close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Некоторые особенности заключения лицензионных договоров о

код для вставкиСкачать
23.03.2011 – 29.03.2011, № 13
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Главная статья
Система защиты прав интеллектуальной собственности в Украине
Компетентное мнение
Торговая марка. Правовые аспекты
Легализация контента в сети Интернет
Авторские права на электронные книги
Визнання торгового знака добре відомим як альтернатива його реєстрації
Обсуждение на форумах
Распространение компьютерных программ
Официальная позиция
Разделение заявки на изобретение и полезную модель
Судебный взгляд
ВХСУ разъяснил порядок разрешения споров относительно прав на промышленные образцы
Что делать, если...
Нарушено право интеллектуальной собственности на торговую марку?
Документальное обеспечение
Заявление о публикации и внесении в реестр ведомостей о передаче права собственности на
промышленный образец
Заявление о выдаче лицензии на производство дисков для лазерных систем считывания
Некоторые особенности заключения лицензионных договоров о
передаче права пользования торговой маркой с нерезидентом
Украины
В хозяйственной деятельности предприятий (особенно входящих в международные группы компаний)
часто возникает необходимость заключить лицензионный договор об использовании торговой марки с
целью продажи и популяризации импортируемой из-за рубежа продукции, которая выпускается под
такими торговыми марками. В данной статье мы рассмотрим особенности заключения лицензионных
соглашений между компанией – резидентом Украины и нерезидентом.
Определение
Лицензионный договор – это разновидность гражданско-правового договора, по которому одна
сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование
объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному
согласию сторон.
Предметом лицензионного соглашения может быть любой объект права интеллектуальной
собственности (торговая марка, промышленный образец, ноу-хау, компьютерная программа).
Важные аспекты
Важно помнить, что согласно статье 1109 Гражданского кодекса Украины предметом лицензионного
договора не могут быть права на использование объекта права интеллектуальной собственности,
которые на момент заключения договора не были действительными. В особенности это касается прав
на знаки для товаров и услуг (торговые марки). Ведь очень часто возникает ситуация, когда лицензиар
– нерезидент Украины подал заявку о регистрации торговой марки в Украине, но ее регистрация еще
не была осуществлена, а он уже заключил лицензионный договор с украинским резидентом о
предоставлении прав пользования такой торговой маркой. Исходя из вышеуказанных требований
закона, такое положение лицензионного договора не будет действительным, поскольку на момент
рассмотрения заявки права на торговую марку в Украине не существуют до тех пор, пока она не будет
зарегистрирована, а соответственно, не могут быть переданы лицензиату.
Также не стоит забывать о том, что лицензия на использование объекта права интеллектуальной
собственности может быть составной частью договора поставки, дистрибьюции, договора об оказании
услуг.
Обратите внимание!
1. Считается, что по лицензионному договору предоставляется неисключительная лицензия, если
иное не предусмотрено лицензионным договором.
2. Права на использование объекта права интеллектуальной собственности и способы его
использования, которые не определены в лицензионном договоре, считаются такими, которые не
переданы лицензиату.
3. В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о территории, на которую распространяются
предоставленные права на использование объекта права интеллектуальной собственности, действие
лицензии распространяется только на территорию Украины.
4. Лицензионные соглашения не подлежат обязательной регистрации согласно норм действующего
законодательства Украины, однако могут быть зарегистрированы по желанию сторон
Государственной службой интеллектуальной собственности Украины.
5. Отсутствие регистрации лицензионного соглашения не влияет на действительность прав,
переданных по лицензионному соглашению, и не препятствует обращению в судебные инстанции для
их защиты.
Некоторые особенности выплаты вознаграждения
Если общая стоимость выплат вознаграждений по лицензионному договору за один календарный год
или единоразово превышает эквивалент 100000 евро, по официальному курсу гривны к иностранным
валютам, установленному НБУ на день заключения договора, для выплаты вознаграждения в таком
размере банку лицензиата, кроме стандартного пакета документов для выплаты, также необходимо
будет предоставить акт ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитического
центра мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ), который подтверждает
соответствие размера выплат конъюнктуре рынка. Необходимость предоставления этого документа
предусмотрена пунктом 4 постановления Правления НБУ «О перечислении средств в национальной и
иностранной валюте в пользу нерезидентов по некоторым операциям».
Лицензионный договор с нерезидентом Украины – разновидность внешнеэкономического
договора
Так как лицензионный договор, заключенный с нерезидентом Украины, является разновидностью
внешнеэкономического договора, он должен заключаться в форме, предусмотренной для иных
внешнеэкономических договоров.
Форма внешнеэкономического договора (контракта) регулируется Положением о форме
внешнеэкономических договоров (контрактов), утвержденным приказом Министерства экономики и
по вопросам европейской интеграции Украины, где предусмотрены обязательные условия, которые
должны указываться в ВД, если стороны не договорились об ином.
Согласно вышеуказанного Положению во внешнеэкономическом лицензионном договоре в
обязательном порядке должны быть прописаны следующие условия:
1. Название и номер договора, дата и место его заключения;
2. Преамбула, где отмечается полное наименование сторон – участников внешнеэкономической
операции и наименование документов, которыми руководствуются контрагенты;
3. Предмет договора;
4. Объем передаваемых прав и способ их использования;
5. Размер роялти (выплат) и общая стоимость договора;
6. Условия платежей;
7. Форс-мажорные обстоятельства;
8. Санкции и рекламации, где устанавливается порядок применения штрафных санкций, возмещения
убытков и предъявление рекламаций;
9. Урегулирование споров в судебном порядке;
10. Местонахождение, почтовые и банковские реквизиты сторон.
Некоторые практические рекомендации по
внешнеэкономическом лицензионном договоре:
оформлению
арбитражной
оговорки
во
Арбитражная оговорка в любом внешнеэкономическом договоре должна быть правильно
сформулирована, так как от этого зависит компетенция арбитража и дальнейшая судьба разрешения
спора между сторонами, если такой возникнет. Арбитражная оговорка должна содержать следующие
пункты:
1. Указание на то, что оговорка касается всех споров, которые могут возникать в будущем по
контракту или в связи с ним;
2. Четкое и недвухзначное определение вида арбитража (арбитраж «ad hoc» или постоянно
действующий), а также полное наименование арбитража со ссылкой на регламент;
3. Место проведения арбитража и язык, на котором должно вестись арбитражное разбирательство;
4. Материальное право какой страны будет применяться к договору.
Напоследок добавим, что соблюдение вышеуказанных положений и рекомендаций имеет важное
практическое значение.
Олег Дорофеев,
Адвокат МЮФ Noerr.
© Информационно-аналитический центр «ЛІГА», 1991 - 2011
© ООО «ЛИГА:ЗАКОН», 2007 - 2011
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
69
Размер файла
181 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа