докажет особую привязанность к нему животного;
· если докажет, что новый хозяин грубо обращается с животным;
· с выплатой нашедшему соразмерной цены.
8. Клад (ст. 233 ГК РФ).
Клад – это зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги
и ценные предметы, собственник которых неизвестен или утратил право
на них.
По вопросу приобретения права собственности на клад ГК РФ установлены следующие правила:
· обнаруженный клад поступает в собственность того, кто его
обнаружил, в равных долях, если иное не установлено договором;
· если лицо нашло клад без согласия собственника имущества, то
клад полностью поступает в собственность собственника имущества;
· если клад относится к памятникам истории и культуры, то вклад
передается в государственную собственность, а собственник
имущества и лицо, нашедшее клад, имеют право получить в равных долях вознаграждение в размере 50 % от стоимости клада;
· указанные правила не применяются к лицам, кто ищет клады
в силу профессиональных обязанностей.
9. Бесхозяйные вещи (ст. 225 ГК РФ).
Бесхозяйными признаются вещи, у которых нет собственника или
собственник которых неизвестен. ГК РФ установлены правила для бесхозяйных недвижимых вещей:
· такая недвижимая вещь принимается на учет органом, осуществляющим регистрацию прав на недвижимость, по заявлению
органа местного самоуправления, на территории которого обнаружен объект бесхозяйной недвижимости;
· по истечении одного года с момента постановки на учет орган,
уполномоченный управлять этой недвижимостью, вправе обратиться с иском в суд о признании права муниципальной собственности на эту недвижимость.
Если суд иск не удовлетворит, то у лица, за которым она была закреплена сохраняется право собственности на эту недвижимость, или
недвижимость поступает другому лицу, обладающему правом приобретательной давности на объект недвижимости.
88
89
Отдельно ГК РФ установлены правила приобретения права собственности на бесхозяйную движимую вещь: она становится собственностью в силу приобретательной давности.
10. Приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ).
В силу приобретательной давности гражданин или юридическое
лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее чужим имуществом как своим, в отношении движимого имущества не менее 5 лет, а недвижимого не менее
15 лет, становится собственником этого имущества.
Условиями приобретения права собственности на имущество в силу
приобретательной давности следующие:
· лицо должно владеть имуществом как своим собственным с надлежащей заботливостью;
· лицо должно владеть имуществом добросовестно, т. е. оно не
знает и не должно знать, что фактическим собственником этого
имущества не является;
· владение должно быть непрерывным;
· владение должно быть открытым;
· должен истечь установленный законом срок (5 или 15 лет); при
течении срока приобретательной давности закон учитывает срок
владения имуществом и тем лицом, которое было правопредшественником приобретателя;
· приобретательная давность распространяется и на те случаи,
когда владение началось до 01 января 1995 года, до введения
в действие ГК РФ, а это значит, что для приобретательной давности действует обратная сила.
Право собственности на движимое имущество возникает в день
истечения 5-летнего срока приобретательной давности.
Право собственности на недвижимое имущество возникает по истечении 15 лет, но с момента государственной регистрации прав на недвижимость по приобретательной давности.
Производными способами приобретения права собственности считают все те, в которых обязательно наличие предыдущего собственника,
так как при производном приобретении права собственности учитывается воля предыдущего собственника.
Законом установлены правила приобретения права собственности
производными способами:
· право собственности на имущество, которое уже имеет собственника, можно приобрести на основании гражданско-правовых
договоров: купли-продажи, мены и т. д.;
· в результате иных сделок, направленных на отчуждение имущества;
· в случае смерти гражданина его имущество переходит к наследникам по завещанию либо по закону;
· право собственности реорганизованного лица переходит к его
правопреемникам.
Во всех этих случаях важно правильно определить момент возникновения права собственности у приобретателя имущества производными способами.
В соответствии со ст. 211 ГК РФ риск случайной гибели вещи несет собственник вещи, если иное не предусмотрено договором или законом.
По общему правилу право собственности у приобретателя вещи
возникает в момент передачи ему вещи отчуждателем.
Передача вещи означает приобретение права владения вещью.
К фактической передаче вещи закон приравнивает:
· сдачу вещи транспортным организациям для отправки приобретателю или сдачу вещи почтовому ведомству в случаях, когда
транспортная доставка не была оговорена в договоре;
· передача либо вручение коносамента.
Но из этих общих правил существуют исключения:
· если отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, то право собственности у приобретателя возникает
с момента государственной регистрации;
· необходимо отличать регистрацию самой вещи от регистрации
сделок с ней; так, автотранспортные средства подлежат государственной регистрации в ГИБДД, а сделки с ними государство не регистрирует.
Особой главой ГК РФ регулирует основания прекращения права
собственности. Оно может иметь место по воле собственника либо помимо его воли.
В соответствии со ст. 35 Конституции РФ «никто не может быть
лишен своего имущества, кроме как по решению суда».
Право собственности на имущество по воле самого собственника
может прекращаться:
90
91
· при отчуждении собственником своего имущества по договорам с другими лицами;
· отказом собственника от права собственности, при этом отказ
от права собственности не влечет прекращение прав и обязанностей собственника до момента приобретения права собственности на это имущество другим лицом.
Прекращение права собственности, помимо воли собственника,
может иметь место только в случаях, прямо указанных в законе (п. 2
ст. 235 ГК РФ). К этим случаям закон относит:
· обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника:
а) по решению суда, если иной порядок взыскания имущества
не предусмотрен договором;
б) право собственности прекращается только с момента возникновения права собственности на это имущество у другого лица;
· принудительное отчуждение имущества, которое в силу закона
не может принадлежать данному лицу. Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество,
которое по закону ему не может принадлежать, то лицо добровольно в течение одного года должно избавиться от этого имущества, а если оно этого не сделает, то это имущество либо продают с публичных торгов, либо передают в муниципальную собственность с выплатой компенсации (душевно больной человек
наследовал ружье);
· отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 239 ГК РФ). Подобное изъятие допускается в
двух случаях:
а) участок изымается для государственных или муниципальных нужд при условии доказательства того, что использование этого участка для целей, на которые он изымается, невозможно без лишения прав собственности;
б) если земельный участок используется ненадлежащим образом;
· принудительный выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей (ст. 240 ГК РФ); для такого изъятия необходимо
соблюсти следующие правила:
92
а) культурные ценности должны относиться к особо ценному
имуществу и охраняться государством;
б) ценности содержатся бесхозяйственно, что ведет к утрате их
значения в культурной жизни общества.
Такие ценности изымаются по решению суда путем выкупа государством;
· принудительный выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 ГК РФ); для чего необходимо
соблюсти условия:
а) собственник обращается с животными в явном противоречии с установленными правилами и нормами обращения
с животными;
б) выкуп производится лицом, подавшим иск в суд, по цене,
установленной судом;
· реквизиция (ст. 242 ГК РФ) – это принудительное изъятие государством имущества собственника в государственных или общественных интересах с выплатой стоимости имущества:
а) допускается в случаях стихийных бедствий, аварий и иных
чрезвычайных ситуаций;
б) по решению органов, обладающих правом принимать подобные решения;
· конфискация – отменена;
· национализация (ст. 243 ГК РФ) – это принудительное обращение в собственность государства имущества, находящегося
в частной собственности граждан или юридических лиц на основании федерального закона с возмещением собственнику стоимости имущества и причиненных ему убытков; условиями
национализации являются:
а) наличие федерального закона;
б) возмещение стоимости имущества;
в) возмещение убытков (это отличает национализацию от реквизиции);
г) национализация осуществляется вне зависимости от правонарушений;
· другие случаи, предусмотренные законом, в частности приватизация.
93
§ 4. Право общей собственности
Общая собственность представляет собой принадлежность одного
и того же имущества одновременно нескольким лицам (сособственникам), т. е. множественность субъектов права собственности на одно и то
же имущество.
Право общей собственности возникает на неделимые вещи:
· при наследовании недвижимости, неделимой конструктивно;
· ценные бумаги;
· вещи, ставшие совместными по договору.
Общая собственность может быть долевой и совместной. В долевой собственности речь идет не о долях в самом имуществе, а о долях в
праве на имущество и доли точно определяются законом или договором.
При разделе имущества, находящегося в долевой собственности,
юридическая общность прекращается и каждый участник становится
самостоятельным собственником той части общего имущества, которая
приходится на его долю в общем праве.
Совместная бездолевая собственность означает, что право собственности на конкретный объект не делится между собственниками, а принадлежит им сообща – совместно. Никто из участников не знает заранее
своей доли, которая может быть определена лишь на случай раздела или
выдела.
Общая совместная собственность носит лично-доверительный характер и не предполагает определенности в объеме правомочий участников. По закону общая совместная собственность возникает:
· между супругами;
· между членами крестьянского (фермерского) хозяйства.
Общая долевая собственность является правилом, а общая совместная собственность – исключением, прямо предусмотренным законом,
а поэтому возникновение общей совместной собственности по договору
исключено, именно поэтому в настоящее время приватизация жилья производится только в долевую собственность.
Но участники общей совместной собственности могут соглашением перевести ее в долевую.
Доля в праве на общее имущество входит в состав имущества собственников, поэтому кредиторы могут требовать обратить взыскание
и на такую долю, а ст. 255 ГК РФ допускает взыскание и в отношении
участников общей совместной собственности, но только после перевода
совместной собственности в долевую.
В общей долевой собственности при отчуждении сособственником своей доли, остальные сособственники обладают правом преимущественной покупки, а это значит, что кредитор вправе потребовать от
должника продать свою долю для погашения долга на вырученные от
продажи деньги. В интересах кредитора закон требует продажи доли по
рыночной, а не заниженной цене, а если остальные сособственники откажутся от приобретения отчуждаемой доли, приходящееся на эту долю
имущество по требованию кредитора решением суда может быть продано с публичных торгов.
Особенности общей долевой собственности:
· требуется четкое определение долей участников, которые по закону считаются равными;
· сособственники сами решают вопросы изменения их долей
в зависимости от вклада каждого в приращение общего имущества, а если такое соглашение не достигнуто, то вступает в силу
закон:
а) отделимые улучшения поступают в собственность того участника, который их произвел, но они могут оставаться в общем имуществе при условии увеличения доли участника;
б) неотделимые улучшения становятся объектом общей собственности, а сделавший их участник вправе требовать увеличения его доли в общем праве, но при условии, что улучшения произведены за его счет и что касались они той части
имущества, которая была предоставлена ему в пользование;
· распоряжение общим долевым имуществом может осуществляться только по единогласному решению всех собственников;
· каждый участник общей долевой собственности вправе самостоятельно распорядиться своей долей:
а) составляющей часть лично ему принадлежащего имущества;
б) выдела имущества, приходящегося на его долю, не требуется, так как объектом таких сделок выступает не фактическое имущество, а именно доля в праве на общее имущество.
Но любое возмездное отчуждение требует соблюдения правила
преимущественной покупки остальными сособственниками:
· если часть имущества, используемая сособственником не соответствует его реальной доле, т. е. меньше его доли, то остальные сособственники должны ему компенсировать ущемление
имущественных интересов;
94
95
· каждый участник долевой собственности обязан нести расходы
соразмерно своей доли;
· продукция, доходы и плоды, полученные от использования общего имущества, становятся объектом общей собственности
и распределяются между участниками пропорционально их долям или поровну;
· выход участника общей долевой собственности из этих отношений возможен путем отчуждения своей доли иным лицам,
а также при выделе или разделе; в случае продажи доли вступает в силу правило преимущественной покупки отчуждаемой доли
другими сособственниками:
а) за указанную отчуждателем общую для всех цену;
б) на условиях, равных для любого покупателя;
в) продавец обязан письменно известить остальных сособственников о цене и иных условиях продажи;
г) сособственники вправе приобрести отчуждаемую долю:
недвижимость – в течение месяца;
движимость – в течение 10 дней с момента извещения;
д) по истечении этих сроков продавец вправе отчуждать свою
долю любому лицу;
е) при нарушении продавцом правила преимущественной покупки любой сособственник вправе требовать через суд перевода на него прав и обязанностей приобретателя доли
(а не признания сделки недействительной).
Право преимущественной покупки распространяется только на
договоры купли-продажи и мены:
· исключается уступка доли по цессии;
· ст. 251 ГК РФ четко определяет момент перехода доли в праве на
общее имущество к ее приобретателю:
с момента заключения договора об отчуждении, если иное не
установлено договором;
действует принцип свободы договора, так как продается
и передается не вещь, а право на долю в вещи.
Но если договор об отчуждении доли подлежит регистрации, то
переход доли осуществляется в момент регистрации;
· раздел имущества, находящегося в долевой собственности,
означает ее прекращение.
96
При выделе доли одним из участников общее имущество, как правило, уменьшается в объеме, однако право общей долевой собственности за другими участниками сохраняется. Условия раздела и выдела определяются соглашением сторон, а при не достижении соглашения –
судом.
Выделяющийся собственник вправе требовать передачи ему соответствующей части имущества в натуре. Компенсация доли без согласия
выделяющегося возможна лишь в виде исключения:
а) на случай невозможности выдела доли без ущерба самому
имуществу;
б) при наличии запрета выдела законом (неделимое);
в) невозможность выдела в связи с несоответствием доли части имущества в натуре;
г) когда доля выделяющегося незначительна, не может быть
реально выделена и выделяющийся не имеет интереса в ее
использовании.
Общая совместная собственность также имеет свои особенности:
· участники сообща владеют и пользуются общим имуществом,
если соглашение между ними не установлено: каким конкретным имуществом пользуется каждый из них;
· распоряжение осуществляется всеми сообща, при этом сделки
по распоряжению общим имуществом вправе совершать любой
из сособственников по общему согласию; если сделку совершит
сособственник, не имеющий на это полномочий, то она может
быть признана недействительной только при условии, что другая сторона сделки действовала недобросовестно, т. е. заведомо
знала или должна была знать об отсутствии полномочий у сособственника (муж продал а/м без согласия жены, жена вправе
оспорить сделку только доказав, что покупатель знал о ее несогласии с продажей);
· раздел и выдел имущества, находящегося в совместной собственности, влечет прекращение совместной собственности. Раздел
и выдел требует предварительного определения долей. По закону доли равные, но могут учитываться заслуживающие внимания интересы отдельных сособственников (СК РФ – несовершеннолетние дети);
· определение долей не переводит совместную собственность
в долевую, так как доли устанавливаются только на случай разде97
ла или выдела, т. е. прекращения права собственности; здесь
неприменимы правила, установленные для долевой собственности:
а) не действует право преимущественной покупки;
б) применяется, как правило, компенсация;
в) действует презумпция бездолевого характера;
г) ГК РФ говорит только о совместной собственности супругов, а не семьи;
· не всякое имущество считается совместной собственностью
супругов:
а) индивидуальное имущество, имевшееся у супругов до брака;
б) полученное в дар или по наследству в период брака;
в) вещи индивидуального пользования (кроме предметов роскоши).
Но индивидуальное имущество может быть признано совместной
собственностью, если оно в период брака улучшено до значительного
увеличения в стоимости либо за счет общих совместных средств; либо
за счет средств другого супруга;
· общее имущество не может быть объектом взыскания кредиторов
по личным долгам одного из сособственников; объектом
взыскания может быть:
а) личное имущество сособственника;
б) доля в общем имуществе, которая причиталась бы при разделе.
Право хозяйственного ведения и оперативного управления представляет собой особую разновидность вещных прав, неизвестную развитому законодательству.
Это – вещные права юридических лиц по хозяйственному и иному
использованию имущества собственника. Они призваны оформить имущественную базу юридических лиц-несобственников для обеспечения
им возможности самостоятельно участвовать в гражданском обороте, что
вообще исключено в классическом гражданском обороте.
Появление этих вещных прав у нас связано с существованием плановой экономики, регулируемой государством.
Государство как собственник основной массы имущества было
вынуждено создавать юридические лица (предприятия и учреждения),
закрепляя за ними свое имущество на ограниченном вещном праве по
следующим причинам:
· оказалось не в состоянии напрямую хозяйствовать с принадлежащими ему объектами;
· не желало утрачивать права собственности на эти объекты.
Право хозяйственного ведения и оперативного управления характерно только для переходного периода экономики, так как нормальными участниками рыночных отношений могут быть только собственники.
Юридические лица-несобственники имеют свои особенности.
Субъектами прав и хозяйственного ведения, а также оперативного
управления могут быть только юридические лица, причем не любые, а
только предприятия и учреждения:
а) субъектом права хозяйственного ведения может быть только
государственное или муниципальное унитарное предприятие как разновидность коммерческой организации;
б) субъектом права оперативного управления могут быть:
унитарные казенные предприятия (коммерческие);
учреждения (некоммерческие);
предприятия, принадлежащие частным собственникам
(коммерческие организации).
Учреждения могут создаваться:
· государственными образованиями;
· муниципальными образованиями;
· частными лицами – гражданами и юридическими лицами.
Учреждения могут осуществлять предпринимательскую деятельность, получать доходы, а это влечет за собой появление у них имущества, но оно принадлежит учреждению на праве хозяйственного ведения, никогда не становится его собственностью.
Различие прав хозяйственного ведения и оперативного управления
состоит в содержании и объеме правомочий, которые они получают от
собственника на закрепленное за ним имущество:
· право хозяйственного ведения принадлежит:
предприятию, выступающему как коммерческая организация;
учреждению, осуществляющему по разрешению собственника
предпринимательскую деятельность;
98
99
§ 5. Право хозяйственного ведения и оперативного управления
· право оперативного управления принадлежит:
казенным предприятиям;
некоммерческим учреждениям.
И хотя право хозяйственного ведения по объему шире права оперативного управления, оба они уже по сравнению с правом собственности
в силу необходимости контроля со стороны собственника за использованием его имущества и за целевой деятельностью созданного им предприятия-несобственника.
Имущество, переданное унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, выбывает из фактического владения, пользования и
распоряжения собственника и зачисляется на баланс предприятия. Такое предприятие отвечает по своим долгам самостоятельно и не отвечает по долгам собственника.
Но собственник-учредитель унитарного предприятия в отношении
своего имущества сохраняет некоторые правомочия:
· вправе создать предприятие-несобственника:
а) назначить директора;
б) утвердить Устав;
в) определить объем правоспособности предприятия;
· вправе реорганизовать и ликвидировать созданное им предприятие, только при этом может изъять или перераспределить свое
имущество без согласия предприятия, но с соблюдением прав и
интересов кредиторов;
· осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью переданного предприятию имущества, проводя периодически проверки;
· получать часть прибыли от использования переданного предприятию имущества.
Учитывая подобные правомочия собственника-учредителя, невозможно говорить о полной самостоятельности и свободе унитарного предприятия. Кроме этого, унитарное предприятие с правом хозяйственного
ведения не может без согласия собственника распоряжаться принадлежащим ему недвижимым имуществом:
а) продавать;
б) сдавать в залог;
в) вносить в качестве вклада в создание юридического лица;
г) распоряжаться иным образом.
Распоряжаться движимым имуществом предприятие может самостоятельно, если иное не предусмотрено собственником.
Собственник-учредитель не вправе ограничивать права унитарного предприятия распоряжаться имуществом, кроме вышеперечисленных
случаев.
Право оперативного управления – это право казенного предприятия и некоммерческого учреждения владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним собственником имуществом в пределах:
· установленных законом;
· в соответствии с целями деятельности;
· в соответствии с заданиями собственника;
· в соответствии с назначением имущества.
При этом собственник-учредитель вправе изъять свое имущество
у субъекта права оперативного управления в случаях, предусмотренных
законом:
· излишнее имущество;
· неиспользуемое имущество;
· имущество, используемое не по назначению и распорядиться
им по своему усмотрению.
Казенное предприятие не вправе самостоятельно распоряжаться ни
движимым, ни недвижимым имуществом без согласия собственника,
кроме произведенной им готовой продукции.
Собственник устанавливает порядок распределения доходов казенного предприятия, не согласуя этот порядок с самим предприятием,
и этим казенное предприятие отличается от унитарного с правом хозяйственного ведения, где собственник может получать лишь часть прибыли.
Что касается учреждения, то оно по ст. 298 ГК РФ вообще лишено
права распоряжаться закрепленным за ним имуществом, кроме полученных по смете денежных средств, используемых по целевому назначению.
При необходимости учреждение вправе лишь просить собственника-учредителя самому распорядиться его имуществом.
Доходы, полученные учреждением от предпринимательской деятельности и приобретенное на них имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе (ст. 298 ГК РФ).
100
101
Учреждение получает два вида имущества с различным правовым
режимом и по-разному оформленным:
· имущество, полученное от собственника по смете – находится у
него на праве оперативного управления;
· имущество, заработанное самим учреждением, находится у него
на праве хозяйственного ведения;
· доходы, продукция и плоды, включая имущество, приобретенное унитарным предприятием или учреждением, становятся
объектом права собственности учредителей, а не юридических
лиц-несобственников, так как имущественной базой приобретения нового имущества стало имущество собственника-учредителя, находящегося у юридического лица-несобственника на
ограниченном вещном праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Право хозяйственного ведения или оперативного управления у предприятия или учреждения возникает с момента фактической передачи
этого имущества – с даты утверждения баланса предприятия или сметы
учреждения.
Именно с этого момента:
· на юридическое лицо переходит обязанность обеспечить сохранность переданного имущества;
· оно вправе рассчитываться этим имуществом с кредиторами;
· учредитель-собственник уже не может отвечать этим имуществом перед своими кредиторами.
Это совокупность правовых способов, применяемых к нарушителям отношений собственности, представляющих собой разновидность
способов защиты гражданских прав по ст. 12 ГК РФ.
Но вещно-правовые способы защиты права собственности и иных
вещных прав имеют свои особенности в силу их абсолютного характера:
· защита осуществляется от непосредственного неправомерного
воздействия на право собственности любых третьих лиц;
· способы защиты права собственности противопоставляются
обязательственно-правовым способам защиты имущественных
прав, где собственник связан с правонарушителем договорны-
ми отношениями (невозврат собственнику арендованного имущества);
· российское законодательство не дает собственнику возможности выбора вида иска, т. е. не допускает конкуренции исков; это
означает, что при наличии между участниками гражданского
оборота обязательственного, вытекающего из договора, спора,
нельзя прибегать к вещно-правовым способам защиты своих
прав.
ГК РФ закрепил два традиционных вещно-правовых иска, служащих защите права собственности и иных вещных прав:
· виндикационный иск;
· негаторный иск.
И тот и другой иски могут быть предъявлены только на сохраняющийся в натуре объект. В случае утраты объекта – предмета спора – или
при невозможности его возврата собственнику можно предъявить только иск о компенсации причиненных убытков в порядке обязательственных, а не вещных отношений.
Но из этого общего правила существуют исключения:
· национализация (ст. 306) – собственник по закону не вправе требовать возврата своего имущества, а может лишь добиваться
возмещения причиненных убытков, включая упущенную выгоду;
· иск к государству об освобождении имущества из-под ареста
относится не к вещно-правовым, а к иску о признании права
собственности на незаконно включенное в опись чужое имущество.
Виндикационный иск – требование собственника о возврате своего имущества из любого чужого незаконного владения – иск не владеющего конкретным имуществом собственника к незаконно владеющим
им несобственнику в случаях, когда собственник утратил правомочие
владения вещью:
· субъектом права на виндикацию выступает:
а) собственник – законный владелец;
б) титульный владелец, которому собственник передал на законных основаниях свое правомочие владения;
· субъектом обязанности является незаконный (нетитульный) владелец, фактически владеющий спорной конкретной вещью на
момент предъявления иска. Если на этот момент спорной вещи
102
103
§ 6. Защита права собственности и иных вещных прав
у него не окажется, то виндикационный иск предъявить нельзя
в силу исчезновения предмета виндикации. Можно только
предъявить обязательственный иск о возмещении причиненных
собственнику убытков;
· объектом виндикации в любом без исключения случае выступает:
а) индивидуально-определенная вещь;
б) сохранившаяся в натуре;
в) в отношении вещей, определенных родовыми признаками
или не существующих в натуре, виндикационный иск
предъявить нельзя, так как содержание иска предусматривает возврат той же самой конкретной вещи, а не замену
ее другой аналогичной, либо денежной компенсацией;
· незаконное владение чужой вещью может быть:
а) добросовестным;
б) недобросовестным.
Незаконный владелец считается добросовестным, если он:
· не знал о незаконности своего владения;
· либо не должен был знать об этом.
Незаконный владелец считается недобросовестным, если он:
· знал об отсутствии у него законных прав на приобретенное имущество;
· либо не знал, но по обстоятельствам дела должен был знать об
отсутствии у него прав на приобретаемое имущество.
У недобросовестного приобретателя имущество может быть истребовано собственником во всех случаях без ограничений.
У добросовестного приобретателя вообще нельзя истребовать деньги и ценные бумаги на предъявителя в силу невозможности их индивидуализации.
Но у него можно истребовать иное имущество:
· если оно получено им по безвозмездным сделкам дарения, наследования; такое изъятие не нанесет имущественных убытков
добросовестному приобретателю и восстановит имущественную
сферу собственника;
· если имущество приобретено добросовестным приобретателем
по возмездным сделкам, но оно выбыло из владения собственника помимо его воли (утеряно, похищено);
· если имущество первоначально выбыло из владения собственника по его воле (внаем), а затем незаконно продано третьему
лицу, собственник не вправе предъявить виндикационный иск
к добросовестному приобретателю, а может лишь требовать возмещения убытков от недобросовестного контрагента обязательственного правоотношения; истребовать вещь от добросовестного приобретателя может не только сам собственник, но и титульный владелец;
· собственник (титульный владелец) вправе истребовать от недобросовестного приобретателя:
а) конкретное имущество – предмет виндикации;
б) все доходы, которые он извлек или должен был извлечь из
имущества за все время своего незаконного владения;
в) в случае отсутствия доходов, которые должны быть при нормальном использовании имущества – их компенсацию;
· подобное собственник вправе требовать и от добросовестного
приобретателя:
а) либо за период, когда он узнал о своем незаконном владении;
б) либо за период, когда будет доказано, что он должен был
знать о своем незаконном владении;
· и добросовестный, и недобросовестный владелец вправе потребовать от собственника возмещения их расходов на поддержание истребованного от них имущества за тот период, за который собственнику причитаются доходы от имущества;
· добросовестный незаконный владелец вправе:
а) оставить за собой все произведенные им отделимые улучшения в изымаемое имущество;
б) потребовать от собственника возмещения затрат на проведенные им неотделимые улучшения в это имущество, иначе
у собственника образуется неосновательное обогащение.
Негаторный иск – это требование об устранении препятствий в
осуществлении права собственности, не связанных с правомочием владения, в основном в пользовании:
· субъектом негаторного иска выступает:
а) либо сам собственник;
б) либо титульный владелец (даже от самого собственника);
· субъектом обязанности выступает нарушитель права собственности, действующий незаконно; если нарушение права пользования имеет место, но оно законно, негаторный иск не предъявляется (ров для прокладки трубопровода);
104
105
· объектом требования по негаторному иску выступает:
а) устранение длящегося противоправного правонарушения
(состояния);
б) сохраняющегося к моменту предъявления иска.
Здесь срок исковой давности не применяется, важно лишь то, чтобы к моменту предъявления иска правонарушение сохранялось.
106
Глава 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
§ 1. Обязательства: понятие, система и основания возникновения
Обязательственное право является наиболее крупной подотраслью
гражданского законодательства, связанной:
· с приобретением товаров в собственность;
· со сдачей и получением имущества в пользование;
· с выполнением работ;
· с оказанием услуг.
Иначе говоря, обязательственное право представляет собой ту кровеносную систему, с помощью которой в гражданско-правовом механизме
происходит обмен веществ:
· осуществляется перемещение имущества и иных материальных
благ из сферы производства в сферу обращения;
· из сферы обращения в сферу производительного или личного
потребления.
Однако в экономическом обороте под перемещением подразумевают только такие материальные блага, которые выступают в форме товара (вещи, работы, услуги), и только они составляют предмет обязательственного права.
Фактические отношения экономического оборота в результате существующей системы права приобретают юридическое содержание и
становятся правовыми, называемыми обязательствами.
Обязательства тесно связаны с правоотношением собственности,
обязательственные связаны с вещными:
· являются имущественными;
· они постоянно взаимодействуют друг с другом;
· распоряжение собственным своим имуществом приводит
к возникновению обязательства;
· исполнение обязательства порождает отношение собственности.
Но между ними имеются и существенные различия:
· правоотношения собственности связаны с присвоением
материальных благ и в силу этого носят абсолютный характер;
· обязательства связаны с перемещением материальных благ от
одного лица к другому, устанавливаются строго определенными
лицами и в силу этого носят относительный характер;
107
· правоотношение собственности создает обязанность для всех
третьих лиц;
· обязательство создает обязанность только для конкретного
контрагента.
Каждое обязательство, как и любое правоотношение, состоит из
трех обязательных элементов: субъект, объект, содержание.
Субъектов в обязательстве два: управомоченный и обязанный. Поскольку перемещение материальных благ физически невозможно без
активных действий, поэтому управомоченная сторона наделяется правом требовать от обязанной стороны совершения активных действий, но
определенных обязательством. На обязанную сторону возлагается обязанность выполнить предъявленные к ней требования, т. е. совершить
эти активные действия.
Принадлежащее управомоченной стороне субъективное право требовать стали называть правом требования, а лицо, обладающее правом
требования, – кредитором (credo – верю).
Обязанная сторона в обязательстве называется должником, а лежащая на нем обязанность – долгом.
Объектом любого гражданского правоотношения выступает то, по
поводу чего субъекты вступают между собой в отношения, в вещных –
вещь.
Объектом обязательства выступают активные действия, необходимые для реального перемещения товаров, работ и услуг – и именно этих
действий вправе требовать кредитор и исполнить их обязан должник.
Юридическим содержанием обязательства (обычно это права
и обязанности) выступают:
· право требования кредитора и его пределы;
· обязанность должника и ее пределы.
На этом основании делаем вывод, что обязательство – это относительное правоотношение, посредством которого осуществляется перемещение материальных благ, когда должник по требованию кредитора
обязан совершить действия по предоставлению обусловленных обязательством материальных благ.
Обязательством называется юридическое отношение, в котором одному лицу принадлежит право на действие другого лица – это связь,
в силу которой один действует в интересах другого, но со своей выгодой.
Все многочисленные и разнообразные обязательственные отношения можно классифицировать по определенным критериям:
108
· по основанию возникновения обязательства делятся на договорные и внедоговорные; при этом содержание договорных обязательств определяется по общему правилу соглашением сторон, а
содержание внедоговорных обязательств определяется законом;
· договорные и внедоговорные обязательства подразделяются на
группы:
а) договорные делятся:
на обязательства по реализации имущества;
по предоставлению имущества в пользование;
по выполнению работ;
по оказанию услуг;
по перевозкам;
по расчетам и кредитованию;
по страхованию;
по совместной деятельности;
смешанные обязательства;
б) внедоговорные делятся на две группы:
обязательства из односторонних сделок;
охранительные обязательства (из причинения вреда и неосновательного обогащения);
· входящие в одну группу обязательства делятся на виды; так,
в группу обязательств по выполнению работ входят:
обязательства подряда;
бытового подряда;
строительного подряда;
НИОКР;
· отдельные виды обязательств выступают в разных формах или
подразделяются на подвиды:
а) розничная купля-продажа может осуществляться:
в кредит;
по образцам;
по предварительным заказам;
в порядке самообслуживания;
в форме посылочной купли-продажи;
в форме торговли через автоматы;
б) конкретный вид может делиться на подвиды:
аренда транспорта: с экипажем и без экипажа;
дарение: реальное и обещание подарить (консенсуальное).
109
Основаниями возникновения обязательств являются:
· договоры – наиболее распространенный способ формирования
обязательств, отвечающий потребностям экономического
оборота:
а) предусмотренные во 2-й части ГК РФ;
б) непредусмотренные, но не противоречащие ему (п. 1 ст. 8
ГК РФ); вы вправе заключить договор о направлении на обучение своего сотрудника за счет организации с выплатой
стипендии, но с обязанностью после окончания обучения
отработать в организации столько лет, сколько длилось обучение;
· односторонние сделки:
завещание;
завещательный отказ;
публичное обещание награды;
объявление публичного конкурса;
иные (законом могут быть не предусмотрены);
· административные акты – содержание обязательства
определяется этим актом:
а) поставка товара на экспорт по наряд-заказу;
б) распределение жилья муниципалитетами;
· сложный юридический состав:
а) приватизация предприятия (проведение аукциона, заключение договора по его результатам);
б) выполнение работ для государственных нужд;
в) поставка продукции и товаров для государственных нужд;
· деликты и неосновательное обогащение – направлены такие
обязательства на восстановление имущественной сферы
потерпевшей стороны;
· иные действия граждан и юридических лиц – действие в чужом
интересе без поручения порождает обязанность собственника
выплатить реальный ущерб спасателю и его право требовать
возмещения;
· события – наступление страхового случая порождает обязанность
страховщика выплатить страховое возмещение и право
страхователя требовать его.
110
§ 2. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание,
форма и виды
Термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных значениях:
· юридический факт, лежащий в основе обязательства;
· само договорное обязательство;
· документ, в котором закреплен факт возникновения
обязательственного правоотношения.
Нас интересует договор как юридический факт, лежащий в основе
обязательственного правоотношения.
В этом значении слова «договор» представляет собой соглашение
двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Таким образом, договор представляет собой вид сделок и к нему
применяются правила, установленные для двух- или многосторонних
сделок.
Из любого договора возникает обязательство, и к ним применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено законом.
Основным элементом любой сделки (договора) является воля участников сделки (договора), следовательно договор представляет собой
волевой акт в виде единого волеизъявления (единство воли и волеизъявления).
Но сделка (договор) признается действительной только тогда, когда воля и волеизъявление сформированы и выражены участниками свободно, поэтому в гражданском праве закреплен принцип свободы договора, который выражается в ст. 421 ГК РФ в виде определенных правил.
Так, субъекты свободны:
· в решении вопроса заключать или нет договор, так как понуждение к заключению договора не допускается, кроме случаев,
предусмотренных законом;
· в выборе партнера;
· в выборе вида договора.
Однако каждый гражданско-правовой договор должен соответствовать и императивным нормам, действующим на момент его заключения.
Императивные нормы существуют для защиты:
· публичных интересов;
111
· интересов экономически слабой стороны договора, в основном
потребителей товаров, работ и услуг.
Именно в публичных интересах к договорам применяется правило
«закон обратной силы не имеет», что придает устойчивость гражданскому обороту. А это значит, что все последующие изменения законодательства не могут изменить условий уже заключенных договоров.
Но экономическое развитие не стоит на месте и вместе с ним изменяется и законодательство, закрепляющее успехи развития общественной жизни. Тогда возникают коллизии между нормами права и условиями заключенного договора. На такие случаи ст. 422 ГК РФ предусматривает возможность изменения условий договора.
Основное назначение гражданско-правовых договоров – юридически оформлять процесс перемещения товаров, работ и услуг из сферы
производства в сферу обращения и из сферы обращения в сферу производительного или бытового потребления.
Но такое перемещение должно осуществляться с учетом общественно необходимых затрат как на само производство, так и на перемещение
результатов деятельности. Такие затраты определяются с учетом существующего в обществе соотношения между спросом и предложением,
а правильный учет спроса и предложения может осуществляться только
в результате соглашения, достигнутого между производителем, оптовиком и потребителем. Формой такого соглашения выступает договор.
Договор представляет собой правовое средство, с помощью которого интерес каждой стороны удовлетворяется за счет удовлетворения
интереса другой стороны (ты мне, я тебе столько же).
Именно это порождает интерес сторон:
· в заключении договора;
· в надлежащем его исполнении.
Договор – это наиболее оперативное средство связи между участниками гражданского оборота, что позволяет своевременно учитывать
баланс спроса и предложения:
· насытить рынок необходимыми потребителю товарами,
работами, услугами;
· сбыть излишнее, ненужные ценности;
· на полученный денежный эквивалент сбытого приобрести
необходимое;
· повысить покупательную способность населения путем
увеличения доходов (заработная плата, пенсии);
· расширить круг предлагаемых товаров, работ и услуг.
Договор формирует уверенность в том, что результаты предпринимательской деятельности найдут спрос у потребителей и будут реализованы, а это увеличивает интерес в повышении производительности труда и совершенствовании процесса производства.
Договор обеспечивает возможность эффективного обмена материальными ресурсами между всеми участниками экономического оборота,
испытывающими потребности в результатах деятельности друг друга.
При установленных общественных значениях договора становится понятным как важно содержание каждого договора. Под содержанием договора понимают условия, на которых между сторонами достигнуто соглашение:
существенные;
обычные;
случайные.
1. Существенными признаются условия, которые необходимы
и достаточны для заключения договора конкретного вида (без них нельзя,
но их хватит):
а) предмет договора – что? (вещь), купля-продажа – что и сколько? Объектом обязательства, возникающего из договора,
выступают действия должника, но они предметные. Договор конкретизирует, какие именно действия должен исполнить должник;
б) условия, названные существенными законом (в договоре залога предмет, его оценка, суть, размер и срок исполнения
обязательства, обеспеченного заложенным имуществом);
в) необходимые для данного вида договора (страхование – определение страхового случая);
г) все те условия, по которым сторонами достигнуто соглашение по требованию одной стороны (упаковка товара).
2. Обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Они
предусмотрены действующим законодательством и автоматически вступают в действие в момент заключения договора, а соглашение сторон
проявляется в том, что стороны согласились заключить именно этот действующий вид договора (в аренде однозначно риск случайной гибели
или повреждения имущества несет собственник-арендодатель). Однако
стороны соглашением сторон могут изменить обычные условия, предусмотренные диспозитивными нормами (цена – ст. 424 ГК РФ). К обычным условиям отнесены и примерные условия, разработанные и опуб-
112
113
ликованные в печати в форме примерного договора. К обычным условиям отнесен и обычай делового оборота.
3. Случайные условия – изменяют или дополняют обычные условия, включаются в договор только по усмотрению сторон, но будучи включенными в договор, приобретают силу существенных, однако при условии, что заинтересованная сторона докажет, что она требовала включить
это условие в договор.
Иногда утверждают, что содержанием договора являются права и
обязанности сторон, но это не так:
· из каждого договора возникает обязательство;
· права и обязанности сторон вытекают из этого обязательства,
которое само возникает из согласованных условий договора.
Для заключения договора необходимо соблюсти требуемую форму, которая подчиняется форме сделок.
Но если стороны договорились усложнить допускаемую законом
форму, то договор будет считаться заключенным после придания ему
соответствующей формы (аренда до 1 года устно, но можно письменно
нотариально).
Для заключения реальных договоров требуется не только соблюдать форму договора, но и форму передачи предмета договора (по займу –
– долг + расчет).
Договор считается заключенным в письменной форме:
путем составления единого документа;
путем обмена документами,
но и в том и в другом случае подписанными сторонами.
Могут существовать и дополнительные требования:
определенные бланки;
типовые договоры.
Форма договора закрепляет волеизъявление сторон и часто установленное содержание договора порождает споры между участниками.
Для решения этих споров прибегают к толкованию договора:
· содержание неоднозначно;
· текст договора не соответствует юридической терминологии.
При толковании договора:
· изучают буквальный текст;
· сопоставляют с другими условиями договора в целом;
· выясняют действительную волю сторон.
Для правильной ориентации в массе договоров их принято делить
на виды:
· договоры подразделяются на те же виды, что и двусторонние
сделки (реальные и консенсуальные);
· основные и предварительные; основной договор порождает обязательство исполнения обязанностей, обусловленных договором,
а предварительный договор порождает обязательство заключить
в течение года основной договор на существенных условиях
предварительного;
· договор в пользу самих участников и в пользу третьих лиц:
а) должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному им третьему лицу, имеющему право требовать от
должника произвести исполнение в его пользу;
б) договоры об исполнении третьему лицу, не предоставляющие ему никаких прав;
· договоры односторонние и взаимные:
а) односторонний порождает у одной стороны только право,
а у другой стороны только обязанность (заем);
б) во взаимном договоре каждая сторона является одновременно и управомоченной и обязанной;
· договоры возмездные и безвозмездные:
а) в возмездном имущественное предоставление одной стороной обусловлено эквивалентным имущественным предоставлением другой стороной:
б) в безвозмездном договоре имущественное предоставление
производится только одной стороной без встречного с другой стороны;
· договоры свободные и обязательные:
а) свободные заключаются только по усмотрению сторон;
б) обязательные – императивно:
– банк с клиентом – договор банковского счета (ст. 846 ГК
РФ);
– ЖЭК с гражданином – договор найма жилого помещения
по действительному ордеру;
– публичный договор, характеризующийся следующими
чертами: обязательным участником является коммерческая
организация, выполняющая деятельность по реализации товаров,
работ или услуг, которая обязана удовлетворить потребности
114
115
каждого к ней обратившегося, в объеме предмета коммерческой
деятельности.
К публичным договорам применяются правила, отличные от общих норм договорного права:
– коммерческая организация не вправе отказаться от
заключения публичного договора; если она нарушает это
требование, то бремя доказывания отсутствия своей вины лежит
на коммерческой организации;
– при уклонении коммерческой организации от заключения
договора другая сторона вправе через суд требовать заключения
такого договора;
– не вправе оказывать предпочтение одним лицам перед
другими, кроме ФЗ РФ «О ветеранах»;
– цена услуг устанавливается единой для всех потребителей,
кроме льготников.
Правительство РФ вправе издавать обязательные для сторон Правила публичных договоров;
– условия публичного договора, не соответствующие единой
цене и правилам, установленным Правительством РФ, –
ничтожны;
· договоры взаимосогласованные и присоединения:
а) условия взаимосогласованных договоров устанавливаются
соглашением сторон;
б) в договорах присоединения условия разрабатываются одной
стороной, а другая их принимает или нет.
Для защиты присоединившейся стороны ст. 428 ГК РФ допускает
возможность потребовать расторжения или изменения договора если:
а) договор, не противореча закону, лишает присоединившуюся
сторону прав, обычно предоставляемых договорами подобного вида;
б) договор исключает или ограничивает ответственность за нарушение обязательства со стороны разработчика условий
договора;
в) содержит явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она не приняла бы, если бы могла
участвовать в выработке условий.
Однако если присоединившейся стороной выступает коммерческая организация, то она лишена вышеуказанных прав, кроме одного –
Для того чтобы стороны могли достичь соглашения, а достигнутое
соглашение оформить договором (юридическим документом, подтверждающим достигнутое соглашение и оформляющее его), необходимо,
чтобы хотя бы одна сторона сделала предложение вступить в договорные отношения, а другая приняла предложение.
Предложение заключить договор принято называть офертой, а согласие вступить в договорные отношения – акцептом.
Стороны, подобного преддоговорного отношения именуются оферент и акцептант.
Договор считается заключенным, когда оферент получил акцепт
акцептанта.
Но не всякое предложение заключить договор признается офертой,
а только то, которое отвечает условиям, установленным в ст. 435 ГК РФ:
· должно быть обращено к одному или нескольким конкретным
лицам;
· должно быть достаточно определенным и выражать явное намерение оферента заключить договор на предлагаемых им условиях;
· должно содержать все существенные условия договора;
· является безотзывной, т. е. имеет юридическое значение, а это
значит, что пока не получен акцепт или отказ от него, нельзя
подобные оферты направлять по тому же предмету другим лицам – может быть заключено несколько договоров на один и тот
же объект, что недопустимо.
При отсутствии хотя бы одного из этих признаков предложение
следует рассматривать как приглашение делать оферту и только. Именно как приглашение делать оферту рассматривают рекламу и иные обращения, адресованные неопределенному кругу лиц.
Однако ст. 437 ГК РФ допускает существование публичной оферты – предложение, содержащее все существенные условия, из которого
усматривается предложение оферента заключить договор с любым акцептантом. При публичной оферте первый акцептант снимает оферту
(взять такси, купить 7-UP в автомате).
116
117
присоединившийся предприниматель не знал или не должен был знать
об условиях договора.
§ 3. Заключение договора
Для признания действий акцептанта акцептом не обязательно отвечать всем требованиям оферты, а совершение лицом, получившим
оферту в срок, установленный для акцепта, действий, указанных в оферте, признается акцептом.
Однако если принципиальное согласие заключить договор сопровождается дополнительными условиями, то такое согласие акцептом не
признается.
Юридическое действие оферты зависит от того, получена она адресатом или нет:
· до получения оферты адресатом оферент вправе отозвать ее
и тем самым снять свое предложение; при этом оферта считается неполученной:
а) если отзыв ее поступил адресату ранее самой оферты;
б) или одновременно с офертой;
· с момента получения оферты адресатом отозвать ее нельзя в течение срока, установленного для акцепта, если иное не указано
в оферте; в этот срок оферент не может заключить договор
с другим лицом, иначе возмещает получившему оферту адресату убытки.
Оферент связан с акцептантом до момента получения акцепта:
· акцептант вправе отозвать акцепт до момента получения его
оферентом;
· акцепт считается не полученным, если отзыв его поступил оференту вместе с акцептом.
Юридическое действие оферты зависит от того, сделана она
с указанием срока на ответ или без него:
· если оферта сделана с указанием срока для ответа – договор считается заключенным при условии, что акцепт получен оферентом в пределах указанного им срока (ст. 440 ГК РФ);
· если в оферте не указан срок для акцепта, то юридическое действие оферты зависит от ее формы:
а) если оферта сделана в устной форме, то договор считается
заключенным в случае поступления акцепта немедленно;
б) если оферта сделана в письменной форме, то договор считается заключенным при получении акцепта в течение нормально необходимого для этого времени (ст. 441 ГК РФ).
Если акцепт получен с опозданием:
· если оферент, получивший акцепт с опозданием, немедленно
сообщит акцептанту о принятии его акцепта – договор считается заключенным;
· если акцепт получен оферентом с опозданием, а отправлен акцептантом своевременно, тогда оферент, не желающий заключить договор, обязан немедленно оповестить акцептанта о получении акцепта с опозданием, иначе будет возмещать акцептанту убытки.
Если акцепт содержит иные условия, чем содержались в оферте, то
он признается лишь офертой акцептанта к первоначальному оференту.
Стороны меняются местами; если стороны не урегулируют преддоговорные разногласия, то они разрешаются в судебном порядке.
Особо надо уметь правильно определить время и место заключения договора:
· соглашение считается состоявшимся в момент получения оферентом акцепта – это и есть время заключения договора,
и к такому договору применяется законодательство, действовавшее на этот момент;
· местом заключения договора считается место нахождения оферента и к таким договорам применяется законодательство места нахождения оферента (место жительства физического лица
или место нахождения юридического лица (ст. 444 ГК РФ)).
Важное значение приобретает вопрос о начале и окончании действия
договора:
· договор вступает в силу с момента его заключения (ст. 425 ГК
РФ);
· однако стороны вправе определить, что условия заключенного
ими договора применяются и к отношениям, фактически возникшим до заключения договора;
· действие договора прекращается в момент надлежащего исполнения;
· если надлежащего исполнения не состоялось, то договор продолжает действовать и после истечения срока, на который он
был заключен;
· в договоре стороны могут указать, что истечение срока действия
договора прекращает вытекающее из него обязательство;
· окончание срока действия договора не освобождает стороны от
ответственности за нарушение условий договора (кроме неустойки).
118
119
Указанный порядок действия договора сохраняется и при заключении в силу закона обязательных договоров.
Обязательства заключаются для того, чтобы привести к определенному результату – получить товар, работу, услугу, что достигается реализацией должником и кредитором своих прав и обязанностей, составляющих содержание обязательства.
Но содержанием обязательства выступают активные действия, и
их исполнение подчиняется определенным правилам, называемым принципами исполнения обязательства:
· принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно быть исполнено:
а) надлежащими субъектами;
б) в надлежащем месте;
в) в надлежащее время;
г) надлежащим предметом;
д) надлежащим образом;
· принцип реального исполнения (ст. 396 ГК РФ) – исполнение
должно иметь место в натуре, т. е. надо исполнить именно то
действие, которое составляет содержание обязательства, не замещая его денежным эквивалентом в виде убытков и неустоек;
этот принцип содержит в себе два правила:
а) в случае ненадлежащего исполнения уплата убытков и неустоек не освобождает должника от реального исполнения;
б) в случае неисполнения, уплатив убытки и неустойку, должник освобождается от реального исполнения, если иное не
установлено договором.
Оба принципа – диспозитивные, и сторонам предоставлено право
сформулировать иные правила, но не противоречащие этим принципам.
Оба принципа не подчинены друг другу, а имеют самостоятельное
значение. Но при этом:
· нельзя говорить о надлежащем исполнении, если обязательство
не исполнено в натуре;
· реальное исполнение не может быть признано надлежащим, так
как одно предполагает другое.
Если обязательство исполнено ненадлежаще, то вступает в действие
реальное исполнение, кроме одного исключения – соглашения об отступ-
ном (ст. 409 ГК РФ). Уплата должником денежной суммы позволяет кредитору приобрести требуемое ему у другого исполнителя, особенно
в случаях, когда должник допустил просрочку и кредитор утратил интерес к просроченному исполнению.
Законом предусмотрены случаи принудительного исполнения обязательства в натуре:
· неисполнение обязанности передать кредитору индивидуальноопределенной вещи дает кредитору право требовать отобрания
этой вещи от должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях (ст. 398 ГК РФ);
· неисполнение предполагает не требование об исполнении в натуре, а понуждение к замене несостоявшегося исполнения денежной компенсацией.
А это значит, что принцип реального исполнения непосредственно
проявляется только в обязательствах по передаче индивидуально-определенных вещей, а в иных – исполнение в натуре охватывается надлежащим исполнением.
Исполнение обязательства – это сделка и подчиняется общим правилам о сделках, кроме формы сделок (ст. 159 ГК РФ), – сделки во исполнение письменных договоров могут совершаться устно.
Во взаимных обязательствах принято говорить о встречном исполнении – исполнение, произведенное одной стороной, обусловлено исполнением другой стороной.
При этом сторона, совершающая встречное исполнение, вправе:
· приостановить исполнение;
· отказаться от исполнения;
· потребовать возмещения убытков.
Но все это возможно, если обусловленное исполнение первой стороны не предоставлено или не будет предоставлено в обусловленный
срок.
Субъектами исполнения обязательства являются кредитор и должник, и может быть множественность лиц как на одной, так и на другой
стороне. Множественность лиц на стороне кредитора принято называть
активной множественностью, так как каждый из сокредиторов имеет
право требовать от должника совершения действий, предусмотренных
обязательством.
Множественность лиц на стороне должника называют пассивной
множественностью.
120
121
§ 4. Исполнение обязательств: понятие, принципы и условия
При множественности лиц на обеих сторонах имеет место смешанная множественность.
При этом различают:
· долевую множественность – каждый из участников обладает
правами и обязанностями в пределах данной доли;
· солидарная множественность возникает только в случаях, предусмотренных законом или договором. Однако в предпринимательских обязательствах первична солидарность, т. е. по ст. 321,
322 ГК РФ обязательство любой множественности является солидарным, если иное не предусмотрено договором. Солидарный должник, исполнивший обязательство, имеет право регресса
к остальным содолжникам в равных долях;
· пассивная множественность допускает субсидиарные обязательства: субсидиарный должник исполняет только часть, не исполненную основным должником, и не имеет права регресса.
Исполнение обязательства производится надлежащим должником
надлежащему кредитору, однако из этого общего правила существуют
исключения:
· перепоручение – возложение исполнения обязанности должником на третье лицо (ст. 313 ГК РФ):
а) сам должник из обязательства не выбывает и отвечает перед
кредитором в полном объеме;
б) третье лицо выполняет только фактические действия и перед кредитором не отвечает (в поставке товар доставляет
транспортная организация);
· переадресовка исполнения – должник имеет право исполнить
обязательство либо самому кредитору, либо указанному им третьему лицу.
На практике часто перепоручение и переадресовка совпадают,
и всегда ответственность перед кредитором несет должник, кроме правила, установленного ст. 403 ГК РФ, если договором исполнение возложено на третье лицо.
Но в исполнении обязательства возможна замена должника или
кредитора в порядке сингулярного (частного) правопреемства:
· замена кредитора называется цессией (уступкой права требования):
уступающий свое право кредитор называется цедентом;
принимающий право – цессионарием;
а) согласия должника на цессию не требуется кроме лично-доверительных обязательств;
б) должника о цессии необходимо предупредить во избежание
двойного исполнения либо не тому лицу;
в) цессия не изменяет существо обязательства;
г) цессионарий приобретает права цедента;
д) форма цессии соответствует форме договора;
е) цедент отвечает только за действительность переданного требования и не отвечает за неисполнительность должника,
кроме случая, когда он оформляет поручительство за должника перед цессионарием;
· замену должника называют переводом долга:
а) замена требует согласия кредитора;
б) форма та же, что и в цессии;
в) новый должник вправе выдвинуть против кредитора те же
требования, что и прежний;
г) выбывший должник не несет перед кредитором ответственности за исполнительность нового должника.
Во взаимных обязательствах одновременно происходят и цессии и
перевод долга.
Особое значение при исполнении обязательств приобретает предмет исполнения, т. е. вещь, работа или услуга, которую в силу обязательства должник обязан передать кредитору.
ГК РФ устанавливает по предмету специальные правила исполнения денежных обязательств:
· все они выражаются в рублях (ст. 317 ГК РФ);
· допускается определение суммы платежа:
а) в условных единицах;
б) в иностранной валюте;
в) в экю,
но в любом случае при условии, что сами расчеты будут произведены
в рублях по курсу ЦБ на день платежа (или иному курсу или даже по
договору) (ст. 317 ГК РФ);
· в предпринимательских договорах должна быть заложена возможность учета инфляции;
· в общегражданских договорах подлежащая уплате сумма увеличивается пропорционально увеличению МРОТа – автоматически по ст. 318 ГК РФ;
122
123
· денежные обязательства включают в себя условия об уплате
процентов;
· если обязательство не исполняется добровольно, у кредитора
возникают издержки по получению исполнения, что влечет увеличение суммы долга;
· при недостаточности у должника средств для погашения задолженности устанавливается очередность погашения задолженности:
а) издержки кредитора по получению задолженности;
б) предусмотренные проценты;
в) основная сумма долга.
Но это диспозитивная норма и стороны в договоре могут установить иной порядок. Установлены особые правила для исполнения альтернативных обязательств, т. е. тех, в которых существует не один, а несколько предметов исполнения, и где передача любого из предметов является надлежащим исполнением, но право выбора у кредитора.
В факультативных обязательствах (один предмет, а должник вправе произвести его замену другим) гибель предмета влечет прекращение
обязательства.
Способ исполнения обязательства – это порядок совершения должником действий по исполнению его:
· разовым актом;
· периодами.
Способ исполнения определяется сторонами в договоре. Недопустимы односторонний отказ от исполнения и одностороннее изменение
условий исполнения (ст. 310 ГК РФ), однако в предпринимательских
договорах закон допускает возможность одностороннего отказа и одностороннего изменения условий исполнения, если иное не предусмотрено договором.
Обязательство признается исполненным надлежаще, если использованы следующие способы:
· личное вручение;
· сдача перевозчику для доставки;
· сдача почте для пересылки;
· вручение третьим лицам, для передачи кредитору (депозит).
Место исполнения обязательства влияет:
· на распределение расходов по доставке;
· определение места сдачи и приемки товара;
Существующий в обществе правопорядок обеспечивается различными правовыми средствами, одним из которых является гражданскоправовая ответственность.
Для того чтобы определить суть гражданско-правовой ответственности, необходимо хорошо понимать, что такое юридическая обязанность –
она представляет собой предписанную обязанному лицу меру должного
поведения, которой необходимо следовать в соответствии с требованиями управомоченного лица в целях удовлетворения его интересов.
При этом под юридической необходимостью понимают не объективную закономерность, а субъективную невозможность неисполнения
124
125
· выбор подлежащего применению закона.
Если при заключении договора стороны не определили место исполнения обязательства, то оно определяется ст. 316 ГК РФ.
Срок исполнения:
либо определенный (дата, период);
либо моментом востребования, т. е. 7 дней с момента
предъявления требований кредитором.
Могут устанавливаться промежуточные сроки и за их нарушение
устанавливаются неустойки. Гражданин может исполнить обязательство
досрочно, а досрочное исполнение обязательства предпринимателем
допускается только с согласия другой стороны.
Исполнение обязательства с нарушением срока именуется просрочкой: бывает просрочка должника и просрочка кредитора.
Просрочка должника создает для него необходимость возместить
кредитору убытки:
при случайной невозможности исполнения в период просрочки;
при утрате интереса кредитора из-за просрочки.
Просрочка кредитора:
не принял исполнение;
не исполнил свою обязанность.
При просрочке кредитора должник не считается просрочившим
и вправе требовать от кредитора возмещения убытков, а также за период
просрочки кредитора должник не платит процент по денежным обязательствам.
§ 5. Гражданско-правовая ответственность за нарушение
договорных обязательств
требований юридических норм, установленных государством определенных правил поведения на данном этапе экономического развития.
Сутью юридической обязанности является то, что обязанное лицо
должно поступить так, а не иначе, так как в пределах конкретного правоотношения другого выбора у него нет. Вот почему гражданско-правовой договор должен определять конкретные виды поведения обязанного
лица, чтобы была возможность принудить должника исполнить его обязанность надлежаще и реально.
Понятие «должен» характеризует содержание юридической обязанности и выражает меру необходимого поведения.
Лицо обязано не вообще, а в строго ограниченных пределах, и эти
пределы или границы устанавливают нормы права.
В содержание юридической обязанности включается властный
императив (императивная норма), что означает безусловное требование
следовать предписанному правилу поведения.
Именно поэтому возникает обеспеченность должного поведения в
правоотношении мерами государственно-принудительного воздействия.
В современных условиях в понятие «должен», «обязан» иногда вкладывают не юридическую обязанность, а лишь необходимость того или
иного варианта поведения в смысле фактической закономерности:
обязанность по ГПК доказывать те обстоятельства, на которые
спорящие стороны ссылаются;
обязанность покупателя принять и осмотреть полученный от
продавца товар.
Невыполнение этих обязанностей не является противоправным
поведением, так как их невыполнение не причиняет вред другим лицам,
а лишь вред себе самому, а следовательно, не связано с мерами государственно-принудительного воздействия.
Обязанность станет юридической только тогда, когда за ее неисполнение может наступить юридическая ответственность:
гражданско-правовая;
дисциплинарная как вид административной;
административная;
уголовно-правовая.
В гражданском праве юридические обязанности имеют неодинаковое содержание и поэтому выполняют различные функции в правоотношениях различного типа:
· в абсолютных правоотношениях юридические обязанности носят оградительную роль, т. е. на всех без исключения возлагает-
ся обязанность воздерживаться от любых действий, нарушающих права собственника, и именно это создает собственнику
юридически закрепленную возможность совершать все дозволенные действия, направленные на удовлетворение собственных
интересов;
· в относительных правоотношениях юридические обязанности
являются звеном связи этих отношений, так как позволяют управомоченному лицу удовлетворить свой интерес за счет действий обязанного лица.
Как бы ни различались правоотношения, юридические обязанности во всех случаях означают долг лица перед другими лицами, в интересах которых устанавливаются правоотношения.
Добросовестное исполнение обязанностей есть общественная дисциплина, необходимая в условиях рыночной экономики, поэтому за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности наступает реальное государственное принуждение.
Спецификой гражданско-правовой ответственности является то, что
при нарушении обязанности правонарушитель претерпевает дополнительные неблагоприятные имущественные последствия в виде безвозмездного умаления его имущественной сферы – связана с дополнительными обременениями для правонарушителя.
Функции гражданско-правовой ответственности:
компенсационная (восстановить имущественную сферу потерпевшего за счет умаления имущественной сферы правонарушителя);
предупредительная, она же превентивная (воспитательная)
(исключить в будущем подобные нарушения).
По основаниям возникновения ответственность бывает деликтная
и договорная.
Сейчас нас интересует только договорная ответственность, где правонарушитель – должник, а потерпевший – кредитор.
По форме гражданско-правовая ответственность – это вред, убытки, ущерб, неустойки:
· вред (damage) – это любое умаление любого блага;
· убыток (loss) – ущерб, выраженный в денежной форме,
причиненный одному лицу неправомерными действиями другого
лица;
126
127
· ущерб (property damage) – имущественный вред, причиненный
имуществу участника гражданского права.
При множественности должников может наступить видовая ответственность: долевая, солидарная, субсидиарная. По общему правилу наступает долевая ответственность, по закону в равных долях, если иное
не установлено договором.
Солидарная ответственность наступает:
· по закону:
при неделимости предмета обязательства;
при множественности должников по обязательству, возникшему
из предпринимательской деятельности;
· по договору – в иных случаях (ст. 222 ГК РФ).
Субсидиарная – наряду с основным должником выступает и дополнительный.
Ответственность за нарушение обязательства наступает при наличии предусмотренных законом юридических фактов, совокупность которых образует состав гражданского правонарушения:
· противоправность поведения должника;
· возникновение у кредитора убытков;
· наличие причинной связи между противоправным поведением
должника и возникновением убытков у кредитора;
· вина должника.
Противоправность поведения должника означает, что оно:
а) противоречит нормам объективного права (ст. 169 ГК РФ);
б) противоречит субъективным правам других лиц:
– путем неправомерных действий (некачественно);
– путем бездействия (договор подряда неисполнен).
Убытки представляют собой стоимостную оценку неблагоприятного воздействия противоправного поведения должника на имущественную сферу кредитора. Убытки выражаются:
· в реальном ущербе:
а) расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права;
б) утрата или повреждение имущества;
· упущенная выгода – неполученные доходы, которые кредитор
получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено.
Наличие причинной связи между противоправным поведением
должника и убытками кредитора предполагает, что противоправное поведение является главной причиной, влекущей наступление отрицательного результата в виде убытков кредитора.
Под виной как условием ответственности понимают психическое
отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям.
Вина имеет форму умысла и неосторожности. При умысле нарушитель сознает противоправный характер своих действий или сознательно допускает возможность их наступления. При неосторожности нарушитель не предвидит возможности наступления отрицательных последствий своего поведения, хотя мог и должен был их предвидеть.
При нарушении договорных обязательств, как правило, имеет место неосторожная форма вины.
Юридическое лицо психикой не обладает, и его вину понимают как
совокупное психическое отношение всех или части работников юридического лица к выполнению его обязательств (ст. 402 ГК РФ).
По ст. 403 ГК должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, на которых исполнение
было возложено, но при наличии вины должника или третьего лица.
При нарушении должником своих обязательств, обеспеченных неустойкой, ответственность может наступить и при отсутствии у кредитора убытков.
При отсутствии любого элемента состава гражданского правонарушения ответственности быть не может.
Однако это не относится к предпринимателям, которые отвечают
за нарушение обязательств без вины, т. е. отвечают и за случайно наступившую невозможность исполнения, кроме действия непреодолимой
силы, т. е. действие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При этом ч. 3 ст. 401 ГК РФ установила, что не
являются непреодолимой силой:
· нарушения обязанностей со стороны контрагента должника;
· отсутствие на рынке необходимых для выполнения обязательства товаров;
· отсутствие или недостаточность денежных средств у должника.
Должник не несет ответственность за случай – т. е. обстоятельство,
возможность наступления которого он не мог и не должен был предвидеть.
128
129
Гражданское законодательство устанавливает презумпцию вины
должника до тех пор, пока не будет доказано обратное.
Включение в договор условия об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.
По общему правилу размер гражданско-правовой ответственности
определяется размером причиненных кредитору убытков, что по ст. 15
ГК РФ означает: реальный ущерб и упущенная выгода.
Размер убытков устанавливается по ценам:
· действующим в месте исполнения обязательства;
· на дату добровольного удовлетворения требования кредитора
должником;
· на день предъявления иска в суд;
· по решению суда может быть на день вынесения решения.
Эти правила побуждают должника добровольно исполнить обязательство как можно раньше под страхом более высоких цен.
Особенно сложно исчислить размер упущенной выгоды, поскольку реального убытка нет, а есть лишь их вероятность – это предположение кредитора о тех доходах, которые он мог бы получить, а поэтому
учету подлежат:
· меры, предпринятые кредитором для получения прибыли (купил оборудование для переработки сырья, не поставленного
должником);
· сделал необходимые приготовления.
Специальные правила установлены для определения размера ответственности по обязательствам, обеспеченным неустойкой.
По общему правилу применяется зачетная неустойка, т. е. убытки
возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
Однако договором (реже законом) могут устанавливаться иные неустойки:
зачетная – входит в цену убытков;
исключительная – только она без учета убытков;
кумулятивная (штрафная) + убытки;
альтернативная – или она или убытки.
Для взыскания неустойки не требуется доказывания наличия убытков, однако если кредитор вообще не понес убытков суд может снизить
реальную неустойку, а бремя доказывания отсутствия убытков лежит на
должнике.
Суд вправе истребовать у кредитора документы, подтверждающие
размер убытков по требованию должника.
В ст. 395 ГК ПФ установлены особые правила, касающиеся размера ответственности за нарушение денежных обязательств по следующим
основаниям:
· неправомерное удержание чужих денежных средств;
· уклонение от их возврата;
· просрочка в уплате денег;
· неосновательное получение денег;
· неосновательное сбережение денег за счет другого лица;
· неправомерное пользование чужими денежными средствами.
За пользование чужими денежными средствами взимаются проценты на сумму этих средств и их размер определяется:
· учетной ставкой банковского процента, действующей в месте
жительства (нахождения) кредитора;
· на день исполнения денежного обязательства;
· по решению суда на день вынесения решения.
К взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами применяют правила зачетной неустойки: убытки взыскиваются в
части, превышающей размер процента за пользование чужими денежными средствами.
По отдельным видам обязательств может устанавливаться ограниченная ответственность:
· исключительная неустойка;
· по договорам энергоснабжения – только реальный ущерб;
· предприятия связи отвечают только за реальный ущерб;
· по недействительным сделкам с пороком субъекта – реальный
ущерб.
130
131
Оглавление
Введение...........................................................................................................................3
Глава 1. Понятие гражданского права...........................................................................7
§ 1. Предмет, метод, принципы, и система гражданского права...........................7
§ 2. Гражданское правоотношение......................................................................10
§ 3. Источники гражданского права.....................................................................14
Глава 2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права..............17
§ 1. Гражданская правоспособность....................................................................17
§ 2. Гражданская дееспособность........................................................................20
§ 3. Опека и попечительство................................................................................24
§ 4. Индивидуализация физических лиц в гражданском обороте...................25
§ 5. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление
гражданина умершим............................................................................................26
§ 6. Акты гражданского состояния......................................................................28
Глава 3. Юридические лица.........................................................................................30
§ 1. Понятие юридического лица.........................................................................30
§ 2. Виды юридических лиц..................................................................................31
§ 3. Правоспособность и дееспособность юридических лиц...............................33
§ 4. Органы юридического лица...........................................................................34
§ 5. Способы образования юридического лица.................................................35
§ 6. Индивидуализация юридических лиц..........................................................37
§ 7. Филиалы и представительства юридических лиц.......................................38
§ 8. Прекращение юридических лиц...................................................................39
§ 9. Несостоятельность (банкротство) юридического лица..............................43
Глава 4. Объекты гражданских прав............................................................................46
§ 1. Классификация вещей....................................................................................46
§ 2. Деньги..............................................................................................................49
§ 3. Имущественные права....................................................................................49
§ 4. Информация....................................................................................................50
§ 5. Работа и услуги................................................................................................51
§ 6. Интеллектуальная собственность..................................................................51
§ 7. Ценные бумаги.................................................................................................52
§ 8. Виды ценных бумаг..........................................................................................53
Глава 5. Сделки..............................................................................................................59
§ 1. Понятие и виды сделок..................................................................................59
§ 2. Классификация сделок...................................................................................60
§ 3. Условия действительности сделок.................................................................61
132
§ 4. Условия недействительности сделок.............................................................63
§ 5. Виды ничтожных сделок...............................................................................64
§ 6. Виды оспоримых сделок................................................................................66
§ 7. Юридические последствия признания сделки недействительной...........69
Глава 6. Представительство и доверенность..............................................................70
§ 1. Понятие и виды представительства..............................................................70
§ 2. Доверенность...................................................................................................72
§ 3. Представительство без полномочий.............................................................74
Глава 7. Осуществление и защита гражданских прав...............................................75
§ 1. Осуществление гражданских прав.................................................................75
§ 2. Защита гражданских прав................................................................................76
§ 3. Способы защиты субъективных гражданских прав...................................76
Глава 8. Сроки в гражданском праве...........................................................................79
§ 1. Понятие и виды сроков в гражданском праве..............................................79
§ 2. Сроки исковой давности.................................................................................80
Глава 9. Право собственности и другие вещные права.............................................83
§ 1. Общие положения о праве собственности..................................................83
§ 2. Формы собственности....................................................................................85
§ 3. Основания возникновения и прекращения права собственности............85
§ 4. Право общей собственности.........................................................................94
§ 5. Право хозяйственного ведения и оперативного управления........................98
§ 6. Защита права собственности и иных вещных прав...................................102
Глава 10. Обязательственное право...........................................................................107
§ 1. Обязательства: понятие, система и основания возникновения.................107
§ 2. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, форма и виды.....111
§ 3. Заключение договора......................................................................................117
§ 4. Исполнение обязательств: понятие, принципы и условия.........................120
§ 5. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных
обязательств..........................................................................................................125
133
ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
Учебное издание
Чернышев Юрий Владимирович
ПРАВОВЕДЕНИЕ
Редактор О. Д. Камнева
Корректор К. И. Бойкова
Компьютерная верстка И. А. Яблоковой
Подписано к печати 27.12.07. Формат 60´84 1/16. Бум. офсетная.
Усл. печ. л. 7,8. Уч.-изд. л. 10,4. Тираж 400 экз. Заказ 231. «С» 118.
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.
190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, д. 4.
Отпечатано на ризографе. 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, д. 5.
134
135
ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
136
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1
Размер файла
834 Кб
Теги
pravovedenie, chernyshev
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа