close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

код для вставкиСкачать
Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Сибирский Федеральный Университет»
Автор-составитель:
В.А. Панюкова
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курс лекции
Красноярск
2011 г.
1
Оглавление
Тема 1. Общие положения о договоре купли-продажи.................................3
Тема 2. Виды договора купли-продажи…....................................................13
Тема 3. Договор аренды..................................................................................31
Тема 4. Договор подряда.................................................................................40
Тема 5. Договор возмездного оказания услуг...............................................45
Тема 6. Транспортные и экспедиционные обязательства............................48
Тема 7. Договор хранения...............................................................................53
Тема 8. Договор доверительного управления имуществом........................57
Тема 9. Договор страхования.........................................................................61
Тема 10. Договоры займа, кредитования и факторинга...............................65
Тема 11. Обязательства, возникающие
в сфере банковского обслуживания………………………...………………69
Тема 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
1. Понятие, виды, характеристика и значение договора куплипродажи
Договор купли-продажи — это договор, по которому одна сторона
(продавец) обязуется передать имущество другой (покупателю), уплатив за
него определенную денежную сумму (ст. 454 ГК).
Виды договора купли-продажи:
•
розничная купля-продажа;
•
поставка;
•
поставка товаров для государственных нужд;
•
контрактация;
•
энергоснабжение;
•
продажа недвижимости;
•
продажа предприятия.
Характеристика договора купли-продажи : консенсуальный,
возмездный, взаимный.
Договор купли-продажи входит в группу обязательств по передаче
имущества в собственность (кроме него в эту группу входят еще три
договора: мены, дарения, ренты). Это наиболее распространенный в
гражданском обороте вид договора. Он широко применяется как внутри
страны, так и в международной торговле.
Значение договора купли-продажи
заключается в том, что он
одновременно
порождает
и
относительное
правоотношение
(обязательственное), и абсолютное (вещное право).
Этот договор регулируется гл. 30 ГК РФ, отдельными законами,
указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ.
2. Элементы договора купли-продажи
Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель.
Субъектами договора могут быть: граждане, юридические лица и
государство. В некоторых видах договора купли-продажи возможность
участия тех или иных субъектов гражданского права зависит от объема их
правоспособности и дееспособности, а также от вида вещных прав на
продаваемое имущество.
Предметом договора купли-продажи могут быть имущество, не
изъятое из гражданского оборота, и имущественные права (п. 4 ст. 454 ГК).
Не могут быть предметом купли-продажи обязанности субъектов (например,
долги) и нематериальные блага.
Цена договора купли-продажи
является договорной. Она
определяется как в российских рублях, так и в валюте других стран, однако
по ст. 2 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» 1992 г.
платеж в Российской Федерации всегда должен осуществляться в российских
рублях. Цена на некоторые товары (например, на энергоресурсы) может
3
устанавливаться государством. Цена является существенным условием
договора купли-продажи лишь в двух случаях: при продаже товара в
рассрочку и при продаже объектов недвижимости. Отсутствие цены в других
договорах купли-продажи означает, что платеж должен совершаться по цене,
существующей на аналогичные товары (п. 3 ст. 421 ГК).
Срок договора купли-продажи в различных его видах играет разную
роль. Так, в договорах поставки и при продаже товаров в кредит с рассрочкой
платежа он является существенным условием, а в других — нет. Срок
договора обычно устанавливается сторонами договора и определяется либо
календарной датой, либо истечением периода времени, либо указанием на
определенное событие, либо моментом востребования. Если срок договора не
определен, то товар должен быть передан в разумный срок, а оплата его
осуществлена после передачи товара (ст. 314, 457, п. 1 ст. 486 ГК).
Форма договора купли-продажи чаще всего бывает устной. В
письменной форме должны совершаться следующие договоры:
•
продажа недвижимости (такие договоры подлежат обязательной
государственной регистрации);
•
внешнеторговые сделки;
•
с участием юридических лиц;
•
между гражданами на сумму более десяти минимальных
размеров оплаты труда (за исключением тех случаев, когда сделки
совершаются в момент их заключения).
Порядок заключения договора купли-продажи регулируется гл. 28 ГК,
однако в договорах поставки (ст. 507 ГК), розничной купли-продажи (ст. 493,
494 ГК), поставки для государственных нужд (ст. 527, 529 ГК),
энергоснабжения (ст. 540 ГК) он имеет свои особенности.
3. Содержание договора купли-продажи и ответственность его
сторон
Продавец обязан передать покупателю:
•
товар
соответствующего
качества
(ст.
469
ГК),
в
соответствующем количестве (ст. 465, 466 ГК), ассортименте (ст. 467 ГК),
комплектности (ст. 478, 480 ГК) и комплекте (ст. 479 ГК). Условие о
количестве товара является существенным; моментом передачи товара
является момент его вручения либо предоставления в распоряжение, либо
передачи его перевозчику (ст. 458 ГК);
•
товар в таре или упаковке (ст. 481, 482 ГК);
•
относящиеся к передаваемому товару принадлежности и
документы (ст. 464 ГК);
•
товар, свободный от прав третьих лиц на него (ст. 460 ГК). Если
третье лицо, имеющее право собственности на проданный товар покупателю,
реализует свое право на отчуждение его у последнего (такое право
называется «эвикцией»), продавец обязан возместить покупателю стоимость
отобранного у него товара (п. 1 ст. 461 ГК).
Кроме того, договором купли-продажи может быть предусмотрена
обязанность продавца застраховать продаваемый им товар.
Продавец имеет право требовать от покупателя:
•
оплаты переданного им товара;
•
возврата проданного товара в случае неоплаты его при условии
передачи товара покупателю на условиях сохранения права собственности
продавца на него до момента оплаты (ст. 491 ГК).
Покупатель обязан:
•
оплатить покупаемый товар либо полностью, либо частями, либо
непосредственно при передаче его, либо до, либо после его передачи;
•
известить продавца о ненадлежащем исполнении им договора (ст.
483 ГК);
•
застраховать купленный товар, если эта обязанность
предусмотрена договором.
Право покупателя — требовать от продавца передачи ему купленного
им товара, соответствующего условиям договора, в соответствующий срок.
Ответственность сторон по договору купли-продажи возникает по
следующим основаниям:
•
случайное повреждение или гибель товара (ответственность
лежит на покупателе с момента передачи ему товара продавцом ст. 459 ГК);
•
эвикция — изъятие товара у покупателя третьим лицом по
основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи (продавец
обязан возместить покупателю понесенные им убытки ст. 461 ГК);
•
непередача покупателю продавцом товара в назначенный
покупателем срок принадлежностей или документов, относящихся к товару
(покупатель должен отказаться от товара, если иное не предусмотрено
договором, — ст. 464 ГК);
•
передача продавцом покупателю меньшего количества товара,
чем определено договором (покупатель вправе потребовать недостающее
количество либо отказаться от переданного ему товара и его оплаты, а если
товар оказался оплаченным, потребовать возврата уплаченной денежной
суммы — ст. 466 ГК);
•
передача продавцом товаров в ассортименте, не соответствующем
договору (покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а в случае
состоявшейся оплаты потребовать возврата уплаченной суммы — ст. 468 ГК);
•
передача продавцом товара ненадлежащего качества (продавец
обязан соразмерно уменьшить покупную цену, безвозмездно устранить
недостатки товара в разумный срок либо возместить расходы покупателя на
устранение недостатков товара — ст. 475 ГК). Подобная ответственность
наступает также в случае передачи товара покупателю в ненадлежащей таре
(ст. 482 ГК);
•
некомплектность товара, переданного продавцом покупателю
(продавец обязан либо соразмерно уменьшить цену товара, либо
доукомплектовать его — ст. 480 ГК);
5
•
отказ продавца от передачи купленного у него товара покупателю
либо передачи ему принадлежностей и документов, относящихся к данному
товару (покупатель вправе отказаться от договора — ст. 463, 464 ГК);
•
невыполнение обязанной стороной договора купли-продажи
обязанности застраховать товар (другая сторона вправе застраховать этот
товар и потребовать от обязанной стороны возмещения своих расходов — ст.
499 ГК).
ТЕМА 2 ВИДЫ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
2.1 ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
1. Понятие, виды, характеристика договора розничной куплипродажи. Законодательство
Договор розничной купли-продажи
— договор, по которому
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже
товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный
для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного
с предпринимательской деятельностью (ст. 492 ГК).
Разновидности договора розничной купли-продажи :
•
продажа товаров по образцам (ст. 497 ГК);
•
продажа товаров с использованием автоматов (ст. 498 ГК);
•
продажа с условием принятия товара (покупателем) в
определенный срок (ст. 496 ГК);
•
продажа с условием доставки товара покупателю (ст. 499 ГК);
•
договор найма-продажи (ст. 501 ГК).
Перечисленные разновидности не исчерпывают всего многообразия
разновидностей договора розничной купли-продажи , совершаемых на
практике. К последним, в частности, можно отнести продажу:
•
путем самообслуживания покупателя;
•
с оплатой в кредит;
•
товаров на аукционе;
•
товаров по конкурсу;
•
товара по договору комиссии;
•
ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и др.).
Отсутствие перечисленных выше разновидностей договора розничной
купли-продажи в ГК РФ следует, по-видимому, объяснять тем, что некоторые
из них потеряли актуальность, другие редко встречаются на практике, а
третьи выделены законодателем в самостоятельный вид договора.
Характеристика договора: консенсуальный, возмездный, взаимный,
публичный.
Законодательство, регулирующее этот договор, направлено на
обеспечение интереса потребителя. Оно состоит из ГК РФ (ст. 492—505),
ряда законов, правил продажи отдельных видов товаров. Большое значение
для руководства в практической деятельности имеет постановление Пленума
Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами дел о защите прав
потребителей» от 29 сентября 1994 г. № 7. Среди законов, регулирующих этот
договор, необходимо выделить следующие:
•
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1996 г.;
•
Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. с последующими
изменениями;
•
Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня
1993 г. с последующими изменениями.
Соотношение ГК РФ и Закона РФ «О защите прав потребителей» 1996
г. в регулировании розничной купли-продажи определено постановлением
Пленума Верховного Суда, указанным выше: закон применяется лишь в
случае, если он не противоречит ГК РФ.
Среди товаров, продажа которых регулируется правилами,
утвержденными постановлениями Правительства РФ в период с 1994 по
1996 год, следует назвать следующие:
•
отдельные виды продовольственных и непродовольственных
товаров;
•
меховые товары;
•
товары по заказам, продаваемые на дому у покупателей;
•
алкогольная продукция;
•
изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.
Правила продажи некоторых товаров были утверждены Указом
Президента РФ, например Правила продажи антиквариата, утвержденные 30
мая 1994 г.
2. Особенности элементов договора розничной купли-продажи
Сторонами договора розничной купли-продажи являются продавец и
покупатель. Законодатель ограничивает количество субъектов, выступающих
в роли сторон. Так, продавцом в данном виде договора может быть только
предприниматель (индивидуальный или коллективный — коммерческая
организация), а покупателем — только субъекты, приобретающие товар для
использования его не в предпринимательских целях (такими субъектами
чаще всего являются граждане). Для розничной торговли некоторыми видами
товаров (например, топливом, алкоголем, легковыми автомобилями)
требуется наличие лицензии у продавца. Для покупки товаров, ограниченных
в обороте, требуется специальное разрешение у покупателя (предположим,
для приобретения оружия) либо другой документ (например, для покупки
медицинского препарата, обладающего наркотическими свойствами,
требуется соответствующий рецепт).
Предметом договора розничной купли-продажи могут быть любые
вещи, не изъятые из оборота и используемые только для бытового
потребителя: личного, семейного, домашнего. Они могут быть как
индивидуально определенными, так и определяться родовыми признаками,
как существующими в момент заключения договора, так и находящимися в
этот момент в процессе производства. Товары, в стандартах на которые
7
установлены требования по безопасности, подлежат обязательной
сертификации. Товары, причиняющие вред здоровью, не могут быть
предметом продажи (такие товары должны быть изъяты из продажи, а
производство их должно быть остановлено).
Срок договора розничной купли-продажи определяется сторонами.
Это условие является существенным в договоре только при продаже товара в
кредит.
Порядок заключения договора розничной купли-продажи : договор
считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю чека,
свидетельствующего об оплате товара, а оплата товара понимается как
достижение соглашения сторонами (ст. 493 ГК). Публичный характер этого
договора определяется порядком его заключения: оферентом выступает
продавец, а публичной офертой являются работа автомата, демонстрация
товаров или их образцов, описание товаров и их фотоснимки, а также
реклама товара, если она содержит все существенные условия договора (в
противном случае она является лишь предложением неопределенному кругу
потребителей делать оферту) (п. 1 ст. 137 ГК).
Форма договора розничной купли-продажи определяется по правилам
о форме сделки (ст. 159—161 ГК): в устной форме совершаются лишь сделки
между гражданами на сумму менее 10 МРОТ либо сделки, исполняемые в
момент их совершения. Продажа товара с использованием автомата
происходит путем совершения конклюдентных действий, т.е. действий,
выражающих волю установить правоотношение в форме поведения, из
которого очевидно следует такое намерение, — оплатой товара (п. 2 ст. 158
ГК). В остальных случаях договор должен быть оформлен письменно
(несоблюдение письменной формы договора лишает продавца права
ссылаться на свидетельские показания) (п. 1 ст. 162 ГК), но не лишает этого
права покупателя (ст. 493 ГК).
3. Особенности содержания договора розничной купли-продажи и
ответственности его сторон
Продавец обязан передать товар покупателю:
•
в определенном месте;
•
со всеми принадлежностями;
•
со всеми документами, относящимися к товару;
•
в согласованном количестве и ассортименте;
•
соответствующей комплектности или комплекта (набор товаров);
•
установленного качества;
•
в надлежащей упаковке;
•
свободным от прав третьих лиц.
Продавец должен предъявить покупателю необходимую и
достоверную информацию о товаре (ст. 495 ГК) и предприятии-изготовителе
(ст. 9—10 Закона РФ «О защите прав потребителей») и проинформировать
его о специальных правилах использования, транспортировки и хранения
товаров, опасных для жизни, разработанных его изготовителем (ст. 7 Закона
РФ «О защите прав потребителей»).
Права продавца ограничены: он может лишь требовать плату за
проданный товар.
Ограничены также и обязанности покупателя: он обязан лишь
оплатить товар.
В то же время права покупателя по данному договору расширены,
покупатель имеет право:
•
осмотреть товар до заключения договора и потребовать в его
присутствии проверки свойств его или демонстрации использования товара
(п. 2 ст. 495 ГК);
•
на обмен доброкачественного непродовольственного товара на
аналогичный товар, но другого размера, фасона, расцветки, комплектации в
течение 14 дней после совершения покупки при условии сохранения им
товарного вида, ярлыков и чека (ст. 502 ГК и ст. 23 Закона РФ «О защите прав
потребителей»). Перечень товаров, не подлежащих обмену, утвержден
постановлением Правительства РФ от 8 октября 1993 г. № 995 с изменениями
от 17 мая 1996 г. (СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2517);
•
на соразмерное уменьшение покупной цены, незамедлительное
устранение недостатков, на замену товара либо на возмещение понесенных
убытков в случае продажи ему товара ненадлежащего качества (п. 1 ст. 503
ГК);
•
не
возмещать
разницу
в
цене
в
случае
замены
недоброкачественного товара на аналогичный (п. 1 ст. 504 ГК), однако при
обмене на товар иного размера, фасона, сорта разница в цене подлежит
возмещению (п. 2 ст. 504 ГК);
•
на получение необходимой достоверной информации о товаре,
условиях его продажи и изготовителе. В случае ее непредставления он вправе
потребовать от продавца возмещения убытков, а если договор заключен,
отказаться от его исполнения, потребовав возврата уплаченной суммы за
товар и возмещения других убытков (п. 1,3 ст. 495 ГК).
Особенности ответственности по договору розничной купли-продажи:
•
ответственность за нарушение прав потребителя может быть
возложена не только на продавца, но и на изготовителя товара;
•
продавец, не предоставивший покупателю информацию о товаре,
отвечает и за недостатки товара, возникшие после его передачи (п. 4 ст. 495
ГК);
•
продавец, не предоставивший покупателю информацию о товаре,
обязан возместить убытки, возникшие у покупателя (п. 3 ст. 495 ГК);
•
возмещение продавцом убытков покупателю не освобождает его
от исполнения обязательства в натуре (ст. 505 ГК);
•
при нарушении имущественных прав потребителя возможна
денежная компенсация морального вреда, полученного им, при наличии вины
причинителя вреда. Размер такого возмещения определяется только судом с
учетом характера и объема нравственных страданий потребителя, а отнюдь
9
не стоимости купленного товара (п. 2 ст. 1099 ГК и ст. 15 Закона РФ «О
защите прав потребителей»).
Правила о некоторых разновидностях договора розничной куплипродажи изложены в ст. 496-499, 501 ГК РФ, а также в следующих
подзаконных актах:
•
Правила продажи отдельных видов товара, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55;
•
Правила продажи по образцам, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918;
•
Правила
комиссионной
торговли
непродовольственными
товарами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 июня 1998
г. № 569.
2.2 ДОГОВОР ПОСТАВКИ
1. Понятие, характеристика, элементы договора поставки
Договор поставки — договор, по которому поставщикпредприниматель
обязуется передать в обусловленный срок покупателю производимые или
закупаемые им товары для использования в предпринимательских или иных
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным их
использованием (ст. 506 ГК).
Этот договор считается предпринимательским, одной из форм оптовой
торговли (другими формами является торговля на ярмарке и на товарных
биржах). Договоры, заключаемые между поставщиком товара и его
покупателем, считаются простыми по структуре договорных связей, а
договоры, в которых имеется посредник — промежуточный субъект,
считаются договорами со сложной структурой. В случае наличия посредника
заключаются два договора: один между поставщиком и посредником
(например, оптовой базой, складом для хранения товара), второй — между
посредником и покупателем.
Характеристика договора поставки ~— консенсуальный, взаимный,
возмездный, в некоторых случаях обязательный для поставщика (ст. 445 ГК).
Этот вид договоров регулируется Гражданским кодексом, а также по
желанию сторон правилами, содержащимися в двух положениях о поставках:
№ 888, утвержденных Советом Министров СССР 28 июля 1988 г.,
отмененных ч. 4 ст. 2 Закона РФ «О введении в действие части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации», а затем восстановленных
постановлением Пленума ВАС от 22 октября 1997 г. Называются они так:
«Положение о поставках продукции производственнотехнического
назначения» и «Положение о поставках товаров народного потребления».
Кроме того, этот договор регулируется правилами, установленными ГК РФ
для договора купли-продажи , а также правилами ГК РФ об обязательствах и
сделках. Отдельные виды договора поставки регулируются специальными
нормативными актами, например договор о поставке товаров для
государственных нужд.
Стороны в договоре называются поставщиком (им может быть
коммерческая организация либо индивидуальный предприниматель) и
покупателем (им, как правило, является предприниматель, но может быть и
государство). Покупателями по этому договору не могут быть лица,
использующие товар для бытовых нужд.
Субъектный состав и назначение продаваемых товаров объясняют то,
что данный договор считается предпринимательским.
Предметом договора могут быть любые не изъятые из оборота вещи,
как существующие в момент заключения договора, так и не произведенные
(не приобретенные) в момент заключения договора, как правило,
определяемые родовыми признаками.
Цена в этом договоре не относится к существенным условиям
договора, а вот срок относится. Он устанавливается сторонами путем
определения конкретной даты либо периода времени. Досрочная поставка по
данному договору не допускается. Расчеты по оплате товара осуществляются,
как правило, платежными поручениями.
Форма договора может быть устной лишь в том случае, если
сторонами его являются граждане-предприниматели, а общая стоимость
товаров, подлежащих поставке, не превышает десяти минимальных размеров
оплаты труда. В остальных случаях форма этого договора должна быть
письменной.
Порядок заключения договора имеет особенности: одна из сторон
будущего договора направляет контрагенту оферту — предложение
заключить с ней договор, а другая сторона направляет акцепт — согласие на
заключение договора. В случае, если акцептант в своем ответе изменил
условие договора, данный ответ считается не акцептом, а офертой, на
которую контрагент должен ответить в течение 30 дней. Сторона,
нарушившая это правило, должна будет возместить другой стороне убытки
(это правило предусмотрено ст. 507 ГК, называемой «Урегулирование
разногласий при заключении договора»).
Процедура передачи товара:
•
товар передается путем отгрузки его поставщиком либо самому
покупателю, либо лицу, указанному им;
•
товар может быть передан на месте нахождения поставщика
(выборка) на основании отгрузочной разнарядки, которая должна быть
направлена поставщику за 30 дней до момента поставки (п. 2 ст. 509 ГК);
•
право выбора транспорта для доставки товара принадлежит
поставщику (п. 1 ст. 510 ГК);
•
многооборотная тара и средства пакетирования, в которых
доставлен товар, подлежат возврату поставщику (ст. 517 ГК);
•
товары, поставленные досрочно и принятые покупателем,
засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в
следующий период (ч. 2 п. 3 ст. 508 ГК);
11
•
при недопоставке товаров поставщик обязан восполнить
недопоставленное количество товаров в следующий период (п. 1 ст. 511 ГК);
•
поставка товаров одного наименования в большем количестве,
чем предусмотрено договором, не засчитывастся в покрытие недопоставки
товаров другого наименования и подлежит восполнению (п. 2 ст. 512 ГК) и
т.д.
Следует обратить внимание на то, что условия передачи товара по
договору поставки сформулированы законодателем в виде прав и
обязанностей соответствующих сторон.
2.
Содержание
и
прекращение
договора
поставки.
Ответственность сторон
Обязанности поставщика:
•
передать товар в обусловленный срок (п. 1 ст. 506 ГК),
равномерными партиями (п. 1 ст. 508 ГК), в соответствии с установленными
графиками (п. 2 ст. 508 ГК);
•
восполнить недопоставленный товар в следующий период (п. 1
ст. 511 ГК);
•
вывезти товар, от которого отказался покупатель, но принял его
на ответственное хранение (п. 2 ст. 514 ГК);
•
подготовить товар к вывозу и уведомить об этом покупателя, если
договор заключен с условием выборки товара;
•
выполнить указание покупателя об отгрузке заказанного им
товара другому лицу (п. 2 ст. 509 ГК);
•
возместить расходы, понесенные покупателем, в связи с
ответственным хранением им товара (п. 3 ст. 514 ГК).
Права поставщика:
•
требовать от покупателя оплаты товара;
•
указывать покупателю, по какому именно договору ему следует
засчитывать поставленные им товары, если их количество было
недостаточным и при этом с данным покупателем было заключено несколько
договоров поставки (п. 1 ст. 522 ГК);
•
потребовать от покупателя оплаты товара в случае, если он без
достаточных оснований отказывается от его принятия (п. 4 ст. 514 ГК).
Обязанности покупателя:
•
совершить все действия, обеспечивающие принятие товаров,
поставленных по договору поставки (п. 1 ст. 513 ГК);
•
осмотреть принятые товары в срок, определенный законом или
договором, проверить количество и качество товаров, а в случае выявления
несоответствия или недостатков товаров незамедлительно письменно
уведомить поставщика (п. 2 ст. 513 ГК);
•
в случае получения товаров от транспортной организации
проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах (п. 3 ст. 513 ГК);
•
в случае отказа от переданного ему поставщиком товара принять
его на ответственное хранение и незамедлительно уведомить поставщика (п.
1 ст. 514 ГК);
•
осмотреть передаваемые ему товары в процессе их выборки (п. 1
ст. 515 ГК);
•
оплатить поставленные ему товары с соблюдением порядка и
формы расчетов в соответствии с договором (п. 1 ст. 516 ГК).
Права покупателя:
•
требовать предоставления товара, обусловленного договором;
•
предъявлять требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ в
случае поставки ему товара ненадлежащего качества (п. 1 ст. 518 ГК);
•
требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего
качества, возвращенного потребителем, в случае, если покупатель продает
поставленные ему товары в розницу (п. 1 ст. 518 ГК);
•
предъявлять требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, в
случае поставки ему товаров с нарушением условий договора о
комплектности (п. 1 ст. 519 ГК);
•
приобретать не поставленные поставщиком товары у других лиц
с отнесением понесенных расходов на поставщика (п. 1 ст. 520 ГК);
•
отказываться от оплаты товаров ненадлежащего качества и
некомплектных товаров, а в случаях, если такие товары оплачены, требовать
возврата денежных сумм до устранения недостатков или доукомплектования
товаров либо их замены (п. 2 ст. 520 ГК);
•
указывать поставщику, по каким именно договорам следует
засчитывать уплаченную им денежную сумму, в случае, когда им было
заключено несколько договоров, сумма эта недостаточна для погашения
обязательств по всем договорам (п. 2 ст. 522 ГК);
•
отказываться от принятия товаров, поставка которых просрочена,
уведомив поставщика о своем отказе (п. 3 ст. 511 ГК).
Основаниями прекращения договора поставки являются:
•
ненадлежащее исполнение договора;
•
соглашение сторон о расторжении договора;
•
односторонний отказ от исполнения договора в случае
существенного нарушения договора другой стороной (ст. 523 ГК).
Основаниями для одностороннего отказа от исполнения договора
поставки являются:
•
нарушения, допущенные поставщиком;
•
поставка товаров с недостатками, не устранимыми в приемлемый
для покупателя срок (п. 2 ст. 523 ГК);
•
неоднократное нарушение сроков поставки товаров (п. 2 ст. 523
ГК);
•
поставка недоброкачественного или некомплектного товара (п. 1
ст. 518, ст. 519, п. 2 ст. 480 ГК).
3. Поставка товаров для государственных нужд
13
Поставка товаров для государственных нужд — разновидность
договора поставки. Этим договором оформляется закупка товаров,
необходимых государству, в частности необходимых для обеспечения нужд
обороны и безопасности страны. Регулируется этот договор статьями ГК РФ
(ст. 525-538), посвященными специально этому договору, а также статьями,
посвященными договору поставки, и специальными законами:
•
Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд» от 13 декабря 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3540;
1997. № 12. Ст. 1381;
•
Федеральный закон «О государственном материальном резерве»
от 29 декабря 1994 г. // СЗ РФ. 1995. № 1. Ст. 3;
•
Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» от 27
декабря 1995 г. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 6.
Иерархия перечисленных актов установлена в п. 2 ст. 525 ГК РФ, из
нее следует, что общие положения о поставке применяются к данному
договору, если правилами о нем не установлено иное.
Срок выполнения действий по заключению договора ограничен
законом: он определен либо в 30 дней, либо в 20 (п. 24 ст. 528, п. 1, 2, 4 ст.
529, п. 2 ст. 530 ГК).
Цена товара — рыночная, финансирование поставок товара
происходит за счет бюджетных средств и внебюджетных источников РФ.
Особенности договора поставки для государственных нужд состоят в
том, что участниками этого типа договора являются три лица:
1) заказчик (в его роли выступают либо исполнительные органы
власти, либо организации, уполномоченные ими);
2) поставщик (в этой роли выступают предприниматели);
3) получатель товара (покупатель).
Предметом вышеназванного договора являются вещи, определяемые
родовыми признаками (только российского производства); потребность в
заказываемых вещах выявляется из государственных программ; форма этого
договора должна быть всегда только письменная; оформляется этот договор
двумя документами:
1) государственным контрактом на поставку товаров для
государственных нужд — договором между заказчиком и поставщиком о
передаче товара либо самому заказчику, либо указанному им получателю
(покупателю);
2) договором поставки для государственных нужд — договором
между поставщиком и получателем (покупателем), заключаемым на основе
контракта о передаче поставщиком товара покупателю. Промежуточным
документом между ними является извещение заказчика покупателю о
прикреплении его к поставщику.
В процедуре заключения договора (ст. 528 и 529 ГК) поставки для
государственных нужд можно выделить следующие этапы:
•
определение нужд государства в товарах определенного вида;
•
выдача заказа на поставку товара заказчику;
•
размещение заказчиком заказа (оно может происходить на
конкурсах);
•
заключение госконтракта между поставщиком и государственным
заказчиком;
•
направление государственным заказчиком получателю товара
(покупателю) извещения о прикреплении его к определенному поставщику;
•
заключение договора поставки между поставщиком и
покупателем на основе извещения заказчика.
Нарушения, допущенные покупателем:
•
невыборка товаров покупателем в обусловленный срок (п. 2 ст.
515 ГК);
•
непредставление покупателем отгрузочной накладной (п. 3 ст. 509
ГК);
•
неоднократная просрочка оплаты товаров покупателем (п. 3 ст.
523 ГК).
Особенности ответственности сторон по договору поставки:
•
основанием наступления ответственности является неисполнение
или ненадлежащее исполнение договора;
•
ответственность является полной и строится на основании
положений гл. 25 ГК РФ;
•
формы ответственности: возмещение убытков (реального ущерба
или упущенной выгоды) (ст. 15 ГК); взыскание договорной неустойки (пени,
штрафа); взыскание уплаты процентов за пользование чужими деньгами в
случае нарушения денежных обязательств (п. 4 ст. 487, 395 ГК): отказ
стороны от исполнения договора, возврат недоброкачественного или
некомплектного товара, приобретение товара покупателем у другого лица в
случае его недопоставки, принудительная оплата покупателем невыбранного
товара и др.
Предусматривается повышенная ответственность сторон по договору:
•
заказчик обязан возместить убытки, причиненные поставщику, в
течение 30 дней со дня передачи товара (при невозмещении их поставщик
вправе отказаться от договора), а также убытки, причиненные отказом от
возмещения убытков, понесенных поставщиком при исполнении договора
(ст. 533 ГК);
•
поставщик обязан уплатить штраф в размере стоимости товара,
определенной в проекте контракта, в случае необоснованного уклонения от
заключения госконтракта на поставку товара для федеральных нужд (п. 2 ст.
5 Федерального закона «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд» и другие законы), а также уплатить 50% стоимости
недопоставленного им товара помимо уплаты неустойки и такую же сумму за
просрочку поставки товара (п. 3 ст. 5 Федерального закона «О поставке
продукции для федеральных государственных нужд»), а в случае поставки
недоброкачественных или некомплектных товаров уплатить штраф в размере
15
20% стоимости забракованных товаров (п. 5 ст. 16 Федерального закона «О
государственном материальном резерве»).
Особенности содержания договора:
•
заказчик не может отказаться от заключения госконтракта с
поставщиком, когда поставщик принял заказ (п. 2 ст. 527 ГК);
•
заказчик должен возместить убытки, возникшие у поставщика в
ходе исполнения им договора, причем в 30дневный срок (п. 4 ст. 527 ГК);
•
поставщик обязан передавать товар либо заказчику, либо
покупателю (ст. 526 ГК);
•
покупатель должен платить за поставленный товар в случаях,
когда товар поступает непосредственно ему, при этом заказчик является
поручителем и несет с покупателем солидарную ответственность по договору
(ст. 534 ГК), а в случае, если товар поступает заказчику, оплачивать его
должен последний.
2.3 ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ
1. Понятие, виды, характеристика договора контрактации.
Особенности правового регулирования
Договор контрактации — договор, по которому производитель
сельскохозяйственной
продукции
(продавец)
обязуется
передать
произведенную им продукцию заготовителю (контрактанту), а последний
обязуется принять и оплатить ее (ст. 535 ГК).
Договор этот применяется в сфере предпринимательства, им
оформляется передача продукции одним собственником другому.
Характеристика договора контрактации: консенсуальный, взаимный,
возмездный.
Разновидностью
данного
договора
является
поставка
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.
Особенностью данного вида договора является то, что он
одновременно содержит признаки двух видов договоров: договора куплипродажи и договора поставки. Это обстоятельство позволяет считать его
разновидностью указанных двух договоров и обусловливает сложный состав
правовых норм, которыми он регулируется, и особый порядок их
применения.
Правовые нормы, регулирующие данный договор, должны
применяться в следующей очередности: нормы о контрактации (ст. 535538
ГК); нормы о поставке (ст. 506524 ГК); нормы о куплепродаже (ст. 454—491
ГК).
Очередность применения правовых норм, регулирующих договор
поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд:
нормы о контрактации (ст. 535—538 ГК); нормы, содержащиеся в
специальном
законе
(Законе
РФ
«О
закупках
и
поставках
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
для
государственных нужд» от 2 декабря 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3303);
нормы ГК РФ о поставках товара для государственных нужд (ст. 525—534
ГК); специальные законы о поставках для государственных нужд (Закон РФ
«О поставках продукции для федеральных государственных нужд», Закон РФ
«О государственном материальном резерве»); нормы ГК РФ об общих
положениях договора купли-продажи .
Нормы, специально посвященные договору контрактации для
государственных нужд, в ГК РФ отсутствуют.
2.
Элементы
и
содержание
договора
контрактации.
Ответственность сторон
Стороны в договоре контрактации: продавец (производитель
продукции) и заготовитель (контрактант). Продавцом может быть только
предприниматель (коллективный или индивидуальный), производящий
сельскохозяйственную продукцию, а заготовителем — предприниматель
(например, торговая организация, завод) или государственный орган.
Субъектный состав данного договора является основанием для отнесения
этого договора в науке гражданского права к разряду торговых
(хозяйственных) договоров.
Предметом договора контрактации могут быть вещи трех видов:
•
непереработанная продукция (зерно);
•
сырье (молоко).
Эти вещи представляют собой продукцию, произведенную в
сельскохозяйственной
отрасли
(растениеводстве,
животноводстве,
звероводстве) методами агро или зоотехники.
Продукция эта определяется родовыми признаками. Она имеет две
особенности:
•
зависимость ее производства от природных факторов (погоды,
нашествия вредителей, инфекционных заболеваний, эпидемий у животных);
•
в момент заключения договора она еще не существует, это
продукция, которую необходимо произвести.
Целью закупок, производимых с помощью контрактации, являются:
1) последующая переработка продукции или продажа ее (п. 1 ст. 535
ГК);
2) помещение
закупленной
продукции
на
хранение
в
государственный фонд (в соответствии с Законом РФ «О закупках и
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд»).
Предмет этого договора так же, как и предмет договора поставки, не
предназначен для личного, семейного, домашнего, т.е. бытового,
использования.
Цена договора определяется по правилам договора купли-продажи .
Условие о цене не относится к числу существенных условий договора.
Срок договора так же, как и в договоре поставки, относится к числу
существенных условий договора.
17
Форма договора должна быть только письменной. Порядок
заключения договора и разрешения разногласий, возникающих при этом,
аналогичен договору поставки (ст. 507 ГК).
Обязанности продавца (ст. 537 ГК) — произвести продукцию и
передать заготовителю в согласованном количестве и ассортименте,
предусмотренном договором (ассортимент является существенным условием
договора).
Обязанности заготовителя:
•
принять сельскохозяйственную продукцию по месту се
нахождения и обеспечить вывоз (п. 1 ст. 536 ГК);
•
принять сельскохозяйственную продукцию в месте нахождения
заготовителя, если это предусмотрено договором и продукция соответствует
условиям договора и представлена в срок, обусловленный договором (п. 3 ст.
537 ГК);
•
оплатить приобретаемую продукцию полностью либо частично
(но с последующей доплатой);
•
возвращать производителю по его требованию отходы от
переработки сельскохозяйственной продукции по цене, обусловленной
договором (п. 3 ст. 536 ГК).
Особенности ответственности сторон договора контрактации:
•
производитель и заготовитель — государственный орган, не
исполнившие договор совсем либо исполнившие его ненадлежашим образом,
освобождаются от гражданско-правовой ответственности, если докажут свою
невиновность (ст. 538 ГК);
•
заготовитель-предприниматель отвечает и при отсутствии вины,
его освобождает от гражданско-правовой ответственности лишь наличие
непреодолимой силы в процессе исполнения договора (п. Зет. 401 ГК).
3. Отличие договора контрактации от договора поставки
Договор контрактации по ряду признаков похож на договор поставки.
Тем не менее он выделен законодателем в самостоятельный вид договора,
являющийся разновидностью договора купли-продажи .
Договор контрактации отличается от договора поставки по
следующим признакам:
•
специальной сферой применения: он оформляет торговые
отношения субъектов гражданского права, находящихся в городе, с
производителем продукции, осуществляющим предпринимательскую
деятельность в сельскохозяйственной местности;
•
субъектным составом: продавец является производителем
продукции, передаваемой заготовителю;
•
особым характером предмета договора: им является
сельскохозяйственная продукция, причем произведенная самим продавцом;
•
на исполнение договора влияют природные факторы, которые
нельзя заранее предвидеть и устранить;
•
особенность ответственности сторон: поставщик отвечает только
при наличии своей вины, несмотря на то, что является предпринимателем, а
предприниматель по общим правилам должен отвечать в гражданскоправовом порядке за неисполнение либо ненадлежащее исполнение и при
отсутствии своей вины (п. Зет. 401 ГК);
•
законодательство по данному договору защищает интересы
слабой стороны, которой является производитель.
2.4 ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
1. Понятие, виды, характеристика договора энергоснабжения
Договор энергоснабжения — договор, по которому одна сторона
(энергоснабжающая организация) обязуется подавать энергию (или
энергоносители)
через
присоединенную
сеть
другой
стороне
(абонентупотребителю), которая обязуется оплачивать ее, а также
обеспечивать установленный режим и безопасность потребления энергии
(или энергоносителей) (ст. 539 ГК).
Этот договор является правовой формой, оформляющей отношения,
связанные с потреблением энергии, и считается разновидностью договора
купли-продажи .
Характеристика договора: консенсуальный, возмездный, взаимный,
публичный.
Выделяются виды договора по:
•
предмету договора: договор снабжения газом, электроэнергией,
водой, нефтью и нефтепродуктами, тепловой энергией;
•
субъектному составу договора: договор энергоснабжения
граждан, договор энергоснабжения предприятий.
Договор этот регулируется ст. 539—548 ГК РФ, а также специальными
нормативными актами:
•
Федеральный закон «О государственном регулировании тарифов
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» от 14
апреля 1995 г.;
•
Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17 августа
1995 г.;
•
Федеральный закон «Об энергоснабжении» от 3 апреля 1996 г.;
•
рядом постановлений Правительства РФ, например: «Об
утверждении правил предоставления коммунальных услуг и правил
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» от 25
сентября 1994 г. № 1099, «О порядке прекращения или ограничения подачи
электрической и тецловой энергии и газа организациямпотребителям при
неоплате поданных им (использованных ими) топливноэнергетических
ресурсов» от 5 января 1998 г. № 1 и др.
Особенностью правового регулирования является то, что правила об
энергоснабжении применяются к договорам о снабжении различными видами
энергии и энергоносителями (газом, водой, нефтью и т.д.) в случаях, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами (ст. 548 ГК).
2. Элементы и содержание договора энергоснабжения
19
Сторонами в договоре энергоснабжения являются: продавец энергии и
покупатель (потребитель энергии).
В роли продавца выступает энергоснабжающая организация —
юридическое лицо в форме акционерного общества, например Мосэнерго,
Красноярскэнерго, Якутскэнерго и др. Структура этих организаций сложная.
Так, в состав их входят электростанции различного вида: тепловые, атомные,
гидравлические. Организации эти являются коммерческими и действуют на
основе лицензии, выданной Министерством топлива и энергетики. Поскольку
энергоснабжающие организации являются субъектами естественных
монополий, они внесены в реестры субъектов естественных монополий в
топливно-энергетическом комплексе, которые ведут федеральные и
региональные энергетические комиссии.
В роли покупателей (потребителей) энергии выступают абоненты и
субабоненты. Субабонентом является субъект, энергоустановка которого
присоединена к сетям абонента (ст. 545 ГК). В качестве покупателей могут
выступать физические и юридические лица, среди них выделяют категорию
«энергоемких» потребителей, в отношении которых установлены иной тариф
и порядок оплаты энергии.
Особенности заключения договора энергоснабжения:
•
необходимо
наличие
у
абонента
специального
энергопринимающего
устройства,
присоединенного
к
сетям
энергоснабжающей
организации,
а
также
наличие
приборов,
обеспечивающих учет потребляемой энергии, и другого оборудования: сети,
проводов, трансформаторов, подстанций и др.;
•
энергоснабжающая организация не вправе отказаться от
заключения договора при наличии у нее возможности подавать энергию, а
также не вправе оказывать предпочтение кому-либо из потребителей, если
это не предусмотрено правовыми актами;
•
моментом заключения данного договора с абонентомгражданином считается подключение его в установленном порядке к сети (ч.
1 ст. 540 ГК), а доказательством заключения договора является квитанция об
оплате электроэнергии за месяц. Моментом заключения подобного договора с
абонентом — юридическим лицом считается подписание договора, к
которому должны быть приложены: акт разграничения балансовой
принадлежности энергосетей (тепловых сетей) и эксплуатационной
ответственности сторон;
•
в случае снабжения энергией субабонента заключаются два
договора: один между снабжающей организацией и абонентом, а другой —
между абонентом и субабонентом.
Договор энергоснабжения считается незаключенным, если в нем
отсутствует условие о количестве ежемесячно и ежеквартально поставляемой
энергии.
Предметом договора является энергия: электрический ток, пар,
горячая вода. Качество ее должно устанавливаться Госстандартом,
действующими правилами и условиями договора (п. 1 ст. 542 ГК). Качество
электроэнергии характеризуется напряжением и частотой тока, а тепловой —
температурой и давлением пара, температурой воды. Количество энергии
измеряется в киловаттах и гигакалориях.
Особенности предмета договора:
•
передача предмета договора осуществляется через систему
специальных технических средств (проводов, трубопроводов, водопроводов);
•
прием и потребление предмета договора требуют специального
оборудования и обеспечения безопасности как самого потребителя, так и
окружающих его лиц;
•
наличие специального оборудования является необходимой
технической предпосылкой для заключения договора.
Цена договора определяется не сторонами, а тарифами,
утвержденными
государством,
периодически
индексируемыми
и
различающимися в зависимости от того, кто является абонентом. Отпуск
электрической и тепловой энергии энергоснабжающей организацией,
находящейся в муниципальной собственности, производится по тарифам,
утверждаемым органами местного самоуправления. Оплата энергии
производится за фактическое потребление в соответствии с данными ее учета
(ст. 544 ГК).
Срок договора устанавливается лишь в тех договорах, в которых
абонентом является юридическое лицо. Правила о сроках установлены в п. 2,
3 ст. 540 ГК РФ: договор, заключенный на срок, после его истечения
продлевается на тот же срок, если ни одна из сторон не заявит об изменении
условий либо о прекращении договора.
Порядок заключения договора и его форма зависят от субъектного
состава абонентов и цели использования товара. Так, если абонентом
является гражданин, потребляющий энергию, форма договора будет
конклюдентная.
Если
же
абонентом
является
индивидуальный
предприниматель или же юридическое лицо, форма договора должна быть
письменная.
Продавец обязан подавать энергию соответствующего качества,
обусловленного количества с соблюдением режима подачи.
Продавец вправе:
•
прекратить или ограничить подачу энергии без согласия и
предупреждения абонента при ликвидации или предотвращении аварии с
последующим уведомлением абонента;
•
требовать оплаты использованной энергии.
Абонент обязан:
•
оплачивать принятую энергию;
•
соблюдать режим потребления энергии;
•
вести учет потребления энергии;
•
немедленно сообщать энергоснабжающей
нарушениях, возникающих при пользовании энергией;
21
организации
о
•
обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность
приборов, оборудования энергетических сетей в случае, если он является
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Абонент вправе:
•
изменять количество принимаемой им энергии при условии
оплаты ее;
•
использовать энергию в необходимом количестве, если он
является гражданином и использует энергию для бытовых нужд;
•
передавать энергию субабоненту с согласия энергоснабжающей
организации;
•
прекращать договор в одностороннем порядке.
3. Ответственность сторон по договору энергоснабжения. Правила
прекращения договора энергоснабжения
Гражданскоправовая
ответственность
сторон
по
договору
энергоснабжения наступает в случае неисполнения либо ненадлежащего
исполнения ими договора.
Ответственность продавца возникает в форме возмещения реального
ущерба в следующих случаях:
•
при нарушении продавцом условий о качестве подаваемой им
энергии;
•
в случае перерывов в подаче энергии продавцом без
соответствующего предупреждения при наличии его вины в этом.
Ответственность покупателя наступает в случае неоплаты
использованной им энергии: продавец имеет право прекратить подачу
энергии. Кроме того, он отвечает за несообщение продавцу сведений о
нарушениях, возникших при использовании им энергии. Форма
ответственности в последнем случае — возмещение реального ущерба.
Правила изменения и расторжения договора (ст. 546 ГК):
• абонент-гражданин, использующий энергию для бытового
потребления, вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при
условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной
оплаты использованной энергии;
•
абонент — юридическое лицо вправе отказаться от исполнения
договора лишь при наличии существенных нарушений, допущенных
энергоснабжающей организацией: поставке энергии ненадлежащего качества,
неоднократном нарушении сроков подачи энергии и т.д. (ст. 523 ГК);
•
энергоснабжающая организация вправе прекратить подачу
энергии в случае согласия другой стороны (п. 2 ст. 546 ГК) или без ее
согласия в случае необходимости принять меры для ликвидации или
предотвращения аварии (п. 3 ст. 546 ГК). В обоих случаях закон обязывает
энергоснабжающую организацию предупредить абонента о прекращении
подачи энергии.
2.5 ДОГОВОР ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
1. Понятие, характеристика, элементы договора продажи
недвижимости. Обязанности сторон
По договору продажи недвижимости продавец обязуется передать в
собственность покупателя недвижимое имущество, а покупатель обязуется
принять это имущество по передаточному акту и уплатить за него денежную
сумму, определенную сторонами.
Определение договора продажи недвижимости отличается от общего
определения договора купли-продажи лишь предметом договора и способом
передачи его от собственника к покупателю.
Договор этот впервые выделен в качестве самостоятельного в
действующем ГК РФ по причине значительной ценности предмета договора и
регулируется только нормами ГК РФ и других кодексов.
Характеристика договора: консенсуальный, возмездный, взаимный.
Сторонами договора являются продавец и покупатель. Участниками
этого договора могут быть все субъекты гражданских правоотношений:
физические лица, юридические лица, государство (Российская Федерация, ее
субъекты, а также муниципальные образования).
На стороне продавца могут выступать лишь субъекты, имеющие на
недвижимость либо полное вещное право (право собственности), либо
ограниченное вещное право (право хозяйственного ведения или оперативного
управления). Положение продавцов, имеющих недвижимое имущество на
ограниченном праве, осложняется тем, что они не могут самостоятельно
решить вопрос о его продаже, не заручившись согласием собственника (это
относится к государственным и муниципальным предприятиям, имущество
которых находится на праве хозяйственного ведения), либо могут продать
самостоятельно лишь часть из имущества, которым они владеют, т.е. то,
которое ими было куплено на полученные доходы и учтено на отдельном
балансе (это относится к учреждениям, имущество которых находится на
праве оперативного управления) (п. 2 ст. 295, п. 1 ст. 297, п. 2 ст. 298 ГК).
Аналогичным образом ограничиваются права супругов, продающих
недвижимое имущество, находящееся в их общей совместной собственности,
т.е. нажитое ими во время брака. При продаже одним из супругов такого
имущества необходимо согласие, удостоверенное нотариусом, другого
супруга (п. 2 ст. 181 ГК, п. 3 ст. 35 СК).
Предметом договора является недвижимое имущество — имущество,
перемещение которого невозможно без нанесения ущерба его назначению.
Такое имущество юридически незаменимо.
К недвижимому имуществу относятся (п. 1 ст. 130 ГК):
•
земельные участки;
•
объекты, неразрывно связанные с землей (сооружения, здания,
незавершенные строительством объекты, водные объекты, леса, участки
недр);
•
суда (воздушные, водные), подлежащие государственной
регистрации;
23
•
космические объекты.
Законом к недвижимому может быть отнесено и другое имущество.
Не могут быть предметом данного договора обособленные водные
объекты, леса, некоторые виды земель (например, земли, предоставленные
для ведения сельского хозяйства, земельные участки, находящиеся во
временном пользовании, земли оздоровительного и историко-культурного
значения и др.).
Имеются специальные правила продажи земельных участков.
Например, при продаже земельного участка, на котором находится
недвижимость, не передаваемая в собственность покупателя, за продавцом
сохраняется право пользования частью земельного участка, занятого
недвижимостью и необходимого для ее использования (ст. 553 ГК).
Форма договора должна быть обязательно письменной, а договор
должен быть подписан двумя сторонами (ст. 550 ГК). При этом подлежит
государственной регистрации переход права собственности на недвижимость
(п. 1 ст. 551 ГК). А в отношении некоторых объектов подлежит
государственной регистрации и договор о его продаже (например, договор
продажи предприятия — п. 3 ст. 560 ГК).
Гражданский
кодекс
РФ
предусматривает
обязательную
государственную регистрацию договора о продаже жилых помещений (ст.
558) и договора купли-продажи предприятия (ст. 560), но не предусматривает
обязательной государственной регистрации сделок купли-продажи иных,
кроме указанных, видов недвижимого имущества. Регистрация же перехода
права собственности не означает регистрации самого договора куплипродажи .
Поэтому договор купли-продажи нежилого объекта недвижимости
считается заключенным с момента его подписания, а не с момента
государственной регистрации.
Незавершенный строительством объект может быть предметом
договора купли-продажи , а право собственности на него возникает с момента
государственной регистрации.
Правила государственной регистрации сделок с недвижимым
имуществом содержатся в Федеральном законе «О регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г.
Если сделка по продаже недвижимости совершена в надлежащей
форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по
требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки.
Регистрация судов производится в Судовом реестре. Правила ее
предусмотрены транспортными кодексами, а также ведомственными
приказами и правилами. В результате регистрации судна новый судовладелец
получает свидетельство о собственности на судно.
Цена недвижимости является существенным условием договора. Цена
недвижимости, находящейся на земельном участке, включает в себя и цену
последнего. При отсутствии в договоре согласованного сторонами в
письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже
считается незаключенным. При этом правила определения цены,
предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК, не применяются
Обязанности продавца:
•
передать покупателю право собственности на недвижимость (это
право исчезает у продавца с момента регистрации перехода права
собственности к покупателю; этот момент может не совпадать с передачей
самого имущества);
•
передать покупателю по передаточному акту недвижимое
имущество (с момента подписания этого акта риск гибели недвижимого
имущества переходит к его покупателю, если иное не предусмотрено
договором — п. 2 ст. 556 ГК).
Обязанности покупателя (ст. 551 ГК):
•
принять недвижимое имущество по передаточному акту;
•
зарегистрировать переход права собственности.
В случае продажи недвижимого имущества ненадлежащего качества
покупатель не имеет права требовать его замены.
2. Договор продажи жилого помещения
Основные положения о продаже жилых помещений:
1) стороны не могут произвольно изменить целевой характер
использования продаваемого помещения (оно может быть использовано
только для жилья граждан);
2) продавец обязан указать в договоре лиц, сохраняющих право
пользования помещением, которое он продает, например членов его семьи
(ст. 292 ГК), лицо, проживающее в продаваемом помещении в силу
завещательного отказа (ст. 538 ГК), нанимателя (арендатора) жилого
помещения и членов его семьи (ст. 675 и 617 ГК);
3) в договоре должно быть указано об отсутствии прав коголибо на
проживание в продаваемом помещении, если дело обстоит именно так;
4) продажа
жилого
помещения,
в
котором
проживают
несовершеннолетние члены семьи продавца, возможна лишь с согласия
органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК);
5) договор продажи жилого помещения считается заключенным с
момента его государственной регистрации в органах юстиции либо других
органах, специально созданных для этой цели;
6) продавец приватизированной квартиры в многоквартирном доме,
в котором создан кондоминиум (товарищество собственников жилья), при
продаже квартиры обязан сообщить покупателю о задолженности по оплате
расходов на содержание общего имущества в доме, о предстоящих этому
товариществу в течение двух лет затратах, о залоге и страховании этого
имущества (ст. 13 Закона РФ «О товариществах собственников жилья» от 21
мая 1996 г.).
3. Договор продажи предприятия
По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в
собственность покупателя предприятие в целом как имущественный
25
комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе
передавать другим лицам.
Права на фирменное наименование, товарный знак, знак
обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров,
работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензии права
использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю,
если иное не предусмотрено договором.
Предприятием как объектом прав признается имущественный
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности. В состав предприятия как имущественного комплекса входят
все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая
земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье,
продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения,
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.
Как правило, договор продажи предприятия применяется только при
приватизации государственных предприятий. В предпринимательской
деятельности применение этого договора экономически нецелесообразно изза его сложности.
Сторонами договора являются предприниматели (индивидуальные
или коллективные — коммерческие юридические лица), продавцами
государственных и муниципальных предприятий в ходе их приватизации
являются соответствующие федеральные или местные фонды имущества.
Предметом договора является предприятие, представляющее собой
имущественный комплекс, состоящий из материальных элементов, в которых
различают основные (помещения, здания, земельные участки) и оборотные
фонды (оборудование, сырье, деньги), и нематериальных элементов, в
которых различают имущественные права и обязанности предприятия,
исключительные права предприятия, индивидуализирующие его и его
продукцию (право на фирменное наименование, право на товарный знак),
гражданско-правовые обязательства предприятия перед третьими лицами, в
том числе денежные долги. Предмет этого договора является его
существенным условием и потому подлежит детальному описанию в
договоре.
Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются на
основе его инвентаризации (п. 1 ст. 561 ГК); до подписания договора должны
быть составлены следующие документы: акт инвентаризации, бухгалтерский
баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости
предприятия, а также перечень его обязательств (долгов) (п. 2 ст. 561 ГК).
Передача предприятия осуществляется по передаточному акту, в
котором указываются данные о его составе, недостатках переданного
имущества, а также об уведомлении кредиторов (п. 1 ст. 563 ГК).
Моментом передачи предприятия от продавца к покупателю является
день подписания сторонами передаточного акта. С этого момента на
покупателя переходит риск случайной гибели имущества предприятия (п. 2
ст. 563 ГК).
Не подлежат передаче права продавца, полученные им на основании
лицензии (в случае нарушения этого положения обе стороны несут
солидарную ответственность перед кредитором продаваемого предприятия).
Договор продажи предприятия вступает в силу с момента его
регистрации (п. 3 ст. 560 ГК). Право собственности на предприятие
переходит к покупателю с момента государственной регистрации этого права
(п. 1 ст. 564 ГК).
Обязанности продавца:
а) перевести на покупателя право собственности на предприятие;
б) передать предприятие покупателю;
в) подготовить предприятие к передаче покупателю и составить
передаточный акт (абз. 2 п. 1 ст. 536 ГК), с момента подписания которого
предприятие считается переданным (п. 2 ст. 563 ГК);
г) известить своих кредиторов о продаже предприятия (ст. 562 ГК),
в противном случае продавец несет солидарную ответственность с
покупателем (п. 4 ст. 562 ГК).
В случае передачи предприятия с недостатками имущества у
покупателя возникает право требовать уменьшения покупной цены, замены
имущества ненадлежащего качества, предоставления недостающего
имущества (ст. 565 ГК).
В
случае
признания
сделки
по
продаже
предприятия
недействительной правила о возврате сторонам всего полученного по сделке
применяются лишь в том случае, если такие последствия существенно не
нарушают права кредиторов, сторон договора, других лиц и не противоречат
общественным интересам (ст. 566 ГК).
К договору продажи предприятия применяются правила о продаже
недвижимости, предусмотренные ГК РФ (п. 2 ст. 549).
Тема 3 ДОГОВОР АРЕНДЫ
1. Общие положения договора аренды
По договору аренды одна сторона (арендодатель) обязуется
предоставить другой стороне (арендатору) имущество во временное владение
и пользование или во временное пользование за плату (ст. 606 ГК).
Этот договор входит в группу договоров, направленных на передачу
имущества в пользование.
Понятия «аренда» и «имущественный наем» в действующем ГК РФ
являются синонимами.
Характеристика договора аренды: консенсуальный, взаимный,
возмездный.
В ГК РФ предусмотрено только пять видов договоров аренды (хотя
фактически можно выделить гораздо больше):
1) договор проката;
27
2) договор аренды транспортных средств;
3) договор аренды зданий и сооружений;
4) договор аренды предприятия;
5) договор финансовой аренды (лизинга).
Договор аренды регулируется в основном ГК РФ. К числу
нормативных актов, регулирующих его, следует отнести также:
•
Закон РФ «О защите прав потребителей» (он регулирует договор
проката);
•
Федеральный закон «О лизинге» от 29 октября 1998 г.;
•
транспортные уставы (они регулируют аренду транспортных
средств);
•
ст. 22 Земельного кодекса РФ, регулирующего аренду земельных
участков;
•
Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г., регулирующий аренду
лесных участков;
•
Положение об аренде участков лесного фонда в Российской
Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 22 июля 1993 г. № 712;
•
ст. 41 Водного кодекса РФ от 16 ноября 1995 г.;
•
ст. 33 Закона «О животном мире» от 24 апреля 1995 г.
Сторонами этого договора являются арендодатель и арендатор.
В роли сторон могут выступать все субъекты гражданских
правоотношений: физические и юридические лица, а также государство
(последнее выступает в арендных отношениях через свои органы).
Арендодатель должен быть либо собственником имущества,
передаваемого им в пользование, либо лицом, уполномоченным законом или
собственником имущества на сдачу этого имущества в аренду (ст. 608 ГК).
При этом лицо, владеющее имуществом на праве оперативного управления,
может сдать его в аренду лишь с согласия собственника этого имущества (п. 1
ст. 297, п. 2 ст. 285 ГК).
Арендатором же может быть любое лицо, однако в некоторых видах
аренды субъектный состав может быть ограничен законом. Так, в договоре
аренды предприятия и в договоре лизинга обе стороны должны быть
предпринимателями (ст. 656 и 665 ГК), а в договоре бытового проката
предпринимателем должна быть лишь одна сторона — арендодатель (п. 1 ст.
626 ГК).
Предметом договора аренды является индивидуально определенная
вещь, как движимая, так и недвижимая, не теряющая своих свойств в
процессе ее использования. Сдача некоторых вещей в аренду может быть
ограничена законом (например, оружие может сдаваться в аренду лишь при
наличии специального разрешения у сторон). Аренда природных объектов
должна осуществляться с учетом не только норм ГК РФ, но и специальных
законов. Например, ст. 53 Земельного кодекса РФ требует соблюдения
арендатором целевого назначения полученного им земельного участка.
Природные объекты, как правило, могут быть получены в аренду при
наличии специальных лицензий у будущих арендаторов. Условие о предмете
договора является существенным.
Форма договора аренды зависит от ее срока и состава участников
договора. Так, если договор заключен на срок более одного года, а также в
случае, когда одна из сторон является юридическим лицом, форма его должна
быть письменной (п. 1 ст. 609 ГК). В случае, если предметом договора
аренды является недвижимое имущество, договор должен быть
зарегистрирован соответствующим государственным органом.
Порядок заключения договора аренды имеет две особенности. Первая
особенность заключается в том, что договор этот может заключаться на
торгах, на которых продается право на заключение договора в результате
проведения конкурса между лицами, претендующими на право быть
арендаторами (договор заключается с лицом, выигравшим торги). Вторая
особенность в том, что арендатор имеет преимущественное право на
заключение договора на новый срок после истечения первоначального срока
договора (ст. 621 ГК).
Цена договора определяется по соглашению сторон. В случае, если
она не определена при заключении договора, применяется обычная для
данного вида имущества арендная плата (п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 614 ГК).
Арендная плата может быть установлена в следующем виде:
1) в определенной денежной сумме, вносимой единовременно или
периодически;
2) в доле продукции, плодов или доходов, полученных в результате
использования арендованного имущества;
3) в виде определенных услуг;
4) в передаче арендодателю в собственность или аренду
определенной вещи;
5) в возложении на арендатора затрат с целью улучшения
арендуемого им имущества (ст. 614 ГК).
Срок договора аренды может быть как определенный (п. 1 ст. 610 ГК),
так и неопределенный (п. 2 ст. 610 ГК). Если срок в договоре не указан, он
считается заключенным на неопределенный срок. Особенностью договора с
неопределенным сроком является то, что каждая из его сторон может
отказаться от договора в любое время, предупредив своего контрагента за
один месяц в случае, если предметом договора является движимое
имущество, либо за три месяца в случае, если предметом договора является
недвижимое имущество. Однако эти сроки могут быть изменены
участниками договора или законом (абз. 2 п. 2 ст. 610 ГК). В случае
заключения договора на срок, превышающий пределы срока, установленного
законом, договор считается заключенным на предельный срок (п. 3 ст. 610
ГК).
Арендодатель обязан:
•
предоставить
арендатору
имущество
в
состоянии,
соответствующем его назначению и условиям договора (п. 1 ст. 611 ГК);
29
•
снабдить
имущество,
передаваемое
арендатору,
всеми
принадлежностями и документами, относящимися к нему;
•
передать арендатору имущество в срок, установленный
договором;
•
предупредить арендатора об обязательственных правах третьих
лиц на переданное ему имущество;
•
производить за свой счет капитальный ремонт имущества,
переданного в аренду.
Арендодатель имеет право:
•
требовать от арендатора арендную плату;
•
возврата предмета аренды после окончания срока договора;
•
досрочного расторжения договора, если арендатор использует
имущество не в соответствии с условиями договора или с назначением
имущества.
Арендатор обязан:
•
пользоваться арендованным имуществом в соответствии с
условиями договора аренды либо назначением имущества (п. 1 ст. 615 ГК);
•
использовать арендованное имущество только сам;
•
не сдавать арендованное имущество в субаренду без согласия
арендодателя;
•
своевременно вносить арендную плату (п. 1 ст. 614 ГК);
•
вернуть арендодателю имущество после окончания договора в
состоянии нормального износа вместе с принадлежностями и документами,
относящимися к нему (ч. 1 ст. 622 ГК);
•
поддерживать арендуемое имущество в исправном состоянии;
•
производить текущий ремонт арендуемого имущества;
•
нести расходы по содержанию арендуемого имущества.
Арендатор имеет право:
•
требовать от арендодателя передачи ему предмета аренды;
•
уменьшения арендной платы, если состояние арендуемого
имущества существенно ухудшилось (п. 1 ст. 614 ГК);
•
претендовать на плоды, продукцию, доходы, полученные в
результате аренды, если иное не предусмотрено договором (ст. 606 ГК);
•
на выкуп арендованного имущества, если он был предусмотрен
договором (ст. 621 ГК);
•
на сдачу арендованного имущества в субаренду (права
субарендатора ограничены правами арендатора, в частности срок субаренды
не может быть больше срока аренды);
•
на заключение договора на новый срок преимущественно перед
другими лицами (ст. 612 ГК);
•
на перевод в течение одного года на себя права на заключение
нового договора в случае, если арендодатель отказал ему в заключении
договора на новый срок, но при этом заключил договор с другим лицом (абз.
1 ст. 621 ГК).
Праву пользования арендатора присуще право следования за вещью,
т.е. переход права собственности на предмет аренды не прекращает договора
(п. 1 ст. 617 ГК).
Арендодатель отвечает за:
•
риск случайной гибели или повреждения имущества, сданного в
аренду, поскольку является его собственником (п. 4 ст. 614 ГК);
•
недостатки имущества, сданного в аренду, если они препятствуют
пользованию им (п. 1 ст. 612 ГК);
•
неисполнение своих обязанностей, предусмотренных договором и
законом.
Арендатор отвечает за:
•
за просрочку арендной платы;
•
несвоевременный возврат имущества (он обязан уплатить
арендную плату за время просрочки, а также уплатить штрафную неустойку);
•
неисполнение других обязанностей, предусмотренных договором
и законом.
Основания прекращения договора аренды:
•
исполнение договора;
•
ликвидация юридического лица в случае, если оно является
арендатором или арендодателем (ст. 419 ГК), смерть же гражданина —
участника договора аренды не прекращает договора: права и обязанности
умершего переходят к его наследнику;
•
соглашение сторон о расторжении договора;
•
исковое требование в суд одной из сторон и др.
Основания для расторжения договора аренды судом по требованию
арендодателя:
•
использование
арендатором
арендуемого
имущества
с
нарушением условий договора или назначения имущества (п. 2 ст. 450 ГК);
•
существенное ухудшение арендатором арендуемого имущества;
•
просрочка двух сроков платежа арендной платы;
•
невыполнение арендатором обязанности по проведению текущего
ремонта или несению расходов по содержанию арендованного имущества.
Особенность предъявления арендодателем искового заявления в
арбитражный суд — он должен предъявить копию документа о
предупреждении им арендатора о нарушении его обязанностей (ст. 104, 108
АПК РФ).
Основания для расторжения договора аренды судом по требованию
арендатора (ст. 620 ГК):
•
непредоставление арендодателем предмета аренды арендатору;
•
предоставление арендодателем имущества с недостатками,
препятствующими его использованию;
•
невыполнение арендодателем обязанностей по проведению
капитального ремонта имущества, переданного им в аренду;
31
•
непригодность арендуемого имущества для использования в силу
обстоятельств, за которые арендатор не отвечает.
1. Особенности отдельных видов договора аренды
Особенности договора проката:
•
предметом договора проката является движимое имущество;
•
арендодателем договора проката может быть только
предприниматель;
•
этот договор является публичным и срочным (максимальный срок
договора — один год);
•
договор регулируется Федеральным законом «О защите прав
потребителей» в случае, если арендатором является гражданин;
•
арендная плата устанавливается только в твердой денежной
сумме;
•
форма договора должна быть письменной;
•
все виды ремонта (и текущего, и капитального) обязан
осуществлять арендодатель;
•
арендодатель обязан устранять недостатки, возникшие в
имуществе, переданном в прокат, в течение десяти дней (п. 1 ст. 629 ГК);
•
арендодатель обязан проверить исправность имущества,
сдаваемого в аренду, в присутствии арендатора и ознакомить последнего с
правилами эксплуатации этого имущества либо выдать соответствующую
инструкцию (ст. 628 ГК);
•
арендатор не имеет права совершать с арендуемым имуществом
сделки, в том числе сдавать его в субаренду, в безвозмездное пользование,
сдавать в залог, вносить в качестве вклада в хозяйственные товарищества и
общества или паевого взноса в производственные кооперативы (п. 2 ст. 631
ГК);
•
задолженность с арендатора взыскивается в бесспорном порядке
на основе исполнительной надписи нотариуса;
•
арендатор в любое время может расторгнуть договор,
предупредив об этом арендодателя за десять дней (ст. 619 ГК);
•
при досрочном прекращении договора по требованию арендатора
арендодатель обязан возвратить часть арендной платы;
•
понятие договора проката сформулировано в ст. 626 ГК РФ.
Особенности договора аренды транспортных средств:
•
ГК РФ регулирует только два вида договора аренды
транспортных средств: а) аренду транспортных средств с экипажем; б)
аренду транспортных средств без экипажа;
•
понятия этих видов договоров даны в ст. 632 (договор этот
называется фрахтованием на время) и 642 ГК РФ;
•
предметом договора аренды транспортных средств являются
только транспортные средства — устройства, предназначенные для перевозки
грузов, пассажиров и багажа. А предмет договора аренды транспортных
средств с экипажем состоит из двух элементов: а) транспортного средства; б)
оказания услуг экипажем;
•
различие в правовом регулировании двух видов договоров,
указанных выше, состоит в том, что в первом случае обязанности по
управлению технической эксплуатацией транспорта сохраняются за
арендодателем (ст. 635 ГК), а во втором — они переходят на арендатора (ст.
645 ГК);
•
договоры аренды транспортных средств регулируются не только
ГК РФ, но и транспортными уставами и кодексами (ст. 641, 649 ГК);
•
экипаж транспортного средства, переданного в аренду,
оказывается в двойном подчинении: арендатора и арендодателя;
•
плата, вносимая арендатором, называется фрахтом;
•
предельные сроки этого вида договора законом не установлены;
•
арендатор вправе без согласия арендодателя заключать сделки,
связанные с эксплуатацией арендованного транспортного средства;
•
правила ответственности за причинение вреда арендованным
транспортным средствам сформулированы законодателем с учетом того, что
последнее является источником повышенной опасности;
•
ответственность при нанесении вреда третьему лицу
арендованным транспортным средством при аренде его без экипажа несет
арендатор, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или умысла потерпевшего (ст. 648 ГК), а при аренде его с экипажем —
арендодатель (ст. 1079 и 640 ГК);
•
ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора
наступает и при отсутствии вины, поскольку стороны являются
предпринимателями (п. 3 ст. 401 ГК).
Особенности аренды зданий и сооружений:
•
предметом договора является здание или сооружение целиком;
•
предмет договора характеризуется высокой стоимостью и особой
значимостью для гражданского оборота;
•
арендатором жилых зданий может быть только юридическое лицо
(п. 2 ст. 671 ГК);
•
нормы об аренде нежилых помещений в ГК РФ отсутствуют,
поэтому их аренда регулируется общими положениями о договоре аренды;
•
существенными условиями договора являются предмет договора
и размер арендной платы (она устанавливается в денежной форме из расчета
за 1 кв. м площади);
•
плата за аренду здания включает в себя плату за пользование
земельным участком (если это положение не изменено договором);
•
оплата осуществляется либо помесячно, либо поквартально, при
этом часто практикуется предварительная форма оплаты;
•
договор на срок более одного года подлежит государственной
регистрации (передача предмета аренды возможна лишь после этой
регистрации);
33
•
передача здания или сооружения должна происходить по
передаточному акту в течение десяти дней либо месяца после подписания
договора (п. 1 ст. 655 ГК);
•
передаче подлежит не только недвижимость, но и право на
земельный участок под ней;
•
при продаже земельного участка, на котором находится
арендуемый объект, у арендатора сохраняется право пользования участком,
находящимся под ним (ст. 653, п. 1 ст. 657 ГК);
•
в соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда РФ
не запрещено проведение конкурса на заключение договора аренды
помещения до истечения срока ранее заключенного договора (но новый
договор может быть заключен только после истечения срока действия
первоначального договора), при этом преимущественное право арендатора на
заключение нового договора сохраняется.
Особенности аренды предприятия:
•
это разновидность договора аренды недвижимости;
•
сторонами договора являются предприниматели;
•
существенными условиями договора являются его предмет и
размер арендной платы (п. 2 ст. 650, п. 1 ст. 654 ГК);
•
предметом договора является предприятие как имущественный
комплекс;
•
поскольку предприятие является сложным объектом, его состав
определяется на основе акта инвентаризации, аудиторского заключения о его
стоимости, баланса, отражающего активы и пассивы предприятия, а также
перечня обязательств, в частности долгов;
•
в составе предприятия выделяют основные и оборотные средства,
а также его исключительные права;
•
договор об аренде должен быть представлен документом,
подписанным обеими сторонами;
•
арендодатель обязан уведомить кредиторов предприятия о
передаче им в аренду своего предприятия с целью получения их согласия на
перевод долга, причитающегося им от собственника предприятия, на
арендатора;
•
кредитор, получивший от арендодателя извещение о передаче
своего предприятия в аренду, имеет право в течение трех месяцев предъявить
требование к арендодателю о расторжении с ним кредитного договора.
Кредитор, не получивший такого уведомления, имеет право на это
требование в течение одного года со дня, когда он узнал о передаче
предприятия в аренду;
•
арендатор предприятия имеет широкие права в отношении
предмета договора: он имеет право без согласия кредитора совершать сделки
с имуществом (сдавать в субаренду, продавать, обменивать арендованное
имущество, однако эти права не распространяются на природные ресурсы),
совершать действия, направленные на увеличение стоимости арендуемого
имущества (ст. 660 ГК);
•
неотделимые улучшения, совершенные арендатором без
разрешения арендодателя, подлежат возмещению арендодателем, за
исключением случая, когда они неразумны (ст. 662 ГК);
•
за долги, переданные арендатору вместе с предприятием,
наступает солидарная ответственность арендатора и арендодателя перед
кредитором (п. 4 ст. 657 ГК);
•
в случае признания договора недействительным возврат сторонам
всего полученного по сделке возможен лишь в случае, если это не нарушает
существенно права участников договора, других лиц и не противоречит
общественным интересам.
Особенности договора финансовой аренды (лизинга):
•
договор лизинга заключается с целью удовлетворения
потребности лизингополучателя за счет средств лизингодателя и получения
последним дохода (ст. 665 ГК);
•
права и обязанности сторон договора лизинга возникают в
результате двух сделок: аренды и купли-продажи ;
•
арендатор определяет имущество, которое будет предметом
договора аренды, и его продавца;
•
имущество передается не только в пользование, но и во владение;
Типы договора лизинга:
1) долгосрочный — срок договора более трех лет;
2) среднесрочный — срок договора от полутора до трех лет;
3) краткосрочный — срок договора до полутора лет.
Виды договора лизинга:
•
финансовый
лизинг
—
предмет
договора
выбирает
лизингополучатель, а покупает его лизингодатель; по истечении срока
договора предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя;
•
оперативный лизинг — предмет договора лизинга при его
покупке выбирает лизингодатель, право собственности у лизингополучателя
не возникает, уступка им своих прав третьему лицу не допускается;
•
возвратный лизинг — собственник имущества продает его
лизинговой компании на условии, что последняя будет сдавать его в аренду
только ему.
Сторонами
в
договоре
лизинга
являются:
лизингодатель
(арендодатель), лизингополучатель (арендатор) и продавец (поставщик)
имущества.
Лизингодатель и лизингополучатель выступают в отношениях с
продавцом как солидарные кредиторы (ч. 2 п. 1 ст. 670 ГК).
Предметом договора лизинга являются движимые и недвижимые
непотребляемые вещи, однако земельные участки и природные объекты не
могут быть его предметом (ст. 666 ГК).
Цена договора лизинга — это сумма, включающая возмещение затрат,
произведенных лизингодателем в связи с приобретением предмета лизинга, и
доход лизингодателя.
35
Форма договора лизинга может быть только письменной, а в его
названии определяются форма (внутренний или международный), тип и вид
договора.
Особенности ответственности по договору лизинга:
•
взыскание денежных сумм и изъятие предмета лизинга
происходят в бесспорном порядке, предусмотренном законом или договором,
•
риск за несоответствие предмета договора лизинга целям его
использования несет сторона, выбравшая его при покупке (ст. 137 ГК),
•
риск случайной гибели или порчи предмета лизинга лежит на
лизингополучателе с момента получения его им (ст. 699 ГК).
Лизингодатель имеет право расторгнуть договор в случаях если:
•
условия пользования предметом лизинга не соответствуют
условиям договора;
•
лизингополучатель осуществляет сублизинг без его согласия;
•
лизингополучатель ухудшает потребительские свойства предмета
лизинга;
•
лизингополучатель более двух раз подряд пропустил сроки
платежа арендной платы.
Лизингополучатель имеет право расторгнуть договор в следующих
случаях:
•
предмет лизинга не был передан ему своевременно
лизингодателем;
•
лизингодатель
не
производит
ремонта
имущества
в
установленный договором срок (п. 3 ст. 620 ГК).
Лизингополучатель не имеет права расторгнуть договор куплипродажи предмета лизинга без согласия лизингодателя (п. 1 ст. 670 ГК).
Расторжение договора лизинга возможно по соглашению сторон, а
также по решению суда.
Тема 4 ДОГОВОР ПОДРЯДА
1. Общие положения о подряде
Договор подряда — договор, по которому одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную
работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК). Договор этот заключается с целью
изготовления или переработки вещи либо выполнения другой работы с
передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК).
Характеристика договора подряда: консенсуальный, возмездный,
взаимный.
ГК РФ предусматривает четыре вида этого договора:
1) бытовой подряд;
2) строительный подряд;
3) подряд на выполнение проектных и изыскательских работ;
4) подряд на выполнение работ для государственных нужд.
Предметом договора подряда является результат выполненной работы.
Качество выполненной работы должно соответствовать условиям
договора (п. 1 ст. 721 ГК) и сохраняться в течение всего гарантийного срока
(п. 1 ст. 722 ГК). Сроки предъявления требования заказчиком, связанные с
ненадлежащим качеством результата работы, определены законом. Это могут
быть либо гарантийный срок, либо разумный срок, но в пределах двух лет со
дня передачи результата работы (п. 2 ст. 724 ГК). Гарантийный срок начинает
течь с момента принятия результата работы заказчиком (п. 2 ст. 725 ГК). Срок
исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим
качеством работы, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений
— три года (п. 1 ст. 725 ГК). Срок исковой давности начинает течь со дня
приемки результата работы в целом, а в случае заявления о недостатках в
пределах гарантийного срока — со дня заявления о них (п. 2 и 3 ст. 725 ГК).
Сторонами договора подряда являются заказчик и подрядчик. Ими
могут быть как граждане, так и юридические лица. В случае привлечения
подрядчиком другого лица для выполнения работы он становится
генеральным подрядчиком, а привлеченное лицо — субподрядчиком (ст. 706
ГК).
Форма договора подряда должна соответствовать общим правилам о
форме сделок (ст. 158—161 ГК), чаще всего применяется письменная форма.
Срок выполнения договора подряда имеет особенности: в договоре
должны быть указаны начальный и конечный срок выполнения работы, а по
согласованию сторон могут быть предусмотрены и промежуточные сроки
выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК).
Цена договора подряда включает в себя компенсацию издержек
подрядчика и его вознаграждение (п. 2 ст. 709 ГК), она может определяться
путем составления сметы, которая становится частью договора подряда (п. 3
ст. 709 ГК). Она может быть как приблизительной, так и твердой (п. 4 ст. 709
ГК). Заказчик обязан уплатить подрядчику цену после сдачи результатов
работы при условии, что она выполнена надлежащим образом и в срок (п. 1
ст. 711 ГК).
Обязанности заказчика:
•
уплатить подрядчику обусловленную цену после приемки
работы;
•
предоставить материалы для выполнения работы, если это
предусмотрено договором;
•
содействовать в объеме и в порядке, предусмотренном договором,
в выполнении работы подрядчиком (п. 1 ст. 718 ГК);
•
осмотреть и принять выполненную работу и в случае
обнаружения недостатков немедленно заявить об этом подрядчику (п. 1 ст.
720 ГК).
Права заказчика:
•
заключить договоры на выполнение отдельных видов работ с
другими лицами с согласия генерального подрядчика, которые становятся
ответственными перед заказчиком (п. 4 ст. 706 ГК);
37
•
контролировать ход и качество работы, выполняемой
подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (п. 1 ст. 715 ГК);
•
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков в случае медленного выполнения работы (п. 2 ст. 715 ГК);
•
назначить подрядчику разумный срок для устранения
недостатков, а в случае невыполнения этого требования отказаться от
договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика,
а также потребовать от него возмещения убытков (п. 3 ст. 715 ГК);
•
отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть
цены пропорционально части выполненной работы, возместив при этом
подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в
пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены,
выплаченной за выполненную работу (ст. 717 ГК).
Обязанности подрядчика:
•
передать права заказчику на изготовленную вещь (п. 2 ст. 703 ГК);
•
выполнять работу из своих материалов, своими силами и
средствами, если иное не предусмотрено договором (п. 1 ст. 704 ГК), при
этом подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество материалов
и оборудования (п. 2 ст. 704 ГК);
•
выполнить работу по цене, определенной договором, если
своевременно не предупредил заказчика о фактическом ее превышении (ч. 2
п. 5 ст. 709 ГК);
•
использовать материал, предоставленный заказчиком, экономно и
расчетливо, представив после окончания работы заказчику отчет об его
израсходовании, и возвратить его остаток (п. 1 ст. 713 ГК);
•
предупредить заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении обстоятельств, грозящих годности
или прочности результатов выполняемой работы либо невозможности
завершения ее в срок (ч. 4 п. 1 ст. 716 ГК). В случае непринятия мер
заказчиком подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения убытков, причиненных его прекращением (п. 3 ст.
716 ГК);
•
возвратить материалы и оборудование заказчику в случае
расторжения договора подряда на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ или п. 3 ст.
723 ГК РФ.
Права подрядчика:
•
самостоятельно определить способы выполнения задания
заказчика (п. 3 ст. 703 ГК);
•
привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц —
субподрядчиков, если договором не предусмотрена его обязанность
выполнить работу лично (п. 1 ст. 706 ГК);
•
сохранять право на оплату работ по цене, предусмотренной
договором, в случае, когда фактические расходы подрядчика оказались
меньше тех, которые учитывались при определении цены работы (п. 1 ст. 710
ГК);
•
иметь право на удержание результата работы, принадлежащего
заказчику оборудования, неиспользованного материала до уплаты заказчиком
денежных сумм за выполнение договора (ст. 712 ГК);
•
подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы,
если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат
оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для
предусмотренного в договоре подряда использования или для обычного
использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного
заказчиком материала (п. 2 ст. 713 ГК);
•
не приступать к работе, а начатую работу приостановить при
неисполнении заказчиком встречных обязанностей (п. 1 ст. 719 ГК) и
потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 712 ГК).
Правомочия, установленные для обеих сторон:
•
риск гибели имущества, переданного для исполнения договора,
несет предоставившая их сторона (п. 1 ст. 705 ГК);
•
риск гибели результата выполненной работы до ее приемки
заказчиком несет подрядчик (п. 1 ст. 705 ГК);
•
риск гибели результата работы при просрочке передачи или
приемки его несет сторона, допустившая просрочку (п. 2 ст. 705 ГК);
•
стороны договора могут предусмотреть в договоре распределение
экономии, полученной подрядчиком, между ними (п. 2 ст. 710 ГК);
•
сторона, получившая во время исполнения договора
информацию, являющуюся коммерческой тайной, не вправе разглашать ее
без согласия другой стороны. Порядок использования такой информации
определяется соглашением сторон (ст. 727 ГК).
Ответственность сторон:
•
подрядчик отвечает перед заказчиком за убытки, причиненные
субподрядчиком, выбранным им (п. 2 ст. 706 ГК);
•
подрядчик отвечает за сохранность предоставленного ему
заказчиком имущества для выполнения договора (ст. 716 ГК);
•
заказчик вправе потребовать от подрядчика, выполнившего
работу ненадлежащим образом, по своему выбору:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения цены за работу;
возмещения своих расходов на устранение таких недостатков (п. 1 ст.
723 ГК).
В случае неустранения недостатков в установленный заказчиком
разумный срок последний вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 723 ГК);
•
подрядчик отвечает за качество предоставленного им для
выполнения работы материала по правилам об ответственности продавца за
товар ненадлежащего качества, т.е. по ст. 475 ГК РФ (п. 5 ст. 723 ГК).
2. Договор бытового подряда
39
По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий
соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить
по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную
удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик
обязуется принять и оплатить работу.
Особенности договора бытового подряда:
•
предмет договора предназначен для удовлетворения бытовых или
других личных потребностей заказчика;
•
заказчиком
является
гражданин,
а
подрядчиком
—
предприниматель (п. 1 ст. 730 ГК);
•
договор является публичным — ст. 426 ГК РФ (п. 2 ст. 730 ГК);
•
к отношениям, возникающим по этому договору, применяются
законы о защите прав потребителей (п. 3 ст. 730 ГК);
•
подрядчик не вправе навязывать заказчику дополнительные
работы или услуги (п. 1 ст. 731 ГК);
•
подрядчик обязан предоставить заказчику достоверную
информацию о предлагаемой работе до заключения договора, а также о
конкретном ее исполнителе, если это имеет значение (п. 1 ст. 732 ГК). В
противном случае заказчик вправе требовать расторжения договора без
оплаты его выполнения (п. 2 ст. 732 ГК);
•
материал подрядчика оплачивается заказчиком при заключении
договора либо полностью, либо только в части, указанной в договоре, с
окончательным расчетом при получении результата работы (п. 1 ст. 733 ГК).
Изменение цены материала, предоставленного подрядчиком, не влечет
перерасчета (п. 2 ст. 733 ГК);
•
материал заказчика должен быть описан и оценен в квитанции,
выданной ему подрядчиком (ст. 734 ГК);
•
цена работы определяется соглашением сторон и не может быть
выше
устанавливаемой
или
регулируемой
соответствующими
государственными органами (ст. 735 ГК);
•
работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи
подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при
заключении договора полностью или путем выдачи аванса — подрядчик
обязан сообщать заказчику сведения об условиях использования
выполненной им работы (ст. 736 ГК);
•
в случае уклонения заказчика от приемки результата работы
подрядчик вправе по истечении двух месяцев со дня письменного
предупреждения его продать результат работы, удержать положенную ему
сумму, а остаток внести в депозит — ст. 327 ГК РФ (ст. 738 ГК).
3. Договор строительного подряда
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в
установленный договором срок построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик
обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Особенности договора строительного подряда:
•
предметом договора могут быть: объект нового строительства,
реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия,
капитальный ремонт зданий, монтаж технологического оборудования,
выполнение пусконаладочных работ (п. 2 ст. 740 ГК);
•
в лице заказчика выступают специализированные организации,
являющиеся представителями тех лиц, для которых строится объект, в
качестве
подрядчика
выступают
строительные
организации
и
индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на строительную
деятельность. Участниками такого договора могут быть и инвесторы — лица,
вкладывающие свои средства в строительство. Такие лица могут выступать и
в роли заказчиков;
•
существенными условиями данного договора являются его
предмет, цена и срок (п. 1 ст. 740 ГК);
•
заказчик обязан своевременно предоставить подрядчику
земельный участок для строительства (п. 1 ст. 747 ГК);
•
подрядчик обязан соблюдать требование закона об охране
окружающей среды и о безопасности строительных работ (п. 1 ст. 751 ГК);
•
заказчик обязан оплатить подрядчику работы, выполненные им до
момента консервации последней, а также возместить расходы, вызванные
прекращением работ (ст. 752 ГК);
•
заказчик обязан немедленно приступить к приемке выполненной
работы (п. 1 ст. 753 ГК), которую он осуществляет за свой счет (п. 2 ст. 753
ГК);
•
риск последствий гибели отдельного этапа работ, предварительно
принятого заказчиком, несет последний (п. 3 ст. 752 ГК);
•
сдача и приемка результата работ оформляют актом, обязательно
подписанным обеими сторонами договора (п. 4 ст. 753 ГК);
•
приемке
результата
работ
должны
предшествовать
предварительные испытания, если они предусмотрены договором (п. 5 ст. 753
ГК);
— заказчик вправе отказаться от приемки результата работ, если они
имеют неустранимые недостатки (п. 6 ст. 753 ГК).
4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию
заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их
результат.
Особенности договора подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ:
•
предметом договора является выполнение проектировщиком
(изыскателем) проектных и (или) изыскательских работ, завершающихся
41
составлением технической документации или представлением данных о
проведенных изысканиях (п. 1 ст. 759 ГК);
•
в качестве заказчиков могут выступать лица, нуждающиеся в
результатах проектных и изыскательских работ, часто ими бывают
подрядчики по договору строительного подряда. В роли подрядчика
(проектировщика, изыскателя) могут выступать лишь лица-предприниматели,
имеющие специальную лицензию на выполнение подобных работ;
•
цена договора определяется в соответствии со сметой,
содержащей перечень затрат подрядчика;
•
подрядчик не вправе передавать техническую документацию,
разработанную согласно договору, третьим лицам без согласия заказчика (п. 1
ст. 760 ГК);
•
подрядчик гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению работ на основе технической документации,
разработанной им (п. 2 ст. 760 ГК);
•
подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую
документацию, а также возместить заказчику убытки при наличии
недостатков в технических документах или в изыскательских работах (п. 2 ст.
761 ГК);
•
заказчик обязан использовать техническую документацию только
на цели, предусмотренные договором, не передавать ее третьим лицам и не
разглашать содержащиеся в ней данные (ч. 3 ст. 762 ГК);
•
заказчик обязан вместе с подрядчиком участвовать в
согласовании готовой технической документации с соответствующими
государственными органами и органами местного самоуправления (п. 5 ст.
762 ГК);
•
заказчик обязан возместить подрядчику расходы, вызванные
изменением исходных данных для выполнения его задания, возникших
независимо от подрядчика (п. 6 ст. 762 ГК).
5. Договор подряда на выполнение работ для государственных
нужд
Подрядные работы для государственных нужд — подрядные
строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные
для удовлетворения потребностей Российской Федерации или субъекта
Федерации и финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов и
внебюджетных источников.
Подрядные работы для государственных нужд осуществляются на
основе государственного контракта на выполнение подрядных работ для
государственных нужд.
По государственному контракту на выполнение подрядных работ для
государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные,
проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов
производственного и непроизводственного характера работы и передать их
государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять
выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Особенности государственного контракта:
•
предметом контракта являются результаты строительных и иных
работ, связанных с ними (проектных, изыскательских, ремонтных и др.) (п. 2
ст. 763 ГК);
•
заказчиком по контракту выступают государственный орган,
обладающий инвестиционными ресурсами, либо организация, имеющая
право распоряжаться такими ресурсами, а подрядчиком может быть лицо,
являющееся предпринимателем и имеющее необходимую лицензию (ст. 764
ГК);
•
основания и порядок заключения определяются по правилам ст.
527 и 528 ГК РФ;
•
к существенным условиям контракта относятся объем и
стоимость работы, срок начала и окончания работы, размер и порядок
финансирования и оплаты, способы обеспечения исполнения обязательств
сторонами (п. 1 ст. 766 ГК);
•
содержание государственного контракта, заключенного по
результатам конкурса на размещение заказа на подрядные работы,
определяется в соответствии с условиями конкурса и предложениями
подрядчика, признанного его победителем (п. 2 ст. 766 ГК);
•
подрядные работы, выполняемые по государственному контракту,
предназначены для удовлетворения государственных нужд и финансируются
за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников (п.
1 ст. 763 ГК);
•
при уменьшении средств бюджета, выделенных для
финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые
условия, а подрядчик вправе требовать от заказчика возмещения убытков в
связи с изменением сроков выполнения работ (п. 1 ст. 767 ГК);
•
отношения по государственному контракту регулируются не
только ГК РФ, но и законом о подрядах для государственных нужд (ст. 768
ГК).
Тема 5 ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. Понятие, виды, регулирование договора возмездного оказания
услуг
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию' заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти
услуги (п. 1 ст. 779 ГК).
Этот вид договора является новым для российского гражданского
законодательства, а потому недостаточно разработанным. Наиболее близок к
нему договор подряда. Однако если в договоре подряда предметом договора
является овеществленный результат работ, то в договоре возмездного
оказания услуг предметом являются сами услуги.
43
Характеристика
договора:
консенсуальный,
двусторонне
обязывающий, возмездный.
Виды обязательств по оказанию услуг дифференцируются по
характеру деятельности услугодателя:
1) медицинские;
2) ветеринарные;
3) консультационные;
4) аудиторские;
5) информационные;
6) по обучению и иные.
Перечень этих услуг не закрыт, однако к ним не относятся услуги,
оказываемые по договорам, специально предусмотренным остальными
главами ГК РФ.
Особенность правового регулирования возмездного оказания услуг:
•
положения гл. 39 ГК РФ, посвященные регулированию
возмездного оказания услуг, не распространяются на те услуги, которые
самостоятельно урегулированы ГК РФ, в частности на договоры комиссии,
поручения, банковского вклада, банковского счета, на обязательства по
расчетам;
•
допускается применение к регулированию возмездного оказания
услуг общих положений о подряде и бытовом подряде, если это не
противоречит ст. 779-782 Г К РФ, а также особенностям предмета договора
возмездного оказания услуг.
Кроме ГК РФ, рассматриваемые нами договоры регулируются
следующими правовыми актами:
•
законами «О защите прав потребителей», «О сертификации
продукции и услуг», «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности», «О приватизации государственного имущества», «Об основах
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» и др.;
•
указами Президента РФ «Об организации оперативного
статистического и информационноаналитического наблюдения за состоянием
торговли, рынков товаров и услуг», «О едином экономическом пространстве
РСФСР»;
•
правилами предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 июня
1994 г.;
•
правилами предоставления услуг местными телефонными
сетями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 мая 1994 г.;
•
правилами предоставления платных медицинских услуг
населению медицинскими учреждениями, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 13 января 1996 г.;
•
правилами бытового обслуживания населения, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г.
2. Элементы и содержание договора возмездного оказания услуг
Сторонами договора возмездного оказания услуг являются:
услугодатель (исполнитель) и услугополучатель (заказчик). Особенности
правового положения услугодателя:
•
он должен иметь лицензию на свою деятельность для оказания
услуг связи, аудиторских, правовых и некоторых других;
•
для получения лицензии, в свою очередь, требуется наличие
высшего образования в соответствующей области его деятельности и
определенного стажа работы по специальности;
•
услуга в ряде договоров должна быть исполнена лично.
Предметом договора возмездного оказания услуг являются
нематериальные услуги, т.е. действия, не имеющие овеществленного
выражения и не гарантированные услугодателем.
Например, репетитор оказывает услугу по подготовке школьника к
поступлению в вуз, однако гарантировать его поступление репетитор не
может.
Цена услуг определяется услугодателем и представлена им в виде
прейскурантов или тарифов. Оплата производится в сроки и порядке,
указанные в договоре (п. 1 ст. 781 ГК).
Срок исполнения услуги определяется сторонами.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон:
услугодатель должен выполнить услугу, услугополучатель должен оплатить
ее в порядке и сроки, определенные в договоре.
Риск невыполнения договора лежит на услугополучателе (это
положение необычно: в договоре подряда, как известно, риск неисполнения
лежит на подрядчике).
Услугополучатель отвечает за:
•
невыполнение услуги услугодателем в случае его вины; услуга
подлежит оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено договором
или законом (п. 2 ст. 781 ГК);
•
фактически понесенные расходы услугодателем в случае, когда
невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает (п. 3 ст. 781 ГК).
Односторонний отказ от исполнения договора возможен, если:
•
заказчик оплатит исполнителю фактически понесенные им
расходы;
•
исполнитель полностью возместит заказчику убытки (п. 2 ст. 782
ГК).
3. Правила оказания услуг почтовой связи
Правовое регулирование возмездного оказания конкретного вида
услуг мы рассмотрим на примере договора услуг почтовой связи.
Оказание почтовых услуг регулируется Правилами оказания услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2000 г.
Разработаны они на основе федеральных законов «О связи», «О почтовой
связи» и Закона РФ «О защите прав потребителей».
45
Правила регулируют отношения между оператором почтовой связи,
оказывающим почтовые услуги, и пользователями. Назначение их: они
определяют порядок оказания услуг почтовой связи, права и обязанности, а
также ответственность участников этих отношений.
Операторами почтовой связи могут быть как юридические лица, так и
индивидуальные предприниматели. Они действуют на основании лицензии,
выданной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
управление деятельностью в области почтовой связи.
Оператор имеет право:
•
использовать в своем наименовании слово «почта» (право это
исключительное);
•
самостоятельно определять перечень услуг почтовой связи,
оказываемых организациями почтовой связи (почтамтами, узлами почтовой
связи, отделениями пересылки почты) с учетом нормативов почтовой связи,
предусмотренных законодательством.
Руководитель организации федеральной почтовой связи имеет право
распорядиться о задержании и вскрытии почтовых отправлений при явных
признаках порчи вложения.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий право вскрытия
почтовых отправлений имеет представитель правоохранительного или
судебного органа.
Оператор обязан обеспечивать:
•
пересылку письменной корреспонденции пользователей в
контрольные сроки;
•
сохранность почтовых отправлений и денежных средств,
принятых от пользователей;
•
качество услуг почтовой связи, соответствующее стандартам,
установленным нормативными документами и условиями договора;
•
качество информации об условиях оказания услуг почтовой
связи, предоставляемой оператором.
Оператор обязан:
•
соблюдать тайну связи;
•
содействовать правоохранительным органам при проведении ими
оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий;
•
надлежащим образом оборудовать объект почтовой связи:
снабдить его вывеской, почтовым ящиком, информацией об объекте почтовой
связи и правилах его работы, о наличии лицензии, об ответственности перед
пользователями и др.;
•
обрабатывать, пересылать и доставлять безвозмездно внутренние
и международные отправления и переводы.
Объекты, в отношении которых оказываются почтовые услуги,
называются в Правилах «объектами почтовых отправлений», которые делятся
на следующие виды:
1) внутренние и международные;
2) местные и иногородние;
3) с объявленной ценностью и обычные;
4) оплаченные пользователем и неоплаченные (наложенным
платежом);
5) простые и ускоренные;
6) регистрируемые и переводы с уведомлением о вручении;
7) правительственные, воинские, служебные.
Для внутренних почтовых отправлений установлены размеры и
предельный вес писем, открыток, бандеролей, посылок.
Цена универсальных почтовых услуг определяется по тарифам,
утвержденным федеральными органами исполнительной власти, плата за
остальные услуги определяется по тарифам, устанавливаемым на договорной
основе. Оплата производится либо наличными деньгами, либо безналичными
расчетами. Государственным знаком почтовой оплаты являются марки,
наклеивание которых входит в обязанность отправителя.
Доставку отправлений с объявленной ценностью оплачивает либо
отправитель, либо адресат. Неполностью оплаченные письма, опущенные в
почтовый ящик, не посылаются адресату, а возвращаются отправителю.
Кроме марок в качестве знаков почтовой оплаты используются оттиски
государственных знаков оплаты, наносимые типографским способом и
франкировальными машинами. Проданные марки обратно не принимаются и
не обмениваются. Не могут использоваться для оплаты почтовых услуг
испорченные иностранные марки.
Пользователь имеет право:
•
распорядиться о возврате его почтовых отправлений или
переводов ему или другому лицу до выдачи их адресату;
•
продлить до двух месяцев со дня поступления срок хранения
почтового отправления или перевода на объекте почтовой связи места
назначения;
•
пользоваться за плату ячейками абонементного почтового шкафа;
•
бесплатно удостоверять в организации почтовой связи
доверенности на получение их представителями почтовых отправлений,
поступивших на их имя.
Адресат имеет право распорядиться:
•
о хранении в течение двух месяцев на объекте почтовой связи
почтовых отправлений и почтовых переводов, поступающих на его имя;
•
отправить почтовые отправления и почтовые переводы,
поступившие ему, по другому адресу;
•
доставить ему домой отправления или переводы, поступившие на
его имя до востребования.
Адресат может отказаться от получения перевода или отправления,
поступивших в его адрес.
Оператор отвечает за ненадлежащее исполнение обязанностей по
оказанию услуг почтовой связи в размерах:
47
1) объявленной ценности и суммы платы за пересылку почтовых
отправлений (за исключением платы за объявленную ценность);
2) объявленной ценности недостающей или испорченной части
вложения, указанного в описи;
3) суммы невыплаченного почтового перевода и суммы платы за его
пересылку;
4) двукратном размере суммы платы за пересылку в случае утраты
почтового отправления;
5) неустойки в размере 3% платы за услугу почтовой связи по
пересылке за каждый день задержки пересылки почтовых отправлений и
переговоров, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Вред, причиненный оператором, возмещается им либо добровольно,
либо в судебном порядке. Выплата возмещения вреда должна производиться
по месту приема или выдачи почтового отправления или перевода не позднее
десяти дней со дня признания претензии.
Оператор не отвечает за:
•
ненадлежащее исполнение услуг вследствие непреодолимой силы
либо свойств вложения почтового отправления;
•
отсутствие вложения в почтовом отправлении, если не нарушена
его внешняя упаковка и оно было принято в закрытом виде;
•
нарушения, не связанные с исполнением договора об оказании
услуг почтовой связи.
Тема
6
ТРАНСПОРТНЫЕ
И
ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Транспортные договоры
Договоры, связанные с перевозкой, относятся к транспортным
договорам, к таким же договорам относятся договоры транспортной
экспедиции и буксировки.
Предмет транспортных договоров — оказание услуги по доставке
вверенных перевозчику объектов в пункт назначения.
Объектами транспортных договоров могут быть грузы, пассажиры и
багаж (п. 1 ст. 784 ГК).
Общие условия перевозки определяются ГК РФ (гл. 40),
транспортными уставами и кодексами, иными законами и правилами (п. 1 ст.
784 ГК). Условия перевозки отдельными видами транспорта, а также
ответственность по этим перевозкам определяются соглашением сторон (ч. 2.
п. 2 ст. 784 ГК).
Характеристика транспортных договоров: возмездные, взаимные,
могут быть реальными и консенсуальными.
Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке разными
видами транспорта по единому транспортному документу (прямое
смешанное сообщение) определяются соглашениями между организациями
соответствующих видов транспорта (ст. 788 ГК).
Договоры
перевозки
транспортом
общего
пользования,
осуществляемые коммерческими организациями, являются публичными ст.
426 ГК РФ (ст. 789 ГК).
За перевозку взимается провозная плата, установленная соглашением
сторон, а при перевозке транспортом общего пользования — в соответствии с
тарифами (п. 1 и 2 ст. 790 ГК).
Перевозчик имеет право удерживать грузы и багаж в обеспечение
причитающейся ему провозной платы (п. 4 ст. 790 ГК).
Сроки доставки объектов перевозки в пункт назначения определяются
в соответствии с транспортными уставами и кодексами либо должны быть
разумными (ст. 792 ГК).
Ответственность за нарушение обязательств по перевозке стороны
несут в соответствии с ГК РФ, транспортными уставами и кодексами, а также
соглашением сторон (ст. 793 ГК).
Ответственность перевозчика за утрату и повреждение груза или
багажа предусмотрена ст. 796 ГК РФ: ущерб возмещается либо в размере
стоимости груза или багажа (если они утрачены), либо в размере суммы, на
которую понизилась их стоимость (в случае их повреждения), либо в размере
объявленной стоимости (п. 2 ст. 796 ГК).
2. Договор перевозки груза
По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить
вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его
управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель
обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и
выдачей отправителю груза транспортной накладной {коносамента или иного
документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным
уставом или кодексом) (п. 2 ст. 785 ГК).
Договор фрахтования (чартер) — договор перевозки, по которому одна
сторона (фрахтовщик) предоставляет другой стороне (фрахтователю) всю или
часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или
несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа.
Сторонами договора являются: грузоотправитель, перевозчик и
грузополучатель.
Правомочия грузоотправителя:
•
при разовой перевозке подать заявку на перевозку в
установленный срок, а при систематических перевозках заключить
долгосрочный договор об организации перевозок (ст. 798 ГК);
•
предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме, если
заключен договор об организации перевозки грузов (ч. 1 ст. 798 ГК);
•
предъявить претензии к перевозчику груза до предъявления иска
в суд при ненадлежащем исполнении договора (п. 1 ст. 797 ГК). Срок исковой
давности по таким требованиям — один год (п. 3 ст. 797 ГК);
49
•
отказаться от поданных ему транспортных средств, если они
непригодны для перевозки его груза (ч. 2 п. 1 ст. 791 ГК);
•
осуществить погрузку в соответствии с установленными
правилами, если она предусмотрена договором (п. 2 ст. 791 ГК), и в сроки,
предусмотренные им (п. 3 ст. 791 ГК).
Правомочия перевозчика:
•
подать отправителю исправные транспортные средства,
пригодные для перевозки соответствующего груза в срок, установленный в
заявке грузоотправителя (п. 1 ст. 791 ГК);
•
осуществить погрузку груза, если это предусмотрено договором
(п. 2 ст. 791 ГК).
Правомочия грузополучателя:
•
выгрузить прибывший груз в срок, предусмотренный договором
(п. 3 ст. 791 ГК);
•
предъявить претензии к перевозчику груза до предъявления иска
в суд при ненадлежащем исполнении договора (п. 1 ст. 797 ГК).
3. Договор перевозки пассажира и багажа
По договору перевозки пассажира и перевозки багажа перевозчик
обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи
пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его
управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить
установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (ст.
786 ГК).
Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а
сдача пассажиром багажа — багажной квитанцией.
Договор этот в отличие от договора перевозки груза является
консенсуальным, а в случае перевозки транспортом общего пользования —
публичным. Такие договоры могут быть разовыми и длительными.
Провозная плата в настоящее время регулируется тарифами,
установленными государством, только на перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом и на всех видах общественного городского и
пригородного транспорта, а в остальных случаях определяется соглашением
сторон.
Обязанности пассажира:
•
приобрести билет, хранить до конца поездки и предъявлять его в
пути следования уполномоченным должностным лицам;
•
уплатить в установленном размере штраф за безбилетный проезд;
•
соблюдать установленные правила перевозок.
Права пассажира:
•
занять место в соответствии с билетом;
•
перевозить с собой детей бесплатно или на льготных условиях;
•
провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах
установленных норм;
•
сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу (п. 3 ст. 786 ГК);
•
требовать уплаты ему штрафа перевозчиком в случае задержки
отправления либо опоздания прибытия транспортного средства,
перевозящего его (п. 1 ст. 795 ГК);
•
отказаться от перевозки из-за задержки отправления
транспортного средства и получить провозную плату от перевозчика (п. 2 ст.
795 ГК);
•
получить от перевозчика возмещение за вред, причиненный его
жизни и здоровью (ст. 800 ГК).
Обязанности перевозчика:
•
перевезти
пассажира
в
пункт
назначения
в
срок,
предусмотренный договором, или в разумный срок (ст. 792 ГК);
•
возвратить деньги пассажиру за неиспользованный билет при
вынужденном отказе пассажира от перевозки, а также уплатить ему штраф за
задержку отправления или опоздания прибытия транспортного средства (ст.
795 ГК);
•
ответить за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира
по правилам гл. 59 ГК РФ, если законом или договором перевозки не
предусмотрена повышенная ответственность (ст. 800 ГК).
Договор перевозки багажа является реальным, в случае перевозки
транспортом общего пользования — публичным.
К отношениям, связанным с перевозкой багажа так же, как и с
перевозкой пассажира, применяется законодательство о защите прав
потребителей.
Багаж — вещи, которые используются для личных бытовых целей
пассажира и перевозятся вместе с ним, но в багажном вагоне за отдельную
плату на основе проездного билета пассажира. Обязанность перевозки багажа
для перевозчика вытекает из договора перевозки пассажира, но оформляется
багажной квитанцией (п. 2 ст. 786 ГК).
Плата за перевозку багажа взыскивается в моменг принятия его.
Срок доставки багажа исчисляется временем следования транспорта
до пункта назначения.
Выдается багаж предъявителю багажной квитанции, а в случае ее
утери — при условии, что пассажир доказал свои права на его получение (в
таком случае багаж выдается по акту).
Хранится багаж в пункте назначения бесплатно только в течение
суток, последующее хранение осуществляется за плату в соответствии с
тарифом. Багаж, не полученный в течение 30 дней, подлежит реализации, а
вырученные за него деньги за вычетом причитающихся перевозчику сумм
передаются предъявителю багажной квитанции в течение шестимесячного
срока.
Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа,
происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю,
если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или
51
багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба,
вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза или
багажа, возвращает отправителю (получателю) провозную плату, взысканную
за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного
груза или багажа, если эта плата не входит в стоимость груза.
4. Договор транспортной экспедиции
По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор)
обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента —
грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать
выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с
перевозкой груза.
Обязанности экспедитора могут исполняться перевозчиком.
Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены
обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по
маршруту, избранными экспедитором или клиентом. Обязанность
экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор
(договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также
другие обязанности, связанные с перевозкой.
В качестве дополнительных услуг договором транспортной
экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых
для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или
импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей,
проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата
пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза,
его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и
услуг, предусмотренных договором.
Характеристика договора: взаимный, возмездный, может быть либо
консенсуальным, либо реальным.
Предметом договора являются услуги, связанные с перевозкой груза,
которые делятся на основные (заключение договора перевозки и ее
организация)
и дополнительные (любые услуги,
связанные
с
транспортировкой груза).
Сторонами договора являются экспедитор — им может быть только
предприниматель, имеющий лицензию на этот вид деятельности, и клиент —
им может быть лицо, заинтересованное в получении экспедиционных услуг:
отправитель, получатель, собственник груза.
Форма договора — простая письменная. Клиент должен выдать
экспедитору доверенность, если он действует от имени клиента.
Срок договора определяется характером операций, осуществляемых
экспедитором: они могут быть как однократными, так и многократными. В
последнем случае договоры заключаются на длительный срок.
Ценой договора является вознаграждение экспедитора, определяемое
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с тарифами и таксами,
установленными экспедитором.
Обязанности экспедитора:
1) организовать перевозку груза определенным видом транспорта по
маршруту, выбранному клиентом или им самим;
2) заключить договор перевозки груза от своего имени или от имени
клиента;
3) обеспечить отправку и получение груза в согласованном месте и
др. (п. 1 ст. 801 ГК);
4) в качестве дополнительных обязанностей могут быть
предусмотрены следующие:
•
получение документов, требующихся для экспорта или импорта
груза;
•
выполнение таможенных или иных формальностей;
•
проверка количества и состояния груза;
•
погрузка и выгрузка груза;
•
уплата пошлин, сборов и других расходов;
•
хранение груза;
•
получение груза в пункте назначения.
Основные обязанности клиента:
1) передача груза экспедитору и получение его;
2) возмещение расходов экспедитора;
3) предоставление экспедитору документов и другой информации,
необходимой экспедитору (о свойствах груза, об условиях его перевозки) (п. 1
ст. 804 ГК). В случае ее недостаточности дополняет информацию по запросу
экспедитора (п. 2 ст. 804 ГК), непредставление ее дает право экспедитору не
приступать к исполнению своих обязанностей (п. 3 ст. 804 ГК);
4) возмещение экспедитору убытков, возникших в связи с
непредставлением необходимой информации (п. 4 ст. 804 ГК).
Содержание дополнительных обязанностей клиента определяется
особенностями каждого договора экспедиции.
Ответственность сторон за неисполнение или за ненадлежащее
исполнение договора является полной, основанием ее может быть
предпринимательский риск (п. 3 ст. 401 ГК), а не вина стороны, а также
наличие общих условий, предусмотренных в гл. 25 ГК РФ для
ответственности за неисполнение обязательств (ст. 803 ГК).
Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано
ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность
экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым
перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.
Прекращение договора имеет особенность: оно возможно в результате
одностороннего отказа любой стороны, но с обязательным предупреждением
об этом другой стороны в разумный срок и возмещении стороной, заявившей
53
об отказе, другой стороне убытков, вызванных расторжением договора (ст.
806 ГК).
5. Договор буксировки
По договору буксировки одна сторона (буксировщик) обязана за плату
буксировать плавучий объект до определенного пункта или для выполнения
определенного маневра, а другая сторона (клиент) — уплатить
обусловленную договором плату.
Характеристика договора: взаимный, возмездный, может быть как
реальным, так и консенсуальным.
Регулируется этот договор только Кодексом торгового мореплавания,
Кодексом и уставами внутреннего водного транспорта (КТМ, КВВТ, УВВТ).
Предмет договора — услуги по перемещению плавучего объекта.
Таким объектом может быть плот, судно, несамоходная баржа, транспорт,
выводимый буксиром из гавани.
Перемещение объекта осуществляется путем его тяги или толкания.
Перемещение плавучего объекта на море в определенный пункт
является морской буксировкой, а перемещение его для выполнения
определенного маневра на акватории порта является портовой буксировкой
(ст. 225 КТМ).
Морская буксировка осуществляется под управлением капитана
буксирующего судна, а портовая буксировка — под управлением капитана
буксируемого плавучего объекта (ст. 229, 230 КТМ).
При речной буксировке экипаж буксируемого объекта подчиняется в
оперативном отношении капитану буксирующего судна (ст. 89 КВВТ).
Форма договора буксировки на речном транспорте должна быть
обязательно письменной в виде накладной, представляемой клиентом
буксировщику. В обмен на накладную буксировщик (пароходство) выдает
квитанцию клиенту. Договор же морской буксировки может быть заключен в
любой форме независимо от его суммы. Однако факт возложения
обязанностей по управлению буксировкой на капитана буксирующего судна
должен доказываться только письменными доказательствами.
Стороны договора буксировки. Буксировщик является владельцем
буксирующего судна. В этой роли могут выступать пароходство, порт,
пристань. Клиентом является владелец буксируемого объекта. Им может быть
любое лицо, заинтересованное в буксировке плавучего объекта, при этом
право владения может быть связано как с правом собственности, так и с
вещным правом несобственника.
Правомочия сторон договора различаются в зависимости от объекта
буксировки: является ли объект судном или плотом, а также от этапа оказания
услуг: до подачи буксира и принятия объекта к буксировке, в процессе
буксировки и после ее завершения.
Ответственность сторон договора буксировки за ущерб, причиненный
клиенту или буксировщику, зависит от распределения обязанностей по
управлению буксировкой. Так, ответственность за ущерб буксируемого
объекта несет буксировщик, если не докажет своей невиновности, и только в
случае, если управлял буксировкой капитан буксирующего судна. А за ущерб,
причиненный буксировщику, отвечает клиент в случае, если буксировкой
управляет капитан буксируемого объекта. Стороны договора могут
установить и иной порядок своей ответственности.
Тема 7 ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ
1. Понятие, виды, элементы, правовое регулирование договора
хранения
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить
вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту
вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК).
Договор этот относится к договорам по оказанию фактических услуг.
Характеристика договора хранения: может быть как реальным, так и
консенсуальным, как возмездным, так и безвозмездным, взаимным. Виды
договоров хранения зависят от вида хранения. Виды хранения:
• обычное хранение и специальное хранение:
а) на товарном складе;
б) в ломбарде;
в) в камере хранения в транспортной организации;
г) в гардеробе;
д) в гостинице и в других местах временного проживания (в
санатории) и местах нахождения (в бане);
е) вещей, являющихся предметом спора (секвестр);
ж) нотариальный депозит;
з) культурных ценностей, принадлежащих частным лицам либо
музеям;
•
регулярное (обычное) хранение (после окончания такого договора
поклажедателю возвращается та самая вещь, которую он сдал на хранение) и
иррегулярное хранение — хранение с обезличением (после окончания такого
договора поклажедателю возвращается вещь того же рода, вида, количества и
качества, что он сдал на хранение);
•
профессиональное хранение (услугу оказывает организация, для
которой хранение является целью ее профессиональной деятельности) (п. 2
ст. 886 ГК) и непрофессиональное хранение (услугу оказывает гражданин
либо организация, для которых хранение не является целью их
деятельности);
•
хранение, возникшее при обычных условиях гражданского
оборота, и хранение, возникшее при чрезвычайных обстоятельствах
(стихийных бедствиях, военных действиях);
•
хранение, возникшее из договора, и хранение, возникшее в силу
закона (например, хранение находки — ст. 277 ГК, безнадзорных животных
— ст. 230 ГК, наследуемого имущества — ст. 514 ГК, незаконного товара и
др.).
55
Договор хранения регулируется ГК РФ (ст. 886-904), в котором
выделяются общие положения этого договора и отдельные виды договоров
(общие положения применяются как к отдельным видам этого договора — ст.
905 ГК, так и к обязательствам, возникшим в силу закона, — ст. 906 ГК).
Кроме того, отдельные виды договора регулируются законами (например,
Закон РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г., Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г., Федеральный закон «О
Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» от
26 мая 1996 г.), положениями о юридических лицах, осуществляющих
хранение (например, Положение о Музейном фонде РФ, Положения о
лицензировании деятельности музеев РФ от 12 февраля 1998 г.), уставами
юридических лиц, осуществляющих хранение с учетом разъяснений,
даваемых
постановлениями
Пленума
Верховного
Суда
РФ
и
Конституционного Суда РФ.
Предметом договора хранения являются фактические услуги по
хранению, оказываемые хранителем поклажедателю.
Объектом услуг договора хранения являются движимые вещи и лишь
в качестве исключения недвижимые вещи (в случаях прямого указания
закона, например, секвестр — п. 3 ст. 926 ГК), вещи индивидуально
определенные и определяемые родовыми признаками.
Сроков в договоре хранения может быть несколько:
•
срок, в течение которого хранитель обязан хранить вещь (по
этому основанию различают договоры срочные и до востребования —
бессрочные);
«
•
сроки, в которые хранитель в консенсуальном договоре обязуется
принять вещь на хранение;
•
сроки, в течение которых поклажедатель в консенсуальном
договоре обязуется предоставить хранителю имущество на хранение.
Цена является элементом договора лишь в возмездных договорах. Она
устанавливается на основе тарифов, ставок.
Форма договора хранения определена ст. 887 ГК РФ. Письменная
форма обязательна для договоров хранения, заключаемых между:
1) юридическими лицами;
2) юридическим лицом и гражданином;
3) гражданами, если стоимость объекта хранения не превышает 10
МРОТ;
4) любыми субъектами в договорах, заключение которых для
хранителя обязательно.
Прием вещи на хранение удостоверяется выдачей хранителем
поклажедателю либо соответствующего документа (сохранной расписки,
квитанции, свидетельства и др.), либо соответствующего знака (номерного
жетона) (п. 2 ст. 887 ГК).
Несоблюдение письменной формы договора лишает стороны права
ссылаться на свидетельские показания в отношении факта сделки, но не в
отношении тождества возвращаемого объекта (п. 3 ст. 887 ГК). Данное
правило не применяется в случаях, когда договор был заключен при
чрезвычайных обстоятельствах.
2. Содержание договора хранения
Обязанности хранителя:
•
принять вещь на хранение (эта обязанность касается лишь
консенсуальных договоров — п. 2 ст. 886 ГК);
•
хранить вещь в течение срока, обусловленного договором (п. 1 ст.
889 ГК);
•
обеспечить сохранность вещи, принятой на хранение (ст. 891 ГК);
•
изменить условие хранения вещи или продать ее в случае
невозможности хранения (с возмещением расходов поклажедателю) (п. 1 ст.
893 ГК);
•
заботиться в безвозмездных договорах хранения об имуществе
поклажедателя так же, как в отношении своего имущества (п. 3 ст. 891 ГК);
•
не использовать вещь, полученную на хранение, без согласия
поклажедателя (ст. 892 ГК);
•
выполнять обязательство по хранению лично (ст. 895 ГК);
•
возвратить немедленно поклажедателю вещь, переданную на
хранение, после его требования, если договором не предусмотрено
обезличение ее (п. 1 ст. 900 ГК);
•
возвратить вещь в том состоянии, в котором она была принята на
хранение с учетом изменения ее вследствие естественных свойств (п. 2 ст.
900 ГК);
•
одновременно с возвратом вещи передать плоды и доходы,
полученные от нее (п. 3 ст. 900 ГК);
•
выдать поклажедателю соответствующие документ или знак,
свидетельствующие о принятии вещи на хранение (п. 2 ст. 887 ГК);
•
передать поклажедателю денежную сумму, вырученную им от
продажи объекта хранения, вычтя из нее сумму причитающихся ему средств
за хранение и продажу объекта.
Права хранителя:
•
получать плату за хранение в возмездных договорах хранения;
•
получать возмещение за просрочку поклажедателем срока
хранения (п. 4 ст. 896 ГК);
•
продать самостоятельно или на аукционе (ст. 447-449 ГК)
хранимую вещь без согласия поклажедателя в случае изменившихся условий
хранения и невозможности получить такое согласие от поклажедателя (п. 1
ст. 893 ГК);
•
прервать договор досрочно, если поклажедатель допустил
просрочку уплаты за хранение вещи более чем за половину периода хранения
в случаях, если периодичность оплаты была предусмотрена договором (п. 2
ст. 896 ГК);
57
•
потребовать от поклажедателя хранимую им по договору вещь до
востребования после истечения обычного срока хранения;
•
производить чрезвычайные расходы, связанные с хранением, и
требовать от поклажедателя их оплаты;
•
не принимать по консенсуальному договору вещи с опасными
свойствами (ст. 894, 903 ГК) и др.
Хранитель не вправе пользоваться вещью, полученной на хранение, и
не вправе без согласия поклажедателя передавать ее на хранение третьему
лицу (ст. 895 ГК).
Обязанности поклажедателя:
•
предупредить хранителя о свойствах вещи и особенностях ее
хранения (ст. 894, 901, 903 ГК);
•
по истечении обусловленного срока хранения или срока,
предоставленного хранителем для обратного получения вещи, поклажедатель
обязан немедленно забрать переданную на хранение вещь (ст. 899 ГК);
•
выплатить хранителю вознаграждение, если оно предусмотрено
законом или договором (ст. 896 ГК);
•
возместить расходы по хранению (п. 1 ст. 897, п. 1 ст. 898 ГК).
Права поклажедателя:
•
забрать у хранителя объект хранения досрочно даже в срочном
договоре (ст. 904 ГК);
•
отказаться от вещи, изменившейся в процессе хранения.
3. Ответственность сторон по договору хранения
Поклажедатель отвечает за:
•
убытки, причиненные хранителю опасными свойствами вещи,
сданной на хранение, в случае, если он не предупредил хранителя о них (ст.
894, 903 ГК);
•
убытки, причиненные в связи с непредоставлением вещи
хранителю на хранение по консенсуальному договору (ч. 2 п. 1 ст. 888 ГК);
•
несвоевременную уплату вознаграждения за хранение и
несвоевременное возмещение расходов за хранение (п. 1 ст. 896, ст. 897, 898
ГК) в виде штрафов, предусмотренных договором, либо уплатой процентов
за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК
РФ.
Хранитель отвечает за:
•
отказ принять вещь на хранение в случае, если договор является
консенсуальным (вред, причиненный поклажедателю, возмещается в полном
объеме);
•
утрату, недостачу, повреждение вещи, принятой на хранение (при
этом непрофессиональный хранитель отвечает лишь при наличии своей
вины, а профессиональный — независимо от ее наличия, поскольку является
предпринимателем — п. 3 ст. 401, п. 1, 3 ст. 902 ГК), а в случае, если это
произошло после истечения обусловленного срока хранения, ответственность
наступает лишь при наличии умысла или грубой неосторожности хранителя
(п. 2 ст. 901 ГК);
•
досрочное прекращение хранения (п. 3 ч. 2 ст. 896 ГК);
•
незаконное пользование вещью без согласия поклажедателя (ст.
892 ГК);
•
действия третьего лица, которому хранитель передал вещь на
хранение (п. 3 ст. 895 ГК).
Пределы ответственности хранителя за:
•
вред, причиненный утратой или повреждением вещи, по
возмездному договору возмещаются реальный ущерб и упущенная выгода
либо сумма оценки вещи, определенная при приемке ее на хранение (п. 1 ст.
902 ГК), по безвозмездному договору возмещаются стоимость утраченных
или недостающих вещей и сумма, на которую понизилась стоимость
поврежденных вещей (п. 2 ст. 902 ГК);
•
нарушение других обязанностей должно быть предусмотрено в
договоре.
Договор прекращается по первому требованию поклажедателя
возвратить ему вещь (ст. 904 ГК).
Условия исполнения договора могут быть изменены хранителем с
уведомления поклажедателя либо самостоятельно (ст. 892 ГК).
Тема
8
ДОГОВОР
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ
1. Понятие и элементы договора доверительного управления
имуществом
По договору доверительного управления имуществом одна сторона
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному
управляющему) на определенный срок имущество в доверительное
управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим
имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица
(выгодоприобретателя — п. 1 ст. 1012 ГК).
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода
права собственности на него к доверительному управляющему.
Договор доверительного управления имуществом является одним из
видов управления имуществом. Кроме договорного управления имуществом
существует управление на основе закона (ст. 1026 ГК). Это новый вид
договора для отечественного законодательства.
Характеристика договора доверительного управления имуществом:
реальный; может быть как возмездным, так и безвозмездным; взаимным в
случае, если он является возмездным; может быть как свободным, так и
обязательным; может быть как в пользу учредителя доверительного
управления, так и в пользу лица, назначенного им.
Регулируется данный договор только ГК РФ (ст. 1012—1026).
Сторонами
договора
являются
учредитель
доверительного
управления, доверительный управляющий и выгодоприобретатель.
59
В качестве учредителя доверительного управления имуществом могут
выступать:
•
любой собственник имущества (в отношении своего имущества
— ст. 1014 ГК);
•
лицо, уполномоченное законом:
а) орган опеки и попечительства (в отношении имущества
недееспособного лица);
б) арбитражный суд (в отношении имущества лица, признанного
банкротом);
в) наследодатель в отношении своего имущества (путем назначения
душеприказчика в своем завещании — ст. 1026 ГК);
г) авторы произведений науки, искусства, литературы, а также
создатели объектов смежных с авторскими прав в отношении своих
имущественных прав относительно произведений, созданных ими
В качестве доверительного управляющего имуществом управления,
основанного на договоре, могут выступать только предприниматели, как
коллективные (коммерческие юридические лица), так и индивидуальные. В
случаях, когда доверительное управление основано на законе, в роли
доверительного управляющего могут выступать любые граждане и
некоммерческие организации за исключением учреждений, государственных
органов и органов местного самоуправления (п. 1, 2 ст. 1015 ГК).
В качестве выгодоприобретателя могут выступать любые лица,
назначенные учредителем доверительного управления, за исключением
доверительного управляющего (п. 3 ст. 1015 ГК). Количество их не
ограничивается.
Предметом договора доверительного управления является совершение
управляющим «любых юридических и фактических действий в интересах
выгодоприобретателя» (п. 2 ст. 1012 ГК), причем управляющий совершает
действия в отношении чужого имущества от своего имени, указывая при
этом, что он действует в качестве доверительного управляющего имуществом
другого лица. Совершение фактических действий наряду с юридическими
действиями, а также необходимость информирования контрагентов по
сделкам о своем положении отличают этот договор от других, похожих на
него (поручения, комиссии, агентирования).
Объектом доверительного управления могут быть:
•
индивидуально определенные веши как движимые (например,
ценные бумаги), так и недвижимые (например, предприятия — п. 1 ст. 1013
ГК);
•
субъективные права (например, исключительные права), в том
числе права, приобретенные в ходе исполнения договора (п. 1 ст. 1013, п. 2 ст.
1020 ГК).
Не могут быть объектами данного договора деньги и имущество,
находящиеся на праве оперативного управления и хозяйственного ведения (п.
3 ст. 1013 ГК).
Требования к учету имущества, переданного в доверительное
управление: оно, за исключением ценных бумаг (ст. 1025 ГК), должно быть
обособлено и отражено у доверительного управляющего на отдельном
балансе, по нему ведется самостоятельный учет, а для расчетов по
деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается
отдельный банковский счет (п. 1 ст. 1018 ГК).
Срок договора доверительного управления имуществом ограничен
пятью годами, по истечении срока договора он считается продолженным на
тот же срок, если стороны не прекратили его (п. 2 ст. 1016 ГК).
Цена договора доверительного управления имуществом — это
вознаграждение,
выплачиваемое
доверительному
управляющему,
предусмотренное договором за счет доходов, полученных от использования
имущества, переданного ему (ст. 1023 ГК).
Формы выплаты:
•
в твердой денежной сумме, выплачиваемой в определенные
периоды (например, ежемесячно, ежеквартально и т.д.) или после окончания
договора;
•
в натуре (если доходы выражены не в деньгах, а в продукции,
плодах, приплоде животных);
•
в смешанной форме.
Условия о форме и размере выплат вознаграждения относятся к
существенным условиям договора: без них договор считается безвозмездным
(п. 1 ст. 1016 ГК).
Форма договора может быть только письменной. Договор в
отношении доверительного управления недвижимым имуществом подлежит
государственной регистрации. При составлении текста договора необходимо
помнить, что четыре условия его (о составе имущества, о наименовании
выгодоприобретателя, о размере и форме вознаграждения управляющему и
сроке действия договора) относятся к существенным (п. 1 ст. 1016 ГК).
Порядок заключения договора: заключение договора возможно как
подписанием одного документа сторонами (в договорах, в которых объектом
управления является недвижимость), так и путем обмена документами с
помощью средств связи. Передача недвижимого имущества должна
осуществляться по передаточному акту (п. 3 ст. 1017 ГК).
2. Содержание договора доверительного управления имуществом
Управляющий имеет право:
•
осуществлять полномочия собственника (но не имеет права
собственности на имущество, полученное по договору, — п. 1 ст. 1012, п. 1
ст. 1020 ГК);
•
совершать в отношении полученного имущества любые
юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя, но
законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении
отдельных действий (п. 2 ст. 1012 ГК);
61
•
совершать действия с переданным ему имуществом от своего
имени, но при этом должен предупреждать контрагента по сделке о том, что
является доверительным управляющим (п. 3 ст. 1012 ГК);
•
использовать негаторный и виндикационный иски для защиты
прав на имущество, переданное ему в управление (п. 3 ст. 1020 ГК);
•
поручить другому лицу исполнять свои обязанности с
письменного согласия учредителя либо самостоятельно при отсутствии
возможности получить такое согласие (п. 2 ст. 1021 ГК).
Управляющий обязан:
•
действовать в интересах учредителя или выгодоприобретателя;
•
лично управлять вверенным ему имуществом (п. 1 ст. 1021 ГК);
•
обособить вверенное ему имущество от своего личного
имущества и отражать его на отдельном балансе (п. 1 ст. 1018 ГК);
•
открыть отдельный банковский счет, на который зачислять все
доходы и расходы от управления вверенным имуществом (п. 1 ст. 1018 ГК);
•
обеспечить высокий профессиональный уровень управления либо
действовать разумно и добросовестно;
•
поддерживать вверенное ему имущество в надлежащем
состоянии и проявлять о нем заботу такую же, как в отношении своего
имущества;
•
представлять учредителю управления и выгодоприобретателю
отчет о своей деятельности в сроки, обусловленные договором (п. 4 ст. 1020
ГК).
Учредитель имеет право:
•
требовать от управляющего надлежащего исполнения договора;
•
осуществлять контроль за деятельностью управляющего (п. 2 ст.
314 ГК);
•
отказаться от договора при условии выплаты доверительному
управляющему вознаграждения, обусловленного договором, уведомив его об
этом за три месяца (эти права возникают также у выгодоприобретателя;
кроме того, он имеет право отказаться от своих прав, предоставленных ему
договором) (п. 4 ст. 430 ГК).
Учредитель обязан:
•
выплачивать вознаграждение доверительному управляющему;
•
возмещать
доверительному
управляющему
необходимые
расходы;
•
выполнять
кредиторские
обязанности,
связанные
с
доверительным управлением;
•
предупредить управляющего о том, что переданное ему
имущество обременено залогом (ст. 1019 ГК);
•
не вмешиваться в оперативнохозяйственную деятельность по
управлению его имуществом.
3. Ответственность сторон по договору доверительного
управления имуществом
Управляющий отвечает за ненадлежащее управление перед
учредителем или выгодоприобретателем в форме возмещения убытков,
независимо от его вины (п. 3 ст. 401 ГК), если он при этом не докажет, что
они возникли в результате непреодолимой силы либо действий
выгодоприобретателя или учредителя управления (п. 1 ст. 1022 ГК).
Учредитель отвечает за:
•
передачу управляющему имущества, обремененного залогом, без
предупреждения его; санкция — выплата вознаграждения управляющему за
один год;
•
передачу управляющему имущества, обремененного долгами;
форма ответственности: расторжение договора по решению суда (п. 1,2 ст.
450 ГК) и возмещение убытков (п. 1 ст. 395 ГК);
•
вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность
управляющего; форма ответственности — возмещение убытков;
•
просрочку выплаты управляющему вознаграждения; форма
ответственности — неустойка, если учредитель сам выплачивает это
вознаграждение.
Учредитель не отвечает имуществом, переданным в доверительное
управление, по своим гражданским обязательствам за исключением двух
случаев: когда имущество, переданное им, было обременено залогом (п. 1 ст.
1019 ГК) и когда он признан банкротом (п. 2 ст. 1013 ГК).
Основания прекращения договора доверительного управления
имуществом (ст. 1024 ГК):
•
смерть одной из сторон договора либо ее ликвидация, если она
является юридическим лицом;
•
отказ одной стороны или обеих сторон от договора;
•
признание одной из сторон недееспособной либо ограниченно
дееспособной, либо безвестно отсутствующей, либо банкротом (это
основание не распространяется на выгодоприобретателя).
Тема 9 ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
1. Общие положения о договоре страхования
По договору страхования одна сторона (страхователь) вносит другой
стороне (страховщику) обусловленную договором плату (страховую премию),
а страховщик обязуется при наступлении предусмотренного договором
события (страхового случая) выплатить страхователю или иному лицу
(выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор страхования,
страховое возмещение или страховую сумму.
Характеристика договора: он является возмездным, двусторонне
обязывающим, может быть реальным или консенсуальным.
Сторонами договора являются страхователь и страховщик.
Страхователь — это юридическое или дееспособное физическое лицо,
имеющее страховой интерес и вступающее в отношения со страховщиком в
силу закона или договора. На стороне страхователя, кроме него самого, может
63
одновременно выступать третье лицо (или несколько лиц) —
выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого с его согласия страхователь
заключил договор страхования.
Страховщик — это юридическое лицо любой организационноправовой формы, имеющее лицензию на страхование соответствующего лица
(ст. 938 ГК).
Участниками страховых отношений могут являться:
•
страховые агенты — физические или юридические лица,
действующие от имени страховщика по его поручению;
•
страховые брокеры — физические или юридические лица —
предприниматели, осуществляющие деятельность по страхованию от своего
имени и представляющие интересы страхователя или страховщика (они
являются посредниками);
•
страховой пул — добровольное объединение страховщиков в
целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций на
условиях солидарной ответственности его участников за исполнение
обязательств по договорам страхования.
Помимо собственно страхования могут осуществляться при
страховании следующие действия:
1) двойное страхование — это страхование одного и того же
интереса от одних и тех же опасностей у нескольких страховщиков в случае,
когда общая страховая сумма превышает страховую стоимость;
2) перестрахование
—
страхование
одним
страховщиком
(перестрахователем) у другого страховщика (перестраховщика) на
определенных договором условиях риска исполнения всех или части
обязательств перед страхователем;
3) взаимное страхование — это страхование имущества и
имущественных интересов на основе объединения денежных средств
граждан и (или) хозяйствующих субъектов.
Основные понятия страхового права
Страховой интерес — это мера материальной заинтересованности в
страховании. Различают два вида интереса:
а) интерес страхователя. Он, в свою очередь, подразделяется на два
интереса:
•
интерес владельца имущества (он состоит в самом имуществе и в
ответственности за потерю прибыли, т.е. убытков, которые могут возникнуть
в связи с владением имуществом);
•
интерес подразумеваемый (он наступает для страхователя с того
момента, когда он узнает о том, что может понести ущерб в результате
несчастного случая);
б) интерес страховщика — это ответственность последнего,
оговоренная в условиях страхования. Страховщик может перестраховать этот
интерес только на тех же условиях.
Между страхователем и страховщиком возникают отношения двух
видов:
а) по уплате взносов в страховой фонд. При этом различают два
понятия:
•
страховая премия — плата за страхование, которую страхователь
обязан уплатить страховщику в установленные сроки (п. 1 ст. 954 ГК);
•
страховой взнос — часть страховой премии, если она подлежит
оплате в рассрочку (п. 1 ст. 957 ГК);
б) по страховой выплате — это денежная сумма, которую
страховщик обязан уплатить в результате наступления страхового случая.
Страховой случай — это фактически наступившее событие, влекущее
обязанность страховщика произвести страховую плату.
Страховой риск — это предполагаемое событие, на случай
наступления которого осуществляется страхование.
Страховой тариф — это ставка, взимаемая страховщиком с единицы
страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска,
которая используется для расчета размера страховой премии (п. 2 ст. 954 ГК).
Не допускается страхование противоправных интересов (п. 1 ст. 928
ГК), а также страхование:
•
убытков от участия в играх, лотереях и пари (п. 2 ст. 928 ГК);
•
расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях
освобождения заложников (п. 3 ст. 928 ГК).
Условия договоров страхования, противоречащие ст. 928 ГК РФ,
ничтожны.
Предметом договора страхования является особого рода услуга,
которую страховщик оказывает страхователю и которая воплощается в
несении страхового риска в пределах страховой суммы.
Форма договора страхования должна быть только письменная (п. 1 ст.
940 ГК). Договор может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного обеими сторонами, либо путем вручения страховщиком
страхователю страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции),
подписанного только страховщиком (п. 2 ст. 940 ГК).
Страховой полис — это документ, подтверждающий факт заключения
договора страхования. Он может быть разовым — с его помощью
оформляются простые операции по страхованию (с одним предметом), и
генеральным — распространяющимся на несколько однородных операций по
страхованию имущества (в отношении группы предметов).
Существенные условия договора страхования (ст. 942 ГК):
1) страховой интерес;
2) страховой риск;
3) страховая сумма;
4) срок договора.
Срок договора страхования определяется общими правилами,
установленными гл. 11 ГК РФ. Он начинает течь с момента вступления в силу
договора, а именно после уплаты страховой премии или первого ее взноса (п.
1 ст. 957 ГК).
65
Договор страхования прекращает свое действие по окончании его
срока или при досрочном прекращении до наступления срока, на который он
был заключен (ст. 958 ГК).
Исковая давность по договору страхования:
•
иск по требованию из договора имущественного страхования
может быть предъявлен в течение двух лет;
•
иск по требованию из договора личного страхования
предъявляется в соответствии с правилами ГК РФ по исковой давности.
2. Правомочия сторон договора страхования
Обязанности страховщика:
•
ознакомить страхователя с правилами страхования;
•
по требованию страхователя выдавать страховые полисы по
отдельным партиям имущества, подпадающего под действие генерального
полиса (п. 1 и 3 ст. 941 ГК);
•
перезаключать договор страхования по заявлению страхователя в
случае наступления обстоятельств, уменьшающих риск возникновения
страхового случая и размера возможного ущерба застрахованному
имуществу;
•
зафиксировать факт наступления страхового случая в
составленном им страховом акте (аварийном сертификате);
•
произвести страховую выплату в сроки, установленные
договором или законом, при наступлении страхового случая (при
несоблюдении этой обязанности страховщик уплачивает страхователю штраф
в размере 1% от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки);
•
возместить расходы, произведенные страхователем при страховом
случае, для предотвращения или уменьшения ущерба застрахованному
имуществу, если эта обязанность предусмотрена правилами страхования
(возмещение расходов производится только в пределах суммы ущерба);
•
не разглашать сведения о страхователе и его имущественном
положении (ст. 946 ГК);
•
возместить страхователю часть убытков, понесенных последним,
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если
в договоре страхования имущества или предпринимательского риска
страховая сумма установлена ниже страховой стоимости (ст. 949 ГК).
Права страховщика:
•
применять разработанные им или объединением страховщиков
стандартные формы договора (страхового полиса) по отдельным видам
страхования (п. 3 ст. 940 ГК);
•
потребовать от страхователя при заключении договора
страхования необходимые сведения для определения страхового риска и
самостоятельно оценить этот риск (п. 1 ст. 944 ГК);
•
произвести осмотр имущества, а при необходимости — назначить
экспертизу в целях установления его действительной стоимости при
заключении договора страхования (п. 1 ст. 945 ГК);
•
провести обследование застрахованного лица при личном
страховании с целью оценки тактического состояния его здоровья (п. 2 ст. 945
ГК);
•
применять разработанные им страховые тарифы, определяющие
премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, при определении размера
страховой премии, подлежащей выплате по договору страхования (п. 2 ст. 954
ГК);
•
самостоятельно выяснить причины и обстоятельства страхового
случая (п. 1 ст. 20 Закона о страховании);
•
зачесть сумму просроченного страхового взноса при определении
размера, подлежащего выплате страхового возмещения, по договору
имущественного страхования или страховой суммы по договору личного
страхования, если страховой случай наступил до уплаты просроченного
очередного страхового взноса (п. 4 ст. 954 ГК);
•
потребовать признания договора недействительным, если при его
заключении страхователь сообщал страховщику заведомо ложные сведения
об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
страхового риска (п. 3 ст. 944 ГК);
•
потребовать изменения условий договора или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска при
получении от страхователя уведомления об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска (п. 2 ст. 959 ГК);
•
потребовать расторжения договора и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК) при неисполнении
страхователем обязанности сообщать об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска (п. 3 и 4 ст. 959 ГК);
•
не вправе требовать расторжения договора либо признания его
недействительным на том основании, что договор заключен при отсутствии
ответов страхователя на какиелибо вопросы страховщика (п. 2 ст. 944 ГК).
Страховщик не обязан осуществлять страховую выплату, если:
а) страховой случай наступил вследствие умысла страхователя,
кроме случаев, при которых он не освобождается от выплаты:
•
страхового возмещения по договору страхования гражданской
ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, даже если вред
причинен по вине ответственного за него лица (п. 2 ст. 963 ГК);
•
страховой суммы, которая по договору личного страхования
подлежит выплате в случае смерти застрахованного лица, если его смерть
наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор действовал
уже не менее двух лет (п. 3 ст. 963 ГК);
•
страховой суммы при наступлении страхового случая вследствие
неосторожности страхователя как легкой, так и грубой (если это не связано с
договором имущественного страхования);
б) страховой случай наступил вследствие (п. 1 ст. 964):
67
•
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
•
военных действий, а также маневров или военных мероприятий;
•
гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок;
в) убытки возникли вследствие изъятия, конфискации, реквизиции,
ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов (п. 2 ст. 964 ГК);
г) страхователь получил возмещение ущерба от лица, виновного в
причинении этого ущерба, в размерах, соответствующих предусмотренным в
договоре имущественного страхования (п. 1 ст. 21 Закона о страховании);
д) страхователь не уведомил страховщика о наступлении страхового
случая (ст. 961 ГК).
Решение страховщика об отказе в страховой выплате оформляется
письменно и сообщается страхователю. Это решение может быть обжаловано
в судебном порядке. Если отказ признан судом необоснованным, страховщик
несет ответственность в форме уплаты пени за просрочку страховой
выплаты.
Обязанности страхователя:
•
сообщить страховщику при заключении договора страхования об
обстоятельствах, имеющих значение для правильной оценки страхового
риска, а также о всех договорах страхования, заключенных в отношении
данного объекта страхования (п. 1 ст. 944 ГК);
•
сообщать страховщику в отношении каждой партии имущества,
подпадающей под действие генерального полиса (п. 1 ст. 941 ГК),
обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок (п. 2 ст.
941 ГК);
•
своевременно вносить страховые взносы (п. 3 ст. 954 ГК);
•
немедленно сообщить страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска (п. 1 ст. 959 ГК);
•
подать страховщику заявление о наступлении страхового случая в
сроки, установленные договором (п. 1 ст. 961 ГК).
Права страхователя:
•
заключать со страховщиком договор личного страхования в
пользу третьего лица (п. 2 ст. 934 ГК);
•
назначить выгодоприобретателя для получения страховых выплат
(п. 3 ст. 930 ГК);
•
заменить выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом страховщика (ст.
956 ГК);
•
совершать сострахование (ст. 953 ГК), дополнительное
страхование (п. 1 ст. 950 ГК);
•
потребовать от страховщика уменьшения размера страховой
премии (взносов) путем перезаключения договора, если проведенные
страхователем мероприятия уменьшают риск наступления страхового случая;
•
ссылаться в защиту своих интересов на правила страхования
соответствующего вида, на которые имеется ссылка в договоре страхования
(страховом полисе), даже если эти правила в силу ст. 943 ГК РФ для него
необязательны (п. 4 ст. 943 ГК).
3. Виды и формы страхования
Объекты страхования являются основанием классификации
страхования на отрасли, виды, разновидности, формы, системы страховых
отношений.
Объектами страхования могут быть имущественные интересы,
связанные с:
а) жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным
обеспечением страхователя или застрахованного лица (личное страхование);
б) владением,
пользованием,
распоряжением
имуществом
(имущественное страхование);
в) возмещением страхователем причиненного вреда личности или
имуществу гражданина, а также вреда, причиненного хозяйствующему
субъекту (страхование ответственности).
При классификации страхования учитываются различия в следующих
обстоятельствах:
•
в объектах страхования;
•
в категориях страхователей;
•
в объеме страховой ответственности;
•
в форме проведения страхования. Отрасли страхования:
а) личное страхование;
б) имущественное страхование;
в) страхование ответственности.
Виды личного страхования:
а) страхование жизни;
б) страхование от несчастных случаев и болезней;
в) медицинское страхование.
Разновидности личного страхования:
•
страхование детей;
•
страхование к бракосочетанию;
•
смешанное страхование жизни;
•
страхование дополнительной пенсии;
•
страхование на случай смерти и потери здоровья. Виды
имущественного страхования:
а) страхование средств наземного, воздушного и водного транспорта;
б) страхование грузов;
в) страхование других видов имущества;
г) страхование финансовых рисков.
69
Разновидности имущественного страхования:
•
страхование строений;
•
страхование основных и оборотных фондов;
•
страхование животных;
•
страхование домашнего имущества;
•
страхование средств транспорта и др.
Виды страхования ответственности:
а) страхование ответственности заемщиков за погашение кредитов;
б) страхование ответственности владельцев автотранспортных
средств;
в) страхование иных видов ответственности.
Разновидности страхования ответственности:
•
страхование на случай причинения вреда в процессе
хозяйственной и профессиональной деятельности;
•
страхование от убытков вследствие перерывов в производстве и
др.
Формы страхования:
а) обязательное страхование — осуществляемое в силу закона.
Виды, условия и порядок проведения такого страхования
определяются законами Российской Федерации. Расходы по такому
страхованию относятся на себестоимость продукции. Тарифы взносов по
такой форме страхования установлены для работодателей в процентах от
начисленной суммы фонда оплаты труда, а для индивидуальных
предпринимателей и фермерских хозяйств — в процентах от их доходов;
б) добровольное страхование — осуществляемое на основе
договора между страховой организацией и лицом, страхующим свой интерес.
Отличие между двумя формами страхования заключается в
следующем:
а) при обязательном страховании выплаты не зависят только от
взносов, а при добровольном выплаты соответствуют взносам;
б) при обязательном страховании застрахованный не имеет право
прекратить страхование, а при добровольном страховании последнее
прекращается в случае неуплаты взносов.
Обязанность страховать свое имущество может быть возложена
законом на юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или в
оперативном управлении имущество, являющееся государственной или
муниципальной собственностью (ст. 945 ГК).
К обязательному страхованию относятся:
а) личное страхование пассажиров от несчастных случаев на всех
видах транспорта;
б) государственное личное страхование военнослужащих и
военнообязанных, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел;
в) государственное личное страхование сотрудников налоговой
службы;
г) государственное личное страхование должностных лиц
таможенных органов;
д) медицинское страхование граждан России;
е) страхование работников предприятий с особо опасными
условиями работы и др.;
ж) обязательное
страхование
ответственности
владельцев
транспортных средств.
Обязательное государственное страхование осуществляется за счет
средств, предоставленных из соответствующего бюджета (п. 3 ст. 927 ГК).
Тема 10 ДОГОВОРЫ ЗАЙМА, КРЕДИТОВАНИЯ И ФАКТОРИНГА
1. Договор займа
По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи,
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить
заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество
других полученных им вещей того же рода и качества (п. 1 ст. 807 ГК).
Характеристика
договора
займа:
он
является
реальным,
односторонним, может быть как возмездным, так и безвозмездным.
Договор считается заключенным с момента передачи денег или других
вещей (п. 1 ст. 807 ГК). Односторонний характер договора выражается в том,
что заемщик создает для себя заключением договора только долг, а
заимодавец всегда получает право требования.
Предметом договора займа являются деньги или другие вещи,
определяемые родовыми признаками, иностранная валюта и валютные
ценности могут быть предметом договора займа на территории РФ с
соблюдением правил ст. 140, 141 и 317 ГК РФ (п. 2 ст. 807 ГК).
Сторонами договора займа являются заимодавец и заемщик. В
качестве заимодавца, так же как и заемщика, могут выступать любые
субъекты гражданского права. Заемщиком могут быть Российская Федерация
и ее субъекты (п. 1 ст. 817 ГК).
Форма договора займа письменная, если его сумма превышает не
менее чем в 10 раз установленный законом МРОТ, а в случае, когда
заимодавцем является юридическое лицо, — независимо от суммы (п. 1 ст.
808 ГК).
В подтверждение заключения договора займа заемщиком выдается
расписка или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем
определенной денежной суммы или определенного количества вещей (п. 2 ст.
808 ГК). «Иными документами» могут быть ценные бумаги — вексель (ст.
815 ГК) или облигация (ст. 816 ГК).
Порядок и срок возврата заемщиком суммы займа заимодавцу
определяются договором (п. 1 ст. 810 ГК). Виды договора займа:
•
целевой заем (ст. 814 ГК);
•
государственный заем (ст. 817 ГК).
71
Обязанности заёмщика:
•
возвратить заимодавцу сумму займа или равное количество
других полученных им вещей того же рода и качества (п. 1 ст. 807, п. 1 ст. 810
ГК);
•
представить заимодавцу расписку или иной документ,
удостоверяющий передачу ему последним определенной денежной суммы
или определенного количества вещей (п. 2 ст. 808 ГК);
•
обеспечить возможность осуществления заимодавцем контроля за
целевым использованием суммы займа при целевом займе (п. 1 ст. 814 ГК);
•
уплатить заимодавцу при возвращении суммы займа проценты на
сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором (п. 1 ст. 803
ГК), или выплачивать их ежемесячно до дня возврата суммы займа при
отсутствии иного соглашения (п. 2 ст. 809 ГК).
Заемщик имеет право оспаривать договор займа по его безденежности,
доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им
от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре
(п. 1 ст. 812 ГК).
Заимодавец обязан передать в собственность заемщику деньги или
другие вещи, определенные родовыми признаками согласно договору займа
(п. 1 ст. 807 ГК).
Права заимодавца:
•
получать с заемщика проценты на сумму займа в размерах и в
порядке, определенных договором займа (п. 1 ст. 809 ГК);
•
заключать договор государственного займа путем приобретения
выпущенных государственных облигаций или иных государственных ценных
бумаг, удостоверяющих право заимодавца на получение от заемщика
предоставленных ему взаймы денежных средств и установленных процентов;
•
потребовать от заемщика досрочного возврата всей оставшейся
суммы займа вместе с причитающимися процентами при нарушении
последним срока, установленного для возврата очередной части займа, если
договором предусмотрено возвращение займа по частям — в рассрочку (п. 2
ст. 811 ГК);
•
потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и
уплаты причитающихся процентов при невыполнении им предусмотренных
договором обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при
утрате обеспечения (например, поручитель обанкротился) или ухудшении его
условий (например, обесценивание предмета залога) по обстоятельствам, за
которые заимодавец не отвечает (п. 813 ГК);
• потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты
причитающихся процентов в случае нецелевого использования займа, а также
при нарушении обязанностей, предусмотренных п. 1 ст. 814 ГК РФ (п. 2 ст.
814 ГК).
2. Кредитный договор
По кредитному договору банк или иная кредитная организация
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее (п. 1 ст.
819 ГК).
Характеристика кредитного договора: консенсуальный, двусторонне
обязывающий, возмездный.
Предметом кредитного договора могут быть только денежные
средства.
Сторонами кредитного договора являются кредитор (банк или иная
кредитная организация), имеющий лицензию Банка России на все или
отдельные банковские операции, и заемщик, получающий денежные средства
для предпринимательских или потребительских целей.
Форма кредитного договора — письменная (ст. 820 ГК).
Срок кредитного договора может быть краткосрочным (до одного
года) и долгосрочным (более одного года).
Правомочия сторон кредитного договора аналогичны правомочиям
сторон договора займа.
Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику
предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок (п. 1 ст. 821
ГК).
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или
частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока
его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми
актами или кредитным договором (п. 2 ст. 821 ГК).
Виды кредитного договора: товарный и коммерческий.
Товарным кредитом называется такой кредитный договор, который
предусматривает обязанность одной стороны предоставить другой стороне
вещи, определенные родовыми признаками (ст. 822 ГК).
Характеристика договора товарного кредита: он является
консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным.
Предметом договора товарного кредита являются такие товары, как
сельскохозяйственная продукция, полуфабрикаты, сырье, горючесмазочные
материалы и т.п.
Особенностью договора товарного кредита является то, что на него
распространяются правила, регулирующие договор купли-продажи , если
иное не предусмотрено договором товарного кредита (ст. 822 ГК).
Сторонами договора товарного кредита могут быть любые субъекты
гражданского права.
Форма договора товарного кредита — письменная.
При коммерческом кредите в договор включается условие, в силу
которого одна сторона предоставляет другой стороне отсрочку или рассрочку
исполнения какойлибо обязанности (уплатить деньги либо передать
73
имущество, выполнить работы или услуги) (п. 1 ст. 823 ГК). Например,
продажа гражданам товаров длительного пользования в кредит.
К условию о коммерческом кредите применяются правила о займе или
кредите, если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 823 ГК).
3. Договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинга)
По договору финансирования под уступку денежного требования
(договору факторинга) одна сторона (финансовый агент) передает или
обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет
денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику),
вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или
оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить
финансовому агенту это денежное требование (п. 1 ст. 824 ГК).
Характеристика договора факторинга: может быть как реальным, так и
консенсуальным, является взаимным, возмездным.
Предметом договора факторинга может быть как денежное
требование, срок платежа по которому уже наступал (существующее
требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет
в будущем (будущее требование). Денежное требование, являющееся
предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с
финансовым агентом таким образом, который позволяет идентифицировать
существующее требование в момент заключения договора, а будущее
требование — не позднее чем в момент его возникновения (п. 1 ст. 826 ГК).
Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием,
она вступает в силу после наступления этого события (п. 2 ст. 826 ГК).
Сторонами договора факторинга являются финансовый агент
(«фактором») и клиент. В качестве финансового агента договоры факторинга
могут заключать банки и иные кредитные организации, а также другие
коммерческие организации, имеющие лицензию на осуществление
деятельности такого вида (ст. 825 ГК). Клиентом может быть любое лицо, но
в большинстве случаев ими являются коммерческие организации и
предприниматели. Должник клиента не является стороной договора, но от
деловой репутации должника зависит: примет ли финансовый агент (фактор)
требование к нему по договору факторинга.
Форма договора факторинга подчиняется предписаниям закона о
форме цессии (ст. 389 ГК). Это может быть простая или квалифицированная
письменная форма сделки, а в установленных законом случаях — письменная
форма с государственной регистрацией уступки права требования.
Срок в договоре факторинга определяется соглашением сторон.
Цена договора факторинга — это стоимость уступаемого требования
клиента к должнику.
Обязанности финансового агента:
•
осуществить финансирование клиента путем передачи цены
договора (денежные средства) в порядке, установленном в договоре
факторинга (п. 1 ст. 824 ГК);
принять у клиента необходимую документацию для ведения
бухгалтерского учета операций клиента в специально оговоренных случаях
(п. 2 ст. 824 ГК);
•
предоставить клиенту иные финансовые услуги, связанные с
денежными требованиями, которые являются предметом уступки (например,
выдать поручительство по сделке клиента, осуществить учет выписанных на
него векселей, провести расчеты через корреспондентскую сеть финансового
агента и др.) (п. 2 ст. 824 ГК);
•
предоставить должнику (по его просьбе) в разумный срок
доказательство того, что уступка денежного требования финансовому агенту
действительно имела место. Если последний не выполнит этой обязанности,
должник вправе произвести по данному требованию платеж клиенту во
исполнение своего обязательства перед последним (п. 2 ст. 830 ГК);
•
возвратить должнику денежные средства, полученные во
исполнение денежного требования, если финансовый агент не исполнил свое
обязательство осуществить клиенту обещанный платеж, связанный с
уступкой требования, либо произвел такой платеж, зная о нарушении
клиентом того обязательства перед должником, к которому относится платеж,
связанный с уступкой требования (п. 2 ст. 833 ГК);
•
предоставить отчет клиенту и передать ему сумму,
превышающую сумму долга клиента, обеспеченную уступкой требования (п.
2 ст. 831 ГК).
Финансовый агент имеет право получить с должника денежные
средства,
которые
являются
предметом
уступки
требования,
предусмотренной договором после того, как это право возникло (п. 2 ст. 826
ГК).
Обязанности клиента:
•
уступить или обязаться уступить финансовому агенту денежное
требование клиента к должнику, вытекающее из предоставления клиентом
товаров, выполнения им работ или оказания услуг должнику (п. 1 ст. 824 ГК).
При этом происходит перемена лиц в обязательстве: место кредитора
(клиента) занимает финансовый агент;
•
передать финансовому агенту документы, удостоверяющие право
требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления
требования (п. 2 ст. 385 ГК);
•
письменно уведомить должника о состоявшейся уступке
денежного требования;
•
оплатить услугу финансового агента (ст. 781 ГК). Обязанности
должника, не являющегося стороной договора:
•
произвести платеж финансовому агенту при условии, что он
получал от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об
уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении
определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан
75
финансовый агент, которому должен быть произведен платеж (п. 1 ст. 830
ГК);
•
произвести по данному денежному требованию платеж клиенту
во исполнение своего обязательства перед последним в случае, если
финансовый агент не представит ему доказательство того, что уступка
денежного требования данному финансовому агенту действительно имела
место (п. 2 ст. 830 ГК).
Должник вправе не исполнять денежное требование финансовому
агенту, если клиент исполнил свою обязанность перед должником
ненадлежащим образом. Если клиент осведомлен о ненадлежащем
исполнении своего обязательства, уступка требования по этому обязательству
будет недействительна.
Исполнение денежного требования должником финансовому агенту
освобождает должника от соответствующего обязательства перед клиентом.
Имущественная ответственность по договору факторинга.
В консенсуальном договоре финансовый агент отвечает за отказ от
передачи клиенту денежных средств в счет денежного требования
последнего.
Клиент несет перед финансовым агентом ответственность за
действительность денежного требования, являющегося предметом уступки
(п. 1 ст. 827 ГК), а также отвечает за несовершение или ненадлежащее
оформление уступки требования. Если уступлено действительное
требование, но должник оказался неплатежеспособным, клиент не отвечает
за неисполнение данного требования.
В реальном договоре ответственность за его неисполнение наступает
лишь для клиента — за действительность предмета договора либо за его
исполнимость.
Клиент несет ответственность перед должником за нарушение
соглашения о запрете уступки права требования (п. 2 ст. 828 ГК), а также в
случае, когда должник исполнил денежное требование финансовому агенту, а
клиент не исполнил своего обязательства перед должником (п. 1 ст. 833 ГК).
Эта ответственность вытекает из договора клиента с должником.
Во всех случаях ответственности клиента перед финансовым агентом
либо перед должником клиент возмещает причиненные убытки (ст. 15 ГК) и
неустойку, если она предусмотрена договором.
Нормы об ответственности клиента являются диспозитивными, т.е.
могут быть изменены соглашением сторон.
Тема 11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СФЕРЕ
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Договор банковского вклада (депозита)
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк),
принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую
для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и
выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных
договором (п. 1 ст. 834 ГК).
Характеристика договора банковского вклада: он является реальным,
односторонним, возмездным и публичным, если в договоре вкладчиком
выступает физическое лицо. Договор, в котором вкладчиком выступает
юридическое лицо, не обладает свойством публичности, так как банк вправе
проводить дифференцированную экономическую политику по вкладам таких
лиц.
Предметом договора банковского вклада являются деньги — вклад в
рублях или иностранной валюте. Право вкладчика на денежные средства,
переданные банку в качестве вклада, является не вещным, а правом
требования возврата денег и уплаты причитающихся процентов.
Сторонами договора банковского вклада являются банк и вкладчик.
Банк имеет право на привлечение денежных средств во вклады лишь в
соответствии с полученной им лицензией. Правом принимать вклады
физических лиц пользуются лишь те банки, которые осуществляют
банковскую деятельность в течение не менее двух лет с даты государственной
регистрации. Вкладчиком может быть любое физическое или юридическое
лицо.
Форма договора банковского вклада — письменная. Письменная
форма договора считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено
сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом
либо иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим
требованиям, предусмотренным для таких документов законом,
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота (п. 1 ст.
836 ГК).
Сроки (день, месяц, квартал, год и т.п.) и порядок выплаты процентов
по вкладу (с капитализацией, без капитализации) и возврата суммы вклада
должны быть согласованы сторонами в договоре. При возврате вклада
выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты.
Ценой кредита, выданного вкладчиком банку, являются проценты.
Виды вкладов
Договор банковского вклада заключается на следующих условиях (п. 1
ст. 837 ГК):
1) выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования);
2) возврата вклада по истечении определенного договором срока
(срочный вклад).
Однако независимо от вида вклада банк обязан выдать сумму вклада
или ее часть по первому требованию вкладчика (п. 2 ст. 837 ГК), за
исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях
возврата, предусмотренных договором.
Обязанности банка:
77
а) выдать вкладчику в соответствии с заключенным договором
именную сберегательную книжку или сберегательную книжку на
предъявителя (п. 1 ст. 843 ГК);
б) осуществлять выдачу вклада, выплату процентов по нему и
исполнение распоряжений вкладчика о перечислении денежных средств со
счета по вкладу другим лицам только при предъявле нии сберегательной
книжки (п. 2 ст. 843 ГК);
в) выдать вкладчику новую сберегательную книжку по заявлению
последнего в случае утраты именной сберегательной книжки или если она
приведена в негодное для предъявления состояние (п. 2 ст. 843 ГК);
г) возвратить вкладчику сумму вклада и выплатить проценты на нее
на условиях и в порядке, предусмотренных договором (п. 1 ст. 834 ГК);
д) выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию
вкладчика (п. 2 ст. 837 ГК);
е) выплачивать вкладчику проценты на сумму вклада в размере,
определяемом договором (п. 1 ст. 838 ГК), а при отсутствии в договоре
условия о размере выплачиваемых процентов — выплачивать проценты в
размере, определяемом в соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ;
ж) обеспечивать возврат вкладов граждан путем:
•
обязательного страхования вкладов граждан за счет средств
Федерального фонда обязательного страхования вкладов;
•
введения субсидиарной ответственности Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований по долгам банков в случаях,
установленных законодательством (п. 1 ст. 840 ГК);
•
добровольного страхования вкладов;
в использования традиционных способов обеспечения исполнения
обязательств в гражданском праве (ст. 329—381 ГК);
з) зачислять на счет по вкладу денежные средства, поступившие в
банк на имя вкладчика от третьих лиц, с указанием необходимых данных о
его счете по вкладу (ст. 841 ГК);
и) выплатить сумму вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам
до востребования, если условиями сертификата не установлен иной размер
процентов, в случае его досрочного предъявления к оплате банку (п. 3 ст. 844
ГК).
Права банка:
•
привлекать денежные средства во вклады в соответствии с
разрешением (лицензией), выданным в порядке, установленном законом (п. 1
ст. 835 ГК);
•
изменять размер процентов, выплачиваемых на вклады до
востребования (п. 2 ст. 838 ГК).
Банк не вправе в одностороннем порядке уменьшать размер процентов
на вклад, определенный договором банковского вклада (п. 3 ст. 838 ГК).
Правомочия вкладчика выражаются в праве требования немедленного
возврата суммы вклада (а также уплаты на нее процентов, предусмотренных
ст. 395 ГК) в следующих случаях:
а) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанности
по обеспечению возврата вклада (п. 4 ст. 840 ГК);
б) при ухудшении условий обеспечения (п. 4 ст. 840 ГК);
в) при принятии депозита от граждан неуполномоченным лицом или
с нарушением законодательства о вкладах (п. 2 ст. 835 ГК). В этом случае у
вкладчика возникает дополнительное право требовать возмещения сверх
суммы процентов всех причиненных ему убытков;
г) при невозврате вклада, его неправомерном удержании или
невыплате процентов.
Прекращение договора банковского вклада всегда происходит в силу
одностороннего волеизъявления гражданинавкладчика. Для юридических
лиц прекращение этого договора зависит от вида вклада: по вкладам до
востребования — по первому требованию, а для вкладов на особых условиях
— в порядке, предусмотренном договором.
2. Договор банковского счёта
По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету (п. 1
ст. 845 ГК).
Характеристика договора банковского счета: он является
консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным, публичным.
Предмет договора банковского счета — денежные средства клиента,
находящиеся на его банковском счете, с которым осуществляются операции,
обусловленные договором.
Сторонами договора банковского счета являются банк или кредитная
организация, имеющая лицензию Банка России, и клиент — владелец счета.
В качестве клиента могут выступать любые юридические и физические лица.
Форма договора банковского счета — письменная. Она напрямую
связана с процедурой заключения договора и открытия счета.
Для открытия счета клиент — юридическое лицо представляет в банк:
•
заявление на открытие счета;
•
учредительные документы и свидетельство о государственной
регистрации юридического лица;
•
карточку с образцами подписей руководителя и главного
бухгалтера клиента и оттиска его печати.
Индивидуальные
предприниматели
для
открытия
счета
предоставляют:
•
заявление на открытие счета, подписанное предпринимателем;
•
документ о государственной регистрации предпринимателя;
•
карточку с образцом подписи предпринимателя, заверенной
нотариально.
Заключение договора происходит путем подписания единого
документа (в форме договора присоединения на стандартном банковском
79
бланке) либо путем подачи клиентом заявления с указанными выше
документами и совершением на заявлении распорядительной надписи
руководителя банка.
Сроки операций по счёту (ст. 849 ГК):
•
первый срок — для зачисления на счет клиента тех денег, которые
поступили к нему от его контрагентов. Эти деньги сначала зачисляются на
корреспондентский счет банка. Срок для зачисления их на счет клиента
начинается с того момента, когда банк узнал о принадлежности денег
клиенту, т.е. с момента получения платежного документа, подтверждающего
платеж. Этот срок составляет один день;
•
второй срок — для перечисления и выдачи денег по платежному
документу клиента. Этот срок также равен одному дню.
Понятие «день» означает не календарный, а операционный день, т.е.
день работы банка, а точнее, часть рабочего времени банка, в течение которой
осуществляется обслуживание платежных документов определенной даты.
Операционный день заканчивается за два часа до окончания работы банка, и
все платежные документы, поступившие после этого, исполняются на
следующий день.
Виды счетов:
•
расчетный счет — счет для осуществления предпринимательской
деятельности;
•
счет для выполнения работ по соглашениям о разделе продукции,
открываемый в российских и зарубежных банках инвесторами в соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 1995 г. «О соглашениях о разделе
продукции»;
•
счет для осуществления совместной деятельности, открываемый
в российских банках в соответствии с приказом Министерства финансов РФ
«Указания об отражении в бухгалтерском учете и отчетности операций,
связанных с осуществлением совместной деятельности» от 28 ноября 2001 г.
№ 97н, в частности участников договора о простом товариществе;
•
текущий счет — счет финансирования некоммерческих
юридических лиц;
•
бюджетный счет — счет, открываемый предприятию или
организации при выделении им денежных средств из федерального или
местного бюджетов для определенных видов деятельности;
•
инвестиционные и конверсионные счета — счета по учету
средств федерального бюджета, предоставляемых на возвратной и платной
основе на финансирование конверсионных и инвестиционных программ. Эти
счета открываются в специально уполномоченных банках;
•
корреспондентский счет банка — этот счет открывается банками
для взаиморасчетов либо в расчетнокассовых центрах ЦБ России;
•
контокоррентный счет — его назначение состоит в кредитовании
владельца счета при отсутствии на нем средств и осуществлении зачетов по
сальдо взаимных требований.
Обязанности банка:
а) принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту,
денежные средства (п. 1 ст. 845 ГК);
б) выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со счета и проводить другие операции по счету (п. 1
ст. 845 ГК);
в) заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся
с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов
данного вида условиях (п. 2 ст. 846 ГК);
г) исполнять распоряжения банку, данные клиентом, о списании
денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе
связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами
при условии указания в распоряжениях в письменной форме необходимых
данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования
идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление (п. 2 ст. 847
ГК);
д) совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов
данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота (ст. 848 ГК);
е) зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не
позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего
платежного документа (абз. 1 ст. 849 ГК);
ж) выдавать по распоряжению клиента или перечислять со счета
денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в
банк соответствующего платежного документа (абз. 2 ст. 849 ГК);
з) уплачивать проценты за пользование денежными средствами
клиента, зачисляя их на его счет в сроки, предусмотренные договором (п. 1
ст. 852 ГК);
и) информировать клиента о произведенном зачете (ст. 410 ГК)
требований банка к клиенту, связанных с кредитованием счета (ст. 850 ГК),
оплатой услуг банка (ст. 851 ГК), а также требованием клиента к банку об
уплате процентов за пользование денежными средствами (ст. 852 ГК) в
порядке и в сроки, которые предусмотрены договором (ст. 853 ГК);
к) осуществлять списание денежных средств со счета на основании
распоряжения клиента (п. 1 ст. 854 ГК);
л) осуществлять списание денежных средств при их недостаточности
на счете клиента для удовлетворения всех предъявленных к нему требований
в следующей очередности (п. 2 ст. 855 ГК):
•
в первую очередь — по исполнительным документам,
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета
для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и
здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
•
во вторую очередь — по исполнительным документам,
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для
81
расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами,
работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате
вознаграждений по авторскому договору;
•
в
третью
очередь
—
по
платежным
документам,
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для
расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору
(контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды
обязательного медицинского страхования;
•
в четвертую очередь — по платежным документам,
предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления
в которые не предусмотрены в третьей очереди;
•
в пятую очередь — по исполнительным документам,
предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
•
в шестую очередь — по другим платежным документам в
порядке календарной очередности;
м) гарантировать тайну банковского счета и банковского вклада,
операций по счету и сведений о клиенте (п. 1 ст. 857 ГК). Права банка:
1) использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя
право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами (п. 2 ст.
845 ГК);
2) взимать с клиента плату за совершение операций с денежными
средствами, находящимися на его счете, по истечении каждого квартала из
денежных средств клиента, находящихся на счете (п. 2 ст. 851 ГК).
Банк не вправе:
1) отказать клиенту в открытии счета, совершение соответствующих
операций по которому предусмотрено законом, учредительными
документами банка и выданным ему разрешением (лицензией) (п. 2 ст. 846
ГК);
2) определять и контролировать направления использования
денежных средств клиента (п. 3 ст. 845 ГК).
Обязанности клиента:
•
соблюдение банковских правил при совершении операций по
счету;
•
оплата расходов банка на совершение операций по счету.
Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету
наступает в случаях:
•
несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту
денежных средств;
•
необоснованного списания денежных средств банком со счета
клиента;
•
невыполнения указаний клиента о перечислении денежных
средств со счета либо об их выдаче со счета.
Во всех этих случаях банк обязан уплатить на сумму денежных
средств проценты в порядке и в размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ (ст.
856 ГК).
Право прекратить договорные отношения принадлежит обеим
сторонам договора.
По требованию банка договор банковского счета может быть
расторгнут судом в следующих случаях:
а) когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента,
окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими
правилами или договором, если такая сумма не будет восстановлена в
течение месяца со дня предупреждения банка об этом (абз. 2 п. 2 ст. 859 ГК);
б) при отсутствии операций по этому счету в течение года, если
иное не предусмотрено договором (абз. 3 п. 2 ст. 859 ГК).
По заявлению клиента договор банковского счета расторгается в
любое время (п. 1 ст. 859 ГК).
Расторжение договора банковского счета является основанием
закрытия счета клиента. Остаток денежных средств на счете выдается
клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи
дней после получения соответствующего письменного заявления клиента (п.
3 и 4 ст. 859 ГК).
3. Расчётные обязательства
Расчетные обязательства устанавливаются договорами. Будучи
элементом этих договоров расчетное правоотношение предполагает
установление обязанности одной стороны — плательщика — заплатить и
права другой стороны — получателя денег — требовать уплаты.
Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, могут производиться наличными
деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке.
Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием
граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской
деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими
лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не
установлено законом (п. 1 и 2 ст. 861 ГК).
Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные
организации (далее — банки), в которых открыты соответствующие счета,
если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой
расчетов (п. 3 ст. 861 ГК).
Формы безналичных расчетов. При осуществлении безналичных
расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву,
чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах,
предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним
банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота (п. 1 ст. 862 ГК).
83
Для осуществления любых безналичных расчетов установлен
законный срок: он составляет два операционных дня в пределах одного
субъекта РФ и пять операционных дней в пределах различных субъектов РФ
(ст. 80 Закона о Банке России).
При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению
плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести
определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в
этом или ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый
в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором
банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской
практике обычаями делового оборота (п. 1 ст. 863 ГК).
Платежное поручение действительно лишь в течение десяти дней со
дня выписки, причем день выписки в расчет не принимается. Известны также
срочные, досрочные и отсроченные поручения. Поручение плательщика
исполняется банком при наличии денежных средств на счете плательщика.
Поручения исполняются банком с соблюдением очередности списания
денежных средств со счета (ст. 855 ГК). Банк обязан незамедлительно
информировать плательщика по его требованию об исполнении поручения (п.
3 ст. 865 ГК).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента о
переводе банк несет полную имущественную ответственность по правилам,
установленным для коммерческих организаций. Такая ответственность может
быть возложена судом на третье лицо — банк, который был привлечен
банком плательщика для перевода денег, но не исполнил или ненадлежаще
исполнил поручение (п. 2 ст. 866 ГК). Если нарушение правил совершения
расчетных операций банком повлекло неправомерное удержание денежных
средств, банк обязан уплатить проценты в порядке и в размере,
предусмотренных ст. 395 ГК РФ (п. 3 ст. 866 ГК).
При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению
плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием
(банкэмитент), обязуется произвести платежи получателю денежных средств
или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать
полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи
получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной
вексель (п. 1 ст. 867 ГК).
В аккредитивном обязательстве, как правило, имеются четыре
участника: плательщик (покупатель или приказодатель аккредитива), банк
плательщика (банкэмитент), банк получателя (исполняющий банк) и
получатель денежных средств (продавец или иной бенефициар).
Платеж по аккредитиву может быть совершен двумя способами:
деньгами и векселем. Виды аккредитивов:
•
отзывный — он может быть изменен или отменен
банкомэмитентом без предварительного уведомления получателя денежных
средств. Отзыв аккредитива не создает какихлибо обязательств
банкаэмитента перед получателем денежных средств (п. 1 ст. 868 ГК);
•
безотзывный — он не может быть отменен без согласия
получателя денежных средств (п. 1 ст. 869 ГК). Он может приобрести
характер подтвержденного аккредитива, если по просьбе банкаэмитента
исполняющий банк подтверждает безотзывный аккредитив (п. 2 ст. 869 ГК);
•
покрытый — он создает обязанность банкаэмитента перечислить
сумму аккредитива (покрытие) за счет средств плательщика или
предоставить последнему кредит путем перечисления средств в
распоряжение исполняющего банка;
•
непокрытый — он основан на праве исполняющего банка списать
всю сумму аккредитива с корреспондентского счета банкаэмитента;
•
переводный (трансферабельный) — он применяется во
внешнеторговых отношениях. По нему первый бенефициар имеет право дать
указание банкуэмитенту о переводе всех или части прав по аккредитиву
другому лицу (второму бенефициару).
Для исполнения аккредитива получатель денежных средств
представляет в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение
всех условий аккредитива.
Если исполняющий банк произвел платеж в соответствии с условиями
аккредитива, банкэмитент обязан возместить ему понесенные расходы.
Указанные расходы, а также все иные расходы банкаэмитента, связанные с
исполнением аккредитива, возмещаются плательщиком (ст. 870 ГК).
Если исполняющий банк отказывает в принятии документов, которые
по внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, он обязан
незамедлительно проинформировать об этом получателя денежных средств и
банкэмитент с указанием причин отказа (п. 1 ст. 871 ГК).
Если банкэмитент, получив принятые исполняющим банком
документы, считает, что они не соответствуют по внешним признакам
условиям аккредитива, он вправе отказаться от их принятия и потребовать от
исполняющего банка сумму, уплаченную получателю средств с нарушением
условий аккредитива, а по непокрытому аккредитиву отказаться от
возмещения выплаченных сумм (п. 2 ст. 871 ГК).
Ответственность за нарушение условий аккредитива перед
плательщиком несет банкэмитент, а перед банкомэмитентом исполняющий
банк.
Исполняющий банк несет ответственность (п. 2 и 3 ст. 872 ГК) перед:
•
получателем денежных средств при необоснованном отказе в
выплате денежных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву;
•
плательщиком в случае неправильной выплаты денежных средств
по покрытому или подтвержденному аккредитиву вследствие нарушения
условий аккредитива.
Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится (п. 1 ст.
873 ГК):
а) по истечении срока аккредитива;
85
б) по заявлению получателя денежных средств об отказе от
использования аккредитива до истечения срока его действия, если
возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива;
в) по требованию плательщика о полном или частичном отзыве
аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.
О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в
известность банкэмитент.
Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит возврату
банкуэмитенту незамедлительно одновременно с закрытием аккредитива.
Банкэмитент обязан зачислить возвращенные суммы на счет плательщика, с
которого депонировались денежные средства (п. 2 ст. 873 ГК).
При расчетах по инкассо банк (банкэмитент) обязуется по поручению
клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика
платежа и (или) акцепта платежа (п. 1 ст. 874 ГК).
Банкэмитент, получив документы от клиента, начинает процедуру
инкассирования сам или направляет их исполняющему банку. При
отсутствии какоголибо документа или несоответствии документов по
внешним признакам инкассовому поручению исполняющий банк обязан
немедленно известить об этом лицо, от которого было получено инкассовое
поручение. В случае неустранения указанных недостатков банк вправе
возвратить документы без исполнения (п. 2 ст. 875 ГК). Документы
представляются плательщику в той форме, в которой они получены, за
исключением отметок и надписей банков, необходимых для оформления
инкассовой операции.
Срок оплаты документов может быть по предъявлении или в
установленный срок. Полученные (инкассированные) суммы должны быть
немедленно переданы исполняющим банком в распоряжение банкуэмитенту,
который обязан зачислить эти суммы на счет клиента. Исполняющий банк
вправе удержать из инкассированных сумм причитающееся ему
вознаграждение и возмещение расходов (п. 5 ст. 875 ГК).
Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий банк
обязан немедленно известить банкэмитент о причинах неплатежа или отказа
от акцепта. Банкэмитент обязан немедленно информировать об этом клиента,
запросив у него указания относительно дальнейших действий. При
неполучении таких указаний в срок, установленный банковскими правилами,
а при его отсутствии в разумный срок исполняющий банк вправе возвратить
документы банкуэмитенту (ст. 876 ГК).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения
клиента банкэмитент несет перед ним ответственность по основаниям и в
размере, которые предусмотрены гл. 25 ГК РФ. Если неисполнение или
ненадлежащее исполнение поручения клиента имело место в связи с
нарушением правил совершения расчетных операций исполняющим банком,
ответственность перед клиентом может быть возложена на этот банк (п. 3 ст.
874 ГК).
Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не
обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной
в нем суммы чекодержателю (п. 1 ст. 877 ГК).
Участниками чекового правоотношения выступают три лица:
чекодатель (должник по какомулибо обязательству), плательщик (банк) и
чекодержатель (кредитор по какомулибо обязательству или назначенное им
лицо).
Чек должен содержать обязательные реквизиты:
•
наименование «чек», включенное в текст документа;
•
поручение плательщику выплатить определенную денежную
сумму;
•
наименование плательщика и указание счета, с которого должен
быть произведен платеж;
•
указание валюты платежа;
•
указание даты и места составления чека;
•
подпись лица, выписавшего чек, — чекодателя.
Отсутствие в документе какоголибо из указанных реквизитов лишает
его силы чека (п. 1 ст. 878 ГК).
Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами (п. 2 ст. 878
ГК).
Чек, как любая ценная бумага, может быть именным, ордерным и на
предъявителя. Чеку присущи абстрактность, публичная достоверность и
безусловность платежа. Чек оплачивается за счет средств чекодателя.
Передача прав по чеку производится в порядке, установленном ст. 146
ГК РФ. Именной чек не подлежит передаче. В переводном чеке индоссамент
на плательщика имеет силу расписки на получение платежа. Индоссамент,
совершенный плательщиком, является недействительным. Лицо, владеющее
переводным чеком, полученным по индоссаменту, считается его законным
владельцем, если оно основывает свое право на непрерывном ряде
индоссаментов (ст. 880 ГК).
Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично
посредством аваля. Гарантия платежа по чеку (аваль) может даваться любым
лицом, за исключением плательщика.
Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном
листе путем надписи «считать за аваль» и указания, кем и за кого он дан.
Если не указано, за кого он дан, то считается, что аваль дан за чекодателя.
Аваль подписывается авалистом с указанием места его жительства и даты
совершения надписи, а если авалистом является юридическое лицо — места
его нахождения и даты совершения надписи.
Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. Его
обязательство действительно даже в том случае, если обязательство, которое
он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни было
основанию, иному, чем несоблюдение формы. Авалист, оплативший чек,
87
приобретает права, вытекающие из чека, против того, за кого он дал
гарантию, и против тех, кто обязан перед последним (ст. 881 ГК).
Срок оплаты чека — в течение десяти дней, не считая дня его
выписки.
Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из следующих
способов (п. 1 ст. 883 ГК):
1) совершением нотариусом протеста либо составлением
равнозначного акта в порядке, установленном законом;
2) отметкой плательщика на чеке об отказе в его оплате с указанием
даты представления чека к оплате;
3) отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек
своевременно выставлен и не оплачен.
Протест или равнозначный акт должен быть совершен до истечения
срока для предъявления чека. Если предъявление чека имело место в
последний день срока, протест или равнозначный акт может быть совершен в
следующий рабочий день (п. 2 ст. 883 ГК).
Чекодержатель обязан известить своего индоссанта и чекодателя о
неплатеже в течение двух рабочих дней, следующих за днем совершения
протеста или равнозначного акта. Каждый индоссант должен в течение двух
рабочих дней, следующих за днем получения им извещения, довести до
сведения своего индоссанта полученное им извещение. В тот же срок
направляется извещение тому, кто дал аваль за это лицо (ст. 884 ГК).
Каждый обязанный по чеку (чекодатель, индоссанты, авалист)
отвечает за отказ плательщика от платежа солидарно (ст. 885 ГК).
Чекодержатель вправе требовать от обязанных лиц:
•
оплату суммы чека;
•
возмещения издержек на получение оплаты (совершение
протеста);
•
проценты
за
неисполнение
денежного
обязательства,
предусмотренные ст. 395 ГК РФ.
Срок исковой давности по чековому обязательству — шесть месяцев
со дня окончания срока предъявления чека к платежу.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
112
Размер файла
362 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа