close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Юридическая клиника АРХИВ - Нижегородская Правовая Академия

код для вставкиСкачать

Вопрос (опубликован 28.03.2014):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я проиграл районный суд, аппеляцию, в кассации областного суда в рассмотрении отказали, могу ли я обратиться в верховный суд, если да, то каким образом надзор или кассация и на основании каких статей. Ответ: Кассационная жалоба подается в президиум суда субъекта Российской Федерации (верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа).
Вторым этапом кассационного обжалования судебных постановлений является их подача в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации.
Кассационная жалоба до её подачи в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ, как и при апелляционном рассмотрении, должна быть предметом рассмотрения дела в соответствующем суде и по ней также должно быть принято какое-либо решение.
Необходимо в данной ситуации обратиться в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации.
Срок кассационного обжалования решений суда первой инстанции теперь составляет шесть месяцев с момента вступления в законную силу, но при условии, что они были обжалованы в апелляционном порядке.
Рассмотрению кассационной жалобы или представления предшествует их изучение судьей, председателем, или заместителем председателя президиума верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, либо судьей Верховного Суда Российской Федерации. По результатам изучения жалобы выносится определение, об отказе в ее рассмотрении, либо о передаче жалобы вместе с делом на рассмотрение суда кассационной инстанции.
В кассационном порядке решения судов первой инстанции теперь могут быть пересмотрены только, если в них допущены существенные нарушения норм материального или процессуального права.
В порядке надзора обжалуются вступившие в законную силу судебные постановления только в президиум Верховного Суда РФ, и только, если они были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации, а также определения Судебных коллегий по административным делам, по гражданским дела, и Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные в апелляционном или кассационном порядке.
Подлежат отмене судебное постановление, только в случае, если им нарушаются права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации; либо права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы; либо единообразие в толковании и применении судами норм права.
гл 41.1 Производство в суде надзорной инстанции. Ст 391.1 .ГПК
1. Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в части второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены этими судебными постановлениями.
2. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются:
1) вступившие в законную силу решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации;
Статья 391.2. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления
1. Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.
Таким образом, во-первых, должен быть соблюден срок в соотв. со ст 376 ч.2 ГПК РФ, так как судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течении 6 месяцев, во-вторых должна быть соблюдена подведомственность в соотв. со ст. 377 ч.2 п.1 ГПК РФ, в-третьих должны быть соблюдены требования ст.378 ГПК РФ содержание жалобы при ее подаче. Можно обратиться в кассационную инстанцию ВС РФ в соотв. со ст. 377ч.2 п.3 в судебную коллегию по гражданским делам ВС РФ и далее к заместителю Председателя ВС РФ с учетом положения ст. 378 ч.3, т.е приложить решение кассационной инстанции областного суда, именно в кассацию а не в надзор т.к компетенция судебной коллегии определена Федеральным конституционным законом Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" (ст. 10 п.2) рассматривают в пределах своих полномочий в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации дела в апелляционном и кассационном порядке.
Ответ подготовили студенты гр.302 Патина А., Зудин К., Чикишева А., Мокеев В.
преподаватель Применко Ю.В.
Вопрос (опубликован 20.03.2014):
Вопрос из кадетской школы №4. Семья жила в военном городке. Сын учился в школе, паспорт не получал. Семья переехала в Н.Новгород. Военного городка больше нет. Сыну пред-стоит сдавать ГИА за 9 класс. Паспорта у него нет. Как в настоящее время получить паспорт? Возможна ли сдача экзамена без паспорта? Ответ: По сути Вашего обращения поясняем следующее:
1. Как получить паспорт?
Положение о паспорте гражданина Российской Федерации (утвер-ждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. №828 с изменениями и дополнениями) устанавливает, что 1) обязанность получить паспорт гражданина РФ относится ко всем гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста и проживающим на территории Российской Федерации;
2) документы и личные фотографии для получения паспорта следует сдать не позднее 30 дней после достижения 14 лет; 3) гражданин может обратиться по вопросу выдачи паспорта в органы ФМС России по месту жительства (тогда паспорт выдается ему в 10-дневный срок со дня принятия документов), месту пребывания (тогда паспорт выдается в 2-месячный срок со дня принятия документов).
Правила получения паспорта изложены в приказе ФМС России от 30.11.2012 № 391 "Об утверждении Административного регламента Феде-ральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостове-ряющего личность гражданина Российской Федерации на территории Рос-сийской Федерации" (зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 №28532). В случае достижения 16-летнего возраста на момент обращения за выдачей паспорта Ваш сын может быть привлечен к административ-ной ответственности по ч.1 ст.19.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях за проживание по месту пребывания или по месту жи-тельства в жилом помещении гражданина РФ, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), без документа, удостове-ряющего личность гражданина (паспорта), в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
2. Возможна ли сдача ГИА без паспорта?
Согласно п.38 Порядка проведения государственной итоговой атте-стации по образовательным программам основного общего образования (ут-вержден приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утвер-ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-зовательным программам основного общего образования", зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206):
1) допуск обучающихся в пункт проведения экзаменов осуществля-ется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при на-личии их в утвержденных министерством образования субъекта РФ списках распределения в данный пункт,
2) в случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в пункт после подтверждения его личности сопро-вождающим,
3) на входе в пункт сотрудники, осуществляющие охрану правопо-рядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с ор-ганизаторами проверяют наличие указанных документов у обучающихся, ус-танавливают соответствие их личности представленным документам, прове-ряют наличие указанных лиц в списках распределения в данный пункт про-ведения экзаменов.
Вопрос (опубликован 20.03.2014):
Семья: мать - гражданка Азербайджана, отец - гражданин РФ, у сына - фамилия и гражданство матери. Семья проживает в Н.Новгороде в квартире отца, у отца прописка в Н.Новгороде. Сын проходит обучение в Н.Новгороде как иностранный гражданин. Правомерно ли это? Возможно ли получение российского гражданства? Ответ: Да, получение гражданства РФ возможно как матерью, так и сыном.
В соответствии со ст. 14 ФЗ "О гражданстве РФ" от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, если иностранный гражданин (в данном случае мать) состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет (п. "б", ч. 2 ст. 14 ФЗ "О гражданстве РФ"). При этом, необходимо иметь на руках свидетельство о браке и паспорт супруга, имеющего гражданство РФ.
В соответствии с п. "а" ч. 6 ст. 14 Федерального закона "О гражданстве РФ" право на приобретение гражданства в упрощенном порядке, без соблюдения условий предусмотренных ч. 1 ст. 13 данного закона имеет ребенок, один из родителей которого состоит в гражданстве РФ.
Для подачи заявления о приеме в гражданство необходимо согласие другого родителя ребенка, за исключением случаев, когда ребенок проживает на территории РФ (как в данном случае).
Пункт 17 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ устанавливает, что заявление о приеме в гражданство ребенка, один из родителей которого имеет гражданство РФ, подается соответственно родителем ребенка, имеющими гражданство РФ (то есть отцом).
Вместе с заявлением, если ребенок проживает на территории РФ, предоставляются:
* - свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его наличии);
* - вид на жительство либо иной документ, подтверждающий проживание ребенка на территории РФ;
* - согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства РФ, оформленное в соответствии с п. 5 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства (в произвольной форме, но заверенное нотариально).
Вопрос (опубликован 18.03.2014):
К Вам обращаются жители ТСЖ за консультацией по следующему вопросу.
Председатель ТСЖ, в нарушение ЖК РФ ст.145 п.1; п.4; п.4; п.8, ежегодно единолично устанавливает тарифы по статьям "Содержание" и "Ремонт" с повышением на 20-30%, без ревизии, без отчета, без общего собрания, без сметы доходов и расходов.
По какому действующему законодательству можно привлечь председателя к ответственности в суде за неправомерные действия. Ответ: Согласно ЖК РФ от 29 декабря 2004г. №188-ФЗ с дополнениями и изменениями на 2 июля 2013г. п.2.ст.165 Органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы обязаны предоставлять гражданам по их запросам информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного самоуправления в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
Таким образом, тарифы на содержание и ремонт жилья устанавливаются общим собранием членов ТСЖ. Следовательно, действия председателя ТСЖ в данном случае неправомерны. Согласно ч.1.ст.3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
Действующем жилищным законодательством РФ никак не регламентирован вопрос ответственности председателя правления товарищества за причиненные убытки товариществу в результате его действий (или бездействия). В связи с чем, было бы не лишним товариществу поднять вопрос о расходовании этих денежных средств, так как в случае нецелевого расходования, речь может идти уже о мерах уголовной ответственности.
Также при заключении трудового договора председатель правления ТСЖ несет дисциплинарную и полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный ТСЖ, в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Таким образом, общее собрание членов ТСЖ может подать жалобу в жилищную инспекцию и в прокуратуру на отмену этих тарифов, т.к. только решением общего собрания можно это сделать. Ответ подготовила студентка группы 201 Баранова М. Преподаватель Применко Ю.В.
Вопрос (опубликован 06.03.2014):
Бабушка имеет в собственности квартиру. Ее сын и невестка прописаны и проживают в разных квартирах, имеют несовершеннолетнего ребенка. Ребенок нигде не прописан. Может ли бабушка прописать своего внука временно на свою жилплощадь? Ответ: Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних детей, не достигших 14 лет, признается место жительства их родителей. В заданном вопросе не сказано исполнилось ли ребенку 14 лет. Если ему исполнилось 14 лет, то по закону он вправе проживать (быть зарегистрированным) не только по месту жительства родителей, но и по месту жительства бабушки (с письменного согласия родителей).
Вопрос (опубликован 03.03.2014):
По какой статье закона судья не имеет права использовать решения суда, вступившие в законную силу? Ответ: Вами не корректно поставлен вопрос, поэтому ответить на него не представляется возможным.
ГПК РФ не содержит нормы, по которой судья не имеет права использовать решения суда, вступившие в законную силу. Если речь идет о подаче искового заявления, то в соответствии с п.2 ч.1 ст. 134 ТК РФ судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Если же речь идет о бремени доказывания, то согласно ч.3 ст.61 ГПК РФ при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.
Вопрос (опубликован 28.02.2014):
Вопрос поступил от Наумовой Ирины Михайловны из областной библиотеки. Гражданин взял кредит в банке. Какие существуют пути (законные, незаконные) для того, чтобы его не платить. Ответ: Исходя из Вашего вопроса, делаем вывод, что гражданин заключил с банком, то есть юридическим лицом, гражданско-правовой договор банковского кредитования. Договор предполагает обязательное исполнение всех условий, под которыми подписалась сторона. В одностороннем порядке отказываться от исполнения договора нельзя, если банк со своей стороны не нарушал существенных условий. Незаконное же поведение влечет за собой ответственность. Обязательства нужно исполнять!
Вопрос (опубликован 21.02.2014):
Я и моя совершеннолетняя дочь прописаны в квартире, на которую у нас есть договор социального найма с администрацией (г. Балахна). На квартиру есть обменный ордер. Сейчас я начала делать приватизацию квартиры. К квартире прилагаются 2 сарая, один из которых в 90-х годах был перестроен под гараж, но никаких документов на эти сараи нет. Можно ли восстановить документы и где? Или может можно в процессе приватизации их как-то оформить вместе с квартирой? Ответ: Уважаемая, Наталья Смирнова!
По закону "О приватизации жилищного фонда" приватизации подлежит жилое помещение как таковое, т.е. квартира в которой вы проживаете. Что же касается сараев, то в отношении их возникает ряд вопросов.
Вы пишете, что к квартире прилагается 2-ва сарая. Поскольку вы проживаете в многоквартирном доме, то земельный участок, на котором расположен дом, должен иметь определенный правовой режим: либо он закрепляется за домом и становится общим имуществом дома (ст. 36 "Жилищный Кодекс РФ"), либо находится в муниципальной собственности г. Балахны. В последнем случае надо оформлять право собственности на земельный участок под вашими сараями, если администрация города примет решение о выделении вам соответствующего земельного участка.
Вам следует обратиться в земельный комитет г. Балахны, возможно, там имеются документы о выделении земельного участка. В случае положительного ответа земельного комитета нужно обращаться в службу кадастрового учета и ФРС для оформления свидетельства о праве собственности на земельный участок на сарай и гараж.
Вопрос (опубликован 17.02.2014):
Я являюсь нанимателем муниципальной квартиры из 2 комнат площадью 31 кв.м. Дом, в котором проживаю, признан аварийным, подлежащим расселению. В квартире прописаны и проживают 4 чел., все совершеннолетние. Моя семья состоит из 4 человек: я с супругой и два сына. На что я и моя семья при расселении претендовать? Из расчета какой нормы жилплощади будет предоставлена другая квартира. Могут ли мои взрослые сыновья претендовать на отдельную от нас с супругой жилую площадь? Ответ: Уважаемый, Евгений Юрьевич!
По закону условия переселения Вашей семьи следующие:
1) Согласно ст.87 Жилищного Кодекса РФ если жилое помещение, занимаемое по договору социального найма признано непригодным для проживания (ветхим или аварийным), выселяемым из такого жилого помещения гражданам наймодателем предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.
Другое благоустроенное жилое помещение означает, что в нем должны быть все коммунальные удобства (водоснабжение (горячее и холодное) водоотведение, электроснабжение, отопление, газоснабжение).
2) Согласно п.1 ст.89 Жилищного Кодекса РФ предоставляемое жилое помещение должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению и находиться в границах данного населенного пункта.
Равнозначным по общей площади означает, что оно должно быть не менее того, которое вы занимаете по совокупности всех жилых и не жилых (вспомогательных) помещений (кухня, прихожая, кладовка, санузел и т.п.), кроме балконов, лоджий, веранд и террас, т.е не менее 31 м2.
Если вы занимаете отдельную квартиру, то и предоставлена должна быть отдельная квартира.
В границах данного населенного пункта означает в границах Н.Новгорода.
При этом сыновья права на отдельное жилье не имеют.
Вопрос (опубликован 07.02.2014):
В 2008 году я приобрела автомобиль, который находился в залоге в банке. В 2010 году автомобиль арестовали и в акте ареста судебный пристав указал, что машина остаётся у меня на хранении. В 2013 году направили постановление о реализации автомобиля. Ответьте пожалуйста на такой вопрос: Имею ли я право на вознаграждение за хранение арестованного имущества, и какова такса за вознаграждение? Ответ: Здравствуйте!
Вознаграждение и возмещение расходов за хранение арестованного имущества не выплачивается взыскателю, должнику и членам его семьи. Если Вы к указанным лицам не относитесь, у Вас есть право на получение вознаграждения и возмещение расходов. Для этого должен быть заключен с территориальным органом Федеральной службы судебных приставов договор, который должен содержать условия о размере и сроках выплаты вознаграждения и иных необходимых расходов. При наличии такого договора именно служба судебных приставов исполняет принятые на себя обязательства - выплачивает вознаграждение и расходы. Если данного договора нет, то взыскание вознаграждения и расходов осуществляется с должника, размер и сроки определяются по соглашению с ним, в случае не достижения согласия - судом.
Вопрос (опубликован 07.02.2014):
Вопрос о наследстве (Исанина А.В.)
В конце 20013г. мне стало известно о том, что мой дядя, проживающий в г.Москве, завещал мне и моему двоюродному брату все свое имущество. Меня никто не известил о том когда умер мой дядя и к нотариусу никто не вызывал, не извещал о возможности принятия наследства. В конце 2013 г. года мне стало известно о том, что мой двоюродный брат стал собственником квартиры дяди в г. Москве. Могу ли я претендовать на наследство после умершего дяди? Что я должен делать и куда обращаться? Ответ: Здравствуйте Александр Васильевич! К сожалению, в вопросе отсутствует информация, о дате смерти Вашего дяди, о том как и когда Вам стало известно о данном факте и о том, что имеется завещание. Срок на принятие наследства - 6 месяцев со дня открытия наследства (даты смерти наследодателя). Вам следует обратиться к нотариусу, который вел наследственное дело и выдавал свидетельство о праве на наследство, уточнить, получил ли Ваш двоюродный брат наследство по закону или по завещанию. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 ГК РФ. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.
Таким образом, если Ваш брат не будет возражать относительно принятия Вами наследства после пропуска срока нотариус выдаст и Вам свидетельство о праве на наследство. Если же он не согласится на это, Вам следует после посещения нотариуса, в течение шести месяцев с момента как Вы узнали о смерти дяди и завещании, обратиться в суд (по месту нахождения имущества) с заявлением о восстановлении срока на принятие наследства. Ваши требования могут быть удовлетворены если суд посчитает причины пропуска уважительными. Вопрос (опубликован 31.01.2014):
По телефону поступил вопрос от Таракановой Зои Викторовны.
Тараканова проживает в кв. 8 дома №29 "в" по ул. ***, квартира в 2004 г. была приватизирована. Две другие квартиры в этом же доме числятся по данному адресу (по той же улице) за домом №27. С 1980 года этот дом с двумя разными номерами обслуживает домоуправление №2 Нижегородского района. С 2013 года домоуправление №2 отказывается обслуживать ее квартиру, ссылаясь на то, что она является частной собственностью. Тараканова спрашивает, куда и к кому ей обратиться с жалобой на домоуправление №2 и с просьбой обязать его обслуживать ее квартиру. Ответ: Уважаемая Зоя Викторовна!
Для ответа на Ваш вопрос и дальнейших действий необходима информация о том, заключался ли на 2014 г. с Домоуправляющей компанией Нижегородского района договор на обслуживание дома № 29 "в" по ул. ***, а также какая форма управления домом выбрана собственниками помещений в Вашем доме?
Домоуправляющая компания Нижегородского района обязана обслуживать Ваш дом только при наличии договора на его обслуживание.
Вопрос (опубликован 29.01.2014):
Мой работодатель ДВАЖДЫ предоставил ОДИН И ТОТ ЖЕ больничный лист в фонд социального страхования. ФСС соответственно дважды начислила оплату по больничному листу. Затем, поняв, что денежные средства начислены не правильно, ФСС обратилась в суд о взыскании неправильно начисленной суммы с работодателя. ФСС выиграло дело. Теперь мой работодатель подает на меня исковое заявление в суд, о взыскании той самой суммы в порядке регресса. Вопрос: правомерны ли действия моего работодателя, если моей вины вообще нет. Не положено ли в таких случаях денежные средства взыскивать с бухгалтера, который дважды направил больничный лист на оплату. Заранее благодарю за ответ. Ответ: В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" суммы пособий по временной нетрудоспособности, излишне выплаченные застрахованному лицу, не могут быть с него взысканы, за исключением случаев счетной ошибки и недобросовестности со стороны получателя (представление документов с заведомо неверными сведениями, в том числе справки (справок) о сумме заработка, из которого исчисляются указанные пособия, сокрытие данных, влияющих на получение пособия и его размер, другие случаи). Отметим, что понятие "счетная ошибка" в трудовом законодательстве не раскрывается. Роструд в своем Письме от 01.10.2012 № 1286-6-1 высказал мнение, что счетной следует считать арифметическую ошибка, то есть ошибку, допущенную при проведении арифметических подсчетов.
Описанную Вами ситуацию нельзя отнести к счетной ошибке. Это следует и из судебной практики. Так в Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2012 № 59-В11-17 указано на то, что двойное начисление заработной платы, или пособия не является счетной ошибкой и излишне выплаченные суммы, в результате таких действия работодателя, к взысканию с работника не подлежат.
Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.
Вопрос (опубликован 23.01.2014):
Вопрос от Котелевой Елены Ольгердовны
Что выгоднее с точки зрения уплаты налогов: оформить завещание на садовый участок или договор дарения? Ответ: Действующее налоговое законодательство не предусматривает взимание налоговых платежей по завещанию и по дарению, так как данный налог отменен с 2005 года. В этой связи никакой выгоды в указанных платежах не усматривается.
Доцент кафедры предпринимательского и финансового права к.ю.н. В.В. Муравьев.
Вопрос (опубликован 22.01.2013):
Пункт 3.1. постановления правительства Нижегородской области от 28.05.2013 № 310 устанавливает, что весь объем электроэнергии одинокими пенсионерами оплачивается по социальной норме. Значит ли это, что если одиноко проживающий пенсионер нажег 300 кв., то он их оплачивает по цене первых 50 кв.? Куда надо обращаться, чтобы это было оформлено, зарегистрировано, отмечено в квитанции? Какие документы необходимы для оформления этого? Где их брать и куда относить? Ответ: С 1 сентября в России вступило в силу постановление Правительства. Это постановление вводит новый порядок применения социальных норм. В Нижегородской области на данный момент социальная норма, утвержденная правительством области, составляет 50 кВт.ч на одного зарегистрированного в жилом помещении. В соцнорму теперь включается и ОДН.
Как будет применяться соцнорма по отношению к одиноко проживающим лицам, являющимся получателями пенсии по старости или инвалидности, и семей таких пенсионеров: 1) в первый год применения социальной нормы весь объем потребления электроэнергии будут оплачивать по льготному тарифу в пределах социальной нормы. 2) со второго года - устанавливается социальная норма с применением повышающего коэффициента 1,5 к величине социальной нормы, т.е., по сути, их социальная норма потребления будет в полтора раза больше, чем у остальных граждан. (если сейчас она установлена на уровне 50 кВт.ч, то будет 75 кВт.ч.) Для того чтобы начислять оплату с учетом льгот, эту информацию получают от органов социальной защиты населения и (или) Пенсионного фонда РФ и органов регистрационного учета. Для получения льготных условий по использованию социальной нормы одиноко проживающие пенсионеры (инвалиды) и семьи пенсионеров могут представить в ОАО "Нижегородская сбытовая компания" подтверждающие документы. В этом случае льгота будет применяться с сентября.
Список документов для одиноко проживающих пенсионеров или инвалидов:
1)Письменное заявление установленного образца, 2)Копия паспорта, 3)Копия пенсионного удостоверения либо справка, подтверждающая факт установления инвалидности; 4)Оригинал справки из управляющей компании о составе семьи для граждан, проживающих в МКД или оригинал выписки из домовой книги для жилых домов.
Таким образом, ссылаясь на Постановление Правительства Нижегородской области от 28.05.2012 N 310(ред. от 11.09.2013)"Об установлении размера социальной нормы потребления электрической энергии населением", установить, что с 1 сентября 2013 года весь объем потребления электрической энергии лицами, одиноко проживающими, зарегистрированными в жилом помещении и являющимися получателями пенсии по старости либо инвалидности, а также домохозяйствами, состоящими только из получателей пенсии по старости либо инвалидности, оплачивается по тарифам на электрическую энергию, установленным для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах социальной нормы (п. 3 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 11.09.2013 N 633)
Пункт 3 вступает в силу с 1 сентября 2013 года и действует по 30 июня 2014 года.
Подтверждением изложенному служит раздел 3 статьи 1 Федерального закона от 10.03.2006 года № 44-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации", согласно которому в составе потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) в целом по Российской Федерации объем потребления электроэнергии (в среднем на одного человека) на сегодняшний день составляет 50 кВт.ч в месяц. Ответ подготовила студентка 4 курса 403 группы Никулина Ксения под руководством к.ю.н., доцента Назаровой Надежды Александровны.
Вопрос (опубликован 22.01.2013):
Мой дедушка проживал на Камчатке, мы проживаем в Дзержинске. На Камчатке родственников нет. В 2011г. мамин папа, т.е. мой дедушка, умер. В 2012 году был суд все имущество 6 000 000 присудили маминому сводному брату. О том, что дедушка умер мы узнали на днях и о том, что у него есть имущество не подозревали. Что нам сейчас делать? Обжаловать решения суда или писать заявление о продлении срока принятия наследства? Возможно все сделать через почту? Ответ: По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.
Поэтому срок может быть восстановлен судом (ст. 1155 ГК РФ). Делая вывод, следует ещё раз уточнить, что в данном случае нужно именно писать заявление о продлении срока принятия наследства. Что касается самого заявления, то должна быть соблюдена процессуальная форма документа, указанная в ГПК РФ (ст.131 ГПК РФ) Дело подведомственно районному суду. Иск предъявляется по месту жительства истца (ст. 28 ГПК РФ) то есть в Дзержинске.
На что следует обратить внимание. Это рассмотрение дела без участия истца. Это возможно, но для этого необходимо указать причину неявки, а иначе рассмотрение дела будет сначала переноситься на другой день, а потом вообще рассматривать не будут его. Следует подкрепить слова статьей.
Статья 167. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей (ГПК РФ)
1. Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. 2. В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела откладывается. В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительными. 3. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. В случае, если гражданин, в отношении которого подано заявление о признании его недееспособным, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, рассмотрение дела в его отсутствие допускается при условии признания судом причин его неявки неуважительными. 4. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. 5. Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда. 6. Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя по уважительной причине. Ответ подготовила студентка 4 курса 401 группы Полевая Анна под руководством к.ю.н., доцента Назаровой Надежды Александровны. Вопрос (опубликован 16.12.2013):
06.01.2012 и 07.06.2012 я был обворован сыном соседки по коммунальной квартире в г. Н.Новгород. Кроме того, данным лицом 18.02.2012 была совершена кража у родной матери в Сеченово. Матерью было написано заявление в полицию и 20.03.2012 ему было вручено обвинительное заключение. Законно ли то, что после получения обвинительного заключения он временно прописался в г. Н.Новгород, имея постоянную прописку в Сеченово. Может ли быть такое, что к нему на период с 20.03.2012 по 11.07.2012 не была применена мера пресечения? Кто должен был осуществлять контроль за ним в период с 20.03.2012 по 11.07.2012 г.? Является ли отягчающим обстоятельством кража у меня 07.06.2012 телевизора, а так же его образ жизни на данный период: безработица, пьянка, устроил драку со мной в ответ на мою просьбу вернуть украденные им 06.01.2012 г. 5000 рублей? И снимает ли все эти вопросы то, что 11.07.2012 г. у него с матерью было заключено мировое соглашение? 29 марта я вызвал наряд полиции по факту творимых им безобразий. Обещали прислать участкового, который так и не появился. 08.04.2012 мной было написано заявление в РОВД. Следователем в приеме заявления мне было отказано. Позже оно было принято сержантом из дежурной части. Талон-уведомление имеется. Этот следователь в дальнейшем проводил следствие. После подачи заявления участковый приходил, никаких мер не принял, наглейшим образом обвинил меня в том, что я оговариваю честного человека. В дальнейшем в уголовном деле мое заявление не фигурировало. Просто исчезло. Законно ли то, что после кражи телевизора 07.06.2012 г. после моего звонка в РОВД в 13.20 ждали группу до 20.40, после чего лег под капельницу в доме у сестры, а звонок от них получил в 21.55. Полиция добиралась 8,5 часов??? Законно ли то, что на 2-й день после звонка из полиции, что группа приедет через 15 минут, не приехали вообще? Законно ли то, что товарный и кассовый чеки получены в доме моей сестры после визита полицейского в выходной день в 07.30 утра без предварительного согласования, без понятых и составления протокола? Законно ли то, что на звонки в дежурную часть РОВД от меня и моих близких часами никто не поднимает трубку? Законно ли то, что явка с повинной от 11.07.2012 зафиксирована в 13.05 после того, как 10.0.72012 был приказ о задержании на предмет установления причастности у преступлению, 11.07.2012 был задержан в суде в Сеченово, доставлен, допрошен, вина установлена, препровожден к следователю. О времени и обстоятельствах задержания не сообщается? Законно ли то, что зная о местонахождении подозреваемого, не сообщили в полицию и с суд г. Сеченово, позволив избежать преступнику заслуженного наказания. Законно ли то, что на задержание выехали за 195 км, тратя государственные средства и время сотрудников, элементарно не пользуясь мобильной связью и дожидаясь окончания судебного заседания? Законно ли то, что явка с повинной от 12.07.2012 оформлена не смотря на то, что о пропаже денег сообщалось в заявлении от 08.04.2012, а также во время пребывания группы на месте преступления и дальнейших беседах со следствием. Ответ: Студентами юридической клиники ЧОУ ВО "Нижегородская правовая академия" в ответ на Ваше обращение от 03.12.2013 г. подготовлен следующий ответ.
Производство по уголовному делу осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ (УПК РФ).
В соответствии с ч.1 ст.140 УПК РФ заявление гражданина о со-вершенном преступлении является поводом к возбуждению уголовного дела. Такое заявление может быть сделано как в письменном виде, в устной форме (ст.141 УПК РФ), при этом в последнем случае должностное лицо - сотрудник полиции - обязано составить протокол принятия устного заявления. Такое заявление в обязательном порядке должно быть зарегистрировано в специальной книге КУСП в дежурной части отдела полиции, а заявителю на руки выдается талон-уведомление в подтверждение факта принятия заявления. Талон-уведомление содержит указание на орган, принявший заявление, должностное лицо, дату принятия.
УПК РФ указывает на то, что по поступившему от гражданина за-явлению не может быть сразу же принято решение о возбуждении уголовного дела, поскольку информация о совершенном преступлении сначала подлежит проверке (ч.1 ст.144 УПК РФ). Такую проверку вправе проводить следователь, руководитель следственного органа (начальник следственного отдела), дознаватель, а также орган дознания (например, участковый уполномоченный отдела полиции, оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции и некоторые иные сотрудники полиции). Срок проверки - от 3-х суток до 10 суток (в исключительных случаях - 30 суток, что связано с необходимостью проведения документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследования документов, на что требуется значительное время).
В соответствии с ч.2 ст.145 УПК о принятом по результатам про-верки заявления решении ( о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче сообщения гражданина по подследственности) в обязательном порядке уведомляется заявитель, которому должно быть разъяснено право обжалования решения.
В соответствии со ст.124 УПК РФ жалоба на принятое решение может быть направлена прокурору или руководителю следственного органа; в соответствии о ст.125 УПК РФ жалоба также может быть направлена в районный суд по месту проведения проверки.
Поскольку УПК РФ указывает сразу на три органа, в которые можно направить жалобу, то необходимо иметь в виду, что в случае, если проверку информации по заявлению гражданина осуществлял следователь, то обжаловать его решение или действие можно руководителю следственного органа; прокурору можно обжаловать действия или решение следователя, дознавателя, органа дознания. Как прокурор, так и руководитель следственного органа вправе отменить решение соответствующего должностного лица и обязать его провести дополнительную проверку по обстоятельствам, изложенным гражданином в заявлении о совершенном преступлении, в срок до 10-ти суток (ч.6 ст.148 УПК РФ). Если же принятым решением затронуты конституционные права гражданина, то жалобу можно направить в районный суд, который проверяет законность и обоснованность действий или решений дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в течение 5-ти суток путем проведения судебного заседания с заслушиванием заявителя (или его представителя), должностного лица, вынесшего обжалуемое решение, а также прокурора (ст.125 УПК РФ). По результатам суд вправе признать действия или бездействие должностного лица незаконным или необоснованным и обязать его устранить выявленное нарушение.
В заявлении от 03.12.2013 г. содержится просьба о разъяснении понятия "явка с повинной", порядка задержания лица по подозрению в совершении преступления.
В соответствии со ст.142 УПК РФ явка с повинной это добровольное сообщение лица в правоохранительные органы о совершенном им преступлении. Очевидно, что о таком преступлении правоохранительным органам не должно быть известно до сообщения самого гражданина об этом.
Практика применения ст.142 УПК РФ отличается тем, что нередко орган дознания, дознаватель или следователь после задержания лица по подозрению в совершении конкретного преступления предлагает написать задержанному явку с повинной, в которой тот излагает обстоятельства совершения им преступления за которое он был задержан. Эта практика противоречит требованиям ст.142 УПК РФ, однако ни суды при рассмотрении уголовных дел, ни прокуроры, утверждающие обвинительное заключение перед направлением уголовного дела в суд, ни прокуроры, поддерживающие обвинение в суде, ни потерпевшие не заостряют на этом внимания. Такая практика сложилась и существует уже длительное время.
Задержание лица по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, допускается в соответствии со ст.91 УПК РФ при наличии одного из оснований:
1.когда лицо застигнуто на месте совершения преступления или непосредственно после его совершения;
2.когда очевидцы, в том числе потерпевший (пострадавший) прямо укажут на это лицо как на совершившее преступление;
3.когда на лице, на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
Все эти основания задержания указывают на то, что разрыв во времени между моментом совершения преступления и моментом задержания отсутствует вообще или является незначительным.
Кроме этих оснований, допустимо задержание лица по подозрению в свершении преступления при наличии одного из следующих оснований:
1.если лицо не имеет постоянного места жительства;
2.его личность не установлена (отсутствуют документы);
3.лицо пыталось скрыться;
4.если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении этого лица меры пресечения в виде заключения под стражу.
Последние 4 основания указывают на то, что при наличии одного из них допустимо задержание лица по подозрению в совершении преступления, когда имеется существенный разрыв во времени между моментом совершения преступления и моментом задержания.
Необходимо акцентировать внимание на то обстоятельство, что задержание лица возможно по подозрению в совершении уголовно-наказуемого деяния (преступления), санкция за совершение которого предусматривает наказание в виде лишения свободы и при наличии одного из вышеуказанных оснований. Кроме того, задержание вправе производить только следователь, дознаватель, орган дознания по возбужденному в отношении лица уголовному делу. Совокупность этих условий для задержания является обязательной. При отсутствии хотя бы одного их этих условий задержание лица является незаконным, поскольку нарушает его конституционное право на свободу передвижения.
Конституция РФ и основанная на ней ч.2 ст.94 УПК РФ указывает на то, что без судебного решения лицо может содержаться под стражей в течение не более 48 часов. По истечении этого срока с момента задержания лицо должно быть освобождено или ему должна быть избрана мера пресечения (ст.98 УПК Ф).
Избрание подозреваемому меры пресечения следователем, дознавателем или судом (в последнем случае - только при наличии ходатайства следователя с согласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора) является их правом, но не обязанностью (ст.97 УПК РФ). Таким образом, если следователь или дознаватель, в производстве которых находится уголовное дело, не сочтут необходимым избирать какую-либо меру пресечения в отношении подозреваемого, то они вправе не принимать такое процессуальное решение, однако потерпевший может обжаловать бездействие следователя руководителю следственного органа, а бездействие дознавателя - прокурору. Прокурор и руководитель следственного органа могут дать указание соответственно дознавателю и следователю об избрании меры пресечения, если согласятся с доводами жалобы потерпевшего. На практике потерпевшие обжалуют бездействие следователя или дознавателя в том случае, если подозреваемый, освобожденный из отдела полиции по истечении 48 часов после задержания, оказывает на потерпевшего воздействие: угрожает ему, продолжает совершать иные преступления и т.п. В подобных случаях потерпевший вправе не только обжаловать бездействие следователя или дознавателя, которые не избирают подозреваемому меру пресечения, но и обратиться с ходатайством об избрании какой-либо меры пресечения из предусмотренных в ст.98 УПК РФ:
1.подписка о невыезде;
2.личное поручительство;
3.залог;
4.домашний арест;
5.заключение под стражу.
В ст.98 УПК РФ имеются еще 2 меры пресечения - наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним обви-няемым, но применяются они только в отношении специальных субъектов преступления - военнослужащих и несовершеннолетних.
Следователь и дознаватель, если сочтут необходимым избрать меру пресечения в отношении подозреваемого, то вправе самостоятельно решить, какую именно, при этом подписку о невыезде и личное поручительство они избирают самостоятельно; залог, домашний арест или заключение под стражу избирает только суд по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора.
В представленных Вами копиях документов из уголовного дела в отношении Сапелкина А.О. имеются данные, указывающие на то, что следователь Ежов избирал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде, на что указывает справка - приложение к обвинительному заключению (лист дела 176, пункт 4). Назначение такой меры пресечения - воспрепятствовать подозреваемому (обвиняемому) скрыться от следствия. По существу, цель избрания такой меры пресечения была достигнута, поскольку Сапелкин А.О. ни от следствия, ни от суда не скрывался, в розыск его не объявляли.
На факты грубого обращения с Вами сотрудников полиции Вы вправе обращаться с жалобами к начальнику отдела полиции или к начальнику ГУВД Нижегородской области.
Приговор суда в части взыскания с осужденного Сапелкина А.О. средств в возмещение причиненного Вам ущерба исполняется судебными приставами-исполнителями Советского отдела УФССП. Жалобы на их действия (бездействие) могут быть направлены Вами как начальнику этого отдела, так и в УФССП по Нижегородской области, а также в Советский районный суд г.Н.Новгорода. Оказание юридической помощи населению бесплатно регулируется Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" № 324-ФЗ от 21.11.2011 и законом "Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Нижегородской области бесплатно"
В соответствии с ФЗ № 324 от 21.11.2011 бесплатная юридическая помощь гражданам может оказываться: некоммерческими организациями, адвокатами, адвокатскими об-разованиями, адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, нотариусами, нотариальными палатами - в создаваемых негосударственных центрах бесплатной юридической помощи (ст.24 Закона);
образовательными учреждениями высшего профессионального образования для правового просвещения населения и формирования у обучающихся по юридической специальности навыков оказания юридической помощи - в создаваемых на базе ВУЗов юридиче-ских клиниках (ст.23 Закона).
Оказание бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи для граждан производится по следующим вопросам (ст.21 Закона):
1.по вопросу, имеющему правовой характер;
2.по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям: а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
В соответствии со ст. 20 указанного закона предусмотрены сле-дующие категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, а также следующие случаи оказания такой помощи:
А. право на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-мощи имеют следующие категории граждан: 1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане); 2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридиче-ской помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Б. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение; 10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.
В. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, если они являются: 1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о: а) взыскании алиментов;
б) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными; 4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре. Вопрос (опубликован 11.12.2013):
Двоюродная сестра в 1996 г. завещала все свое имущество падчерице. В 2009 году завещание изменила в пользу двоюродного брата, не поставив об этом его в известность. В 2011 году она умерла. Двоюродный брат после смерти наследодателя имущество не принял, к нотариусу по вопросу получения свидетельства о праве на наследство не обращался, т.к. о завещании не знал.
В 2013 году истица обратилась к нему с иском о признании завещания недействительным. Двоюродный брат, узнав, что его признали ответчиком по делу, заявил, что о завещании не знал, наследство не принимал и на него не претендует, просил не признавать его ответчиком. Однако, суд оставил доводы без внимания и привлек его в качестве ответчика. При вынесении решения суд взыскал с пенсионера 10000 руб. за проведение судебно-медицинской экспертизы.
Чупров В.К. просит ответить, является ли он надлежащим ответчиком по делу и правомерно ли поступил суд? Ответ: Ответчиком по иску о признании завещания недействительным судебная практика чаще всего признает наследников по завещанию. В обоснование такой позиции может быть приведен следующий довод. Если завещание будет признано недействительным, это будет означать, что названные в нем лица не призваны к наследованию. Поэтому иск о признании завещания недействительным направлен на опровержение прав лиц, назначенных в этом завещании наследниками. Таким образом, вы являлись надлежащим ответчиком по данному делу. Что касается вопроса о взыскании с Вас 10 000 руб. за проведение судебно-медицинской экспертизы. Все судебные расходы несут стороны - это их обязанность. По правилам ст. 96 ГПК РФ суммы, подлежащие выдаче экспертам, вносятся вперед стороной, заявившей соответствующую просьбу (ходатайство о проведении экспертизы). Исключение предусмотрено лишь для стороны, освобожденной от уплаты судебных расходов. В конечном итоге распределение судебных расходов происходит в зависимости от того, какая сторона выиграла процесс. ГПК устанавливает, что стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу расходы, хотя бы эта сторона и была освобождена от уплаты судебных расходов в доход государства (ст. 98). При частичном удовлетворении иска указанные суммы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, а ответчику - пропорционально той части требований, в которой было отказано. При назначении экспертизы по инициативе суда также применяются общие правила распределения судебных расходов. Таким образом, решение суда о взыскании с Вас расходов за проведение экспертизы является правомерным.
У Вас была возможность отказаться от наследства. Закон содержит такое понятие, как отказ от наследства. Как следует из статьи 1157 ГК РФ "Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества". Таким образом, в течение срока для принятия наследства (по общему правилу, в течение шести месяцев со дня открытия наследства) наследники по закону или завещанию могут заявить отказ от причитающегося наследства. По заявлению такого наследника суд может признать его отказ от наследства и после шести месяцев со дня открытия наследства, если сочтет причины пропуска этого срока уважительными. Т.е., Вам нужно было оформлять отказ от наследства в судебном порядке, а не просто говорить в суде, что вы не претендуете на наследство. В таком случае, Вам удалось бы избежать данного судебного процесса и, соответственно, выплаты судебных издержек. Вопрос (опубликован 03.12.2013):
Производится ли перерасчет пенсии назначенной по случаю потери кормильца по линии МВД, если один из тех, кому назначена пенсия умер. Ответ: Отношения по назначению и выплате пенсии сотрудникам ОВД и членам их семей регулируется Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", данный нормативный правовой акт не предусматривает оснований для перерасчета пенсии по случаю потери кормильца, в случае смерти одного из лиц, получающих указанную пенсию.
Ответ подготовлен студентами третьего курса: Завьяловой Г., Войкиным Е., Рязаевой Е., Антоновой М. Вопрос (опубликован 15.11.2013):
Здравствуйте! Подскажите, как быть моей коллеге. Ее хотят уволить за опоздания (2 опоздания в общей сложности 55 минут), но она беременная, но справку по беременности еще не предоставляла. Причем просят написать по собственному желанию. Как ей быть? Ответ: Советуем Вам срочно представить работодателю справку, подтверждающую состояние беременности, так как в соответствии с ч. 1 ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
Требование работодателя о написании работником заявления об увольнении по собственному желанию - неправомерно. В пп. "а" п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении судами РФ Трудового кодекса РФ" прямо указано, что расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо лишь в случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его волеизъявлением.
Отметим, что в случае увольнения по собственному желанию ваша подруга лишиться права на получения пособия по беременности и родам.
Ответ подготовили студенты III курса: Кристина Зудина, Евгения Шебалина, Вера Вострецова. Вопрос (опубликован 02.11.2013):
За 2012 год была задолженность по квартире. Был суд, с гражданки хотели взыскать 18500 руб. Было принято решение о взыскании 18000 руб. Пени не взыскали. Гражданка выплатила 18000 руб. (квитанции все есть, подтверждают, что долгов нет). В домоуправляющей компании сказали, что имеется задолженность в размере 5000 руб. Домоуправляющая компания отказывается объяснить, откуда образовалась задолженность. Гражданка не может получить субсидию и ветеранские из-за задолженности. Как ей решить проблему? Куда обращаться? Как ей можно получить субсидию и ветеранские?
Вопрос поступил от Наумовой Ирины Михайловны Ответ: Для оформления субсидии и ветеранских необходимо предоставить квитанции (извещения) и их ксерокопии за предыдущие 12 месяцев об уплате платы за квартиру, электроэнергию, газ, или распечатку по всем видам услуг из бухгалтерии ЖЭКа. Поэтому Вам, в первую очередь, необходимо выяснить, откуда у Вас образовалась задолженность. Для этого предлагаем Вам предпринять следующие шаги:
- во-первых, напишите письмо в двух экземплярах в Домоуправляющую компанию с просьбой разъяснить, откуда у Вас образовалась задолженность. Письмо напишите в произвольной форме с просьбой дать ответ в разумные сроки, обычно 3-5 дней. Можете письмо отнести сами, один экземпляр оставить в ДУКе, а на втором попросите сделать отметку когда, кем было принято письмо и попросите указать входящий номер. Также Вы можете отправить письмо по почте заказным письмом с уведомлением. - во-вторых, если ДУК Вам не ответит в установленные сроки, то пишите письмо в Государственную жилищную инспекцию. Укажите свою проблему, а так же то, что неоднократно обращались в ДУК за разъяснениями, однако результата это не дало. По вашему заявлению инспекция проведёт проверку.
Также на ДУК можно пожаловаться в Роспотребнадзор либо в Прокуратуру. При отказах в этих органах можно будет обратиться суд. Ответ подготовлен студенткой III курса Шуваловой Анной Вопрос (опубликован 02.11.2013):
Женщина живет в коммунальной квартире. В этой коммунальной квартире постоянно курят, дерутся. Кто, как, каким образом может запретить? Куда обращаться?
Вопрос поступил от Наумовой Ирины Михайловны Ответ: Закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" не запрещает курение в местах проживания людей, в т.ч. и в коммунальных квартирах. Однако, если Ваши соседи по коммунальной квартире курят в местах общего пользования, например в кухне (это место общего пользования, а кроме того - место для приготовления пищи), то Вы можете обратиться в жилищно-коммунальные службы и в суд с заявлением, что соседи систематически нарушают права и законные интересы соседей. Через суд также можно определить порядок пользования местами общего пользования. К заявлениям можете приложить справки о том, что Вы имеете заболевание, которое усугубляется действиями Ваших соседей.
По поводу постоянных драк соседей напишите заявление участковому. Еще лучше, если вы объединитесь с другими соседями, тоже страдающими от "веселой" квартиры. На Ваше заявление составляется протокол, по нему выносится взыскание: предупреждение и (или) штраф. За повторную жалобу на соседей сумма наложенного на них штрафа возрастает. Ответ подготовлен студенткой III курса Ростовской Ириной Вопрос (опубликован 02.11.2013):
На остановке стоят и курят, что можно сделать? Куда обращаться? Вопрос поступил от Наумовой Ирины Михайловны Ответ: Совет Федерации 20 февраля 2013 г. одобрил закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Закон вступил в силу 1 июня 2013 года, однако часть положений, ограничивающих курение в общественных местах, начнёт действовать с 1 июня 2014 года. В данном законе запретили курить в поездах дальнего следования и на ж/д- и автовокзалах, у входов в станции метрополитена и в целом ряде других общественных мест. Однако в тексте нормативного документа ничего не сказано про остановки общественного транспорта. Можно ли курить на остановках? Да, оказывается, формально, курить на остановках общественного транспорта пока не запрещено. Вернее, как пояснили в комитете Госдумы по охране здоровья, который разрабатывал документ, в законе не прописана норма, запрещающая курить на остановках. К слову, курение на улице тоже не воспрещено (улицы и собственные квартиры граждан, по сути, остаются единственными местами, где курить будет можно). Однако на "уличное" курение тоже есть ограничения: запрещено "дымить" в 15-метровой зоне от входов на вокзалы, автовокзалы, аэропорты, морские порты, речные порты и станции метро. Кроме того, нельзя курить на пляжах и детских площадках, на платформах поездов и на автозаправках.
Таким образом, в правовом плане никаких санкций предъявить нельзя. Остаётся только просить курильщика не курить или курить в другом месте. Ответ подготовлен студенткой III курса Ростовской Ириной Вопрос (опубликован 30.10.2013):
Может ли государственный гражданский служащий (орган ЗАГС) работать бухгалтером в другой организации (совмещение)? Ответ: Основным правовым актом, регламентирующим деятельность государственных гражданских служащих, является Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Данный закон не содержит понятия "совместительство", в ст. 14 вместо него употребляется термин "иная оплачиваемая деятельность". В ст. 17 Закона № 79-ФЗ установлены запреты, связанные с прохождением гражданской службы. Например, госслужащему запрещено участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией (за исключением случаев, установленных федеральным законом), осуществлять предпринимательскую деятельность. Напротив, ч. 2 ст. 14 Закона №-79-ФЗ прямо предоставляет гражданскому служащему право выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов (ч. 1 ст. 19 Закона № 79-ФЗ) с предварительным уведомлением представителя нанимателя. Ответ подготовлен студентами III курса Галиной Завьяловой и Евгенией Шебалиной Вопрос (опубликован 09.10.2013):
Можно ли приватизировать смежную комнату? Кто может приватизировать? Можно ли вернуться на прежнее место жительства?
Вопрос поступил от Наумовой Ирины Михайловны Ответ: На Ваше обращение, поступившее на электронный адрес юридической клиники 25 сентября 2013 года, сообщаем следующее.
Ответить на первый и второй вопросы не представляется возможным, поскольку они не конкретизированы. Вам следует указать, является ли данная комната отдельным объектом недвижимости, поставленным на кадастровый учет или нет. Кроме того, не указано Ваше отношение к смежной комнате.
Для сведения сообщаем, что перечень лиц, имеющих право приватизировать жилое помещение, указан в законе.
Так, в соответствии со ст. 11. Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз. Согласно ч.1 ст. 16 ЖК РФ, к жилым помещениям относятся: 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) комната.
Статьей 2 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" установлено, что граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Таким образом, Вы имеете право на приватизацию жилого помещения, если занимаете его на условиях социального найма.
При ответе на третий вопрос можно сказать следующее: можно вернуться на прежнее место жительства, если Вы не утратили право пользования данным жилым помещением. Вопрос (опубликован 09.10.2013):
Можно ли приватизировать места в муниципальном образовании?
Вопрос поступил от Наумовой Ирины Михайловны Ответ: Исходя из поставленного вопроса приватизировать места в муниципальном образовании нельзя, так как федеральным законом "О приватизации жилищного фонда РФ" от 4 июля 1991 г. № 1541-I (в ред. от 16 октября 2012 г.) приватизация мест в муниципальном образовании не предусмотрена.
Ответ подготовлен студенткой Зудиной К.С. (302 гр.) под руководством преподавателя Каразановой О.О. Вопрос (опубликован 09.10.2013):
Кто является защитником несовершеннолетних детей? В приемной семье безобразное обращение с детьми. Дети не знают, что они приемные. Что делать?
Вопрос поступил от Наумовой Ирины Михайловны Ответ: Законными представителями несовершеннолетних, не достигших 18 лет, являются родители, усыновители и опекуны. Для решения данного вопроса нужно обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства (согласно Федеральному закону от 24.04.2008 N 48-ФЗ в ред. от 02.07.2013) "Об опеке и попечительстве"). Согласно статье 7 в задачи органов опеки и попечительства входят: 1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством; 2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане. Часть 4 ст. 8 данного Федерального закона устанавливает следующие полномочия органов опеки и попечительства: 1) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 2) право ребенка жить и воспитываться в семье, кроме изложенного права на совместное проживание с родителями, также включает в себя право ребенка: знать своих родителей; на заботу родителей; на воспитание своими родителями; на обеспечение его интересов и всестороннее развитие; уважение его человеческого достоинства. Право ребенка знать, насколько это возможно, своих родителей и право на их заботу вытекает из требований ст. 7 Конвенции о правах ребенка и обусловлено тем, что возникновение взаимных прав и обязанностей родителей и детей основывается на происхождении детей от данных родителей (ст. 47 СК). Право ребенка знать своих родителей на практике может быть ограничено случаями, когда получение сведений о родителях является невозможным. В первую очередь, речь идет о подкинутых (найденных) детях. В современной юридической литературе также отмечается, что окончательно не разрешен вопрос о соотношении права ребенка знать своих родителей с тайной усыновления и тайной биологического происхождения ребенка (при применении методов искусственного оплодотворения человека). Следовательно, родители могут сказать своему приемному ребенку о его усыновлении или оставить это в тайне. Таким образом, Вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства с просьбой провести проверку по данному факту. Ответ подготовлен студентами Зудиной К.С., Мокеевым В.М. (302 гр.) под руководством преподавателя Каразановой О.О. Вопрос (опубликован 09.10.2013):
Обязана ли скорая помощь выдавать каждый раз сигнальный лист? Какова его юридическая сила? Какую ответственность влечет за собой невыдача листа? Вопрос поступил от Наумовой Ирины Михайловны Ответ: "Скорая помощь", приехав к больному на вызов, должна выдать сигнальный лист, где отмечено время вызова и предварительный диагноз. С этим листом вызывается врач на дом или можно дойти до поликлиники. По сигнальному листу врач поликлиники выписывает больничный, не с момента обращения в поликлинику, а с момента приезда "скорой". Сигнальный лист выдается в случае болезни и отсутствие на работе в этом случае является уважительной причиной. Вас не могут уволить за прогул, если Вы отсутствовали на работе именно в этот день. Сигнальный лист имеет юридическую силу в том, случае если при увольнении с работы сигнальный лист будет подтверждением того, что работник не прогулял работу, а действительно в то время, которое было указано, он отсутствовал по причине нетрудоспособности. Законодательством не предусмотрено никакой ответственности за невыдачу сигнального листа. В случае, если сигнальный лист не выдан, но он понадобился, то нужно обратиться в диспетчерскую скорой медицинской помощи и его выдадут. Ответ подготовлен студентами Зудиной К.С., Мокеевым В.М. (302 гр.) под руководством преподавателя Каразановой О.О. Вопрос (опубликован 08.10.2013):
Здравствуйте! Я работаю в организации менеджером складской логистики, у нас в выходные (суббота и воскресенье) делают инвентаризацию, издали приказ, меня не спрашивали, могу ли я прийти или нет, а просто поставили в известность, и сказали, что я должна обязательно прийти. Но у меня были планы на выходные. Могу ли я не выходить в эти дни? Работаю по трудовому договору, в приложении к нему написано, что у меня 2 выходных (суббота и воскресенье). Ответ: В соответствии с ч. 1 ст. 113 ТК РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Исключения из данного правила могут быть установлены исключительно в Трудовом кодексе РФ.
В соответствии с ч. 3 ст. 113 ТК РФ, привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Ответ подготовили студенты третьего курса: Зудина К., Мокеев В., Войкин Е., Петькина А.,Чапкина Ю., Рыненкова А..
Вопрос (опубликован 08.10.2013):
Здравствуйте! Моя девушка (мы не в браке) уволилась с работы и забеременела. Подскажите пожалуйста какие пособия (выплаты) положены ей или может какие-то выплаты могу получить я со своей работы на ребенка? Ответ: Статьей 3 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" предусмотрены следующие виды пособий на детей:
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
В приведенном Вами случае из перечисленных пособий ваша девушка может рассчитывать на следующие виды пособий:
1) пособие по беременности и родам В том случае если она была уволена в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами деятельности в качестве ИП, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными (ст. 6 ФЗ- № 81). 2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
Пособие назначается за постановку на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) дополнительно к пособию по беременности и родам и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам.
Неработающие беременные женщины не имеют права на получение данного вида пособия. Исключение составляют только женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации (ст. 9 ФЗ№ 81).
3) единовременного пособия при рождении ребенка
Право на получение единовременного пособия при рождении ребенка имеет один из родителей. В случае рождения двух и более детей единовременное пособие назначается и выплачивается на каждого ребенка (ст. 11 ФЗ № 81).
4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Данное пособие может быть назначено не только маме ребенка, но и отцу, а также другим родственникам, опекунам, фактически осуществля-ющим уход за ребенком. Пособие выплачивается и неработающим гражданам (ст. 13 ФЗ № 81).
Непосредственно Вам, как отцу ребенка может быть выплачено единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Последнее пособие Вам будет выплачиваться, если Вы в соответствии со ст. 256 ТК РФ оформите отпуск по уходу за ребенком.
Ответ подготовили студенты 302 группы Зудина К.С., Мокеев В.М., Чикишева А.С. Вопрос (опубликован 08.10.2013):
Сотрудники отдела библиотеки хотят работать по субботним дням. В связи с этим возможно ли изменение режима рабочего времени? Рабочий день сотрудников с 09.00 до 18.00. Обеденный перерыв 1 час. После внесения изменения режима будет рабочий день с 10.00 до 18.00 плюс рабочая суббота.
На основании каких документов, статей, с какого времени возможно изменение режима рабочего времени. Нужно ли в трудовой договор работников вносить изменения, предупреждать их за 2 месяца об изменении режима работы?
Вопрос поступил от Наумовой Ирины Михайловны Ответ: При согласии работника на изменение режима рабочего времени сторонам необходимо подписать дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором будет указан новый режим рабочего времени.
Согласно ст. 100 ТК РФ режим рабочего времени должен быть установлен правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором.
Из положений части первой ст. 56, части второй ст. 57, части третьей ст. 68 ТК РФ следует, что изменение режима рабочего времени работников должно производиться по правилам, установленным для изменения определенных сторонами условий трудового договора, независимо от того, включено это условие в трудовой договор или нет.
В силу ст. 72 ТК РФ условия трудового договора, в том числе условия о режиме рабочего времени, могут быть изменены по соглашению сторон. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
При изменении условий трудового договора в порядке, предусмотренном ст. 72 ТК РФ, заключать дополнительное соглашение стороны вправе в любое время. Новые условия трудового договора могут вступить в силу сразу после подписания дополнительного соглашения.
Таким образом, поскольку в рассматриваемой ситуации происходит изменение режима рабочего времени с согласия работника, то в силу ст. 72 ТК РФ сторонам необходимо подписать дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором будет указан новый режим рабочего времени работника.
При этом трудовое законодательство не обязывает работодателя издавать приказ об изменении режима рабочего времени работника в случае изменения условий его трудового договора в порядке, предусмотренном ст. 72 ТК РФ. Однако, если в Вашей организации, в связи с принятым документооборотом, необходимо издать такой приказ, то Вы можете его составить в произвольной форме, поскольку унифицированной формы нет.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца в случаях установленных ст. 74 ТК РФ. Например, В соответствии с ч. 2 указанной статьи к таким случаям относится изменение организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины).
Ответ подготовили студенты третьего курса: Зудина К., Мокеев В., Войкин Е., Шебалина Е. Вопрос (опубликован 02.10.2013):
Необходимо ли проводить межевание при приватизации садового участка, полученного в 70-е годы? Есть схема расположения участка на кадастровом плане, экспликация, членская книжка и документы, на основании которых был выделен участок.
Поступил от пенсионера, в публичный центр правовой информации библиотеки им. Ленина. Ответ: Садовый участок является разновидностью земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется специальным земельным законодательством. В 70-е годы такие участки выделялись гражданам как правило на праве постоянного (бессрочного) пользования либо на праве пожизненного наследуемого владения. После введения в действие в 2001 году Земельного кодекса РФ у граждан появилось право бесплатно переоформить подобные земельные участки в собственность (приватизировать). Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ граждане, обладающие садовыми, огородными или дачными земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, вправе зарегистрировать права собственности на такие земельные участки в соответствии со статьей 25.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Принятие решений о предоставлении указанным гражданам в собственность таких земельных участков в этом случае не требуется.
В соответствии с ч. 2 ст. 25.2 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" основанием для государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок является следующий документ:
акт о предоставлении такому гражданину данного земельного участка, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания;
акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания;
выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у такого гражданина права на данный земельный участок (в случае, если этот земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства);
иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина на данный земельный участок.
В настоящее время в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, одновременно с заявлением о государственной регистрации прав на земельный участок возможно предоставить заявление о государственном кадастровом учете такого земельного участка.
Для оформления прав гражданина на земельный участок, предоставленный до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 30.10.2001 года) для ведения садоводства на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на данный земельный участок, не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права (при отсутствии у заявителя кадастрового паспорта земельного участка), необходимо обратиться в территориальный орган Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области по месту нахождения земельного участка со следующим пакетом документов:
1. Заявление о государственной регистрации права на земельный участок и о государственном кадастровом учете земельного участка;
2. Документ об уплате государственной пошлины;
3. Документ, удостоверяющий личность физического лица, (для представителя физического лица, кроме того, нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающую его полномочия, если иное не установлено федеральным законом);
4. Документ-основание для государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок - в двух экземплярах (1 подлинник, 1 надлежаще заверенная копия).
Таким образом, обязательного межевания земельного участка не требуется. В собственность гражданину будет предоставлен земельный участок, площадью указанной в документе-основании права на такой участок.
Вопрос (опубликован 30.09.2013):
В каком размере можно получить алименты в твердой денежной сумме на троих детей, младшему - 6 месяцев. Отец принес справку о зарплате в 5 тысяч рублей. Его жена - работник медицинского учреждения.
Вопрос поступил по электронной почте от Наумовой Ирины Михайловны Ответ: В соответствии с действующим законодательством РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Также следует обратить внимание на следующее: законодательно установленное положение о том, что при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.
При этом размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 (ред. от 06.02.2007) "О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" также дает разъяснения по Вашему вопросу: при взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам необходимо учитывать, что размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей с родителей (ст. 83 СК РФ), а также с бывших усыновителей при отмене усыновления (п. 4 ст. 143 СК РФ), должен быть определен исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Размер твердой денежной суммы алиментов, взыскиваемых в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 85, п. 3 ст. 87, ст. ст. 89, 90, 93 - 97 СК РФ, устанавливается судом исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон (ст. 91, п. 2 ст. 98 СК РФ).
При определении материального положения сторон по делам данной категории суд учитывает все источники, образующие их доход.
В указанных выше случаях размер алиментов устанавливается в сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда, и подлежит индексации пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда, о чем должно быть указано в резолютивной части решения (ст. 117 СК РФ).
Вам необходимо обратиться в суд, чтобы в судебном порядке, на основании положений, закрепленных действующим законодательством РФ, были взысканы алименты на Ваших троих детей (принимая во внимание размер заработка отца - 5 000 руб.).
Вопрос (опубликован 28.09.2013):
В каком документе установлена 36 часовая рабочая неделя для женщин в сельской местности?
Вопрос поступил по электронной почте от Наумовой Ирины Михайловны Ответ: Уважаемая Наумова Ирина Михайловна, ответ на ваш вопрос содержится в Постановлении ВС РСФСР от 1.11.1990 г N 298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе" пункт 1.3. С 1 января 1991 года для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36 часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей неделе не предусмотрена иными законодательными актами.
Ответ подготовили студенты 3 курса: Петькина А.А., Зудина К.С., Чикишева А.С., Ростовская И.В., Рязаева Е.А., Войкин Е.И.
Вопрос (опубликован 13.09.2013):
Здравствуйте. Мой друг попал в аварию. За рулем находился в нетрезвом виде. Лопнуло колесо, машину начало таскать. В бок въехала другая машина. По приезду сотрудников друг сказал, что не он находился за рулем. В протоколе так и написано, что водитель скрылся с места ДТП. Машину отогнали на штрафстоянку. Друг сейчас в больнице с сотрясением мозга. Скажите, пожалуйста, что ему грозит, выплатит ли страховая компания деньги за ремонт той машины, которая не по счастливой случайности пострадала и как нам быть? Вопрос поступил по электронной почте от Татьяны Ведерниковой Ответ: Уважаемая Татьяна Ведерникова! В Вашем случае, если органы ГИБДД не смогут установить водителя, находившегося за рулём автомобиля (т.е. Вашего товарища), то потерпевший получит копию постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, обратится к страховщику и Российский союз автостраховщиков выплатит ему (потерпевшему) компенсационную выплату в счет возмещения вреда, причиненного имуществу (автомобилю) потерпевшего. Если же Вашего друга найдут, то тогда его привлекут к административной ответственности, потерпевшему будет выплачена страховая выплата за вред, причиненный его имуществу. И впоследствии страховая компания Вашего друга в соответствии со ст. 14 ФЗ "Об ОСАГО" сможет предъявить регрессное требование к нему в размере произведенных страховых выплат, а также отнести на виновника расходы, понесенные страховщиком при рассмотрении страхового случая. Т.е. те денежные средства, которые страховая компания выплатит потерпевшему, она взыщет с Вашего друга, плюс расходы, которые ей (страховой компании) пришлось понести при рассмотрении этого страхового случая. Вопрос (опубликован 13.09.2013):
Квартира, в которой я прописана, находится в собственности моего отца с 2006 года, проживаем в ней с 1998 года. После смерти моей матери отец зарегистрировал брак с новой женой, которая не прописана в данной квартире. Вероятно ли получение доли второй женой от квартиры при преждевременной кончине отца? На данный момент в квартире прописаны отец и трое детей (совершеннолетние), оформление в собственность квартиры происходило по договору купли-продажи только в присутствии отца (на момент оформления были несовершеннолетние, но этого не учли).
Вопрос поступил по электронной почте от Светланы Федосеевой Ответ: Уважаемая Светлана Федосеева!
В случае смерти Вашего отца, наследниками, в соответствии со ст. 1142 части 3 ГК РФ, будут являться супруга и дети. Если Ваш отец приобретал квартиру до регистрации брака с новой супругой, то он является единственным собственником этого жилого помещения и вправе распорядиться имуществом любым способом (например, составить завещание, по которому квартира перейдёт супруге). Вопрос (опубликован 11.09.2013):
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам вот с такой проблемой. Работодатель направляет меня в командировку, а я ехать не могу, поскольку командировка совпадает с сессией в ВУЗе. Имею ли я право отказаться от такой поездки? Работодатель обещает за отказ от командировки привлечь к дисциплинарной ответственности. Ответ: Трудовое законодательство определяет командировку как выполнение работником служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). Исходя из такого понятия командировки - работник обязан исполнить требование работодателя. Следовательно, его отказ может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.
Закон в отношении отдельных категорий работников устанавливает особые правила. Так, работодатель не имеет права направить в командировку:
- беременных женщин (ст. 259 ТК РФ);
- несовершеннолетних работников (ст. 268 ТК РФ);
- инвалидов, если есть противопоказания в их индивидуальной реабилитационной программе (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ);
- работников, с которыми заключен ученический договор, если только командировка не связана с ученичеством (ст. 203 ТК РФ);
- женщин, имеющих детей до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих детей до пяти лет без супруга (супруги), а также опекунов (попечителей) несовершеннолетних, работников, имеющих детей-инвалидов, а также осуществляющих уход за больным членом семьи, - только с их письменного согласия (ст. 259, 264 ТК РФ).
Если Вы относитесь к одной из перечисленных категорий, то работодатель не имеет права направлять Вас в командировку и соответственно привлекать к дисциплинарной ответственности за отказ.
Что же касается такого обстоятельства как совпадение время командировки с прохождением обучения в ВУЗе, то в нормах трудового законодательства нет однозначного ответа, можно ли считать это обстоятельства уважительной причиной для отказа от командировки. По нашему мнению это зависит от нескольких факторов. Так, если Вы получаете образование данного уровня впервые, обучаетесь успешно, а ВУЗ имеет государственную аккредитацию, то в соответствии со ст. 173 ТК РФ работодатель на основании справки-вызова из учебного заведения обязан предоставить Вам дополнительный отпуск на время учебной сессии. Предоставление такого отпуска следует рассматривать как государственную гарантию. Каких либо оснований для отзыва работника из такого отпуска законом не предусмотрено.
Во всех остальных случаях гарантии и компенсации в отношении лиц совмещающих работу с обучение регулируются трудовым или коллективным договором. Соответственно необходимо обратиться к содержанию данных документов.
Хотелось бы также отметить, что, как правило, учебные заведения предусматривают основания для продления, или перенесения сессии по уважительным причинам. Советуем Вам обратиться в администрацию ВУЗа где вы обучаетесь и выяснить какие правила установлены в данном учебном заведении.
Вопрос (опубликован 11.09.2013):
За государственную регистрацию прав на недвижимое имущество я дважды уплатила государственную пошлину - на действительную и девичью фамилии. Спустя месяц я подала заявление о возврате излишне уплаченной пошлины, но в возврате мне отказали. Правомерно ли это? Ответ: Согласно пп. 6 п. 1 ст. 333.18 гл. 25.3 "Государственная пошлина" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при обращении за совершением юридически значимых действий, за исключением юридически значимых действий, указанных в пп. 1 - 5.2 п. 1 ст. 333.18 НК РФ, государственная пошлина уплачивается до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких действий либо до подачи соответствующих документов.
Из вопроса следует, что за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество дважды уплачена государственная пошлина на действительную и девичью фамилии.
В соответствии с п. 1 ст. 333.40 НК РФ государственная пошлина подлежит возврату в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено гл. 25.3 "Государственная пошлина" НК РФ, отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган (к должностному лицу), совершающий (совершающему) данное юридически значимое действие, и в других случаях.
Поэтому, если заявление за совершение юридически значимого действия под девичьей фамилией в уполномоченный орган (к должностному лицу) не подавалось, то, по мнению Департамента, излишне уплаченная государственная пошлина на девичью фамилию подлежит возврату в порядке, установленном п. 3 ст. 333.40 НК РФ. Вопрос (опубликован 11.09.2013):
Неоднократно слышала о центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Кто и каким образом в них может быть помещен? Ответ: Согласно ФЗ РФ от 13 января 2001 года N 1-ФЗ ( с изменениями от 3 декабря 2011 года N 378-ФЗ) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел:
1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений;
2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к совершению преступлений и общественно опасных деяний, а также устанавливают обстоятельства, причины и условия, способствующие их совершению, и информируют об этом соответствующие органы внутренних дел и другие заинтересованные органы и учреждения;
3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также осуществляют в пределах своей компетенции другие меры по устройству несовершеннолетних, содержащихся в указанных учреждениях.
В центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел могут быть помещены несовершеннолетние:
1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 26 настоящего Федерального закона;
3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона;
5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях, если личности несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона;
6) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность в случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.
Основанием помещения несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей является постановление суда, принятого по итогам рассмотрения материала, направленного в суд начальником органа внутренних дел или его заместителем по месту задержания несовершеннолетнего. Материалы должны содержать: достаточные данные, подтверждающие совершение общественно опасного деяния несовершеннолетним, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность за эти деяния, или правонарушения, влекущего административную ответственность, либо факт самовольного ухода из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа; указание на цели и мотивы помещения несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; данные, свидетельствующие о необходимости обеспечения защиты жизни или сохранения здоровья несовершеннолетнего либо предупреждения совершения им повторного общественно опасного деяния.
В случае удовлетворения ходатайства начальника органа внутренних дел о помещении несовершеннолетнего в указанный выше центр, несовершеннолетний может содержаться в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел не более 30 суток.
Вопрос (опубликован 11.09.2013):
Каким образом можно обратиться в суд, в том случае, когда инспектор уголовно-исполнительной инспекции отказывается подать в суд ходатайство об отмене условного осуждения и снятии судимости. Ответ: Так, согласно ст. 74 УК РФ - если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока.
Таким образом, согласно требованиям Уголовного Кодекса РФ в суд может обратиться только представитель органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Однако, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, приведенной в Постановлении от 26 ноября 2002 г. № 16-П, положения ч. 1 ст. 74 УК РФ и ч. 1 ст. 399 УПК РФ, предусматривающие рассмотрение судом вопросов отмены условного осуждения и снятия судимости только по представлению УИИ, не препятствуют самому условно осужденному обратиться непосредственно в суд с подобным ходатайством, после поступления которого суд обязан рассмотреть такое ходатайство по существу независимо от наличия представления УИИ по данному вопросу.
Рассмотрение вопроса об отмене условного осуждения и снятии судимости должно производиться в порядке, предусмотренном ст. 399 УПК РФ.
Следовательно, сам условно осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об отмене условного осуждения и снятии судимости, представив необходимые документы, при условии, что он отбыл более половины испытательного срока, который начинает течь с момента провозглашения приговора. Вопрос (опубликован 20.06.2013):
Молинов Е.И. имеет:
4 года 11 месяцев (15.10.1984 - 15.09.1989) - стаж в милиции;
23 года (03.10.1989 - 21.11.2012) - льготный трудовой стаж работника (не служащего) пожарной охраны.
Уволен по п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ - В связи с отказом перевода на другую должность по состоянию здоровья.
Входит ли работа в милиции в льготный стаж?
Возможен ли выход на пенсию по достижению 50-ти летнего возраста? Ответ: 4 года 11 месяцев - стаж в милиции, не входит в льготный трудовой стаж, (в независимости даже если он был аттестованным сотрудником милиции) согласно ФЗ от 12.02.1993 № 4468-1 "О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, И ИХ СЕМЕЙ". Закон предусматривает условия, определяющие право на пенсию за выслугу лет, при этом стаж должен быть не менее 20 лет. Какие либо льготы этот закон не предусматривает.
23 года - льготный трудовой стаж работника (не служащего) пожарной охраны. Так как он является обычным работником, а не служащим, значит, на него распространяется Федеральный закон от 17.12.2001 N 173 "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Согласно нормам ст. 27-28 он не может претендовать на досрочную пенсию. Если бы он работал в качестве служащего, то на него распространялась бы норма п.18 части 1 статьи 27 "мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" он имел бы право на досрочную пенсию, через 2 года службы.
Ответ подготовила студентка 201 группы - Антонова Мария.
Вопрос (опубликован 29.05.2013):
Мы с мужем разведены, несовершеннолетний ребенок проживает со мной. Этим летом собираемся выехать на Украину. Нужно ли нотариально заверенное разрешение на выезд от отца ребенка? Ответ: В соответствии со ст.21 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечитель заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о его выезде из Российской Федерации решается в судебном порядке. Это значит, что если Ваш бывший супруг сам не заявит желания препятствовать выезду, доверенность не нужна. При этом необходимо учитывать законодательство страны въезда, которое может требовать согласия обоих родителей или документ, его заменяющий.
Ответ подготовил Александров Алексей (303 группа), под руководством преподавателя кафедры гражданского права и процесса Косаревой Е.А.
Вопрос (опубликован 22.05.2013):
Пояснение: Я, Карельская В.Г. довожусь племянницей Афониной Р.В., умершей 21.10.1995 г. После её смерти было завещание на меня. (Всё движимое и не движимое) По завещанию я унаследовала дом, который продала в 1996 г. О том, что Афонина Р.В. является участником долевой собственности на земельный участок я не знала. Узнала, когда получила письмо с этими документами на почте 12.04.2013 г. Вопрос: 1. Имею ли я право унаследовать земельную долю сейчас? 2. Если нет, то зачем меня вызывают в суд на 30.04.2013 г.? Обязательна ли моя явка. Это мне нужно ехать в г. Выкса, брать на работе административные дни, оплачивать дорогу, лишь только для того, чтобы услышать то, что уже я прочитала в присланном мне конверте (что земельный участок перешел государству.) Спасибо. Карельская В.Г. Ответ: Ваша тётя Афонина Р.В. воспользовалась своим правом в соответствии со ст. 1119 ГК РФ и составила завещание на всё своё имущество движимое и недвижимое, которое ко дню её смерти окажется ей принадлежащим, в котором указала Вас в качестве своего наследника. После её смерти Вы в соответствии с ч. 1 ст. 1153 ГК РФ приняли наследство, подав заявление нотариусу, которое включало в себя дом, о наличии другого наследственного имущества Вы не знали. Но тем не менее ч. 2 ст. 1152 ГК РФ и абз.1 п.35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" говорит о том, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства. В связи с этим Вы имеете право на эту земельную долю и считаетесь уже принявшей эту часть наследственного имущества. Вам необходимо обратиться к нотариусу за получением Свидетельства о праве на наследство на земельную долю в соответствии с ч. 2 ст. 1162 ГК РФ.
Вопрос (опубликован 29.04.2013):
Исковое заявление о нарушении прав потребителей ТСЖ-84 "Мурман" Ответ: В отношении искового заявления, хотелось бы сказать, что Вам необходимо придерживаться следующей позиции: либо председатель ТСЖ неправомерно действует, не предоставляя необходимые документы ревизионной комиссии, и нарушает тем самым Устав ТСЖ и Жилищный кодекс РФ, либо председатель ТСЖ нарушает законодательство о защите прав потребителей (это основание дает право на освобождение от госпошлины).
Ответ подготовили студенты очной формы обучения (группа 203) под руководством старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса Применко Ю.В.
Вопрос (опубликован 29.04.2013):
Здравствуйте! Семья из 3-х человек (муж, жена, ребенок 10 лет) проживают в однокомнатной квартире. Квартира приватизирована в равных долях на мужа и дочь. Муж не работает (пьет) уже 2 года и не имеет никаких доходов. За квартиру приходится платить мне из своей зарплаты. Могу ли я требовать через суд его отселения (могу купить ему комнату) или отправки на принудительное лечение и претендовать на часть жилья. В квартиру каждый день приходят его собутыльники (беспокоюсь за дочь). Обращения к участковому не принесло никаких результатов. С уважением, Катерина. Ответ: В результате приватизации квартиры, Ваш муж стал собственником 1/2 доли квартиры. В соответствии с действующим законодательством РФ, а именно Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом: собственника нельзя выселить из жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности.
По вопросу оплаты коммунальных платежей, Вам надо действовать следующим образом: необходимо для разделения лицевого счёта по оплате жилищно-коммунальных услуг обратиться в свою управляющую организацию или ТСЖ. (Если отдельные коммунальные услуги, например, газо-, электроснабжение, оказываются Вам напрямую энергоснабжающими организациями - следует обратиться в данные организации отдельно.)
В соответствии с частью 2 статьи 154 ЖК РФ: "Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 2) плату за коммунальные услуги." При этом Вы будете действовать от имени и в интересах своей несовершеннолетней дочери, т.к. являетесь ее законным представителем. Еще необходимо отметить, что собственником 1/2 доли Ваш муж стал в результате приватизации, поэтому разделу, как совместно нажитое имущество, она не подлежит (получена по безвозмездной сделке). В результате, можно посоветовать Вам следующее: Вы приобретаете мужу другую жилплощадь для проживания, а свою 1/2 доли этой квартиры он Вам дарит (заключаете договор дарения). Если Вы оформите переход права собственности по договору купли-продажи, то она будет входить в совместно нажитое имущество и подлежать разделу при разводе.
Другой вариант выхода из Вашей ситуации: Вы приобретаете себе другую жилплощадь и вместе со своей дочкой переезжаете. 1/2 доли этой квартиры принадлежит Вашей дочке на праве собственности, Вы как ее законный представитель (до 18 лет) можете распоряжаться этой долей(совершать сделки) в интересах ребенка: продать эту часть квартиры, оставить, сдать в найм.
В отношении вопроса о принудительном лечении: для направления на принудительное лечение, экспертиза должна установить не просто факт злоупотребления алкоголем, но и наличие психического заболевания в результате пьянства, которое требует стационарного лечения, а так же факт того, что больной представляет угрозу для жизни и здоровья окружающим или себе. Суд может рассмотреть вопрос о принудительном лечении только в отношении лиц, совершивших в алкогольном состоянии преступление. В наши дни закон не позволяет привлекать к принудительному лечению алкоголиков, которые не совершали преступлений. Ответ подготовили студенты очной формы обучения (группа 203) под руководством старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса Применко Ю.В.
Вопрос (опубликован 29.04.2013):
Я сдал неисправный велосипед в магазин с требованием возврата денег за неисправный товар, вместо денег мне его отремонтировали (когда я разрешение не давал) да еще и просрочили время (10 дней) на рассмотрение моей претензии. Суд первой инстанции отказал мне в удовлетворении иска. Судья совершил подлог, признал вранье ответчика и то, что я не возражал против их вранья (хотя на первом заседании заявил о лжи ответчика (имеется аудио-, видеозапись)), а протокола этого (первого) судебного заседания вообще нет! Коррупция Канавинского суда не имеет границ. Сейчас подал апелляцию в районный Канавинский суд, думаю меня тоже там прокатят, не могли бы вы мне помочь в этом деле? Ответ: На Ваше обращение, поступившее на электронный адрес юридической клиники 16 апреля 2013 года, сообщаем:
В соответствии со ст. 492 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 426).
К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
В соответствии с п.1 ст.503 Гражданского Кодекса Российской Федерации покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:
- замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
- возмещения расходов на устранение недостатков товара.
Покупатель вправе требовать замены технически сложного или дорогостоящего товара в случае существенного нарушения требований к его качеству (пункт 2 статьи 475).
Согласно п. 2. в случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и т.п.), покупатель вправе по своему выбору потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества либо соразмерного уменьшения покупной цены.
В силу п. 3. вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.
При этом покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества.
При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или других подобных обстоятельств.
В соответствии со ст. 475 ГК РФ: 1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
3. Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства.
4. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект (статья 479), покупатель вправе осуществить в отношении этой части товаров права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если настоящим Кодексом или другим законом не установлено иное.
В соответствии со ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. N 2300-I потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
* потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
* потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
* потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; * потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
* отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
* обнаружение существенного недостатка товара;
* нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
* невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ, Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2007 г. N 234-ФЗ)
Абзац исключен. - Федеральный закон от 17.12.1999 N 212-ФЗ.
2. Требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предъявляются потребителем продавцу либо уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
3. Потребитель вправе предъявить требования, указанные в абзацах втором и пятом пункта 1 настоящей статьи, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ, Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2007 г. N 234-ФЗ)
Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить изготовителю или импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы. п.4. - утратил силу. (Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2007 г. N 234-ФЗ)
5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2007 г. N 234-ФЗ)
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
6. Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) (п. 6 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров. (п. 7 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Из Вашего обращения следует, что мировым судьей Канавинского района г.Нижнего Новгорода рассмотрено гражданское дело по Вашему иску о защите прав потребителей и вынесено решение, с которым Вы не согласны. На данное решение мирового судьи Вами подана апелляционная жалоба в Канавинский районный суд. Доводим до Вашего сведения, что в соответствии со ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления. Суд апелляционной инстанции оценивает имеющиеся в деле, а также дополнительно представленные доказательства. Дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными. О принятии новых доказательств суд апелляционной инстанции выносит определение.
Что же касается вопросов о лжи ответчика в суде первой инстанции, о наличии аудиозаписи и отсутствии протокола судебного заседания, сообщаем следующее:
Объяснения сторон и третьих лиц являются одним из видов доказательств, допускаемых законом (ч. 1 ст. 55 ГПК). Доказательствами они являются в той части, где содержатся сведения, информация об обстоятельствах дела.
Особенность объяснений сторон как доказательств заключается в том, что они исходят от заинтересованных лиц. Стороны лучше других знакомы с обстоятельствами дела, поэтому больше, чем кто-либо, могут сообщить о них. Но они заинтересованы в том, чтобы решение было вынесено в их пользу, поэтому в своих сообщениях о фактах нередко вольно или невольно искажают их. Надо иметь в виду, что по нашему законодательству стороны не несут ответственности за дачу даже заведомо ложных объяснений. Все это должно учитываться при оценке объяснении сторон, хотя по закону они оцениваются на общих основаниях с другими доказательствами по делу. "Объяснения сторон и третьих лиц об известных им обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и оценке наряду с другими доказательствами" (ст. 68 ГПК).
Объяснения сторон могут быть устными и письменными. Объяснения истца об обстоятельствах дела содержатся уже в исковом заявлении, с которого начинается процесс. По закону истец должен обосновать свое требование и указать в исковом заявлении обстоятельства, на которых оно основано. Это первое сообщение стороны о фактах. Если ответчик подает письменные возражения на иск, то в них тоже могут содержаться указания на определенные факты.
В судебном заседании объяснения сторон даются в устной форме. Суд заслушивает их сразу после доклада дела. Если были представлены письменные объяснения, они оглашаются.
В теории доказательств объяснения сторон делятся на утверждения признание.
Утверждения - сообщения стороны о фактах, в установлении которых заинтересована она сама. Эти факты обосновывают ее требования или возражения. Бремя доказывания таких фактов лежит на этой стороне. Одного ее утверждения, что такой факт существует, еще недостаточно. Она должна подтвердить его другими доказательствами.
Признание - подтверждение стороной фактов, обязанность доказывания которых лежит на другой стороне. В установлении этих фактов процессуально заинтересована другая сторона, так как они обосновывают ее требования или возражения.
Поскольку ответчик является одной из сторон по гражданскому делу, он не несёт ответственности за дачу даже заведомо ложных объяснений.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
В соответствии со ст. 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
Исходя из смысла ст. 476 ГК РФ, при рассмотрении гражданского дела по Вашему иску о защите прав потребителей Вы должны были предоставить доказательства того, что недостатки товара (велосипеда) возникли до его передачи Вам или по причинам, возникшим до этого момента.
Согласно ст. 186 ГПК РФ в случае заявления о том, что имеющееся в деле доказательство является подложным, суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представить иные доказательства.
Из вышеизложенного следует, что для того, чтобы признать имеющееся в деле доказательство подложным, в силу ст. 186 ГПК РФ, Вы вправе были обратиться в суд первой инстанции с ходатайством о назначении экспертизы.
В соответствии со ст. 77 ГПК РФ лицо, представляющее аудио- и (или) видеозаписи на электронном или ином носителе либо ходатайствующее об их истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи.
Согласно ст. 77 ГПК РФ, аудиозапись является доказательством по делу только в том случае, если стороной в суде первой инстанции было заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела данной аудиозаписи. В соответствии со ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции оценивает имеющиеся в деле, а также дополнительно представленные доказательства. Дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными. О принятии новых доказательств суд апелляционной инстанции выносит определение.
При таких обстоятельствах, аудиозапись судебного заседания как доказательство по делу в суде апелляционной инстанции будет рассматриваться только в том случае, если Вами в суде первой инстанции было заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела данной аудиозаписи как доказательства по делу.
Что же касается вопроса об отсутствии в материалах дела протокола судебного заседания, сообщаем следующее:
В соответствии со ст. 228 ГПК РФ в ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции, а также при совершении вне судебного заседания каждого отдельного процессуального действия составляется протокол.
Согласно ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и в течение пяти дней со дня его подписания подать в письменной форме замечания на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту.
В соответствии с ч. 1 ст. 327 ГПК РФ суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
Согласно ч. 2 указанной статьи лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные ГПК РФ, другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве.
Из вышеизложенного следует, что Вы, как сторона по делу (истец), наравне с ответчиком, при рассмотрении гражданского дела в суде апелляционной инстанции вправе знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. За более подробной консультацией Вам следует обращаться очно к адвокату, поскольку каждый иск индивидуален. Вопрос (опубликован 26.04.2013):
В настоящее время я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Недавно вышла на работу на условиях неполного рабочего дня. При этом за мной сохранилось право на получение пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Параллельно я получаю высшее образование (впервые). На очередную сессию мой работодатель ученический отпуск мне предоставил, но оплатить его отказался, аргументируя это тем, что я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком и уже получаю пособие. Подскажите, пожалуйста, прав ли работодатель, отказывая мне в оплате ученического отпуска. Ответ: Согласно ч. 2 ст. 11.1 от 29.12.06г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком.
Согласно ст. 93 ТК РФ, работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисление трудового стажа и других трудовых прав.
Учебный отпуск с сохранением среднего заработка, предусмотренный ст. 173 ТК РФ полагается сотрудникам, совмещающим работу с обучением, при соблюдении следующих условий:
1. Работник обучается в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию. Организационно-правовая форма такого учреждения (вид юридического лица) значения не имеет (ч. 3 ст. 173 ТК РФ). 2. Получение образования соответствующего уровня осуществляется впервые (ч. 1 ст. 177 ТК РФ).
3. Форма обучения - заочная или очно-заочная (вечерняя).
4. Работник обучается успешно.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что при соблюдении условий, предусмотренных ст. 173, 177 ТК РФ для предоставления дополнительного учебного отпуска Вы имеете право на такой отпуск с сохранением среднего заработка. Каких либо исключений, связанных с выплатой пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет законом не установлено.
Ответ подготовлен студентами II курса: Петькиной А., Котовой Н., Зудиной К., Мокеевым В., Чикишевой А., Войкиным Е., Вагиной Н., Завьяловой Г., Рязаевой Е.
Вопрос (опубликован 03.04.2013):
Здравствуйте! В сентябре 2012 года взяли в кредит машину в автосалоне. Произошла авария (помята дверь и крыша), обратились с просьбой о ремонте машины и вот уже в течение полугода нас "кормят завтраками", все время находятся какие-то отговорки со стороны поставщиков, а сейчас сказали, что машина вообще не подлежит ремонту! Хочу отметить, что автомобиль застрахован (КАСКО и ОСАГО) в том же автосалоне. Что нужно сделать в такой ситуации? Какие шаги предпринять? Жду ответа, заранее спасибо! Ответ: Здравствуйте, Дарья! К сожалению, в Вашем вопросе нет информации, обращались ли Вы после аварии в страховую компанию за выплатой страхового возмещения по КАСКО. Если да, и страховая компания направила Вас в гарантийный сервис, который так долго производит ремонт, тогда Вам следует решать вопрос о ремонте со страховой компанией, в том числе в судебном порядке. Если же Вы не обращались в страховую компанию, а напрямую обратились в автосалон, где имеется автосервис, то срок ремонта автомашины (не гарантийный) определяется между Вами и автосервисом. Если он не определен, Вы можете в любое время отказаться и забрать автомашину. Если же ремонт гарантийный (т.е. вы попали в аварию из-за недостатков автомашины) то срок ремонта не может превышать более 45 дней в соответствии со ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей". Конкретные меры воздействия на автосервис можно будет определить, если Вы предоставите информацию о том, обращались ли Вы в страховую компанию и является ли ремонт гарантийным. Ответ подготовлен студенткой второго курса очной формы обучения Шебалиной Е.
Вопрос (опубликован 26.03.2013):
В юридическую клинику НПА к студентам 3 курса очной формы обучения обратилась за оказанием юридической помощи гр. Сарибекян Н.В., которая пояснила, что в отношении ее мужа в настоящее время расследуется уголовное дело Сормовским отделом полиции, и суд Сормовского района г. Н.Новгорода 16.03.2013 избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Представив постановление суда, Сарибекян Н.В. попросила ознакомиться с ним и оказать ей помощь в обжаловании этого решения. Ответ: В соответствии со ст.ст.29, 108 УПК РФ мера пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана только на основании судебного решения, поэтому следователю, в производстве которого находится данное уголовное дело, необходимо сначала вынести процессуальное решение - постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, с которым он, с согласия руководителя следственного органа, затем и обращается в суд. Поскольку рассматриваемая мера пресечения является исключительной, то применяться она может только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет и если невозможно применить иную, более мягкую меру пресечения (ст.97 УПК РФ). Однако только этого условия для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу недостаточно: ст.97 УПК РФ указывает на ряд дополнительных условий - имеются основания полагать, что обвиняемый скроется от предварительного следствия или суда; он может продолжать заниматься преступной деятельностью; может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу. В судебном заседании при рассмотрении ходатайства следователь обязан представить суду в подтверждение доводов о необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу конкретные данные, указывающие на невозможность избрания иной, более мягкой меры пресечения. На это указывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 22 от 29.10.2009 "О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста". Пленум разъясняет, что доводы органов предварительного расследования должны быть подтверждены достаточными данными. Гр. Сарибекян А.Р., как видно из постановления судьи, является обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 158ч.2п. "в", ст.158ч.2 п. "в" УК РФ (ему инкриминируется совершение преступлений средней тяжести, поскольку санкция статьи, по которой предъявлено обвинение - 158 ч.2 п. "в", - предусматривает наказание свыше трех лет лишения свободы). Судом, рассматривавшим ходатайство следователя, установлено, что Сарибекяном А.Р. совершены два преступления : 08.02.2013 по факту совершения тайного хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело № XXX; 08.03.2013 по факту совершения тайного хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело № XXX. 15.03.2013 оба дела соединены в оно производство, и 16.03.2013 следователем предъявлено Сарибекяну А.Р. обвинение в совершении обоих преступлений, после чего он был допрошен в качестве обвиняемого.
Суд указал в своем постановлении, что представленными органами предварительного расследования данными подтверждается, что Сарибекян А.Р. может оказать давление на потерпевшего и скрыться от следствия и суда, если ему не будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В обоснование этого решения суд указал, что обвиняемый, зарегистрированный в Нижегородской области, фактически по этому адресу не проживает, не имеет работы и семьи, т.е. социально не привязан к местности.
Обвиняемый в совершении преступления Сарибекян А.Р. вправе обжаловать лично (если он осуществляет защиту своих интересов на предварительном следствии самостоятельно) судебное решение об избрании ему меры пресечения в апелляционном порядке, что прямо вытекает из положений ст.389.1 и ст.389.2 УПК РФ. Свою жалобу он должен подготовить и направить в Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня вынесения постановления (или в тот же срок со дня вручения ему копии постановления, если этот документ ему был вручен не в день оглашения судом, а позднее).
Уголовно-процессуальный закон содержит указание на форму апелляционной жалобы, которая должна отвечать требованиям ст.ст. 389.3 и 389.6 УПК РФ. В апелляционной жалобе должно быть указано наименование суда апелляционной инстанции (в этом случае - судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда); данные об обвиняемом - его фамилия, имя отчество, день, месяц и год рождения, место рождения, гражданство, образование, место регистрации и фактического проживания, место работы (если имеется), семейное положение, наличие прежних судимостей (если имеются), а также иные данные которые, с точки зрения лица, подавшего жалобу, имеют значение для принятия решения апелляционным судом , например, наличие на иждивении детей, престарелых родителей и т.п.; указание на обжалуемое решение и суд, который его вынес; доводы с указанием оснований к отмене обжалуемого решения (ст.389.15 УПК РФ); перечень прилагаемых к апелляционной жалобе документов; подпись лица, подавшего жалобу.
В соответствии со ст.389.9 УПК РФ суд апелляционной инстанции осуществляет пересмотр обжалуемого судебного акта (постановления) с точки зрения его законности и обоснованности. Обвиняемый вправе присутствовать на заседании суда апелляционной инстанции и высказывать свое мнение относительно обжалуемого им постановления.
По итогам рассмотрения жалобы суд принимает одно из решений, предусмотренных ст.389.20 УПК РФ, в частности, он может оставить решение Сормовского районного суда г. Н. Новгорода об избрании меры пресечения обвиняемому Сарибекяну А.Р. в виде заключения под стражу без изменения или отменить его, если придет к выводу о его незаконности и необоснованности. Ст.ст. 389.22 и 389.23 УПК РФ указывают на то, что суд апелляционной инстанции вправе, отменив решение по жалобе, передать его на новое рассмотрение в тот же суд - Сормовский районный суд - в ином составе суда, если в ходе рассмотрения ходатайства следователя было допущено нарушение уголовно-процессуальных норм, неустранимых в суде апелляционной инстанции (поскольку гр. Сарибекян Н.В. не было представлено студентам иных документов, кроме постановления суда, судить о том, имелись ли такие нарушения, не представляется возможным), или вынести новое решение, устранив таким образом допущенное районным судом нарушение.
Вопрос (опубликован 12.03.2013):
Семья из пяти человек имеет общий доход 32000 руб. Глава семьи, зарабатывающий деньги, проживает в Московской области, несет расходы на содержание жилой площади. К семье приезжает периодически и вновь отправляется на работу. Возможно ли семье получить субсидию как малоимущей и какие документы необходимо представить? Ответ: Претендовать на оказание социальной помощи со стороны государства Вы можете в том случае, если ваша семья будет отнесена к категории "малоимущей семьи".
В соответствии с п. 1 ст. 6 Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", малоимущей считается семья, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе. Для установления этого факта Вам следует обратиться с соответствующим заявлением в органы социальной защиты населения по адресу проживания.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" в состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.
Если семья признается малоимущей, то такой семье могут быть предоставлены три основных вида соц. поддержки: 1.субсидии на оплату ЖКХ
2.адресную соц. помощь
3.ежемесячное пособие на ребенка
Необходимый перечень документов для признания семьи малоимущей:
- Паспорт оформляющего документы и его копия;
- Справка о составе семьи. Дают ее в паспортном столе по месту вашего жительства (годна в течение одного месяца). Если один из родителей прописан в другом районе - подстрахуйтесь, возьмите и там;
- Справки с работы о доходах за три месяца, предшествующие месяцу обращения. Форма 2-НДФЛ не подойдет; - Если кто-то из супругов не работает, то необходимо обязательно (!) встать на учет в Государственную службу занятости населения. Справку о доходах (или об их отсутствии) вам выдадут здесь же;
- Копии всех возможных свидетельств (о рождении детей и заключении брака, праве собственности на квартиру) и паспортов. Оригиналы этих документов лучше иметь при себе;
- Если кто-то из супругов прописан в другом районе, то нужно в комитете по соцзащите по месту прописки взять справку о неполучении пособий, аналогичных тем, на которые вы претендуете;
- Сберегательная книжка на ваше имя (того, кто оформляет) и копия ее первой страницы. Сделать сберкнижку можно заранее и лучше в Сбербанке вашего района.
Если часть документов из приведенных в списке вам не пригодится сразу (при оформлении статуса малоимущих), то они наверняка понадобятся при оформлении субсидий, адресной социальной помощи или ежемесячного пособия на ребенка. Все эти льготы нужно оформлять отдельно, в том числе и комплекты документов, прилагающиеся к ним. Предоставление социальной помощи возможно как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так в Нижегородской области действует Постановление Правительства Нижегородской области от 12.02.2004 N 27 "О социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан"
Для уточнения информации о праве на отдельные виды государственной социальной помощи и о предоставлении необходимых документов Вам необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту проживания.
Ответ подготовили студенты второго курса:
Гр. 201 - Антонова Мария, Завьялова Галина, Ростовская Ирина, Рязаева Елена, Шувалова Анна.
Гр. 202 - Шебалина Евгения, Петькина Анна.
Гр.203 - Зудина Кристина, Чикишева Алена, Мокеев Вадим, Патина Анна, Войкин Егор.
Вопрос (опубликован 01.03.2013):
Вопрос: Скажите, можем ли мы выкупить 2/3 доли квартиры у родителей, использовав материнский капитал (1/3 доли в собственности мужа и 2/3 у его отца)? Ответ: Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" указано, что средства материнского капитала можно использовать в том числе и на улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления указанных средств на приобретение жилья на территории РФ. При этом статья 10 названного закона прямо предусматривает, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, в том числе путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения.
Можно использовать средства материнского капитала для покупки дома у отца, действующее законодательство этого не запрещает. "Прописывать", т.е. регистрировать по месту жительства в приобретаемом доме всю семью не обязательно, однако нужно учитывать, что в соответствии с действующим законодательством жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, должно быть оформлено в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Если уже есть сертификат на материнский капитал, то можно выкупить долю отца, переведя деньги на его счет (пункт 1 статьи 10 256-ФЗ). При этом подразумевается, что отец мужа с Вами больше проживать не будет, а собственность на квартиру следует оформить на всех оставшихся членов семьи (пункт 4 статьи 10 256-ФЗ).
Ответ подготовили: студентки 3 курса 301 группы Полевая Аня, Козырева Ксения.
Под руководством доцента Назаровой Н.А.
Вопрос (опубликован 18.02.2013):
При попытке оплатить услуги АЗС банковской картой с меня потребовали документ, удостоверяющий личность. Правомерны ли действия сотрудников АЗС? Это было неоднократно и в магазинах розничной торговли.Ответ: Федеральный закон РФ от 22.05.2003 г. №54 ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" устанавливает единый правовой режим использования контрольно-кассовой техники при наличных платежах и платежах с использованием карт.
Правила документального оформления операций при расчете с покупателями посредством кредитных карт установлены пунктом 2.2.5 Методических рекомендаций по учету и оформлению операции приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденных Письмом Роскомторга от 10.07.1996 № 1-794/32-5, а также главой 3 "Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 24.12.2004 №266-П. В соответствии с указанными документами продажа товаров оформляется выпиской товарных чеков (слипов) в количестве экземпляров, необходимых для всех участвующих сторон. Покупатель расписывается в слипе, подлинность его подписи проверяется работником магазина. Если подлинность подписи у кассира вызовет подозрения, то требование удостоверения личности в данном случае будет обоснованно.
Согласно Письму Центрального Банка Российской Федерации от 02.10.2009 № 120-Т "О памятке "О мерах безопасного использования банковских карт" при использовании банковской карты для оплаты товаров и услуг кассир может потребовать от владельца банковской карты предоставить паспорт, подписать чек или провести ПИН.
Исходя из вышеизложенного следует, что обязательное предъявление удостоверения личности при оплате товаров банковскими картами действующим законодательством не предусмотрено.
Вопрос (опубликован 18.02.2013):
Я, мои 2 дочери, внучка и бывший муж прописаны в трехкомнатной квартире. Квартира муниципальная, не приватизированная. Квартиросъемщик - бывший муж. С мужем в разводе около 10 лет, столько же он не проживает в этой квартире и не платит за нее и не добавляет нам, когда мы платим. Недавно он женился на другой женщине, проживает у нее в частном доме. Точно не знаю, оформлен ли этот дом на новую жену или нет, но жена прописана в двухкомнатной квартире у матери (там еще прописан совершеннолетний сын новой жены). Мы малообеспеченные люди и платить за нее целиком не в состоянии. Продать ее можно только очень дешево, т.к. дом деревянный, старый фонд. Соответственно, купить потом что-либо на всех будет невозможно. Отдать ему сдачу нам тоже нечем. Есть ли какие-нибудь варианты, чтобы выписать бывшего мужа из квартиры и с чего начать процесс?Ответ: В Вашей ситуации необходимо обратиться в районный суд по месту нахождения квартиры, в которой вы проживаете, с иском о признании бывшего мужа прекратившим право проживания в спорной квартире на основании положений Жилищного законодательства РФ. Суду в этом случае необходимо предоставить доказательства выбытия нанимателя в другое место жительство.
Вопрос (опубликован 05.02.2013):
По решению суда были взысканы алименты на содержание дочери. Отец уклоняется от уплаты алиментов, имеет задолженность. Каким образом можно понудить отца ликвидировать задолженность и можно ли лишить его родительских прав? Ответ: В соответствии со ст. 115 Семейного Кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.
Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей. Данное преступление наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Одним из оснований лишения родительских прав является уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов (ст. 69 СК РФ). Вопрос (опубликован 26.12.2012):
Юркова В.И. приобрела автомобиль в рассрочку. При заключении договора залога с банком в одном из пунктов договора закреплена обязанность страхования автомашины по КАСКО в страховой компании, определенной банком. Юркова В.И. спрашивает, имеет ли право страховать автомобиль только на то время, которое она фактически использует автомашину (зимой на машине не ездит). Также спрашивает, может ли в одностороннем порядке отказаться от страхования по КАСКО и что в данном случае предпримет банк.Ответ: По правилам автострахования по КАСКО, договор страхования автомобиля можно заключить на определенное время, т.е. на время фактического пользования автомобиля (так называемое сезонное страхование). Все лишь зависит от гибкости и методов работы страховой компании, т.е. желание компании идти навстречу клиенту. В сложившейся же ситуации договор страхования заключается на то время, на которое был заключен договор залога с банком. Это связано с тем, что у банка должна быть гарантия, что с заложенным имуществом ничего не случится (это и гарантирует КАСКО), а в случае чего стоимость залогового имущества будет возвращена банку. Таким образом, Юркова В.И не в праве заключить договор страхования на время фактического пользования автомобиля (т.е. зимой автомобиль тоже должен быть застрахован). Что касается одностороннего отказа от страхования по КАСКО, то в соответствии с ч.1 ст.334 ГК в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя. Залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает. В соответствии с ч.4 ст.339 ГК несоблюдение правил ч.2 ст.339 ПС (о том, что договор о залоге должен быть заключен в письменной форме, стороны могут предусмотреть в договоре о залоге условия о порядке реализации по решению суда заложенного имущества и (или) о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке), влечет недействительность договора о залоге.
Следовательно, в одностороннем порядке отказаться от услуг Юркова В.И не может, так как это повлечет за собой расторжение договора.
Ответ подготовили студентки 4 курса Слукина М.А., Лебедева О.В. Вопрос (опубликован 14.12.2012):
Решением Сокольского районного суда прекращены полномочия председателя ТСЖ в связи с истечением срока. Имеет ли право суд вторгаться в деятельность ТСЖ?Ответ: Согласно ст. 144 и ст. 145 Жилищного кодекса РФ органами управления товарищества собственников жилья являются общее собрание членов товарищества, правление товарищества, к компетенции которого относится в числе прочего избрание председателя правления товарищества из числа членов правления товарищества, досрочное прекращение его полномочий.
Статья 3 Гражданского Процессуального кодекса РФ говорит о том, что заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
Вопрос (опубликован 14.12.2012):
Обязан ли сын выплачивать алименты на содержание своей 18-летней дочери, обучающейся в настоящее время в Пединституте на бюджетной основе?Ответ: Согласно статье 120 СК РФ выплата алиментов на несовершеннолетних детей прекращается по достижении ими совершеннолетия (18 лет). Содержание совершеннолетнего трудоспособного ребенка законодательством не предусмотрено. Вместе с тем, нетрудоспособные совершеннолетние дети, нуждающиеся в помощи, вправе требовать содержание от своих родителей (ст. 65 СК РФ). Следовательно, если дочь трудоспособна, то Ваш сын не обязан содержать дочь.
Вопрос (опубликован 14.12.2012):
Здравствуйте! Продал знакомому скутер, получил аванс 1000 рублей, документы никакие не подписывали. Через 2 дня он его разбил и отказывается возвращать оставшиеся 19000 рублей. Есть возможность взыскать данную сумму? (документы и вторые ключи на скутер у меня). Ответ: Насколько понятно из вопроса договор купли-продажи не оформлялся и аванс получен без расписки. Следовательно доказать, что между вами был заключен договор купли-продажи скутера проблематично. Согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. Однако, согласно статье 161 ГК РФ сделки граждан между собой на сумму свыше 10 МРОТ (около 40 000 р) должны совершаться в простой письменной форме. Скутер "продан" за 20 000 рублей. Таким образом можно доказать факт продажи скутера и со свидетельскими показаниями. Однако, и это сделать проблематично. В данных правоотношениях могут быть письменные договора безвозмездного пользования, и учитывая, что скутер был разбит и применять правила главы 59 " Обязательства вследствие причинения вреда" - статья 1064- вред, причиненный имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Оба варианта могут привести в положительному эффекту. Вопрос (опубликован 14.12.2012):
В мае 2012 года обратилась в регистрационную службу кадастра и картографии с заявлением о приватизации жилой площади и выдаче свидетельства о праве собственности. Производство регслужбы было приостановлено в связи с отсутствием технического паспорта на дом. Бюро технической инвентаризации паспорт на дом сделала. Дом находится на балансе Администрации Вадского района. Администрация до настоящего времени и при наличии техпаспорта дом на учет в службе гос.регистрации не поставила. Что делать в данной ситуации? Срок права бесплатной приватизации истекает в марте 2013 года.Ответ: На основании ст. 217 ГК РФ имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, может быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и муниципального имущества, ст. 8 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" в случае нарушения прав гражданина при решении вопросов приватизации жилых помещений он вправе обратиться в суд.
В связи с изложенным положением законодательства советуем Вам обратиться в суд с иском о признании права собственности на дом в порядке приватизации. Ответ подготовила студентка 3 курса 303 группы Бурова Дарья под руководством преподавателя кафедры гражданского права и процесса Косаревой Е.А.
Вопрос (опубликован 28.11.2012):
Слышал, что 06.05.2011 года постановлением правительства РФ № 354 был установлен новый порядок оплаты за центральное отопление. Постановление вступило в действие с 01.09.2012 года. В соответствии с данным законом оплата за отопление квартиры должна взиматься только за фактическое время подачи тепла. В сентябре с. г. подачи тепла в квартиру не было. В октябре с.г. обратился в ДЭУ с заявлением о перерасчете, в чем было отказано. Правомерен ли отказ?Ответ: Постановление Правительства от 06.05.2011 г. № 354 устанавливает новое правило предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, которое, хоть и утверждено настоящим постановлением, но в силу до сих пор не вступило. Исходя из этого следует, что установление и определение новых нормативов потребления коммунальных услуг не произошло.
В указанном Вами постановлении содержится лишь указание разработать и утвердить новый порядок (форму) оплаты коммунальных услуг. Таким образом, отказ ДЭУ правомерен.
Ответ подготовила студентка 3 курса 303 группы Трянина Александра под руководством преподавателя кафедры гражданского права и процесса Косаревой Е.А.
Вопрос (опубликован 28.11.2012):
Маршалова проживает в двухкомнатной квартире площадью 28 кв. м. В квартире, кроме нее, прописаны 3 члена семьи, в том числе бывший муж. Брак с ним расторгнут в 1992 году. Он является участником ликвидации последствий аварии в Чернобыле, имеет льготы. В квартире не проживает. Имеет ли он право на субсидию на получение жилой площади?Ответ: Согласно п. 2 ст.14 Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 25.06.2012) "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" гражданам (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС гарантируются обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, один раз.
08.02.2011 г. вступила в силу утвержденная постановлением Правительства РФ от 17.12.2010г. № 1050 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы. В рамках указанной подпрограммы улучшат жилищные условия, следующие категории граждан: граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении "Маяк", пострадавшие в результате этих аварий, а также ветераны подразделений особого риска
Норма предоставления общей площади жилого помещения для расчета размера субсидии устанавливается в следующем размере:
- 33 квадратных метра - для одиноко проживающих граждан;
- 42 квадратных метра - на семью из двух человек;
- по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при численности семьи три и более человек.
Субсидия выдается при условии, что:
- гражданином, проживающим в жилом помещении, находящемся в государственном или муниципальном жилищных фондах, по договору социального найма, принимается обязательство о расторжении указанного договора и освобождении занимаемого жилого помещения;
- гражданином, проживающим в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности и не имеющим обременений, принимается обязательство о безвозмездной передаче этого жилого помещения по договору органу местного самоуправления.
Ответ подготовил студент 3 курса 303 группы Коптелев Данил под руководством преподавателя кафедры гражданского права и процесса Косаревой Е.А.
Вопрос (21.11.2012):
Здравствуйте! У меня такая проблема. Живу со своей беременной женой. Мои соседи этажом выше ежедневно неоднократно спускаются в пролет между нашими этажами и курят сигареты. У меня дома сразу появляется запах табачного дыма. Много раз пробовал объяснять им свое положение и просил курить на открытом воздухе. Ничего не меняется. Волнуюсь в первую очередь за беременную жену. Помогите мне, как действовать в такой ситуации?
Ответ: 1. Собственники и наниматели жилых помещений обязаны осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан и соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений общего пользования в многоквартирном доме (квартире), соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования, обеспечивать сохранность санитарно-технического и иного оборудования (Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 N 25 (с изм. от 16.01.2008)"Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями").
2. Вы имеете право обратиться с жалобой в Территориальное управление Роспотребнадзора с жалобой на нарушение вашими соседями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 (ред. от 27.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2010 N 17833). ТУ Роспотребнадзора проведет проверку, вправе составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа на каждого из ваших курящих в подъезде соседей в размере от 500 до 1000 рублей.
3. В соответствии с Жилищным кодексом РФ возможно и выселение соседей, проживающих по договору социального найма если наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение. К систематическому нарушению прав и законных интересов соседей нанимателем и (или) членами его семьи суды относят неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении или доме граждан, без соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, правил пользования жилыми помещениями. Выселение возможно только в отношении несобственника (нанимателя). 4. Вы имеете право обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию Нижегородской области на нарушение вашими соседями Постановления Госстроя России от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176). Инспекция проведет проверку, вправе выдать предписание об устранении нарушений. 5. Пресечь действия ваших соседей имеет право также участковый уполномоченный полиции, к которому вы также имеете право обратиться с жалобой. 6. Вы имеете право обратиться в домоуправляющую компанию или ТСЖ, которые обслуживают ваш дом, с жалобой на соседей. 7. Самым действенным способом защиты ваших прав от курящих соседей на сегодняшний день является подача так называемого негаторного иска - искового заявления о запрете проживающим в соседних квартирах собственникам (нанимателям, арендаторам) курения в подъезде (ином месте общего пользования многоквартирным жилым домом). К данному требованию может быть присоединено требование о возмещении убытков (средств на лечение жены, консультацию врача, лекарственные препараты и т.д.).
Вопрос (11.11.2012):
Белкина В.Ф. является предпринимателем, образовавшим ООО. С ее организацией заключен договор на поставку продукции. На протяжении нескольких лет, начиная с 2007 года, поставщик в процессе поставки продукции присылал акты сверки. Согласно актам сверки при выявлении задолженности Белкина В.Ф. ее погашала. Однако в октябре 2012 года поставщик прислал акт сверки за 2007 год, из которого следует, что за ней имеется задолженность. Возможно ли взыскание задолженности за 2007 год и обязана ли она предоставлять акт сверки за 2007 год; сколько лет должна храниться документация?
Ответ: Условия ответственности, порядок исполнения, зависят от условий заключенного Вами договора поставки. Для полноценного ответа на вопрос требуется детальный анализ всех сопроводительных документов сделки. В зависимости от отдельных условий договора, периодичности платежей, определяется начало течения срока исковой давности. В соответствии со статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года. Исходя из этого, если договором не предусмотрены какие либо особые условия, срок исковой давности по взысканию с Вас задолженности истек. Что касается акта сверки расчетов как документа, то в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 15 декабря 2010 г. N 173н г. Москва "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению", определен список первичных учетных документов. Акты сверки в данном списке не указаны, следовательно, к первичным учетным документам они не относятся, соответственно сроков хранения к подобного рода документам не установлено. Вместе с этим у Вас должны быть в наличии кассовые чеки или ордера (расходники, представляющие собой первичные документы), которые будут подтверждать факт погашения Вами всех задолженностей и оплату предоставленной продукции. Для составления грамотного искового заявления либо отзыва на иск в Арбитражный суд, рекомендуем Вам обратиться к юрисконсульту, так как документы, сопровождающие сделку, могут содержать информацию, детализирующую Ваш вопрос.
Ответ подготовлен студенткой 4 курса 401 группы Лебедевой Ольгой Вячеславовной
Вопрос (08.11.2012):
Прошу Вас, пожалуйста, ответьте мне на вопрос:
Есть ли возможность юридически грамотно убедительно с ссылкой на закон и судебную практику обосновать незаконность взимания платы за детализацию счета?
Чтобы можно было с таким обоснованием идти в суд с иском "Прошу обязать компанию Мегафон предоставлять детализацию счета бесплатно".
Заранее благодарен, Дмитрий Волков.Ответ: В первую очередь необходимо различать правила предоставления услуг телефонной связи и оказания услуг подвижной связи. Последний вид связи (под который подпадает и сотовая) регулируется, в том числе, Постановлением Правительства РФ от 25.05.2005 г. № 328.
Согласно п. 10 Правил оказания услуг подвижной связи оператор связи обязан создавать систему информационно-справочного обслуживания в целях предоставления абонентам информации, связанной с оказанием услуг подвижной связи.
Из содержания п. 11 Правил усматривается, что в системе информационно-справочного обслуживания оказываются платные и бесплатные информационно-справочные услуги.
Пункт 12 Правил содержит перечень информационно-справочных услуг, которые оператор обязан оказывать бесплатно, среди которых такая услуга, как детализация счета отсутствует.
В соответствии с п. 13 Правил оператор связи самостоятельно определяет перечень оказываемых платных информационно-справочных услуг. Согласно п.п. "г" п. 27 Правил абонент вправе получать по письменному заявлению детализацию счета по всем видам услуг подвижной связи с указанием даты и времени всех состоявшихся соединений, их продолжительности и абонентских номеров.
В силу п. 26 Правил оператор связи обязан по требованию абонента предоставлять ему дополнительную информацию, связанную с оказанием услуг подвижной связи.
Таким образом, п. 26 и п. 27 Правил оказания услуг подвижной связи не указывают, на то, что дополнительная информация, связанная с оказанием услуг подвижной связи, а именно детализация счета, оказывается оператором связи бесплатно.
Действительно, потребитель имеет право на получение информации по детализации счета, однако из содержания п. 13 Правил следует, что оператор вправе самостоятельно определять перечень платных информационно-справочных услуг.
Ответ подготовлен студенткой 4 курса 402 группы Худяковой Анастасией Юрьевной.
Вопрос (08.11.2012):
Балашова О.В. интересуется, имеет ли она право на оформление отпуска для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов в период нахождения ее в отпуске по уходу за ребенком, а также имеет ли она право на оплату ученического отпуска и получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком одновременно?Ответ: Трудовое законодательство не предусматривает возможности одновременного предоставления работнику сразу двух отпусков. В Вашем случае фактически совмещаются два отпуска: по уходу за ребенком и учебный отпуск. Соответственно, работодатель обязан предоставить Вам отпуск для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов, только в том случае, если Вы прервете отпуск по уходу за ребенком. При этом отпуск по уходу за ребенком может оформить любой из членов вашей семьи, и в этом случае уже ему будет выплачиваться пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Необходимо также учитывать, что в соответствии со ст. 256 ТК РФ Вы имеете право работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. Для этого Вам необходимо обратиться с письменным заявлением к работодателю. В этом случае Вам также обязаны предоставить ученический отпуск. При этом Вы не лишаетесь права на получение пособия по социальному страхованию.
Вопрос (08.11.2012):
Доброго времени суток!
В 2006 г. отдала карточку "Русского стандарта" подруге (на тот момент), чтобы она сняла с карточки 10000 р., так как у нее были трудности в семье. В марте 2012 г. я получила письмо из банка о задолжности по кредиту. В итоге оказалось, что этот человек снял всю сумму с карточки (50000р.) и на эту сумму набежали проценты. Я обратилась в суд, но суд отказал в том, чтобы она выплатила сумму, т.к. не было составлено договора о том, что я ей передаю карточку и, чтобы она возмещала проценты. Сейчас я хочу попытаться обжаловать решение в областном суде.
Возможно ли это? Можно ли выиграть мое дело? Не могли бы вы подсказать, по каким статьям я могу это сделать?
Cпасибо большое за ответ.
C Уважением к Вам, Жбанова Ирина.Ответ: Уважаемая Ирина!
Обжаловать решение суда в Вашу пользу, по нашему мнению, не представляется возможным, поскольку действия Вашей подруги не образуют состава правонарушения. Подобный вывод основывается на ряде положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" от 27 декабря 2007 г. № 51 (Российская газета. - 12 января 1998). Так, согласно п. 18 Постановления "Противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата, при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.
Решая вопрос об отграничении составов присвоения или растраты от кражи, суды должны установить наличие у лица вышеуказанных полномочий".
В Вашем случае возможность распоряжения подругой банковской картой была предоставлена без должного документального подтверждения Вами добровольно, поэтому на наш взгляд, доказать гражданско-правовой деликт невозможно. Вопрос (26.10.2012):
За государственную регистрацию прав на недвижимое имущество я дважды уплатила государственную пошлину - на действительную и девичью фамилии. Спустя месяц я подала заявление о возврате излишне уплаченной пошлины, но в возврате мне отказали. Правомерно ли это?Ответ: Согласно пп. 6 п. 1 ст. 333.18 гл. 25.3 "Государственная пошлина" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при обращении за совершением юридически значимых действий, за исключением юридически значимых действий, указанных в пп. 1 - 5.2 п. 1 ст. 333.18 НК РФ, государственная пошлина уплачивается до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких действий либо до подачи соответствующих документов.
Из вопроса следует, что за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество дважды уплачена государственная пошлина на действительную и девичью фамилии.
В соответствии с п. 1 ст. 333.40 НК РФ государственная пошлина подлежит возврату в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено гл. 25.3 "Государственная пошлина" НК РФ, отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган (к должностному лицу), совершающий (совершающему) данное юридически значимое действие, и в других случаях.
Поэтому, если заявление за совершение юридически значимого действия под девичьей фамилией в уполномоченный орган (к должностному лицу) не подавалось, то, по мнению Департамента, излишне уплаченная государственная пошлина на девичью фамилию подлежит возврату в порядке, установленном п. 3 ст. 333.40 НК РФ.
Вопрос (26.10.2012):
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам вот с такой проблемой. Работодатель направляет меня в командировку, а я ехать не могу, поскольку командировка совпадает с сессией в ВУЗе. Имею ли я право отказаться от такой поездки? Работодатель обещает за отказ от командировки привлечь к дисциплинарной ответственности.Ответ: Трудовое законодательство определяет командировку как выполнение работником служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). Исходя из такого понятия командировки - работник обязан исполнить требование работодателя. Следовательно, его отказ может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.
Закон в отношении отдельных категорий работников устанавливает особые правила. Так, работодатель не имеет права направить в командировку:
- беременных женщин (ст. 259 ТК РФ);
- несовершеннолетних работников (ст. 268 ТК РФ);
- инвалидов, если есть противопоказания в их индивидуальной реабилитационной программе (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ);
- работников, с которыми заключен ученический договор, если только командировка не связана с ученичеством (ст. 203 ТК РФ);
- женщин, имеющих детей до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих детей до пяти лет без супруга (супруги), а также опекунов (попечителей) несовершеннолетних, работников, имеющих детей-инвалидов, а также осуществляющих уход за больным членом семьи, - только с их письменного согласия (ст. 259, 264 ТК РФ).
Если Вы относитесь к одной из перечисленных категорий, то работодатель не имеет права направлять Вас в командировку и соответственно привлекать к дисциплинарной ответственности за отказ.
Что же касается такого обстоятельства как совпадение время командировки с прохождением обучения в ВУЗе, то в нормах трудового законодательства нет однозначного ответа, можно ли считать это обстоятельства уважительной причиной для отказа от командировки. По нашему мнению это зависит от нескольких факторов. Так, если Вы получаете образование данного уровня впервые, обучаетесь успешно, а ВУЗ имеет государственную аккредитацию, то в соответствии со ст. 173 ТК РФ работодатель на основании справки-вызова из учебного заведения обязан предоставить Вам дополнительный отпуск на время учебной сессии. Предоставление такого отпуска следует рассматривать как государственную гарантию. Каких либо оснований для отзыва работника из такого отпуска законом не предусмотрено.
Во всех остальных случаях гарантии и компенсации в отношении лиц совмещающих работу с обучение регулируются трудовым или коллективным договором. Соответственно необходимо обратиться к содержанию данных документов.
Хотелось бы также отметить, что, как правило, учебные заведения предусматривают основания для продления, или перенесения сессии по уважительным причинам. Советуем Вам обратиться в администрацию ВУЗа где вы обучаетесь и выяснить какие правила установлены в данном учебном заведении.
Спасибо за Ваш вопрос. Были рады Вам помочь.
Вопрос (17.10.2012):
Здравствуйте! Получил на предприятии 3-х комнатную квартиру, впоследствии поменял ее на 2-х комнатную в другом районе и оформил в собственность дочери. С женой развелся, но до сих пор в квартире прописан. Могу ли я претендовать на часть жилплощади, если бывшая семья согласия на размен не дает? Заранее спасибо за ответ. Ответ: Вы имеете право только на пользование данным жилым помещением, т.к. квартира была приватизирована на Вашу дочь, и теперь она является единственным собственником, который может распоряжаться квартирой по своему усмотрению.
Вещное право постоянного бессрочного проживания члена семьи, давшего согласие на приватизацию и отказавшегося таким образом от доли в приватизированном жилье, гарантировано Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", в соответствии со статьей 19 которого действие положений части 4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) об утрате права пользования жилым помещением собственника бывшими членами его семьи не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором.
В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2005 года, утвержденном Постановлением Президиума Верховного Суда от 01.03.2006 , при разъяснении обязательного при приватизации жилого помещения согласия лица отмечено, что оно исходит из того, что право пользования данным жилым помещением для лица будет носить бессрочный характер, следовательно, его права должны быть учтены при переходе права собственности на жилое помещение другому лицу, поскольку иное толкование нарушало бы положения статьи 40 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый имеет право на жилище и никто не может быть произвольно лишен своего жилища. Следовательно, полагает Верховный Суд РФ, если бывший член семьи собственника, имевший с ним равные права на приватизацию, отказался от права собственности на приватизируемое жилье, дав согласие иному лицу, то при переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу он сохраняет вещное право постоянного бессрочного пользования жилым помещение.
Ответ подготовил студент 501 группы Васильев С.И.
Вопрос (17.10.2012):
Здравствуйте! Я пенсионерка, живу в многоквартирном доме. В последнее время одолевают меня представители разных организаций по установке счетчиков и запугивают огромными штрафами. А я не имею достаточно средств для установки счетчиков и на газ, и на воду. Есть ли какие-то льготы по установке этих злосчастных счетчиков или может быть их можно вообще не устанавливать?
Спасибо! Агафья Федоровна. Ответ: Добрый день, Агафья Федоровна!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ", установлено, что до 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу указанного Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.
Пенсионерам существенно увеличили льготы на счетчики воды и газа. Если раньше власти оплачивали 30% их стоимости, то теперь - 70%, но в совокупности не более 6681 рубля. Единовременная денежная компенсация полагается гражданам пожилого возраста, доход которых не превышает полуторакратного прожиточного минимума для пенсионеров (6706,5 рублей). Льгота действует только для тех, кто купил и устанавливает счетчики с 2011 года. Компенсация назначается только раз, но по каждому виду приборов (отдельно на газ, воду и свет). Если в квартире живут два человека, имеющих право на компенсацию, то она назначается одному из них по выбору. Компенсацию вы получите задним числом. То есть сначала вы покупаете счетчик и устанавливаете за свой счет. Затем вам возмещают часть затрат, перечислив деньги на указанный вами в заявлении банковский счет. За льготами на установку счетчика пенсионеры должны обращаться в управление труда и социальной защиты по месту жительства (есть в каждой администрации района).
Ответ подготовила студентка 5 курса 501 группы Молявина Ольга.
Вопрос (17.10.2012):
Добрый день! Скажите, пожалуйста, где я могу получить согласие на ребенка, для выезда его со мной за границу, на отдых, но не разовое, а до его совершеннолетия (бывшая супруга на это согласна)? Я обращался в нотариальные конторы, но получал отказ в выдаче такого согласия. Они мотивируют это тем, что срок должен быть конкретным, хотя в посольстве Германии, для получения Шенгенской визы, сказали, что им все равно, на какой срок выписано согласие, лишь бы время пребывания ребенка за границей попадало. Заранее благодарен!
Жуков Константин Федорович. Ответ: Добрый день, Константин Федорович!
В соответствии со ст. 20 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка удостоверяется любым нотариусом РФ. Отказ в выдаче Вам согласия на таких условиях правомерен, т.к. нотариусы руководствуются в своей практике Письмом Федеральной Нотариальной Палаты № 329/06-01ТВ от 27 февраля 2010 г. "О некоторых наиболее часто встречающихся в нотариальной практике вопросах, касающихся удостоверения согласий законных представителей на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации". Позиция Палаты такова:
По мнению Федеральной нотариальной палаты, согласие выдаётся законными представителями несовершеннолетнего гражданина на конкретную поездку за границу России, запланированную на определённый период времени и предполагающую посещение им одного или нескольких иностранных государств. Данный вывод основан на положениях Семейного кодекса Российской Федерации, возлагающих на законных представителей несовершеннолетних детей заботу о них и защиту их прав, а также ответственность за их воспитание (пункт 1 статьи 63, пункт 1 статьи 64, пункт 6 статьи 148.1 Семейного кодекса Российской Федерации). Рассмотрение обстоятельств каждого конкретного выезда несовершеннолетнего лица за пределы Российской Федерации в целях определения полезности такого выезда для отдыха, здоровья или образования ребёнка осуществляется законными представителями во исполнение возложенных на них законом обязанностей.
Федеральная нотариальная палата полагает, что срок выезда несовершеннолетнего гражданина из России обозначается в согласии по правилам статьи 190 Гражданского кодекса Российской Федерации таким образом, чтобы не возникало сомнений в том, что названный в согласии срок является сроком конкретной поездки ребёнка. Выдача согласия сроком на продолжительный период времени (например, "три года" или "до наступления совершеннолетия") без привязки к конкретной поездке, по мнению Федеральной нотариальной палаты, не согласуется с действующим законодательством и может привести к нарушению прав ребёнка и невозможности обеспечения его интересов, а также породить впоследствии конфликтные ситуации.
Ответ подготовила студентка 5 курса 501 группы Молявина Ольга.
Вопрос (28.09.2012):
Я гражданин Туркменистана. Проживаю в Российской Федерации с 2000 г. Вид на жительство мне был продлен в 2011 году. Имею ли я право участвовать в выборах в Российской Федерации? Ответ: Согласно ст. 12 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 - ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" иностранные граждане в Российской Федерации не имеют права избирать и быть избранными в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, а также учувствовать в референдуме Российской Федерации и референдумах субъектов РФ. Вместе с тем, в соответствии с п. 10 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67 - ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.
Между Российской Федерацией и Туркменистаном подписан Договор о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно проживающих на территории Российской Федерации от 18 мая 1995 г. Согласно статье 5 данного акта постоянный житель пользуется такими же правами и свободами и несет такие же обязанности, что и граждане стороны проживания, постоянно проживающие на ее территории, за изъятиями, установленными настоящим Договором. Постоянный житель не пользуется следующими правами:
1. избирать и быть избранным на высшие государственные должности и в высшие органы государственной власти стороны проживания;
2. участвовать во всенародном референдуме;
3. занимать должности руководителей в системе органов государственной власти, должности на дипломатической службе, в органах безопасности и внутренних дел, а также должности судьи и прокурора.
Таким образом, не установлены изъятия из права избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.
Согласно Письму секретаря ЦИК РФ от 23 января 2009 г. № 08-28/174 "О включении отдельных категорий избирателей в списки избирателей на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и на выборах в органы местного самоуправления" в настоящее время в соответствии с действующими международными договорами РФ на муниципальных выборах имеют право голосовать граждане Туркменистана, Республики Казахстан, Киргизской республики и Республики Беларусь при условии, что они имеют вид на жительство и зарегистрированы по месту жительства в пределах избирательного округа. Таким образом, при наличии всех выше указанных условий, Вы имеете право избирать в органы местного самоуправления того муниципального образования, на территории которого постоянно проживаете.
Вопрос (28.09.2012):
Можно ли признать надлежащим извещением законного представителя юридического лица о времени и месте составления протокола об административном правонарушении извещение, направленное в адрес руководителя филиала или представительства юридического лица при условии, что правонарушение связано с деятельностью филиала или представительства? Ответ: Статья 25.4 КоАП РФ предусматривает, что защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, осуществляют его законные представители. Законными представителями юридического лица являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.
Согласно ст. 28.2 КоАП РФ орган, возбудивший дело об административном правонарушении, обязан обеспечить участие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в составлении протокола об административном правонарушении.
Системный анализ положений ст. 25.4 и ст. 28.2 КоАП РФ позволяет сделать вывод о том, что должностное лицо при составлении протокола об административном правонарушении обязано известить (уведомить) законного представителя юридического лица о факте, времени и месте составления названного протокола в целях обеспечения ему возможности реализовать гарантии, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ.
Согласно ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они не обладают самостоятельным правовым статусом, отделенным от правового статуса создавшего их юридического лица. Правоспособность филиала и представительства производна от правоспособности юридического лица, ее пределы определяются в соответствии с законом самим юридическим лицом в положении о филиале или представительстве, на основании которого последние и действуют. Соответствующие полномочия руководителя филиала (представительства) должны быть удостоверены доверенностью и не могут основываться лишь на указаниях, содержащихся в учредительных документах юридического лица, положении о филиале (представительстве) и т.п.
Руководитель филиала или представительства юридического лица может участвовать в составлении протокола об административном правонарушении при наличии у него соответствующих полномочий, выраженных в положении о филиале (представительстве) и общей доверенности, выданной ему юридическим лицом.
Таким образом, направление извещения о составлении протокола об административном правонарушении в адрес руководителя филиала (представительства) может быть признано надлежащим извещением законного представителя юридического лица.
Вопрос:
Знакомый взял несколько кредитов в разных банках, каждый не более 100 тысяч рублей, в общей сложности сумма задолженности перед всеми банками 500 тысяч рублей, от погашения долга он уклоняется, ждет ли его какая-либо ответственность? И какая? Ответ: В соответствии с ч.1 ст. 819 ГК РФ, по кредитному договору кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) заёмщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на неё. Так же между вашим знакомым и банком, мог быть заключен договор займа. Согласно ч.1 ст.809 ГК РФ, заимодавец имеет право на получение от заёмщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных в договоре. ч.1 ст.811 ГК РФ, когда заёмщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, если иное не предусмотрено законом или договором займа. У банка есть право обратиться с исковыми требованиями в суд для принудительного взыскания суммы задолженности. Здесь возможны несколько вариантов развития событий. Если кредит был обеспечен залогом, банк имеет право реализовать имущество заёмщика, удержать сумму долга , а остаток средств вернуть заёмщику. Если же кредит был необеспеченным (заёмщик не предоставлял своё имущество в залог), банк имеет право взыскать любое имущество неплательщика, что бы погасить задолженность, такая возможность банка обеспечивается постановлением судебных органов. Банк может продать обязательства сторонней компании, при этом банк не обязан получать на это согласие заемщика (ч.1 и ч.2 ст.382), а только поставить в известность о том, что кредитор изменился, если иное не предусмотрено законом или договором. Судом могут быть предприняты меры по обеспечению иска предусмотренные ч.1 ст. 140 ГПК. Иск в суд может быть предъявлен совместно с несколькими истцами (ч.1 ст. 40). Кроме того, законодательством РФ предусмотрена и уголовная ответственность - ч.1 ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Вопрос:
Возможно ли привлечение юридического лица к административной ответственности за административное правонарушение в области дорожного движения, совершенное водителем, управляющим принадлежащим юридическому лицу транспортным средством, при условии, что такое правонарушение было зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи? Какому суду подведомственно рассмотрение дел по жалобам юридических лиц на постановления о привлечении их к административной ответственности за административное правонарушение в области дорожного движения? Ответ: В соответствии с ч.1 ст.2.61 КоАП РФ в случае фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (далее - специальные технические средства) к ответственности может быть привлечён собственник (владелец) транспортного средства. Согласно ч.3 ст.1.5 КоАП в случае фиксации административного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами обязанность по доказыванию своей невиновности лежит на лице, привлекаемом к административной ответственности. При этом следует учитывать, что собственник (владелец) транспортного средства подлежит освобождению от административной ответственности на основании ч.2 ст.2.61 КоАП, если в ходе проверки будут подтверждены содержащиеся в его сообщении или заявлении данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц. В силу ч.3 ст.28.6 КоАП в случае фиксации административного правонарушения в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. При этом административное наказание может быть назначено только в виде административного штрафа, размер которого должен быть наименьшим в пределах санкции применяемой статьи Особенной части КоАП (ч.31 ст.4.1 КоАП). Анализ приведённых выше норм позволяет прийти к выводу, что юридические лица могут выступать субъектом правонарушения в области дорожного движения (глава 12 КоАП), поскольку в ч.1 ст.2.61 КоАП указан специальный субъект ответственности (собственник транспортного средства), на котором лежит обязанность по доказыванию своей невиновности, а исходя из положений ст.213 ГК транспортные средства могут находиться как в собственности физических, так и юридических лиц. Учитывая, что объективная сторона правонарушений, предусмотренных в главе 12 КоАП, выражается в действиях или бездействии, направленных на нарушение или невыполнение норм действующего законодательства о безопасности дорожного движения, рассмотрение жалобы на постановление административного органа о привлечении юридического лица к административной ответственности за административное правонарушение в области дорожного движения (глава 12 КоАП) относится к подведомственности суда общей юрисдикции. Вопрос:
Поясните, что означает в деятельности суда "приказное производство", и каков порядок его осуществления? Ответ: В соответствии с Конституцией РФ (ст. 46) каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод (ст. 46). Для того чтобы граждане могли эффективно защищать свои права в суде, гражданским процессуальным кодексом (далее - ГПК РФ) установлен специальный гражданский процессуальный порядок защиты прав граждан.
Гражданский процесс, в порядке которого происходит защита прав граждан, состоит из нескольких сменяющих друг друга стадий - подготовка дела к судебному разбирательству, само судебное разбирательство, принятие судом решения и его обжалование лицами, участвующими в деле. Обычным окончанием гражданского процесса является вынесение судом решения. Однако в отношении ряда требований, с которыми граждане обращаются в суд, в ГПК РФ предусмотрена упрощенная процедура вынесения судебного акта, принятую называть приказным производством. По результатам рассмотрения таких требований судья выносит судебный приказ. Под ним понимается судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника. Рассмотрение дел о выдаче судебного приказа входит в компетенцию мировых судей. Институт судебного приказа введен в ГПК РФ в 1995 году в целях более оперативного разрешения гражданско-правовых споров в тех случаях, когда нарушенное право является внешне бесспорным. Судебный приказ выдается, если требование основано: * на нотариально удостоверенной сделке; * на сделке, совершенной в простой письменной форме; * на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; заявлено требование о взыскании: * алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц; * с граждан недоимок по налогам, сборам и другим обязательным платежам; * начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы; * расходов, произведенных в связи с розыском ответчика или должника и его имущества, или ребенка, отобранного у должника по решению суда.
В порядке приказного производств обращение к мировому судье происходит посредством заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа. В делах приказного производства стороны именуются взыскатель и должник. Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам подсудности, установленным ГПК РФ, и оплачивается государственной пошлиной в размере 50%-ной ставки установленной для исковых заявлений. Заявление подается в письменной форме. В нем должны быть указаны: * наименование суда, в который подается заявление; * данные о взыскателе, его место жительства или место нахождения; * данные о должнике, его место жительства или место нахождения; * требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано; * документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя; * перечень прилагаемых документов. В случае истребования движимого имущества в заявлении должна быть указана стоимость этого имущества. Заявление подписывается взыскателем или его представителем, имеющим соответствующие полномочия. К заявлению, подаваемому представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия. Судебный приказ выноситься без судебного разбирательства и вызова сторон (должника и взыскателя) в течение пяти дней со дня поступления в суд заявления о вынесении судебного приказа. В судебном приказе мировой судья должен указать: номер производства и дата вынесения приказа; наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ; наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; наименование, место жительства или место нахождения должника; закон, на основании которого удовлетворено требование; размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием его стоимости; размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным законом или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются; сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета; реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В судебном приказе о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей также указываются дата и место рождения должника, место его работы, имя и дата рождения каждого ребенка, на содержание которых присуждены алименты, размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с должника, и срок их взыскания. Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух экземплярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр судебного приказа остается в производстве суда. Для должника изготавливается копия судебного приказа. Мировой судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его исполнения. Судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения. В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового производства. Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения. Если в установленный срок от должника не поступят в суд возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений. Вопрос:
Я собираюсь приобрести квартиру в кредит. Слышал, что при приобретении жилья предоставляются налоговые вычеты. Распространяются ли эти вычеты на покупку квартиры по ипотеке. Каким образом я могу воспользоваться налоговым вычетом. Ответ: Покупка квартиры или дома по ипотеке влечет за собой значительные и регулярные расходы по погашению кредита и процентов по нему. Поэтому государство предусмотрело налоговые льготы для граждан, приобретающих жилье.
Согласно Налоговому Кодексу, заемщик ипотечного кредита имеет право на имущественный налоговый вычет (единожды) в сумме, израсходованной на строительство либо покупку квартиры (дома) на территории РФ. Вычет предоставляется при условии, что гражданин имеет доходы, облагаемые подоходным налогом по ставке 13%. При этом налоговый вычет включает сумму, потраченную на покупку (строительство), и сумму процентов по ипотечному кредиту. При покупке квартиры в налоговый вычет могут включаться: * приобретение квартиры или прав на квартиру в строящемся доме; * приобретение отделочных материалов; * работы, связанные с отделкой квартиры. Для тех, кто покупает квартиру по ипотеке, сумма налогового вычета не ограничивается 1 млн. Как гласит закон, если квартира была куплена в кредит, то с суммы, направленной на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций РФ и фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них, предоставляется аналогичная льгота, причем без ограничения по сумме налогового вычета.
Для того чтобы оформить имущественный налоговый вычет, нужно предоставить в налоговую инспекцию следующие документы и их копии: * свидетельство о собственности или другие документы, подтверждающие право собственности на жилую площадь; * договор купли-продажи; * кт приема-передачи квартиры; * справка 2-НДФЛ для подтверждения факта уплаты налогов с заработной платы. Налоговый инспектор проверяет соответствие копий оригиналам и забирает копии вместе с налоговой декларацией за истекший год и заявлением. При оформлении налогового вычета с процентов по ипотеке инспектор потребует, прежде всего, кредитный договор, в котором должно быть сказано, что кредит выдан именно на приобретение квартиры. Стоит отметить, что в случае перекредитования заемщик теряет право на налоговый вычет с суммы уплаченных процентов, ведь кредит выдан с целью погашения предыдущего кредита, а не для приобретения жилья. Вопрос:
Разъясните, пожалуйста, на основании каких документов предоставляется звание ветерана труда. Что учитывается кроме стажа, какие ведомственные знаки отличия и относится ли к ним диплом кандидата наук? Ответ: Звание "Ветеран труда" присваивается гражданам РФ, зарегистрированным по месту жительства на территории Нижегородской области в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 июня 2006 года № 203 "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" на территории Нижегородской области". В соответствии с пунктом 2 Положения о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" на территории Нижегородской области" звание "Ветеран труда" присваивается лицам, награжденным орденами и медалями, либо удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или РФ, либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющими стаж не менее 20 и 25 лет (женщины и мужчины соответственно). К ведомственным знакам отличия в труде относятся: почетные грамоты, благодарности, нагрудные знаки, знаки, значки. К сожалению, диплом кандидата наук, не является ведомственным знаком отличия в труде. Вопрос:
Хочу летом выехать на отдых за рубеж, скорее всего в Турцию. Можно ли взять с собой кошку? Ответ: Уважаемая Ирина Николаевна, в настоящее время в Российской Федерации нет единого нормативного акта, регулирующего эти отношения. Для вывоза кошек нужен ветеринарный сертификат, который необходимо получить в ветеринарной лечебнице. В случае вывоза собак также необходимо получить в государственной ветеринарной лечебнице ветеринарный паспорт, в котором указаны данные владельца, данные о собаке, все прививки и названия вакцин. Помимо этого, необходимо иметь лицензию на вывоз животного, которую выдают Российская кинологическая федерация, Центральный клуб служебного собаководства или Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов. Справки предъявляются должностным лицам таможенных органов при выезде. Если у должностного лица таможенного органа возникнут сомнения по поводу состояния здоровья животного, он имеет право вызвать эксперта ветеринарной службы. Пограничная ветеринарная служба на основании предъявленных документов должна оформить на животное международный ветеринарный сертификат. При ввозе животных их состояние здоровья по карантинным соображениям также должно быть подтверждено документами; для обследования может быть вызван специалист. Правила ввоза домашних животных на территорию иностранных государств различны. Приведем некоторые примеры. В Германи и существует общий порядок ввоза собак, который заключается в запрете ввоза в страну собак бойцовских пород и их помесей. Другие породы также могут быть не разрешены к ввозу, если законами отдельных немецких земель они рассматриваются как представляющие опасность для человека. К таким породам могут относиться американский бульдог, мастиф, бульмастиф и целый ряд других. В Италию ввозить кошек и собак можно только при наличии ветеринарных сертификатов, выданных соответствующими органами страны, откуда выезжает турист. В сертификате должны содержаться детальные сведения о животном и его хозяине, подтверждаться состояние здоровья животного, наличие вакцинации от бешенства, по меньшей мере - за 20 дней, но более чем за 11 месяцев до выдачи сертификата. В Турцию можно ввозить кошек и собак, но при условии наличия ветеринарных справок и других необходимых документов. Кроме того, необходимо представить письменную гарантию, что домашние любимцы будут под постоянным контролем. При совершении поездки в конкретную страну с правилами ввоза животных на ее территорию можно ознакомиться на сайте соответствующего посольства. Вопрос:
В средствах массовой информации и в Интернете в последнее время постоянно говорят о том, что президент Медведев проводит политику усиления уголовной ответственности за половые преступления против несовершеннолетних. А в чем это выражается помимо пресловутой химической кастрации? Ответ: За последние три года Уголовный кодекс претерпел существенные изменения в части, касающейся уголовной ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности. В первую очередь это проявилось в увеличении сроков наказания за посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Например, если ранее за насильственные сексуальные посягательства (статьи 131 и 132 УК РФ) на несовершеннолетних, достигших 14 лет, устанавливалось наказание от четырех до десяти лет лишения свободы, то сейчас - от восьми до пятнадцати. Соответственно, за посягательства на несовершеннолетних, не достигших 14 лет ранее срок лишения свободы составлял от восьми до пятнадцати лет, теперь - от двенадцати до двадцати. Кроме того из указанных статей устранен признак заведомости. То есть, ранее виновный должен был достоверно знать о несовершеннолетии потерпевшего, в противном случае он не мог отвечать, например, за изнасилование несовершеннолетней, а только за изнасилование без отягчающих обстоятельств. Сейчас ответственность за насильственные сексуальные действия в отношении несовершеннолетнего наступает независимо от того, знал виновный о возрасте потерпевшего, или нет. Кроме того, в настоящее время уже одобрен Советом Федерации проект Федерального закона № 577813-5, устанавливающий для лиц, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, пожизненное лишение свободы. Вопрос:
Здравствуйте, у меня вопрос по наследству.
Я являюсь наследоприемником 1/2 доли жилой недвижимости. На данный момент я уже вступил в права наследства, умерший человек, наследодатель, при жизни работал с банками. После его смерти остались непогашенные банковские долги, так же остались долги, в пользу умершего. В большинстве случаев я имею на руках судебные решения по кредитным выплатам на имя умершего. Обратившись в один из банков мне предложили оплатить долг в несколько раз превышающий сумму судебного решения по этому долгу. Когда я обратился к судебным приставам по поводу долга, выплачиваемого покойной, то мне пояснили, что должен состояться пересуд, так как потерпевшая сторона теперь другой человек.
В связи с этим у меня конкретный вопрос: должен ли я выплачивать долги в пределах наследуемой доли без пересуда, ссылаясь на судебные решения, ведь только по судебным решениям сумма долга превышает инвентаризационную стоимость 1/2 доли жилой недвижимости. Ответчик уже поменялся, как и потерпевший. И, если Вас не затруднит, подскажите, пожалуйста, могу ли я обойти эти трения, не претендовать на долги и не выплачивать задолженности в виду сроков давности по решениям. Ведь кроме 2-х банков мне никто претензий не предъявляет. Заранее спасибо. Ответ: Законодательством РФ (ГК РФ) установлено, что к лицу, принявшему наследство, переходят не только права, но и обязательства наследодателя.
В соответствии с п. 1 ст. 418 ГК со смертью гражданина прекращаются только те его обязательства, исполнение которых не может быть произведено без личного участия умершего, либо если эти обязательства иным образом неразрывно связаны с личностью должника. Денежные обязательства должны быть исполнены наследниками должника.
Если у наследодателя имеется несколько наследников (как в Вашем случае), их ответственность по долгам наследодателя является солидарной. Доля, падающая на каждого наследника, считается равной долям других наследников, но не может превышать стоимость перешедшего к нему наследственного имущества.
Кредитор может потребовать исполнения обязательства от любого наследника в целом или части, от нескольких наследников или от всех наследников вместе. Наследник обязан удовлетворить требование кредитора наследодателя в пределах стоимости доли, которая ему перешла по наследству. Если исполнение обязательства одним наследником в пределах его доли не покрывает всего долга, кредитор имеет право требовать оставшуюся часть долга с других наследников. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из наследников освобождает остальных от исполнения обязанности кредитору.
Наследник считается исполнившим свою обязанность перед кредитором наследодателя, если обязательство полностью исполнено другими наследниками, а также если он передал в счет долга всю полученную часть наследства, даже если она полностью не покрыла задолженность по обязательству перед кредитором. Наследник, исполнивший солидарную обязанность перед кредитором наследодателя, имеет право регрессного требования к остальным наследникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на него самого. При этом в порядке регресса остальные наследники отвечают перед наследником, погасившим долг, как долевые должники пропорционально их доле в наследственном имуществе.
В связи с этим положением, Вам придется отвечать по долгам наследодателя. Но, вы будете отвечать по долгам вашего наследодателя в пределах стоимости перешедшего к вам имущества.
В отношении срока исковой давности: кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. Также, при предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
По вопросу о перемене лиц в ваших обязательствах, законодательством установлено, что в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства. Все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник заменил.
По обязательствам, по которым Вы сами становитесь кредитором установлено, что для перехода прав кредитора к другому лицу согласия должника не требуется. Таким образом, Вам необходимо уведомить должников о том, что Вы являетесь их кредитором и исполнять обязательство они будут Вам.
Таким образом, Вам, как наследнику, придется исполнить все обязательства наследодателя, одновременно Вы так же становитесь кредитором по отношению к должникам наследодателя. В отношении процедуры о перемены лиц в обязательстве, все зависит от каждого конкретного обязательства и на какой стадии оно находится(все исполняется в срок, дело уже в судебном разбирательстве или уже возбуждено исполнительное производство). Вопрос:
Прочитал в газете, что с 2012 года контрабанда больше не признается преступлением. То есть, теперь можно спокойно перевозить через границу любые предметы? Ответ: Не совсем так. Во-первых, не следует забывать, что существует Кодекс об административных правонарушениях, в статьях 16.1-16.4 которого установлена административная ответственность в частности за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки, а также за сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза, недекларирование или недостоверное декларирование товаров или валюты. Все эти действия ранее при совершении их в крупном размере образовывали состав уголовно наказуемой контрабанды. В настоящее время контрабанда разрешенных к свободному обращению товаров расценивается как административное правонарушение. При этом очевидно, что целью такой контрабанды является уклонение от уплаты таможенных платежей. И здесь необходимо учесть, что, если сумма неуплаченных таможенных платежей достигает одного миллиона рублей для человека или двух миллионов рублей - для организации, то наступает уже уголовная ответственность по статье 194 УК РФ. Кроме того сохранена уголовная ответственность за контрабанду предметов, запрещенных или ограниченных в обороте, таких, как оружие, наркотические средства и психотропные вещества, исторические или культурные ценности. Вместо статьи 188 УК, утратившей силу, ответственность за перечисленные действия наступает по статьям 2261 или 2291 УК РФ. Вопрос:
Подскажите пожалуйста, куда мне нужно обратиться по следующему вопросу:
В настоящее время я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. До ухода в отпуск я работала менеджером в ИП Б.О.Н. До отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, я сначала была в декретном отпуске ( по беременности и родам).
В течении вот уже нескольких месяцев (примерно 4 месяца) не могу получить деньги за роды (не материнский капитал!). Документы моим работодателем ИП Б.О.Н. были переданы в ФСС 03 октября 2011г. на мое имя К. 1983 г.р. Деньги мне не выплачивались, так же деньги по уходу за ребенком до 1,5 лет не выплачиваются. Ответ: В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 2009г. №1012 н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей" пособите по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком матерям, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и с связи с материнством выплачивается за счет средства Фонда социального страхования Российской Федерации.
С 1 июля 2011г. в Нижегородской области пособие работающим женщинам выплачивается территориальными органами Фонда социального страхования по месту регистрации организаций.
Таким образом, по интересующему Вас вопросу необходимо обращаться в филиал Фонда социального страхования того района, где зарегистрирована организация, в которой Вы работаете (ИП Б.О.Н.). Вопрос:
У меня сложилась такая ситуация: я работаю в организации, центральный офис которой находится в Москве, здесь в Нижнем Новгороде - представительство. Оформлялась на работу я в Московском офисе, там же сейчас находится моя трудовая книжка. Я написала заявление на увольнение по собственному желанию. При этом мне сказали, что за трудовой книжкой придется ехать в центральный офис. Я попросила отправить книжку по почте - мне отказали. Правомерен ли такой отказ? Ответ: В ст. 84.1 ТК РФ сказано, что в день прекращения трудового договора (в последний день работы) работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку. За задержку выдачи трудовой книжки работодатель несет материальную ответственность (ст. 84.1, 234 ТК РФ), но со дня направления письменного уведомления работодатель освобождается от данной ответственности. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. В пункте 36 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей установлено, что пересылка трудовой книжки почтой по указанному работником адресу допускается только с его согласия. В трудовом законодательстве не указано, в какой форме должно быть выражено согласие: в устной или письменной. В судебной практике имеются примеры решений, кода уведомление работника по телефону о необходимости получить трудовую книжку на руки, признано не законным, т.к. данный факт трудно проверить.
Следовательно, требование работодателя о том чтобы Вы получили трудовую книжку лично - является законным. Или Вам необходимо направить в адрес работодателя письменное заявление с указанием адреса, по которому необходимо отправить трудовую книжку. Вопрос:
Существуют ли какие-либо нормы (санитарные или административно-правовые) в отношении правил парковки автомашин во дворах жилых домов. Каким должно быть расстояние от припаркованного автомобиля до окон 1-го этажа. Какой документ устанавливает эти нормы. Автомобили мешают спать, мешают проходу и загрязняют воздух. Ответ: Необходимо определить является ли стоянка автомобилей:
1) организованной ночной или круглосуточной наземной парковкой, паркингом как инженерным сооружением и каким-либо объектом недвижимости либо это 2) гостевая автостоянка.
1. На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" необходимо руководствоваться таблицей 7.1.1. Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки, которая устанавливает соответствующий разрыв на расстоянии 10 метров от фасадов жилых домов и торца с окнами.
2. Однако п. 7.1.12. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг данного СанПин устанавливает, что "для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются".
В соответствии с п. 2.5 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") по внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного движения транспорта. В то же время согласно п. 2.8 указанных Правил должны быть обеспечены подъезды и проходы к каждому зданию. Согласно п. 2.3 на земельном участке, отводимого под строительство жилья, должны быть оборудованы гостевые стоянки автотранспорта, чтобы подъезжающие к дому автомобили оставались на этих гостевых стоянках. Площадка для заезда автомобилей во дворе жилого дома не является автостоянкой - инженерным сооружением и каким-либо объектом недвижимости. В данном случае данная площадка будет являться элементом благоустройства, поскольку решение об образовании данной площадки было принято с целью упорядочения движения транспорта около дома, для совершения маневров разъезда, разворота, временного заезда автомобилей, а следовательно для них как для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. Все же если Вы считаете, что Ваши права нарушаются, то следует письменно обратиться в Государственную жилищную ин¬спекцию Нижегородской области. Вопрос: Подскажите, могу ли я проголосовать, если у меня в настоящее время отсутствует паспорт гражданина РФ, и что мне необходимо сделать? Ответ: Для участия в голосовании избирателю следует посетить избирательный участок, на котором он включен в список избирателей, имея при себе паспорт гражданина Российской Федерации. В случае отсутствия у избирателя паспорта избирательный бюллетень может быть выдан по предъявлении следующих документов: военного билета, временного удостоверения, выдаваемого взамен военного билета, или удостоверения личности (для лиц, которые проходят военную службу); временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации, выдаваемого на период оформления паспорта; документа, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации); справки установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Вопрос:
Хочу задать Вам вопрос. Я нахожусь на амбулаторном лечении и вероятнее всего не смогу прибыть на избирательный участок 4 марта 2012 года. Как я могу реализовать свое избирательное право? Ответ: Гражданам, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам самостоятельно прибыть в помещение для голосования обеспечивается возможность голосования вне помещения для голосования. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования на основании письменного заявления (устного обращения) избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Указанное заявление (обращение) может быть подано (сделано) избирателем в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования (то есть, до 14 часов по местному времени 4 марта 2012 года). В письменном заявлении (устном обращении) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть изложена причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель указывает серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается в получении избирательного бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе указанные сведения могут быть внесены в заявление членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверяют факт выдачи избирательного бюллетеня своими подписями на заявлении избирателя. В заявлении также делаются отметки о получении нового избирательного бюллетеня взамен испорченного.
Вопрос:
Некогда, мною были взяты кредиты, два потребительских, один в виде кредитной карты. Все продукты в одном и том же Банке. Платил некоторое время исправно, потом проблемы с работой, были задержки по выплатам, все путем переговоров решалось, потом требование полного погашения. Спустя некоторое время, Оплатил большую часть задолженности, но не всю. Банк идет навстречу, договариваемся, и по мере моих возможностей я им плачу. Далее "кризис", долгие задержки зарплаты, перебои с выплатами по кредиту. В один из очередных случаев переговоров, была достигнута договоренность об оплате. До понедельника 5000 р. и далее будем решать по мере моих возможностей. Далее основное: Платеж был оплачен раньше, и при звонке, чтобы сообщить об оплате, мне сообщают, что моё дело их более не интересует, оно продано коллекторам, ждите от них сообщений. Никаких письменных уведомлений. Спустя несколько дней раздается звонок. Представляются "коллекторское агентство "Багира". Странным образом не сообщают своих координат. Никакого письменного уведомления. Сообщают, что я им должен, далее как обычно, подадим в Суд, приедем к Вам, у Вас опишут имущество, и.т.д. Все довольно вежливо. Спустя несколько дней. Звонок, коллекторы, сообщают, что будут начислять по 1% в день. Никаких писем или бумаг. Далее звонок, предложение о дисконте, платите тело кредита, остальное в виде скидки, и на этом предлагают расстаться, но дают три дня. Сумма для трех дней значительная, естественно не смог собрать. Спустя некоторое время: звонок, мой долг по телу кредитов и процентам банку составляет примерно 50-55 тысяч рублей, коллекторы объявляют сумму в 2,5 раза превышающую. Я предлагаю обсуждать выплаты по телу кредита и не более того, но с учетом моих финансовых возможностей, на это мне отвечают, что любые выплаты будут первоочередно списаны в счет списания процентов коллекторского агентства, которые будут продолжать расти с течением времени все более и более, далее штрафы банка, далее его проценты и в последнюю очередь - тело кредита. Мое предложение обсудить отказались, положили трубку, и более о них я не слышал более полутора лет. Их координат кроме названного телефона, мне не предоставили. Данный номер, по информации оператора временно заблокирован. В банке сказали, что моё дело их более не интересует, коллекторы исчезли. Несколько дней назад приходят сразу два письма с требованием выплат Банку, но уже от Агентства по взысканию просроченных задолженностей "МОРГАН ЭНД СТАУТ".
В одном письме требуют в течение нескольких дней погасить долг в размере 181087 руб. Во втором то же самое, но в размере 107000 руб. В итоге почти 300000 руб. Грозят судом, административной и уголовной ответственностью, арестами имущества и запретом на выезд. Тело кредита, напоминаю, 50-55 тысяч рублей. За все это время и в период споров, никаких уведомлений о продаже дела коллекторам, о обосновании размеров штрафов, и пеней, никаких писем. Учитывая выше изложенное, разъясните мне, пожалуйста, как мне быть в этой ситуации, правомерны ли подобные действия сих стороны, каков должен быть алгоритм моих действий, куда обращаться и в каком ключе общаться с банком и коллекторами. Ответ: По Вашему вопросу можно пояснить следующее: банк передал информацию о Вашей ситуации коллекторам незаконно. Согласно Федерального Закона "О банках и банковской деятельности" кредитная организация не имеет права передавать информацию о вкладчиках и заемщиках сторонним организациям.
Ваш долг банку 50-55 тысяч, в любом случае придется когда-нибудь погасить. Вам необходимо попытаться найти способы разрешения ситуации, связанной с погашением задолженности мирными способами. Между тем, в случае если ситуация зашла в тупик, необходимо защищать свои интересы наиболее эффективно. Коллекторские агентства ведут себя откровенно безответственно по отношению к гражданам, попавшим в сложное материальное положение. В данном случае, необходимо совершить следующие действия.
1. При контакте с коллектором (телефонном звонке, встрече) необходимо предложить коллектору представить документы, подтверждающие его право осуществлять действия направленные на истребование задолженности. В случае телефонного разговора, Вы можете предложить направить необходимые документы по почте. Ваши требования правомерны, поскольку для осуществления юридических или фактических действий необходимы документы, подтверждающие соответствующие полномочия.
2. Необходимо предложить представить документы, подтверждающие размер задолженности, расчет суммы штрафных санкций, процентов и т.д.
3. После ознакомления с расчетом суммы задолженности необходимо выразить свое несогласие с суммой штрафных санкций, предложив разрешить спорный вопрос в судебном порядке. В данной ситуации очень важно однозначно указать на невозможность решения вопроса во внесудебном порядке и на то, что дальнейшие переговоры бессмысленны.
4. В том случае, если звонки продолжаются необходимо указать на то, что все звонки записываются (желательно если это будет на самом деле), разъяснить положения ст. 163 УК РФ "Вымогательство", то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
5. В том случае, если звонки не прекратились необходимо подготовить жалобу в правоохранительные органы, в которой необходимо изложить фактические обстоятельства. При этом очень важно избегать прямых утверждений о совершении конкретными лицами преступления, можно ограничиться такими выражениями как: "изложенные обстоятельства позволяют прийти к выводу о том что... ", "...такие действия, в случае их подтверждения являются уголовно наказуемыми, ответственность за которые предусмотрена ст. 163 УК РФ".
Для правильного общения с коллекторами необходимы спокойствие, выдержка, уверенность, поскольку лица, работающие в коллекторских агентствах, зачастую имеют опыт оперативной работы и очень тонко чувствуют Ваши неуверенность и страх.
Очень важно понимать, что кредитная организация или коллекторское агентство - это коммерческие организации, которые ограничены в своих действиях исключительно рамками гражданского законодательства, т.е. они не вправе осуществлять изъятие имущества, входить без Вашего согласия в помещения, совершать иные действия направленные на ограничение Ваших прав.
В том случае, если Вы не имеете желание общаться с коллекторами, Вы можете обратиться за помощью к юристу.
Вопрос:
В Юридическую Клинику Нижегородской правовой академии обратился гр. У. являющийся потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении гр. Р. по ч.3 ст.264 УК РФ. Гр.У. объяснил, что судьей одного из судов Нижегородской области 10.10.2011 года уголовное дело в отношении гр.Р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ, было возвращено прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению в судебном заседании. По его мнению, постановление суда является незаконным, так как вопрос о возвращении уголовного дела был инициирован судом, несмотря на то, что в период рассмотрения дела в судебном заседании об этом же несколько раз ходатайствовали как защитник подсудимого, так и сам подсудимый, однако судья в удовлетворении их ходатайств каждый раз отказывал, мотивируя свое решение тем, что для этого не имеется оснований в соответствии со ст.237 УПК РФ.
Потерпевший сообщил, кроме того, что подсудимый Р. на предварительном следствии всячески препятствовал следователю, не являлся по повесткам, ни разу не попросил у него прощения за то, что своими действиями - управляя автотранспортным средством и совершив ДТП, в результате которого погиб человек - лишил жизни его родственника. Гр. У считает, что судья по какой-то причине намеренно и безо всяких законных оснований уклонился от рассмотрения дела и вынесения приговора гр. Р. и просит разъяснить ему, соответствуют ли закону действия судьи и что именно он может предпринять в защиту своих интересов. Ответ: Ознакомление с копией постановления суда, которая была передана обратившимся за оказанием юридической помощи потерпевшим, позволило установить, что основанием для возвращения прокурору уголовного дела явилось нарушение требований ст.162 УПК РФ о сроках предварительного следствия, а именно: по уголовному делу руководитель следственного органа вправе продлять сроки следствия до трех месяцев (ч.4 ст.162 УПК РФ) и дальнейшее продление сроков возможно только по делу, расследование которого представляет особую сложность, причем решение об этом вправе принимать руководитель следственного органа по субъекту РФ или его заместитель, в то время как фактически по этому делу срок следствия составил 7 месяцев, хотя оно и не представляло особую сложность, так все основные следственные действия были выполнены в течение первых двух месяцев производства по делу, при этом продление сроков осуществлял все тот же руководитель следственного органа, а не руководитель СО по субъекту РФ, как того требует ч.5 ст.162 УПК РФ. В силу этого суд пришел к выводу о том, что нарушение требований ст.162 УПК является фундаментальным, оно препятствует рассмотрению уголовного дела, и это нарушение самим судом в судебном заседании устранено быть не может.
В соответствии со ст.237 УПК РФ судья действительно вправе по собственной инициативе возвратить прокурору уголовное дело для устранения препятствий его рассмотрения, если: 1. обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения; 2. копия обвинительного заключения не вручена обвиняемому; 3. есть необходимость составления обвинительного заключения по делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера;
4. имеются предусмотренные ст.153 УПК РФ основания для соединения уголовных дел; 5. при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия следователем ему не были разъяснены права, предусмот-ренные ст.217 ч.5 УПК РФ. Перечень оснований для возвращения прокурору уголовного дела, приведенный здесь, является полным и расширительному толкованию не подлежит. Отмеченное судьей в постановлении о возвращении уголовного дела прокурору основание только на первый взгляд противоречит ст.237 УПК РФ. В соответствии с ч.2 ст.162 УПК РФ в срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня направления его прокурору с обвинительным заключением. Таким образом, итоговый документ по делу - обвинительное заключение - составляется следователем в течение сроков предвари-тельного следствия, которое в данном случае должно составлять всего 3 месяца, и уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения должно быть направлено до истечения 3-х месяцев, исчисляемых со дня возбуждения дела. Если же следователь по каким-то причинам не успевает окончить производство по делу, он обязан обратиться к руководителю следственного органа по субъекту РФ для решения вопроса о продлении срока на четвертый месяц и далее до двенадцати месяцев. Судья принял верное решение о возвращении уголовного дела прокурору : поскольку обвинительное заключение составлено следователем в сроки, не установленные надлежащим субъектом (руководителем СО по субъекту РФ), то следует считать, что оно вообще не было составлено, и отсутствие такого документа в уголовном деле действительно является препятствием для его рассмотрения.
Вопрос: В Юридическую Клинику Нижегородской правовой академии обратилась гр. А., потерпевшая по уголовному делу в отношении гр.П., обвинявшейся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ.
А. указала, что вместе с П. следовала в автомашине, при этом последняя находилась за рулем; по дороге П. не справилась с управлением, нарушила Правила дорожного движения, не учла погодные условия и плохую видимость на дороге, на скорости 100 км/час выехала на обочину , в результате чего повредила автомашину и причинила ей - потерпевшей - повреждения, в связи с которыми она длительное время находилась на излечении.
Летом 2011г. одним из судов Нижегородской области уголовное дело в отношении П. было рассмотрено с вынесением обвинительного приговора: суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения права управлять транспортным средством сроком на 1 год.
А. просит разъяснить, что означает ст.64 УК РФ, а также не является ли приговор суда в отношении осужденной чрезмерно мягким.
Представленная гр. А копия приговора суда позволяет дать заявителю исчерпывающий ответ на поставленные вопросы. Ответ:
Ст.64 УК РФ может применяться судом в тех случаях, если он сочтет необходимым назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. Согласно этой норме закона при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей (в данном случае - ч.1 ст.264 УК РФ), или не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.
Из приговора следует, что суд пришел к выводу о необходимости применения статьи 64 УК РФ при назначении гр.П. наказания, то есть о назначении ей наказания ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ.
Наказание за преступление, в совершении которого обвинялась гр. П. (ч.1 ст.264 УК РФ), -ограничение свободы на срок до трех лет;
* арест на срок от 3-х до 6-ти месяцев;
* лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3-х лет или без такового.
В соответствии с ч.2 ст.45 УК РФ наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ( в рассмат-риваемом примере это управление транспортным средством) может применяться как в качестве основного, так и в качестве дополнительного, то есть является альтернативным. Санкция ч.1 ст.264 УК РФ указывает на то, что этот вид наказания является дополнительным к основному наказанию - лишению свободы и может применяться как вместе с ним, так и не применяться, но в последнем случае применяется только основное наказание - лишение свободы.
Вместе с тем, поскольку лишение права заниматься определенной деятельностью может назначаться как основное наказание, и оно в соответствии со ст.44 УК РФ является более мягким, чем все основные виды наказания, предусмотренные ч. 1 ст.264 УК РФ - ограничение свободы, арест, лишение свободы, - суд вправе был применить его как основное наказание и он этим правом воспользовался.
Следует однако указать на то, что суд допустил ошибку, никак не мотивировав свое решение в части того, какие именно обстоятельства он рассматривает в качестве исключительных, позволяющих применить ст.64 УК РФ при назначении наказания гр.П., и в силу этого указанный приговор уже нельзя рассматривать как обоснованный, справедливый и законный (ст.373 УПК РФ). Требование о приведении в приговоре суда мотивировки выводов по вопросам, связанным с назначением уголовного наказания, вытекает из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 года ( с последующими изменениями ) "О судебном приговоре". Пленум, в частности, указал на то, что " в описательно-мотивировочной части приговора должны быть указаны мотивы, по которым суд пришел к выводу о... назначении наказания ниже низшего предела, предусмотренного уголовным законом за данное преступление, или переходе к другому, более мягкому наказанию; о неприменении дополнительного наказания."
В соответствии с ч.1 ст.354 УПК РФ гр. А, являющаяся потерпевшей, вправе обжаловать в кассационном порядке приговор суда по делу, для чего ей необходимо подготовить кассационную жалобу и в течение 10 суток со дня провозглашения приговора представить ее в тот суд, который вынес обжалуемое решение. Кассационная жалоба должна отвечать по своему содержанию требованиям ст.363 УПК РФ.
Вопрос: Я хочу уволиться, но не знаю, как лучше написать заявление: по собственному желанию, или по соглашению сторон. Слышал, что если увольняешься по соглашению сторон, то потом трудно устроиться на работу - работодатель считает, что так увольняют тех, кто нарушил дисциплину. Подскажите, как мне правильно написать заявление. Ответ:
Хотелось бы сразу пояснить, что увольнение "по собственному желанию" и увольнение "по соглашению сторон" - это два самостоятельных основания для прекращения трудового договора, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. Каждое из них предусматривает свой порядок.
В соответствии со ст. 80 ТК РФ - работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив работодателя в письменной форме за две недели. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление.
По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут в любое время (ст. 78 ТК РФ). Для этого стороны должны заключить соглашение и лучше это сделать в письменной форме. Изменить условия соглашения можно только по взаимному согласию работника и работодателя.
Таким образом, основное отличие увольнения "по собственному желанию" и "по соглашению сторон" это то, что в первом случае у работника есть обязанность предупредить работодателя за определенный срок.
Для увольнения работника за совершение дисциплинарного проступка трудовой кодекс предусматривает иные основания, а не соглашение сторон.
Вопрос:
Дедушке выдавался земельный участок на праве пожизненного владения. Но на этом земельном участке моим отцом построен дом и оформлен в собственность, можем ли мы оформить земельный участок в собственность.
Ответ:
В соответствии со статьей 3 частью 9.1 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса РФ" от 25.10.2001 №137-ФЗ если земельный участок предоставлен до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, гражданин, обладающий таким земельным участком на таком праве, вправе зарегистрировать право собственности на такой земельный участок, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность.
Оформление в собственность граждан земельных участков, ранее предоставленных им в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, в установленных земельным законодательством случаях, а также переоформление прав на земельные участки, предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование государственным или муниципальным унитарным предприятиям сроком не ограничивается.
Вопрос:
В 2008 году я познакомилась с молодым человеком, гражданином Индии, который обучался у нас в городе в университете. Через полгода мы поженились. Брак был зарегистрирован в России. А еще через два года он закончил обучение и уехал к себе на родину, бросив меня. За два года совместной жизни мы приобрели машину и другое имущество. Брачный договор мы не заключали. Сейчас я хочу оформить развод и разделить имущество. Муж развод не дает. Можно ли это сделать в России, и по какому законодательству будет решаться спор? Ответ:
Согласно ч. 1 ст. 160 Семейного кодекса РФ расторжение брака между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории РФ производится в соответствии с законодательством РФ.
Поскольку ваш супруг не дает согласия на развод, то расторжение брака необходимо будет производить в судебном порядке. На основании ст. 22 Семейного кодекса расторжение брака в судебном порядке производится. Если судом установлено, что дальнейшая семейная жизнь и сохранение семьи невозможны.
При расторжении брака суд решит вопрос раздела совместно нажитого имущества по вашему требованию (ч.2 ст. 24 СК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 161 СК РФ личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства, а при отсутствии совместного места жительства законодательством государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства.
Поскольку вы с супругом проживали совместно на территории РФ, то и раздел имущества будет разрешаться по российскому праву.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
285
Размер файла
1 066 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа